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El aborto, su realidad, incidencia y la legislación penal Peruana / Ana María Vizcarra Herles / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1996)
Título : El aborto, su realidad, incidencia y la legislación penal Peruana Tipo de documento: texto impreso Autores: Ana María Vizcarra Herles, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1996 Número de páginas: 113 páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67751 El aborto, su realidad, incidencia y la legislación penal Peruana [texto impreso] / Ana María Vizcarra Herles, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1996 . - 113 páginas : diagramas, tablas.
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El aborto, su realidad, incidencia y la legislación penal Peruana
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Título : El abuso de la personalidad jurídica de las sociedades irregulares como principal factor de la obligación tributaria y el remedio con visión a la responsabilidad civil y al Disregard of Legal Emity Tipo de documento: texto impreso Autores: Jimmy Alan Manchego Enriquez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2002 Número de páginas: 293, [3] páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71036 El abuso de la personalidad jurídica de las sociedades irregulares como principal factor de la obligación tributaria y el remedio con visión a la responsabilidad civil y al Disregard of Legal Emity [texto impreso] / Jimmy Alan Manchego Enriquez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2002 . - 293, [3] páginas : diagramas, tablas.
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El abuso de la personalidad jurídica de las sociedades irregulares como principal factor de la obligación tributaria y el remedio con visión a la responsabilidad civil y al Disregard of Legal Emity
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Título : La acción de cumplimiento en la legislación peruana Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos Enrique Aragon Jimenez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 263 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69652 La acción de cumplimiento en la legislación peruana [texto impreso] / Carlos Enrique Aragon Jimenez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 263 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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La acción de cumplimiento en la legislación peruana
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DisponibleT5561-8995-00 T5561 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl acoso sexual típico en las relaciones de trabajo del régimen laboral privado en la ciudad de Puno / Kelly Yesenia Ramos Chahuares / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2004)
Título : El acoso sexual típico en las relaciones de trabajo del régimen laboral privado en la ciudad de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Kelly Yesenia Ramos Chahuares, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: 174 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Se suscita en las relaciones laborales del régimen laboral privado en la ciudad de Puno, en instituciones públicas y privadas, analizando su existencia, estableciendo sus causas, caracterizando sus elementos y determinando los perjuicios que le ocasiona al trabajador. Legislación nacional de violencia familiar, todavía existen confusiones respecto a su denominación correcta: “acoso sexual típico”. Resultados de la investigación de encuestas realizadas a 208 trabajadores sujetos al régimen laboral privado de la ciudad de Puno; que constituye el 10% del universo. Luego de haber detectado casos de acoso sexual típico en las encuestas realizadas; una segunda fase ha consistido en llevar a cabo entrevistas a 10 trabajadores que fueron víctimas de acoso sexual con la finalidad de contrastar, confirmar o negar la información obtenida. Determina que el acoso sexual típico existe en la ciudad de Puno; abuso de poder del empleador, la deficiente legislación nacional para regular efectivamente este problema y el desconocimiento de los trabajadores de normas que prevengan y sancionen el acoso sexual típico en nuestro ordenamiento jurídico. El acoso sexual típico “es una forma de abuso de poder que consiste en un conducta de connotación sexual del empleador hacia el trabajador, quien percibe que abusa del poder de dirección, en contra del trabajador que rechaza estos comportamientos por considerarlo humillante, ofensivo y denigrante a su dignidad y derechos fundamentales”. Los elementos para que se configure el acoso sexual típico en el trabajo son la presencia de una conducta de connotación sexual del empleador, que excede los límites de la razonabilidad en el ejercicio del poder de dirección y la actitud de rechazo expreso del trabajador, quien percibe éstas comportamientos como humillantes, ofensivos y denigrante a su dignidad y derechos fundamentales. A diferencia de la ley actual que prevé que un elemento importante para que se configure el acoso sexual típico es la reiterancia; los trabajadores se sienten perjudicados la primera vez que el empleador denota un comportamiento de connotación sexual. Los perjuicios materiales como morales sobre el trabajador se producen de manera conjunta; siendo los más frecuentes el despido y los problemas psicológicos del trabajador; por ello, es necesario establecer otro tipo de indemnización que cubra tanto el daño material como moral. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73004 El acoso sexual típico en las relaciones de trabajo del régimen laboral privado en la ciudad de Puno [texto impreso] / Kelly Yesenia Ramos Chahuares, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2004 . - 174 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Resumen: Se suscita en las relaciones laborales del régimen laboral privado en la ciudad de Puno, en instituciones públicas y privadas, analizando su existencia, estableciendo sus causas, caracterizando sus elementos y determinando los perjuicios que le ocasiona al trabajador. Legislación nacional de violencia familiar, todavía existen confusiones respecto a su denominación correcta: “acoso sexual típico”. Resultados de la investigación de encuestas realizadas a 208 trabajadores sujetos al régimen laboral privado de la ciudad de Puno; que constituye el 10% del universo. Luego de haber detectado casos de acoso sexual típico en las encuestas realizadas; una segunda fase ha consistido en llevar a cabo entrevistas a 10 trabajadores que fueron víctimas de acoso sexual con la finalidad de contrastar, confirmar o negar la información obtenida. Determina que el acoso sexual típico existe en la ciudad de Puno; abuso de poder del empleador, la deficiente legislación nacional para regular efectivamente este problema y el desconocimiento de los trabajadores de normas que prevengan y sancionen el acoso sexual típico en nuestro ordenamiento jurídico. El acoso sexual típico “es una forma de abuso de poder que consiste en un conducta de connotación sexual del empleador hacia el trabajador, quien percibe que abusa del poder de dirección, en contra del trabajador que rechaza estos comportamientos por considerarlo humillante, ofensivo y denigrante a su dignidad y derechos fundamentales”. Los elementos para que se configure el acoso sexual típico en el trabajo son la presencia de una conducta de connotación sexual del empleador, que excede los límites de la razonabilidad en el ejercicio del poder de dirección y la actitud de rechazo expreso del trabajador, quien percibe éstas comportamientos como humillantes, ofensivos y denigrante a su dignidad y derechos fundamentales. A diferencia de la ley actual que prevé que un elemento importante para que se configure el acoso sexual típico es la reiterancia; los trabajadores se sienten perjudicados la primera vez que el empleador denota un comportamiento de connotación sexual. Los perjuicios materiales como morales sobre el trabajador se producen de manera conjunta; siendo los más frecuentes el despido y los problemas psicológicos del trabajador; por ello, es necesario establecer otro tipo de indemnización que cubra tanto el daño material como moral. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73004
El acoso sexual típico en las relaciones de trabajo del régimen laboral privado en la ciudad de Puno
Se suscita en las relaciones laborales del régimen laboral privado en la ciudad de Puno, en instituciones públicas y privadas, analizando su existencia, estableciendo sus causas, caracterizando sus elementos y determinando los perjuicios que le ocasiona al trabajador. Legislación nacional de violencia familiar, todavía existen confusiones respecto a su denominación correcta: “acoso sexual típico”. Resultados de la investigación de encuestas realizadas a 208 trabajadores sujetos al régimen laboral privado de la ciudad de Puno; que constituye el 10% del universo. Luego de haber detectado casos de acoso sexual típico en las encuestas realizadas; una segunda fase ha consistido en llevar a cabo entrevistas a 10 trabajadores que fueron víctimas de acoso sexual con la finalidad de contrastar, confirmar o negar la información obtenida. Determina que el acoso sexual típico existe en la ciudad de Puno; abuso de poder del empleador, la deficiente legislación nacional para regular efectivamente este problema y el desconocimiento de los trabajadores de normas que prevengan y sancionen el acoso sexual típico en nuestro ordenamiento jurídico. El acoso sexual típico “es una forma de abuso de poder que consiste en un conducta de connotación sexual del empleador hacia el trabajador, quien percibe que abusa del poder de dirección, en contra del trabajador que rechaza estos comportamientos por considerarlo humillante, ofensivo y denigrante a su dignidad y derechos fundamentales”. Los elementos para que se configure el acoso sexual típico en el trabajo son la presencia de una conducta de connotación sexual del empleador, que excede los límites de la razonabilidad en el ejercicio del poder de dirección y la actitud de rechazo expreso del trabajador, quien percibe éstas comportamientos como humillantes, ofensivos y denigrante a su dignidad y derechos fundamentales. A diferencia de la ley actual que prevé que un elemento importante para que se configure el acoso sexual típico es la reiterancia; los trabajadores se sienten perjudicados la primera vez que el empleador denota un comportamiento de connotación sexual. Los perjuicios materiales como morales sobre el trabajador se producen de manera conjunta; siendo los más frecuentes el despido y los problemas psicológicos del trabajador; por ello, es necesario establecer otro tipo de indemnización que cubra tanto el daño material como moral.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0054-01 T0054 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 8603-13537-01 T8603 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAcreditación de la concertación en el delito de colusión y la dificultad para construir la imputación necesaria / Magda Violeta Lasteros Tristán / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Acreditación de la concertación en el delito de colusión y la dificultad para construir la imputación necesaria Tipo de documento: texto impreso Autores: Magda Violeta Lasteros Tristán, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 228 páginas Il.: figuras, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación, tiene por título: “ACREDITACIÓN DE LA CONCERTACIÓN EN EL DELITO DE COLUSIÓN Y LA DIFICULTAD PARA CONSTRUIR LA IMPUTACIÓN NECESARIA”; y aborda, el análisis a la normatividad penal desde una mirada teórica y práctica, para hallar las respuesta a: cómo acreditar la concertación en el delito de colusión, y a las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en este ilícito penal, dado que en la configuración del delito de colusión -donde resulta necesaria la acreditación de la concertación-, muchas veces al no contar con al menos una prueba directa que sirva para vincular a los sujetos activos con la comisión del referido ilícito penal, y así atribuirles su participación en la concertación ilegal, donde su finalidad haya sido el defraudar al Estado, nos encontramos ante la principal dificultad para construir la adecuada imputación necesaria en este ilícito penal, ocasionando así, que este ilícito penal quede impune y los sujetos activos de este ilícito permanezcan sin asumir sus responsabilidades ante las consecuencias de sus actos y peor aun cometiendo más actos ilícitos de esta índole; por lo que, ante tal dificultad, se buscó hallar la solución, razón por la cual en la presente investigación se ha optado por efectuar un análisis de la normatividad penal, desde una mirada teórica (doctrina y jurisprudencia) y práctica (casos -que reflejaron fácticamente el problema materia de investigación-); siendo los objetivos: analizar los planteamientos doctrinarios y jurisprudenciales para hallar una respuesta a cómo acreditar la concertación, y, determinar cuáles son las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en el delito de colusión, para así poder superarlas. El presente estudio, tiene enfoque cualitativo y el diseño seguido ha sido: estudio de casos cualitativos (SAMPIERI, COLLADO, y BAPTISTA, 2010); sin embargo, en razón a la metodología desarrollada, la investigación básicamente fue analítica y propositiva. En cuanto a los resultados obtenidos se llegó fundamentalmente a las siguientes conclusiones: (i) Una de las formas para acreditar la concertación en el delito de colusión, es a través de la determinación de las irregularidades que se presentan en las diversas modalidades y fases de la contratación pública, obtenidas gracias a la utilización de la prueba indiciaria. (ii) Las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en el delito de colusión, están relacionadas con la delimitación de la autoría y participación de los sujetos activos, y la atribución de hechos típicos materia de imputación penal con prueba directa, la misma que es difícil de hallar; dado que en la mayoría de casos donde existe la comisión del delito de colusión, se advierte la existencia de una previa desaparición intencionada de documentos que servirían para acreditar la responsabilidad del agente, generándose así las dificultades en la construcción de las proposiciones fácticas de la imputación en este delito. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/6143 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105508 Acreditación de la concertación en el delito de colusión y la dificultad para construir la imputación necesaria [texto impreso] / Magda Violeta Lasteros Tristán, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 228 páginas : figuras, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La investigación, tiene por título: “ACREDITACIÓN DE LA CONCERTACIÓN EN EL DELITO DE COLUSIÓN Y LA DIFICULTAD PARA CONSTRUIR LA IMPUTACIÓN NECESARIA”; y aborda, el análisis a la normatividad penal desde una mirada teórica y práctica, para hallar las respuesta a: cómo acreditar la concertación en el delito de colusión, y a las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en este ilícito penal, dado que en la configuración del delito de colusión -donde resulta necesaria la acreditación de la concertación-, muchas veces al no contar con al menos una prueba directa que sirva para vincular a los sujetos activos con la comisión del referido ilícito penal, y así atribuirles su participación en la concertación ilegal, donde su finalidad haya sido el defraudar al Estado, nos encontramos ante la principal dificultad para construir la adecuada imputación necesaria en este ilícito penal, ocasionando así, que este ilícito penal quede impune y los sujetos activos de este ilícito permanezcan sin asumir sus responsabilidades ante las consecuencias de sus actos y peor aun cometiendo más actos ilícitos de esta índole; por lo que, ante tal dificultad, se buscó hallar la solución, razón por la cual en la presente investigación se ha optado por efectuar un análisis de la normatividad penal, desde una mirada teórica (doctrina y jurisprudencia) y práctica (casos -que reflejaron fácticamente el problema materia de investigación-); siendo los objetivos: analizar los planteamientos doctrinarios y jurisprudenciales para hallar una respuesta a cómo acreditar la concertación, y, determinar cuáles son las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en el delito de colusión, para así poder superarlas. El presente estudio, tiene enfoque cualitativo y el diseño seguido ha sido: estudio de casos cualitativos (SAMPIERI, COLLADO, y BAPTISTA, 2010); sin embargo, en razón a la metodología desarrollada, la investigación básicamente fue analítica y propositiva. En cuanto a los resultados obtenidos se llegó fundamentalmente a las siguientes conclusiones: (i) Una de las formas para acreditar la concertación en el delito de colusión, es a través de la determinación de las irregularidades que se presentan en las diversas modalidades y fases de la contratación pública, obtenidas gracias a la utilización de la prueba indiciaria. (ii) Las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en el delito de colusión, están relacionadas con la delimitación de la autoría y participación de los sujetos activos, y la atribución de hechos típicos materia de imputación penal con prueba directa, la misma que es difícil de hallar; dado que en la mayoría de casos donde existe la comisión del delito de colusión, se advierte la existencia de una previa desaparición intencionada de documentos que servirían para acreditar la responsabilidad del agente, generándose así las dificultades en la construcción de las proposiciones fácticas de la imputación en este delito. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/6143 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105508
Acreditación de la concertación en el delito de colusión y la dificultad para construir la imputación necesaria
La investigación, tiene por título: “ACREDITACIÓN DE LA CONCERTACIÓN EN EL DELITO DE COLUSIÓN Y LA DIFICULTAD PARA CONSTRUIR LA IMPUTACIÓN NECESARIA”; y aborda, el análisis a la normatividad penal desde una mirada teórica y práctica, para hallar las respuesta a: cómo acreditar la concertación en el delito de colusión, y a las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en este ilícito penal, dado que en la configuración del delito de colusión -donde resulta necesaria la acreditación de la concertación-, muchas veces al no contar con al menos una prueba directa que sirva para vincular a los sujetos activos con la comisión del referido ilícito penal, y así atribuirles su participación en la concertación ilegal, donde su finalidad haya sido el defraudar al Estado, nos encontramos ante la principal dificultad para construir la adecuada imputación necesaria en este ilícito penal, ocasionando así, que este ilícito penal quede impune y los sujetos activos de este ilícito permanezcan sin asumir sus responsabilidades ante las consecuencias de sus actos y peor aun cometiendo más actos ilícitos de esta índole; por lo que, ante tal dificultad, se buscó hallar la solución, razón por la cual en la presente investigación se ha optado por efectuar un análisis de la normatividad penal, desde una mirada teórica (doctrina y jurisprudencia) y práctica (casos -que reflejaron fácticamente el problema materia de investigación-); siendo los objetivos: analizar los planteamientos doctrinarios y jurisprudenciales para hallar una respuesta a cómo acreditar la concertación, y, determinar cuáles son las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en el delito de colusión, para así poder superarlas. El presente estudio, tiene enfoque cualitativo y el diseño seguido ha sido: estudio de casos cualitativos (SAMPIERI, COLLADO, y BAPTISTA, 2010); sin embargo, en razón a la metodología desarrollada, la investigación básicamente fue analítica y propositiva. En cuanto a los resultados obtenidos se llegó fundamentalmente a las siguientes conclusiones: (i) Una de las formas para acreditar la concertación en el delito de colusión, es a través de la determinación de las irregularidades que se presentan en las diversas modalidades y fases de la contratación pública, obtenidas gracias a la utilización de la prueba indiciaria. (ii) Las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en el delito de colusión, están relacionadas con la delimitación de la autoría y participación de los sujetos activos, y la atribución de hechos típicos materia de imputación penal con prueba directa, la misma que es difícil de hallar; dado que en la mayoría de casos donde existe la comisión del delito de colusión, se advierte la existencia de una previa desaparición intencionada de documentos que servirían para acreditar la responsabilidad del agente, generándose así las dificultades en la construcción de las proposiciones fácticas de la imputación en este delito.
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DisponibleT23435-29939-01 T23435 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleActividad preventiva policial frente a la incidencia del delito de robo y la creación de rondas urbanas en la ciudad de Juliaca / José Guadalupe Vargas Villegas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1991)
Título : Actividad preventiva policial frente a la incidencia del delito de robo y la creación de rondas urbanas en la ciudad de Juliaca Tipo de documento: texto impreso Autores: José Guadalupe Vargas Villegas, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1991 Número de páginas: 140 páginas Il.: tablas Nota general: Para Optar el Grado / Titulo profesional : Bachiller en derecho Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: JULIACA. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74988 Actividad preventiva policial frente a la incidencia del delito de robo y la creación de rondas urbanas en la ciudad de Juliaca [texto impreso] / José Guadalupe Vargas Villegas, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1991 . - 140 páginas : tablas.
Para Optar el Grado / Titulo profesional : Bachiller en derecho
Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: JULIACA. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74988
Actividad preventiva policial frente a la incidencia del delito de robo y la creación de rondas urbanas en la ciudad de Juliaca
Vargas Villegas, José Guadalupe - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1991
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Zona Territorial de Estudio:. PE: JULIACA.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0004-01 0004 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible TE176 TE176 Tesis de Bachiller Biblioteca Central Area Tesis (sótano) En Procesos Técnicos
Excluido de préstamoLa actuación del imputado y el agraviado en el modelo procesal acusatorio garantista : la afectación de derechos fundamentales / Alfredo Machaca Condori / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : La actuación del imputado y el agraviado en el modelo procesal acusatorio garantista : la afectación de derechos fundamentales Tipo de documento: texto impreso Autores: Alfredo Machaca Condori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 206 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Grado titulo profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63958 La actuación del imputado y el agraviado en el modelo procesal acusatorio garantista : la afectación de derechos fundamentales [texto impreso] / Alfredo Machaca Condori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 206 páginas : tablas ; 30 cm.
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La actuación del imputado y el agraviado en el modelo procesal acusatorio garantista : la afectación de derechos fundamentales
Machaca Condori, Alfredo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0089-01 T0089 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T15291-21629-01 T15291 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa afectación al plazo razonable en las investigaciones por delitos ambientales en la etapa preliminar - Distrito Judicial de Puno 2011 / Valentín Huayllapuma Lima / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : La afectación al plazo razonable en las investigaciones por delitos ambientales en la etapa preliminar - Distrito Judicial de Puno 2011 Tipo de documento: texto impreso Autores: Valentín Huayllapuma Lima, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 175 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65145 La afectación al plazo razonable en las investigaciones por delitos ambientales en la etapa preliminar - Distrito Judicial de Puno 2011 [texto impreso] / Valentín Huayllapuma Lima, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 175 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65145
La afectación al plazo razonable en las investigaciones por delitos ambientales en la etapa preliminar - Distrito Judicial de Puno 2011
Huayllapuma Lima, Valentín - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0094-01 T0094 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T16360-22812-01 T16360 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa afectación de la clausula constitucional de no discriminación en la exclusión de los efectos atenuantes de la imputabilidad restringida previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal / Yhony Cirilo Huanchi Mamani / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : La afectación de la clausula constitucional de no discriminación en la exclusión de los efectos atenuantes de la imputabilidad restringida previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Yhony Cirilo Huanchi Mamani, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 132 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El código penal prevé en su artículo 22 la responsabilidad restringida por razón de edad, mediante el cual se faculta al Juez, a reducir prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenticinco años al momento de realizar la infracción. El segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal prevé la exclusión del beneficio de la reducción de la pena al agente con responsabilidad restringida, que haya incurrido en delito de violación sexual, Femenicidio, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua. El presente trabajo tiene como objetivo Conocer si la regulación de la exclusión de los efectos atenuantes previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, Contraviene la clausula constitucional de no Discriminación; el mismo que se lograra previo análisis del derecho a la igualdad como un derecho de rango constitucional. Para alcanzar dicho objetivo se utilizará, las técnicas de recolección de datos, Recopilación documental (apuntes y fichas textuales, de resumen, de comentario, etcétera). El Método General, Analítico - sintético (análisis mental o lógico), Inductivo – deductivo, Histórico, Dialéctico, y el método especifico, Métodos propios de la interpretación jurídica, Dogmática funcional (teleológica). Con el resultado de la siguiente investigación se espera demostrar las contradicciones insalvables del Código Penal con las clausulas de rango constitucional, así como promover la derogación de ser necesaria del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79424 La afectación de la clausula constitucional de no discriminación en la exclusión de los efectos atenuantes de la imputabilidad restringida previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal [texto impreso] / Yhony Cirilo Huanchi Mamani, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 132 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: El código penal prevé en su artículo 22 la responsabilidad restringida por razón de edad, mediante el cual se faculta al Juez, a reducir prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenticinco años al momento de realizar la infracción. El segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal prevé la exclusión del beneficio de la reducción de la pena al agente con responsabilidad restringida, que haya incurrido en delito de violación sexual, Femenicidio, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua. El presente trabajo tiene como objetivo Conocer si la regulación de la exclusión de los efectos atenuantes previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, Contraviene la clausula constitucional de no Discriminación; el mismo que se lograra previo análisis del derecho a la igualdad como un derecho de rango constitucional. Para alcanzar dicho objetivo se utilizará, las técnicas de recolección de datos, Recopilación documental (apuntes y fichas textuales, de resumen, de comentario, etcétera). El Método General, Analítico - sintético (análisis mental o lógico), Inductivo – deductivo, Histórico, Dialéctico, y el método especifico, Métodos propios de la interpretación jurídica, Dogmática funcional (teleológica). Con el resultado de la siguiente investigación se espera demostrar las contradicciones insalvables del Código Penal con las clausulas de rango constitucional, así como promover la derogación de ser necesaria del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79424
La afectación de la clausula constitucional de no discriminación en la exclusión de los efectos atenuantes de la imputabilidad restringida previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal
El código penal prevé en su artículo 22 la responsabilidad restringida por razón de edad, mediante el cual se faculta al Juez, a reducir prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenticinco años al momento de realizar la infracción. El segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal prevé la exclusión del beneficio de la reducción de la pena al agente con responsabilidad restringida, que haya incurrido en delito de violación sexual, Femenicidio, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua. El presente trabajo tiene como objetivo Conocer si la regulación de la exclusión de los efectos atenuantes previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, Contraviene la clausula constitucional de no Discriminación; el mismo que se lograra previo análisis del derecho a la igualdad como un derecho de rango constitucional. Para alcanzar dicho objetivo se utilizará, las técnicas de recolección de datos, Recopilación documental (apuntes y fichas textuales, de resumen, de comentario, etcétera). El Método General, Analítico - sintético (análisis mental o lógico), Inductivo – deductivo, Histórico, Dialéctico, y el método especifico, Métodos propios de la interpretación jurídica, Dogmática funcional (teleológica). Con el resultado de la siguiente investigación se espera demostrar las contradicciones insalvables del Código Penal con las clausulas de rango constitucional, así como promover la derogación de ser necesaria del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0103-01 344C4 H84 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T17921-24378-01 T17921 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAfectación del derecho constitucional de no discriminación en la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57 del Código Penal / Saúl Vilca Vilca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Afectación del derecho constitucional de no discriminación en la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57 del Código Penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Saúl Vilca Vilca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 173 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Conocer regulación de inaplicación de suspensión de la ejecución de pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57º del Código Penal contraviene el derecho constitucional de igualdad ante la ley, el mismo que se logrará previo análisis del derecho a la igualdad como un derecho de rango constitucional. Investigación mixto cuantitativo y cualitativo, transformación radical de la realidad social y la mejora del nivel de la vida de las personas, es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales e instrumentos en una determinada situación o problema. Recogió datos cuantitativos sobre las variables, análisis de la revisión bibliográfica. Recolección de información, utilizó técnicas de recopilación documental y la entrevista. El Código Penal prevé en el artículo 57º la suspensión de la ejecución de la pena que tiene por finalidad eludir o limitar la ejecución de penas privativas de libertad de no mayor de cuatro años para evitar el efecto corruptor de la vida carcelaria. En donde manifiesta en el último párrafo, que la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384 y 387. Ante esta situación, dicha norma penal contraviene al principio de las cláusulas de la Constitución del Perú por la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena para los funcionarios y servidores públicos, es decir dicha norma introduce una discriminación, desigualdad de trato irrazonable y desmedido. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96225 Afectación del derecho constitucional de no discriminación en la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57 del Código Penal [texto impreso] / Saúl Vilca Vilca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 173 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Conocer regulación de inaplicación de suspensión de la ejecución de pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57º del Código Penal contraviene el derecho constitucional de igualdad ante la ley, el mismo que se logrará previo análisis del derecho a la igualdad como un derecho de rango constitucional. Investigación mixto cuantitativo y cualitativo, transformación radical de la realidad social y la mejora del nivel de la vida de las personas, es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales e instrumentos en una determinada situación o problema. Recogió datos cuantitativos sobre las variables, análisis de la revisión bibliográfica. Recolección de información, utilizó técnicas de recopilación documental y la entrevista. El Código Penal prevé en el artículo 57º la suspensión de la ejecución de la pena que tiene por finalidad eludir o limitar la ejecución de penas privativas de libertad de no mayor de cuatro años para evitar el efecto corruptor de la vida carcelaria. En donde manifiesta en el último párrafo, que la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384 y 387. Ante esta situación, dicha norma penal contraviene al principio de las cláusulas de la Constitución del Perú por la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena para los funcionarios y servidores públicos, es decir dicha norma introduce una discriminación, desigualdad de trato irrazonable y desmedido. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96225
Afectación del derecho constitucional de no discriminación en la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57 del Código Penal
Conocer regulación de inaplicación de suspensión de la ejecución de pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57º del Código Penal contraviene el derecho constitucional de igualdad ante la ley, el mismo que se logrará previo análisis del derecho a la igualdad como un derecho de rango constitucional. Investigación mixto cuantitativo y cualitativo, transformación radical de la realidad social y la mejora del nivel de la vida de las personas, es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales e instrumentos en una determinada situación o problema. Recogió datos cuantitativos sobre las variables, análisis de la revisión bibliográfica. Recolección de información, utilizó técnicas de recopilación documental y la entrevista. El Código Penal prevé en el artículo 57º la suspensión de la ejecución de la pena que tiene por finalidad eludir o limitar la ejecución de penas privativas de libertad de no mayor de cuatro años para evitar el efecto corruptor de la vida carcelaria. En donde manifiesta en el último párrafo, que la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384 y 387. Ante esta situación, dicha norma penal contraviene al principio de las cláusulas de la Constitución del Perú por la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena para los funcionarios y servidores públicos, es decir dicha norma introduce una discriminación, desigualdad de trato irrazonable y desmedido.
Vilca Vilca, Saúl - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0154-01 T 0154 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21445-27937-01 T21445 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa afectación del derecho de defensa con no requerir la declaración de ausencia en investigación preparatoria / Patricia Milagros Chipana Callo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2013)
Título : La afectación del derecho de defensa con no requerir la declaración de ausencia en investigación preparatoria Tipo de documento: texto impreso Autores: Patricia Milagros Chipana Callo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2013 Número de páginas: 132 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=77641 La afectación del derecho de defensa con no requerir la declaración de ausencia en investigación preparatoria [texto impreso] / Patricia Milagros Chipana Callo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2013 . - 132 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=77641
La afectación del derecho de defensa con no requerir la declaración de ausencia en investigación preparatoria
Chipana Callo, Patricia Milagros - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2013
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Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0097-01 T0097 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T17410-23867-01 T17410 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAlcances interpretativos de la violencia en el delito de usurpación por despojo / Hilda Chata Calla / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2013)
Título : Alcances interpretativos de la violencia en el delito de usurpación por despojo Tipo de documento: texto impreso Autores: Hilda Chata Calla, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2013 Número de páginas: 82 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El tema de investigación en el presente trabajo se denomina: “ALCANCES INTERPRETATIVOS DE LA VIOLENCIA EN EL DELITO DE USURPACIÓN POR DESPOJO”, desarrollado en la ciudad de Juliaca, durante el año dos mil trece, teniendo como objetivo general; identificar si la reciente modificatoria introducida por Ley N° 30076 al artículo 202 del Código Penal, respecto al medio comisivo “violencia”; es una norma constitutiva de delito o interpretativa del texto original.El método de recolección de datos, será la observación, a fin de conseguir información confiable respecto a las variables e indicadores de la investigación.Asimismo, se utilizará el método de medición,a fin de obtener datos del Ministerio Público de la Provincia de San Román – Juliaca, que detallen el curso de las investigaciones por el delito de usurpación en su modalidad de despojo. Además, para el estudio de la información, acudiremos al método de la deducción y la interpretación jurídica. Al concluir con la presente investigación, se espera demostrar que la modificatoria introducida por la Ley N° 30076 respecto al medio comisivo “violencia”, contenido en el numeral 2 del artículo 202 del Código Penal; es una norma interpretativa,cuya vigencia se retrotrae a la vigencia de la norma interpretada. Por ende, debe reexaminarse las investigaciones penales que hayan sido archivadas bajo interpretaciones incorrectas del numeral 2, artículo 202 del Código Penal. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:PE: PUNO - JULIACA Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=78793 Alcances interpretativos de la violencia en el delito de usurpación por despojo [texto impreso] / Hilda Chata Calla, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2013 . - 82 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El tema de investigación en el presente trabajo se denomina: “ALCANCES INTERPRETATIVOS DE LA VIOLENCIA EN EL DELITO DE USURPACIÓN POR DESPOJO”, desarrollado en la ciudad de Juliaca, durante el año dos mil trece, teniendo como objetivo general; identificar si la reciente modificatoria introducida por Ley N° 30076 al artículo 202 del Código Penal, respecto al medio comisivo “violencia”; es una norma constitutiva de delito o interpretativa del texto original.El método de recolección de datos, será la observación, a fin de conseguir información confiable respecto a las variables e indicadores de la investigación.Asimismo, se utilizará el método de medición,a fin de obtener datos del Ministerio Público de la Provincia de San Román – Juliaca, que detallen el curso de las investigaciones por el delito de usurpación en su modalidad de despojo. Además, para el estudio de la información, acudiremos al método de la deducción y la interpretación jurídica. Al concluir con la presente investigación, se espera demostrar que la modificatoria introducida por la Ley N° 30076 respecto al medio comisivo “violencia”, contenido en el numeral 2 del artículo 202 del Código Penal; es una norma interpretativa,cuya vigencia se retrotrae a la vigencia de la norma interpretada. Por ende, debe reexaminarse las investigaciones penales que hayan sido archivadas bajo interpretaciones incorrectas del numeral 2, artículo 202 del Código Penal. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:PE: PUNO - JULIACA Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=78793
Alcances interpretativos de la violencia en el delito de usurpación por despojo
El tema de investigación en el presente trabajo se denomina: “ALCANCES INTERPRETATIVOS DE LA VIOLENCIA EN EL DELITO DE USURPACIÓN POR DESPOJO”, desarrollado en la ciudad de Juliaca, durante el año dos mil trece, teniendo como objetivo general; identificar si la reciente modificatoria introducida por Ley N° 30076 al artículo 202 del Código Penal, respecto al medio comisivo “violencia”; es una norma constitutiva de delito o interpretativa del texto original.El método de recolección de datos, será la observación, a fin de conseguir información confiable respecto a las variables e indicadores de la investigación.Asimismo, se utilizará el método de medición,a fin de obtener datos del Ministerio Público de la Provincia de San Román – Juliaca, que detallen el curso de las investigaciones por el delito de usurpación en su modalidad de despojo. Además, para el estudio de la información, acudiremos al método de la deducción y la interpretación jurídica. Al concluir con la presente investigación, se espera demostrar que la modificatoria introducida por la Ley N° 30076 respecto al medio comisivo “violencia”, contenido en el numeral 2 del artículo 202 del Código Penal; es una norma interpretativa,cuya vigencia se retrotrae a la vigencia de la norma interpretada. Por ende, debe reexaminarse las investigaciones penales que hayan sido archivadas bajo interpretaciones incorrectas del numeral 2, artículo 202 del Código Penal.
Chata Calla, Hilda - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2013
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DisponibleAnálisis comparativo del derecho a la estabilidad laboral en la Ley de Reforma Magistral N° 29944 (Perú) con las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México / Isidro Grimaniel Quispe Cansaya / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Análisis comparativo del derecho a la estabilidad laboral en la Ley de Reforma Magistral N° 29944 (Perú) con las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México Tipo de documento: texto impreso Autores: Isidro Grimaniel Quispe Cansaya, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 139 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Estudio comparativo del derecho a la estabilidad en la Ley de Reforma Magisterial Nº 29944 (Perú) y las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México. Durante los últimos años, en Latinoamérica, se está fortaleciendo la idea de la calidad de la educación. Un aspecto fundamental es el papel de los docentes en los resultados educativos. En muchos países, preocupados por tales circunstancias, las agendas políticas apuntaron a resolver los problemas de formación profesional inicial y en servicio, ingreso, permanencia, salarios, etc., y a plantear mecanismos de evaluación adecuados que den cuenta la labor del maestro. Ante esta situación realizan protestas colectivas porque sienten legítimamente que sus condiciones laborales corren riesgo de ser vulnerados. Es así, que se encontró gran similitud o semejanza entre las legislaciones de Perú, Colombia y México al parecer tuvieran la misma intensión; puesto que existe mucha igualdad en la redacción de los mismos y más aún en lo referente a los artículos relacionados con el ingreso, permanencia y sobre todo el derecho a la estabilidad laboral; pues éstos se circunscriben únicamente a la aprobación de una evaluación de desempeño, vulnerando así dicho principio. Del mismo modo, se pudo establecer que existe una marcada diferencia con las legislaciones de Argentina y Chile; pues dentro de sus ordenamientos jurídicos, aún consideran los aportes de sus estatutos anteriores, pues estos, aún brindan una garantía y protección en su derecho a la estabilidad laboral y que les da confianza para el ejercicio de su función. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=95209 Análisis comparativo del derecho a la estabilidad laboral en la Ley de Reforma Magistral N° 29944 (Perú) con las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México [texto impreso] / Isidro Grimaniel Quispe Cansaya, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 139 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Estudio comparativo del derecho a la estabilidad en la Ley de Reforma Magisterial Nº 29944 (Perú) y las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México. Durante los últimos años, en Latinoamérica, se está fortaleciendo la idea de la calidad de la educación. Un aspecto fundamental es el papel de los docentes en los resultados educativos. En muchos países, preocupados por tales circunstancias, las agendas políticas apuntaron a resolver los problemas de formación profesional inicial y en servicio, ingreso, permanencia, salarios, etc., y a plantear mecanismos de evaluación adecuados que den cuenta la labor del maestro. Ante esta situación realizan protestas colectivas porque sienten legítimamente que sus condiciones laborales corren riesgo de ser vulnerados. Es así, que se encontró gran similitud o semejanza entre las legislaciones de Perú, Colombia y México al parecer tuvieran la misma intensión; puesto que existe mucha igualdad en la redacción de los mismos y más aún en lo referente a los artículos relacionados con el ingreso, permanencia y sobre todo el derecho a la estabilidad laboral; pues éstos se circunscriben únicamente a la aprobación de una evaluación de desempeño, vulnerando así dicho principio. Del mismo modo, se pudo establecer que existe una marcada diferencia con las legislaciones de Argentina y Chile; pues dentro de sus ordenamientos jurídicos, aún consideran los aportes de sus estatutos anteriores, pues estos, aún brindan una garantía y protección en su derecho a la estabilidad laboral y que les da confianza para el ejercicio de su función. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=95209
Análisis comparativo del derecho a la estabilidad laboral en la Ley de Reforma Magistral N° 29944 (Perú) con las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México
Estudio comparativo del derecho a la estabilidad en la Ley de Reforma Magisterial Nº 29944 (Perú) y las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México. Durante los últimos años, en Latinoamérica, se está fortaleciendo la idea de la calidad de la educación. Un aspecto fundamental es el papel de los docentes en los resultados educativos. En muchos países, preocupados por tales circunstancias, las agendas políticas apuntaron a resolver los problemas de formación profesional inicial y en servicio, ingreso, permanencia, salarios, etc., y a plantear mecanismos de evaluación adecuados que den cuenta la labor del maestro. Ante esta situación realizan protestas colectivas porque sienten legítimamente que sus condiciones laborales corren riesgo de ser vulnerados. Es así, que se encontró gran similitud o semejanza entre las legislaciones de Perú, Colombia y México al parecer tuvieran la misma intensión; puesto que existe mucha igualdad en la redacción de los mismos y más aún en lo referente a los artículos relacionados con el ingreso, permanencia y sobre todo el derecho a la estabilidad laboral; pues éstos se circunscriben únicamente a la aprobación de una evaluación de desempeño, vulnerando así dicho principio. Del mismo modo, se pudo establecer que existe una marcada diferencia con las legislaciones de Argentina y Chile; pues dentro de sus ordenamientos jurídicos, aún consideran los aportes de sus estatutos anteriores, pues estos, aún brindan una garantía y protección en su derecho a la estabilidad laboral y que les da confianza para el ejercicio de su función.
Quispe Cansaya, Isidro Grimaniel - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0150-01 T 0150 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21319-27811-01 T21319 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis Comparativo de la Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las Legislaciones de Sudamérica - 2015 / Julia Brígida Condori Borda / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Análisis Comparativo de la Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las Legislaciones de Sudamérica - 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: Julia Brígida Condori Borda, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 279 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: En la actualidad existen ordenamientos jurídicos en Sudamérica como la República Argentina, la República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil que tienen vigente en sus legislaciones la institución jurídica del matrimonio igualitario, así también regulan en sus ordenamientos jurídicos las uniones homoafectivas no matrimoniales; mientras que la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Chile, cuentan solo con la legislación de las uniones homoafectivas no matrimoniales, situación diferente a la de los demás ordenamientos jurídicos del mismo Sudamérica, ya que en algunos, como Bolivia, Guyana, Paraguay, Perú, Venezuela y Surinam no reconocen legalmente ningún tipo de unión homosexual. Y lo que es sorprendente, en Guyana, las relaciones homosexuales masculinas son conductas recriminadas y sancionadas con pena privativa de libertad de dos años hasta cadena perpetua, también se prohíbe vestir de acuerdo a su identidad de género a las personas transexuales. Situación que llama poderosamente la atención, ya que todos los países que conforman Sudamérica son estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que están obligados (o en todo caso se les insta mediante Resoluciones de la Asamblea General) a que sus Estados sean gobernados garantizando la aplicación de los principios del derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, todo ello conforme a lo que se dispone en la Carta de las Naciones Unidas. Se puede notar que cada ordenamiento jurídico de Sudamérica entiende y aplica el principio de igualdad y no discriminación de diferentes formas, más aun tratándose del reconocimiento legal y legislación de las uniones homosexuales.
Se planteó como interrogante general: ¿Cómo es la regulación jurídica de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015? Como interrogantes específicas: ¿Cómo es el reconocimiento legal de las uniones homoafectivas no matrimoniales en la legislaciones de Sudamérica-2015? Y ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que se reconocen a favor de los convivientes homosexuales en las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015?
Como objetivo general se asumió: Analizar comparativamente la regulación jurídica de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015, y como Objetivos Específicos, el primero: Analizar el reconocimiento legal de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015; y el segundo: Determinar los derechos y las obligaciones que se reconocen a favor de los convivientes homosexuales en las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015.
Se tiene como una de las principales conclusiones, que el reconocimiento legal de las Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en Sudamérica-2015, se ha realizado por la vía legislativa y por la vía judicial, con sus diferentes denominaciones designadas para cada una de ellas, teniendo en común la palabra “Unión” en la denominación de sus instituciones jurídicas, connotándose la situación de la “vida en común” o “convivencia” entre los integrantes de la unión. Así también, con sus respectivas definiciones jurídicas, ubicando cada una de sus instituciones jurídicas dentro del Derecho de Familia o dentro del Derecho de los Contratos, es decir, darle reconocimiento legal a las uniones homoafectivas no matrimoniales en base al vínculo afectivo que existe en la pareja homosexual y que los insta a la convivencia o darle reconocimiento legal con un componente netamente contractual entre las dos partes. Los derechos y obligaciones reconocidos en las Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015, son los mismos derechos y obligaciones reconocidos a favor de las uniones convivenciales de las parejas heterosexuales, habiendo por lo tanto inclusión social y desarrollo humano para la Comunidad LGTBI de esos ordenamientos jurídicos. En otros hay integración social de la Comunidad Homosexual, pues se han creado instituciones jurídicas a parte para regular la situación de convivencia de las parejas homosexuales, pero no incluyéndolas dentro de las instituciones jurídicas del Derecho de Familia sino dentro del Derecho de los Contratos.
El derecho de las parejas homosexuales a ser reconocidos legalmente, y que han exigido a sus respectivos ordenamientos jurídicos tanto por la vía legislativa y por la vía judicial, se ha logrado por el esfuerzo perseverante y firme ante la oposición de las diferentes instituciones de cada uno de sus estados que han salido al frente con sus argumentos antagónicos al reconocimiento del matrimonio igualitario y/o alguna institución jurídica que reconozca y regule la situación jurídica de aquellas parejas homosexuales que tienen una convivencia fundada en el vínculo afectivo.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90951 Análisis Comparativo de la Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las Legislaciones de Sudamérica - 2015 [texto impreso] / Julia Brígida Condori Borda, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 279 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Resumen: En la actualidad existen ordenamientos jurídicos en Sudamérica como la República Argentina, la República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil que tienen vigente en sus legislaciones la institución jurídica del matrimonio igualitario, así también regulan en sus ordenamientos jurídicos las uniones homoafectivas no matrimoniales; mientras que la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Chile, cuentan solo con la legislación de las uniones homoafectivas no matrimoniales, situación diferente a la de los demás ordenamientos jurídicos del mismo Sudamérica, ya que en algunos, como Bolivia, Guyana, Paraguay, Perú, Venezuela y Surinam no reconocen legalmente ningún tipo de unión homosexual. Y lo que es sorprendente, en Guyana, las relaciones homosexuales masculinas son conductas recriminadas y sancionadas con pena privativa de libertad de dos años hasta cadena perpetua, también se prohíbe vestir de acuerdo a su identidad de género a las personas transexuales. Situación que llama poderosamente la atención, ya que todos los países que conforman Sudamérica son estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que están obligados (o en todo caso se les insta mediante Resoluciones de la Asamblea General) a que sus Estados sean gobernados garantizando la aplicación de los principios del derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, todo ello conforme a lo que se dispone en la Carta de las Naciones Unidas. Se puede notar que cada ordenamiento jurídico de Sudamérica entiende y aplica el principio de igualdad y no discriminación de diferentes formas, más aun tratándose del reconocimiento legal y legislación de las uniones homosexuales.
Se planteó como interrogante general: ¿Cómo es la regulación jurídica de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015? Como interrogantes específicas: ¿Cómo es el reconocimiento legal de las uniones homoafectivas no matrimoniales en la legislaciones de Sudamérica-2015? Y ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que se reconocen a favor de los convivientes homosexuales en las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015?
Como objetivo general se asumió: Analizar comparativamente la regulación jurídica de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015, y como Objetivos Específicos, el primero: Analizar el reconocimiento legal de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015; y el segundo: Determinar los derechos y las obligaciones que se reconocen a favor de los convivientes homosexuales en las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015.
Se tiene como una de las principales conclusiones, que el reconocimiento legal de las Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en Sudamérica-2015, se ha realizado por la vía legislativa y por la vía judicial, con sus diferentes denominaciones designadas para cada una de ellas, teniendo en común la palabra “Unión” en la denominación de sus instituciones jurídicas, connotándose la situación de la “vida en común” o “convivencia” entre los integrantes de la unión. Así también, con sus respectivas definiciones jurídicas, ubicando cada una de sus instituciones jurídicas dentro del Derecho de Familia o dentro del Derecho de los Contratos, es decir, darle reconocimiento legal a las uniones homoafectivas no matrimoniales en base al vínculo afectivo que existe en la pareja homosexual y que los insta a la convivencia o darle reconocimiento legal con un componente netamente contractual entre las dos partes. Los derechos y obligaciones reconocidos en las Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015, son los mismos derechos y obligaciones reconocidos a favor de las uniones convivenciales de las parejas heterosexuales, habiendo por lo tanto inclusión social y desarrollo humano para la Comunidad LGTBI de esos ordenamientos jurídicos. En otros hay integración social de la Comunidad Homosexual, pues se han creado instituciones jurídicas a parte para regular la situación de convivencia de las parejas homosexuales, pero no incluyéndolas dentro de las instituciones jurídicas del Derecho de Familia sino dentro del Derecho de los Contratos.
El derecho de las parejas homosexuales a ser reconocidos legalmente, y que han exigido a sus respectivos ordenamientos jurídicos tanto por la vía legislativa y por la vía judicial, se ha logrado por el esfuerzo perseverante y firme ante la oposición de las diferentes instituciones de cada uno de sus estados que han salido al frente con sus argumentos antagónicos al reconocimiento del matrimonio igualitario y/o alguna institución jurídica que reconozca y regule la situación jurídica de aquellas parejas homosexuales que tienen una convivencia fundada en el vínculo afectivo.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90951
Análisis Comparativo de la Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las Legislaciones de Sudamérica - 2015
En la actualidad existen ordenamientos jurídicos en Sudamérica como la República Argentina, la República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil que tienen vigente en sus legislaciones la institución jurídica del matrimonio igualitario, así también regulan en sus ordenamientos jurídicos las uniones homoafectivas no matrimoniales; mientras que la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Chile, cuentan solo con la legislación de las uniones homoafectivas no matrimoniales, situación diferente a la de los demás ordenamientos jurídicos del mismo Sudamérica, ya que en algunos, como Bolivia, Guyana, Paraguay, Perú, Venezuela y Surinam no reconocen legalmente ningún tipo de unión homosexual. Y lo que es sorprendente, en Guyana, las relaciones homosexuales masculinas son conductas recriminadas y sancionadas con pena privativa de libertad de dos años hasta cadena perpetua, también se prohíbe vestir de acuerdo a su identidad de género a las personas transexuales. Situación que llama poderosamente la atención, ya que todos los países que conforman Sudamérica son estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que están obligados (o en todo caso se les insta mediante Resoluciones de la Asamblea General) a que sus Estados sean gobernados garantizando la aplicación de los principios del derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, todo ello conforme a lo que se dispone en la Carta de las Naciones Unidas. Se puede notar que cada ordenamiento jurídico de Sudamérica entiende y aplica el principio de igualdad y no discriminación de diferentes formas, más aun tratándose del reconocimiento legal y legislación de las uniones homosexuales.
Se planteó como interrogante general: ¿Cómo es la regulación jurídica de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015? Como interrogantes específicas: ¿Cómo es el reconocimiento legal de las uniones homoafectivas no matrimoniales en la legislaciones de Sudamérica-2015? Y ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que se reconocen a favor de los convivientes homosexuales en las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015?
Como objetivo general se asumió: Analizar comparativamente la regulación jurídica de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015, y como Objetivos Específicos, el primero: Analizar el reconocimiento legal de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015; y el segundo: Determinar los derechos y las obligaciones que se reconocen a favor de los convivientes homosexuales en las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015.
Se tiene como una de las principales conclusiones, que el reconocimiento legal de las Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en Sudamérica-2015, se ha realizado por la vía legislativa y por la vía judicial, con sus diferentes denominaciones designadas para cada una de ellas, teniendo en común la palabra “Unión” en la denominación de sus instituciones jurídicas, connotándose la situación de la “vida en común” o “convivencia” entre los integrantes de la unión. Así también, con sus respectivas definiciones jurídicas, ubicando cada una de sus instituciones jurídicas dentro del Derecho de Familia o dentro del Derecho de los Contratos, es decir, darle reconocimiento legal a las uniones homoafectivas no matrimoniales en base al vínculo afectivo que existe en la pareja homosexual y que los insta a la convivencia o darle reconocimiento legal con un componente netamente contractual entre las dos partes. Los derechos y obligaciones reconocidos en las Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015, son los mismos derechos y obligaciones reconocidos a favor de las uniones convivenciales de las parejas heterosexuales, habiendo por lo tanto inclusión social y desarrollo humano para la Comunidad LGTBI de esos ordenamientos jurídicos. En otros hay integración social de la Comunidad Homosexual, pues se han creado instituciones jurídicas a parte para regular la situación de convivencia de las parejas homosexuales, pero no incluyéndolas dentro de las instituciones jurídicas del Derecho de Familia sino dentro del Derecho de los Contratos.
El derecho de las parejas homosexuales a ser reconocidos legalmente, y que han exigido a sus respectivos ordenamientos jurídicos tanto por la vía legislativa y por la vía judicial, se ha logrado por el esfuerzo perseverante y firme ante la oposición de las diferentes instituciones de cada uno de sus estados que han salido al frente con sus argumentos antagónicos al reconocimiento del matrimonio igualitario y/o alguna institución jurídica que reconozca y regule la situación jurídica de aquellas parejas homosexuales que tienen una convivencia fundada en el vínculo afectivo.Condori Borda, Julia Brígida - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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DisponibleAnálisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano / Julio Cesar Jara Ccallo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Análisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano Tipo de documento: texto impreso Autores: Julio Cesar Jara Ccallo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 107 p. Il.: tbls. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: + 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación titulado “Análisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano”, desarrollado durante el 2103 y parte del año 2014, tiene como propósito analizar la constitucionalidad de la prueba de oficio en el marco del Código Procesal Penal Peruano 2004. Con este propósito, se ha realizado una investigación de tipo teórico – documental, haciendo uso del método de investigación propio de la ciencia del derecho denominado método dogmático. El cual nos ha permitido alcanzar los objetivos propuestos. Entre ellos, analizar la constitucionalidad de la prueba de oficio, precisar los posibles derechos vulnerados, identificar los fundamentos de la regulación de la prueba de oficio y finalmente averiguar su idoneidad. Además de las herramientas metodológicas, que actúan como garantes de los resultados de la investigación, hicimos uso de todo el marco teórico que contiene al Principio de Proporcionalidad a fin de pronunciarnos sobre la constitucionalidad de la prueba de oficio. Como resultado de todo ello la hipótesis, que en términos generales plantea la inconstitucionalidad de la prueba de oficio, ha sido aceptada, basada en elaboraciones teórico – argumentativas. Finalmente, en base a los resultados de la investigación, hemos propuesto algunas modificaciones al Código Procesal Penal, que de implementarse constituirían en una alternativa a la regulación de la prueba de oficio, que también están orientadas a la búsqueda de la verdad y la justicia Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82638 Análisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano [texto impreso] / Julio Cesar Jara Ccallo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 107 p. : tbls. ; 30 cm. + + 01 CD-ROM.
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Resumen: El presente trabajo de investigación titulado “Análisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano”, desarrollado durante el 2103 y parte del año 2014, tiene como propósito analizar la constitucionalidad de la prueba de oficio en el marco del Código Procesal Penal Peruano 2004. Con este propósito, se ha realizado una investigación de tipo teórico – documental, haciendo uso del método de investigación propio de la ciencia del derecho denominado método dogmático. El cual nos ha permitido alcanzar los objetivos propuestos. Entre ellos, analizar la constitucionalidad de la prueba de oficio, precisar los posibles derechos vulnerados, identificar los fundamentos de la regulación de la prueba de oficio y finalmente averiguar su idoneidad. Además de las herramientas metodológicas, que actúan como garantes de los resultados de la investigación, hicimos uso de todo el marco teórico que contiene al Principio de Proporcionalidad a fin de pronunciarnos sobre la constitucionalidad de la prueba de oficio. Como resultado de todo ello la hipótesis, que en términos generales plantea la inconstitucionalidad de la prueba de oficio, ha sido aceptada, basada en elaboraciones teórico – argumentativas. Finalmente, en base a los resultados de la investigación, hemos propuesto algunas modificaciones al Código Procesal Penal, que de implementarse constituirían en una alternativa a la regulación de la prueba de oficio, que también están orientadas a la búsqueda de la verdad y la justicia Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82638
Análisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano
El presente trabajo de investigación titulado “Análisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano”, desarrollado durante el 2103 y parte del año 2014, tiene como propósito analizar la constitucionalidad de la prueba de oficio en el marco del Código Procesal Penal Peruano 2004. Con este propósito, se ha realizado una investigación de tipo teórico – documental, haciendo uso del método de investigación propio de la ciencia del derecho denominado método dogmático. El cual nos ha permitido alcanzar los objetivos propuestos. Entre ellos, analizar la constitucionalidad de la prueba de oficio, precisar los posibles derechos vulnerados, identificar los fundamentos de la regulación de la prueba de oficio y finalmente averiguar su idoneidad. Además de las herramientas metodológicas, que actúan como garantes de los resultados de la investigación, hicimos uso de todo el marco teórico que contiene al Principio de Proporcionalidad a fin de pronunciarnos sobre la constitucionalidad de la prueba de oficio. Como resultado de todo ello la hipótesis, que en términos generales plantea la inconstitucionalidad de la prueba de oficio, ha sido aceptada, basada en elaboraciones teórico – argumentativas. Finalmente, en base a los resultados de la investigación, hemos propuesto algunas modificaciones al Código Procesal Penal, que de implementarse constituirían en una alternativa a la regulación de la prueba de oficio, que también están orientadas a la búsqueda de la verdad y la justicia
Jara Ccallo, Julio Cesar - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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DisponibleAnálisis de las deficiencias en la ejecución de sentencias contenciosas administrativas sobre reincorporación de trabajadores en el primer juzgado mixto de Puno - 2012 / Tania Almendra Hiquisi Cáceres / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Análisis de las deficiencias en la ejecución de sentencias contenciosas administrativas sobre reincorporación de trabajadores en el primer juzgado mixto de Puno - 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Tania Almendra Hiquisi Cáceres, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 108 páginas Il.: figuras, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La mayoría de demandas Contenciosas Administrativas tiene por objeto la reincorporación del trabajador a su centro de labores, es así que cuando la sentencia queda consentida o ejecutoriada el Juez Mixto ordena su reincorporación en el mismo cargo o en otro similar al que venía desempeñando, siendo en este tramo en donde encuentra mayores dificultades; ya sea, por la lentitud del órgano judicial al emitir el oficio a la entidad demanda apercibiendo a la parte demandada a ejecutar la sentencia, o de establecer un plazo razonable para ejecutarla; o la negativa de la entidad de cumplirla o dilatarla el mayor tiempo posible; afectando así el Principio de Celeridad Procesal; Es por esto que el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el proceso de ejecución de la sentencia contenciosa administrativa sobre reincorporación de trabajadores en el Distrito Judicial de Puno para el año 2012. Los métodos a utilizar para el presente estudio son la observación y el análisis documental de las sentencias y la normatividad, el cual se consignará en la ficha documental para cada caso. Finalmente los resultados que se pretenden esperar es encontrar los puntos críticos mediante los cuales no se cumple la sentencia, para dar alternativas de solución los cuales estarán enmarcados en la normativa peruana. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80338 Análisis de las deficiencias en la ejecución de sentencias contenciosas administrativas sobre reincorporación de trabajadores en el primer juzgado mixto de Puno - 2012 [texto impreso] / Tania Almendra Hiquisi Cáceres, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 108 páginas : figuras, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La mayoría de demandas Contenciosas Administrativas tiene por objeto la reincorporación del trabajador a su centro de labores, es así que cuando la sentencia queda consentida o ejecutoriada el Juez Mixto ordena su reincorporación en el mismo cargo o en otro similar al que venía desempeñando, siendo en este tramo en donde encuentra mayores dificultades; ya sea, por la lentitud del órgano judicial al emitir el oficio a la entidad demanda apercibiendo a la parte demandada a ejecutar la sentencia, o de establecer un plazo razonable para ejecutarla; o la negativa de la entidad de cumplirla o dilatarla el mayor tiempo posible; afectando así el Principio de Celeridad Procesal; Es por esto que el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el proceso de ejecución de la sentencia contenciosa administrativa sobre reincorporación de trabajadores en el Distrito Judicial de Puno para el año 2012. Los métodos a utilizar para el presente estudio son la observación y el análisis documental de las sentencias y la normatividad, el cual se consignará en la ficha documental para cada caso. Finalmente los resultados que se pretenden esperar es encontrar los puntos críticos mediante los cuales no se cumple la sentencia, para dar alternativas de solución los cuales estarán enmarcados en la normativa peruana. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80338
Análisis de las deficiencias en la ejecución de sentencias contenciosas administrativas sobre reincorporación de trabajadores en el primer juzgado mixto de Puno - 2012
La mayoría de demandas Contenciosas Administrativas tiene por objeto la reincorporación del trabajador a su centro de labores, es así que cuando la sentencia queda consentida o ejecutoriada el Juez Mixto ordena su reincorporación en el mismo cargo o en otro similar al que venía desempeñando, siendo en este tramo en donde encuentra mayores dificultades; ya sea, por la lentitud del órgano judicial al emitir el oficio a la entidad demanda apercibiendo a la parte demandada a ejecutar la sentencia, o de establecer un plazo razonable para ejecutarla; o la negativa de la entidad de cumplirla o dilatarla el mayor tiempo posible; afectando así el Principio de Celeridad Procesal; Es por esto que el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el proceso de ejecución de la sentencia contenciosa administrativa sobre reincorporación de trabajadores en el Distrito Judicial de Puno para el año 2012. Los métodos a utilizar para el presente estudio son la observación y el análisis documental de las sentencias y la normatividad, el cual se consignará en la ficha documental para cada caso. Finalmente los resultados que se pretenden esperar es encontrar los puntos críticos mediante los cuales no se cumple la sentencia, para dar alternativas de solución los cuales estarán enmarcados en la normativa peruana.
Hiquisi Cáceres, Tania Almendra - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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DisponibleAnálisis dogmático de la intervención del extraneus en los delitos contra la administración pública sobre la base de las teorías de título de imputación, autoría y participación / Cristian Alcides Quispe Japura / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Análisis dogmático de la intervención del extraneus en los delitos contra la administración pública sobre la base de las teorías de título de imputación, autoría y participación Tipo de documento: texto impreso Autores: Cristian Alcides Quispe Japura, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 162 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Se analiza la intervención del extraneus en los delitos especiales, desde la dogmática y política criminal, asimismo, se hace hincapié a las dificultades que se presenta para imputar un delito especial, y el estudio plantea los supuestos en las que el extraño debe ser imputado y sancionado por un delito funcionarial. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. OBJETIVO: Analizar el tratamiento del extraneus en la jurisprudencia, la problemática en la teoría y los supuestos en la que se justifica la punibilidad del extraneus en los delitos especiales. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) El tratamiento del extraneus en la jurisprudencia ha transcurrido, desde la concepción que el extraneus es ajeno a los delitos especiales, a la concepción que el extraneus es punible y responsable de un delito especial. (ii) La problemática gira en torno a los siguientes escenarios: a) El extraño pese a no tener un deber especial, puede entrar en los delitos especiales, b) Es factible que el extraño pueda ser imputado bajo el título de instigador, c) el extraneus responde por un delito común o por un delito especial, d) bajo qué títulos de autoría y participación puede ser imputado un extraño. (iii) Los supuestos en las que el extraneus es responsable: a) Bajo el respeto del principio de legalidad, b) La conducta indispensable para la comisión del delito, c) En cuanto a la prescripción, para los extraños se regirá por las reglas de los delitos comunes. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8991 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106992 Análisis dogmático de la intervención del extraneus en los delitos contra la administración pública sobre la base de las teorías de título de imputación, autoría y participación [texto impreso] / Cristian Alcides Quispe Japura, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 162 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Se analiza la intervención del extraneus en los delitos especiales, desde la dogmática y política criminal, asimismo, se hace hincapié a las dificultades que se presenta para imputar un delito especial, y el estudio plantea los supuestos en las que el extraño debe ser imputado y sancionado por un delito funcionarial. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. OBJETIVO: Analizar el tratamiento del extraneus en la jurisprudencia, la problemática en la teoría y los supuestos en la que se justifica la punibilidad del extraneus en los delitos especiales. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) El tratamiento del extraneus en la jurisprudencia ha transcurrido, desde la concepción que el extraneus es ajeno a los delitos especiales, a la concepción que el extraneus es punible y responsable de un delito especial. (ii) La problemática gira en torno a los siguientes escenarios: a) El extraño pese a no tener un deber especial, puede entrar en los delitos especiales, b) Es factible que el extraño pueda ser imputado bajo el título de instigador, c) el extraneus responde por un delito común o por un delito especial, d) bajo qué títulos de autoría y participación puede ser imputado un extraño. (iii) Los supuestos en las que el extraneus es responsable: a) Bajo el respeto del principio de legalidad, b) La conducta indispensable para la comisión del delito, c) En cuanto a la prescripción, para los extraños se regirá por las reglas de los delitos comunes. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8991 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106992
Análisis dogmático de la intervención del extraneus en los delitos contra la administración pública sobre la base de las teorías de título de imputación, autoría y participación
Se analiza la intervención del extraneus en los delitos especiales, desde la dogmática y política criminal, asimismo, se hace hincapié a las dificultades que se presenta para imputar un delito especial, y el estudio plantea los supuestos en las que el extraño debe ser imputado y sancionado por un delito funcionarial. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. OBJETIVO: Analizar el tratamiento del extraneus en la jurisprudencia, la problemática en la teoría y los supuestos en la que se justifica la punibilidad del extraneus en los delitos especiales. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) El tratamiento del extraneus en la jurisprudencia ha transcurrido, desde la concepción que el extraneus es ajeno a los delitos especiales, a la concepción que el extraneus es punible y responsable de un delito especial. (ii) La problemática gira en torno a los siguientes escenarios: a) El extraño pese a no tener un deber especial, puede entrar en los delitos especiales, b) Es factible que el extraño pueda ser imputado bajo el título de instigador, c) el extraneus responde por un delito común o por un delito especial, d) bajo qué títulos de autoría y participación puede ser imputado un extraño. (iii) Los supuestos en las que el extraneus es responsable: a) Bajo el respeto del principio de legalidad, b) La conducta indispensable para la comisión del delito, c) En cuanto a la prescripción, para los extraños se regirá por las reglas de los delitos comunes.
Quispe Japura, Cristian AlcidesTaype Condori, Yoysi Mayumi ; Taype Condori, Yoysi Mayumi ; Taype Condori, Yoysi Mayumi - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleAnálisis de los factores que propician la inejecución de sentencias en los procesos contenciosos administrativos sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la corte superior de justicia de Puno en el año 2012 / Stephanie Liz Cervantes Alagón / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias en los procesos contenciosos administrativos sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la corte superior de justicia de Puno en el año 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Stephanie Liz Cervantes Alagón, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 140 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Grado/Titulo Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Los procesos contenciosos administrativos tramitados en los juzgados mixtos en su generalidad tienen como pretensión principal la nulidad del acto o resolución administrativa conforme lo prevé el artículo 5° de la Ley 27584 y como pretensión accesoria la obligación de dar suma de dinero, ya sea por pago de bonificación especial, viudez, entre otros; donde la demanda es declarada fundada en primera instancia y confirmada por la Sala Civil; sin embargo, ésta no se ve realizada dado que su ejecución pende de los requerimientos que haga el juez de origen o del cumplimiento que deba de realizar la entidad demandada sobre la ejecución de la sentencia pendiente de pago, de ésta manera se afecta no solo a la tutela jurisdiccional efectiva, sino además principios del derecho, como el de legalidad, eficacia, celeridad y economía procesal. Con el desarrollo de la presente investigación se tiene por objetivo el análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias contencioso administrativas sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en el año 2012; y conforme a ello, proponer alternativas de solución que agilicen la ejecución de sentencias en materia contencioso administrativa. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO-PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80337 Análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias en los procesos contenciosos administrativos sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la corte superior de justicia de Puno en el año 2012 [texto impreso] / Stephanie Liz Cervantes Alagón, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 140 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Grado/Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Los procesos contenciosos administrativos tramitados en los juzgados mixtos en su generalidad tienen como pretensión principal la nulidad del acto o resolución administrativa conforme lo prevé el artículo 5° de la Ley 27584 y como pretensión accesoria la obligación de dar suma de dinero, ya sea por pago de bonificación especial, viudez, entre otros; donde la demanda es declarada fundada en primera instancia y confirmada por la Sala Civil; sin embargo, ésta no se ve realizada dado que su ejecución pende de los requerimientos que haga el juez de origen o del cumplimiento que deba de realizar la entidad demandada sobre la ejecución de la sentencia pendiente de pago, de ésta manera se afecta no solo a la tutela jurisdiccional efectiva, sino además principios del derecho, como el de legalidad, eficacia, celeridad y economía procesal. Con el desarrollo de la presente investigación se tiene por objetivo el análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias contencioso administrativas sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en el año 2012; y conforme a ello, proponer alternativas de solución que agilicen la ejecución de sentencias en materia contencioso administrativa. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO-PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80337
Análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias en los procesos contenciosos administrativos sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la corte superior de justicia de Puno en el año 2012
Los procesos contenciosos administrativos tramitados en los juzgados mixtos en su generalidad tienen como pretensión principal la nulidad del acto o resolución administrativa conforme lo prevé el artículo 5° de la Ley 27584 y como pretensión accesoria la obligación de dar suma de dinero, ya sea por pago de bonificación especial, viudez, entre otros; donde la demanda es declarada fundada en primera instancia y confirmada por la Sala Civil; sin embargo, ésta no se ve realizada dado que su ejecución pende de los requerimientos que haga el juez de origen o del cumplimiento que deba de realizar la entidad demandada sobre la ejecución de la sentencia pendiente de pago, de ésta manera se afecta no solo a la tutela jurisdiccional efectiva, sino además principios del derecho, como el de legalidad, eficacia, celeridad y economía procesal. Con el desarrollo de la presente investigación se tiene por objetivo el análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias contencioso administrativas sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en el año 2012; y conforme a ello, proponer alternativas de solución que agilicen la ejecución de sentencias en materia contencioso administrativa.
Cervantes Alagón, Stephanie Liz - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para Optar el Grado/Titulo Profesional: Abogado
Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO-PUNO.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0109-01 CER Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18231-24688-01 T18231 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis jurídico de la necesidad de codificar y el derecho de familia en el Perú / Alan Waldo Valderrama Pome / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2003)
Título : Análisis jurídico de la necesidad de codificar y el derecho de familia en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Alan Waldo Valderrama Pome, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2003 Número de páginas: 114 páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71103 Análisis jurídico de la necesidad de codificar y el derecho de familia en el Perú [texto impreso] / Alan Waldo Valderrama Pome, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2003 . - 114 páginas : diagramas, tablas.
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Análisis jurídico de la necesidad de codificar y el derecho de familia en el Perú
Valderrama Pome, Alan Waldo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2003
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0034-01 T0034 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T6871 Libro Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Disponible Análisis de la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil regulado por el Código Procesal Penal / Waldir Lucio Callo Diaz / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Análisis de la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil regulado por el Código Procesal Penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Waldir Lucio Callo Diaz, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 133 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: En la presente investigación se hace un estudio sobre la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se declara el abandono del actor civil en el proceso penal, ya que los Juzgados Penales asumen criterios diferentes, un sector decreta que ante el abandono del actor civil, el Ministerio Público debe reasumir el objeto civil; mientras que otro sector asume que ya no se pronunciarán sobre el objeto civil del proceso penal. Como objetivo general se planteó analizar la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil; y como objetivos específicos, analizar la naturaleza jurídica de la acción civil en el proceso penal, examinar la regulación del abandono del actor civil en el proceso penal, verificar el tratamiento judicial por parte de los Juzgados Penales de Puno al abandono del actor civil, y analizar las consecuencias que trae consigo que el Ministerio Público recupere o no legitimidad en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil, por ello fue menester emplear el método jurídico dogmático. Se determinó que la naturaleza jurídica del objeto civil del proceso penal es eminentemente privada y disponible para su titular, llegándose a la conclusión de que el Ministerio Público no debe reasumir el objeto civil del proceso cuando se decreta el abandono del actor civil; salvo para tutelar a personas de alta vulnerabilidad, como el menor de edad y el incapaz de ejercer su derecho por sí mismo, que actuaron a través de un representante legal que abandonó el proceso. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8527 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106990 Análisis de la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil regulado por el Código Procesal Penal [texto impreso] / Waldir Lucio Callo Diaz, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 133 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: En la presente investigación se hace un estudio sobre la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se declara el abandono del actor civil en el proceso penal, ya que los Juzgados Penales asumen criterios diferentes, un sector decreta que ante el abandono del actor civil, el Ministerio Público debe reasumir el objeto civil; mientras que otro sector asume que ya no se pronunciarán sobre el objeto civil del proceso penal. Como objetivo general se planteó analizar la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil; y como objetivos específicos, analizar la naturaleza jurídica de la acción civil en el proceso penal, examinar la regulación del abandono del actor civil en el proceso penal, verificar el tratamiento judicial por parte de los Juzgados Penales de Puno al abandono del actor civil, y analizar las consecuencias que trae consigo que el Ministerio Público recupere o no legitimidad en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil, por ello fue menester emplear el método jurídico dogmático. Se determinó que la naturaleza jurídica del objeto civil del proceso penal es eminentemente privada y disponible para su titular, llegándose a la conclusión de que el Ministerio Público no debe reasumir el objeto civil del proceso cuando se decreta el abandono del actor civil; salvo para tutelar a personas de alta vulnerabilidad, como el menor de edad y el incapaz de ejercer su derecho por sí mismo, que actuaron a través de un representante legal que abandonó el proceso. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8527 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106990
Análisis de la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil regulado por el Código Procesal Penal
En la presente investigación se hace un estudio sobre la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se declara el abandono del actor civil en el proceso penal, ya que los Juzgados Penales asumen criterios diferentes, un sector decreta que ante el abandono del actor civil, el Ministerio Público debe reasumir el objeto civil; mientras que otro sector asume que ya no se pronunciarán sobre el objeto civil del proceso penal. Como objetivo general se planteó analizar la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil; y como objetivos específicos, analizar la naturaleza jurídica de la acción civil en el proceso penal, examinar la regulación del abandono del actor civil en el proceso penal, verificar el tratamiento judicial por parte de los Juzgados Penales de Puno al abandono del actor civil, y analizar las consecuencias que trae consigo que el Ministerio Público recupere o no legitimidad en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil, por ello fue menester emplear el método jurídico dogmático. Se determinó que la naturaleza jurídica del objeto civil del proceso penal es eminentemente privada y disponible para su titular, llegándose a la conclusión de que el Ministerio Público no debe reasumir el objeto civil del proceso cuando se decreta el abandono del actor civil; salvo para tutelar a personas de alta vulnerabilidad, como el menor de edad y el incapaz de ejercer su derecho por sí mismo, que actuaron a través de un representante legal que abandonó el proceso.
Callo Diaz, Waldir Lucio - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0239-01 T 0239 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24087-30590-01 T24087 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis de la pena mínima del delito de concusión en aplicación del principio de proporcionalidad / Xeuxis Uribe Apaza Cansaya / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Análisis de la pena mínima del delito de concusión en aplicación del principio de proporcionalidad Tipo de documento: texto impreso Autores: Xeuxis Uribe Apaza Cansaya, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 86 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La problemática del estudio de la presente investigación surgió al momento de realizar la revisión de las penas mínimas de los delitos contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente en la pena mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382º nuestro código penal vigente, con los otros tipos penales regulados en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual la presente investigación tiene como objetivo; determinar, si la pena privativa de libertad mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382° del Código Penal, cumple con los tres factores sumamente importantes en el principio de proporcionalidad,como a) necesidad, b) idoneidad y c) proporcionalidad en sentido estricto, en relación a los otros delitos contra la administración pública - delitos cometidos funcionarios públicos regulados en nuestro Código Penal. La metodología que se utilizará para la investigación será de carácter cualitativo y el diseño que se usará será Dogmático-Propositiva con respecto a la modificatoria de la pena mínima del delito del artículo 382° (Concusión). Los resultados que la investigación propone son: a) Establecer la proporcionalidad, de la pena minina del delito de Concusión, regulado en el artículo 382° del Código Penal, dentro de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos aplicando el principio de proporcionalidad. b) Proponer la modificatoria de la pena privativa de libertad mínima delito de Concusión de no menor de dos (2) años por una de no menor de cuatro (4) años de modo que resulte proporcional a la conducta sancionada. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10553 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107699 Análisis de la pena mínima del delito de concusión en aplicación del principio de proporcionalidad [texto impreso] / Xeuxis Uribe Apaza Cansaya, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 86 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La problemática del estudio de la presente investigación surgió al momento de realizar la revisión de las penas mínimas de los delitos contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente en la pena mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382º nuestro código penal vigente, con los otros tipos penales regulados en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual la presente investigación tiene como objetivo; determinar, si la pena privativa de libertad mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382° del Código Penal, cumple con los tres factores sumamente importantes en el principio de proporcionalidad,como a) necesidad, b) idoneidad y c) proporcionalidad en sentido estricto, en relación a los otros delitos contra la administración pública - delitos cometidos funcionarios públicos regulados en nuestro Código Penal. La metodología que se utilizará para la investigación será de carácter cualitativo y el diseño que se usará será Dogmático-Propositiva con respecto a la modificatoria de la pena mínima del delito del artículo 382° (Concusión). Los resultados que la investigación propone son: a) Establecer la proporcionalidad, de la pena minina del delito de Concusión, regulado en el artículo 382° del Código Penal, dentro de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos aplicando el principio de proporcionalidad. b) Proponer la modificatoria de la pena privativa de libertad mínima delito de Concusión de no menor de dos (2) años por una de no menor de cuatro (4) años de modo que resulte proporcional a la conducta sancionada. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10553 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107699
Análisis de la pena mínima del delito de concusión en aplicación del principio de proporcionalidad
La problemática del estudio de la presente investigación surgió al momento de realizar la revisión de las penas mínimas de los delitos contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente en la pena mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382º nuestro código penal vigente, con los otros tipos penales regulados en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual la presente investigación tiene como objetivo; determinar, si la pena privativa de libertad mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382° del Código Penal, cumple con los tres factores sumamente importantes en el principio de proporcionalidad,como a) necesidad, b) idoneidad y c) proporcionalidad en sentido estricto, en relación a los otros delitos contra la administración pública - delitos cometidos funcionarios públicos regulados en nuestro Código Penal. La metodología que se utilizará para la investigación será de carácter cualitativo y el diseño que se usará será Dogmático-Propositiva con respecto a la modificatoria de la pena mínima del delito del artículo 382° (Concusión). Los resultados que la investigación propone son: a) Establecer la proporcionalidad, de la pena minina del delito de Concusión, regulado en el artículo 382° del Código Penal, dentro de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos aplicando el principio de proporcionalidad. b) Proponer la modificatoria de la pena privativa de libertad mínima delito de Concusión de no menor de dos (2) años por una de no menor de cuatro (4) años de modo que resulte proporcional a la conducta sancionada.
Apaza Cansaya, Xeuxis Uribe - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0262-01 T0262 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24988-31491-01 T24988 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis de la pérdida de confianza como causal de despido en la relación laboral en el Perú / Miriam Grace Zaga Castillo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Análisis de la pérdida de confianza como causal de despido en la relación laboral en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Miriam Grace Zaga Castillo, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 153 páginas Il.: figuras, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza pérdida de confianza constituye una causal de despido justificada en la relación laboral de los trabajadores de confianza en el Perú. Examinó la normatividad vigente acerca de la regulación de la pérdida de confianza, asimismo de trato de determinar qué elementos prueban la pérdida de confianza y finalmente si pudo haber abuso de derecho en la pérdida de confianza como causal de despido; por ello el tipo de investigación que fue menester es el cualitativo, se utilizo el método analítico y dogmatico, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que existe un vacío legal en el tema, asimismo se vio que en el Perú no hay prueba que determine la pérdida de confianza ya que esta tiene carácter subjetivo. Conclusiones: El derecho laboral se caracteriza por su dinamicidad, por ello debe el sistema legal debe responder a tales cambios implementando con normatividad. Así tenemos que existe un vacío legal en cuanto al tema de trabajadores de confianza como causa justa de despido. Ante la falta regulación en cuanto a la extinción del vínculo laboral de los trabajadores de confianza por la causal retiro de confianza valga la redundancia, es necesario hacer una propuesta normativa para solucionar y establecer específicamente los parámetros de cada situación de los trabajadores de confianza. El despido por la falta de confianza tiene naturaleza subjetiva, pues el elemento esencial de la confianza se traduce en la fe que se deposita en la relación laboral. Se ha encontrado diversas posiciones en las sentencias analizadas así los trabajadores de confianza despedidos por “el retiro de confianza” tienen derecho a una indemnización por despido arbitrario debido a que este retiro de confianza no es considerada una causa justa de despido por nuestro ordenamiento territorial. Ahora podría proceder también la reposición del trabajador cuando este haya accedido al cargo de confianza debido a que fue promovido de un cargo inicial, así este regresaría al cargo que ocupaba primero. El despido como causa de despido es una causa injustificada, porque no está contemplada en la normatividad como causa justa, esto se traduce en un despido arbitrario, ante ello los trabajadores defienden su derecho en concordancia a lo establecido en la Constitución, que otorga al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario. No se pretende mostrar a la pérdida de confianza como causa justa de despido, ya que ello significaría que los trabajadores pierdan el derecho de reclamo para un eventual resarcimiento ante un despido, sino mas bien se pretende que esta causal se regule para que no se restrinja sus derechos y así contribuir a que este tipo de extinción de la relación laboral tenga un marco legal. Concluyéndose que la pérdida de confianza es una causal injustificada de despido en la relación laboral. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/5876 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101520 Análisis de la pérdida de confianza como causal de despido en la relación laboral en el Perú [texto impreso] / Miriam Grace Zaga Castillo, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 153 páginas : figuras, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Analiza pérdida de confianza constituye una causal de despido justificada en la relación laboral de los trabajadores de confianza en el Perú. Examinó la normatividad vigente acerca de la regulación de la pérdida de confianza, asimismo de trato de determinar qué elementos prueban la pérdida de confianza y finalmente si pudo haber abuso de derecho en la pérdida de confianza como causal de despido; por ello el tipo de investigación que fue menester es el cualitativo, se utilizo el método analítico y dogmatico, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que existe un vacío legal en el tema, asimismo se vio que en el Perú no hay prueba que determine la pérdida de confianza ya que esta tiene carácter subjetivo. Conclusiones: El derecho laboral se caracteriza por su dinamicidad, por ello debe el sistema legal debe responder a tales cambios implementando con normatividad. Así tenemos que existe un vacío legal en cuanto al tema de trabajadores de confianza como causa justa de despido. Ante la falta regulación en cuanto a la extinción del vínculo laboral de los trabajadores de confianza por la causal retiro de confianza valga la redundancia, es necesario hacer una propuesta normativa para solucionar y establecer específicamente los parámetros de cada situación de los trabajadores de confianza. El despido por la falta de confianza tiene naturaleza subjetiva, pues el elemento esencial de la confianza se traduce en la fe que se deposita en la relación laboral. Se ha encontrado diversas posiciones en las sentencias analizadas así los trabajadores de confianza despedidos por “el retiro de confianza” tienen derecho a una indemnización por despido arbitrario debido a que este retiro de confianza no es considerada una causa justa de despido por nuestro ordenamiento territorial. Ahora podría proceder también la reposición del trabajador cuando este haya accedido al cargo de confianza debido a que fue promovido de un cargo inicial, así este regresaría al cargo que ocupaba primero. El despido como causa de despido es una causa injustificada, porque no está contemplada en la normatividad como causa justa, esto se traduce en un despido arbitrario, ante ello los trabajadores defienden su derecho en concordancia a lo establecido en la Constitución, que otorga al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario. No se pretende mostrar a la pérdida de confianza como causa justa de despido, ya que ello significaría que los trabajadores pierdan el derecho de reclamo para un eventual resarcimiento ante un despido, sino mas bien se pretende que esta causal se regule para que no se restrinja sus derechos y así contribuir a que este tipo de extinción de la relación laboral tenga un marco legal. Concluyéndose que la pérdida de confianza es una causal injustificada de despido en la relación laboral. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/5876 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101520
Análisis de la pérdida de confianza como causal de despido en la relación laboral en el Perú
Analiza pérdida de confianza constituye una causal de despido justificada en la relación laboral de los trabajadores de confianza en el Perú. Examinó la normatividad vigente acerca de la regulación de la pérdida de confianza, asimismo de trato de determinar qué elementos prueban la pérdida de confianza y finalmente si pudo haber abuso de derecho en la pérdida de confianza como causal de despido; por ello el tipo de investigación que fue menester es el cualitativo, se utilizo el método analítico y dogmatico, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que existe un vacío legal en el tema, asimismo se vio que en el Perú no hay prueba que determine la pérdida de confianza ya que esta tiene carácter subjetivo. Conclusiones: El derecho laboral se caracteriza por su dinamicidad, por ello debe el sistema legal debe responder a tales cambios implementando con normatividad. Así tenemos que existe un vacío legal en cuanto al tema de trabajadores de confianza como causa justa de despido. Ante la falta regulación en cuanto a la extinción del vínculo laboral de los trabajadores de confianza por la causal retiro de confianza valga la redundancia, es necesario hacer una propuesta normativa para solucionar y establecer específicamente los parámetros de cada situación de los trabajadores de confianza. El despido por la falta de confianza tiene naturaleza subjetiva, pues el elemento esencial de la confianza se traduce en la fe que se deposita en la relación laboral. Se ha encontrado diversas posiciones en las sentencias analizadas así los trabajadores de confianza despedidos por “el retiro de confianza” tienen derecho a una indemnización por despido arbitrario debido a que este retiro de confianza no es considerada una causa justa de despido por nuestro ordenamiento territorial. Ahora podría proceder también la reposición del trabajador cuando este haya accedido al cargo de confianza debido a que fue promovido de un cargo inicial, así este regresaría al cargo que ocupaba primero. El despido como causa de despido es una causa injustificada, porque no está contemplada en la normatividad como causa justa, esto se traduce en un despido arbitrario, ante ello los trabajadores defienden su derecho en concordancia a lo establecido en la Constitución, que otorga al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario. No se pretende mostrar a la pérdida de confianza como causa justa de despido, ya que ello significaría que los trabajadores pierdan el derecho de reclamo para un eventual resarcimiento ante un despido, sino mas bien se pretende que esta causal se regule para que no se restrinja sus derechos y así contribuir a que este tipo de extinción de la relación laboral tenga un marco legal. Concluyéndose que la pérdida de confianza es una causal injustificada de despido en la relación laboral.
Zaga Castillo, Miriam GraceChayña Vilca, Iris Gleny ; Chayña Vilca, Iris Gleny ; Chayña Vilca, Iris Gleny - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0203-01 T 0203 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T22849-29353-01 T22849 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis de la Relevancia del Valor del Bien Como Base para la Configuración de las Agravantes del Delito de Hurto en el Marco del Artículo 186 y 444 del Código Penal / Ricardo Tacuri Tacuri / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Análisis de la Relevancia del Valor del Bien Como Base para la Configuración de las Agravantes del Delito de Hurto en el Marco del Artículo 186 y 444 del Código Penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Ricardo Tacuri Tacuri, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 262 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza posiciones doctrinas, jurisprudenciales, y los casos tramitados en los Juzgados Unipersonales Penales de la Corte Superior de Justicia de Puno, determinando el estudio en cinco casos, interpretando los artículos 185, 186 y 444 del código penal, respecto de la relevancia el valor del bien para la configuración de las agravantes del delito de hurto en los Juzgados Unipersonales Penales de Puno, tramitados en el periodo 2012 y 2015. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Análisis de casos. Resultados obtenidos se llegó a la conclusión(i) Hay dos posiciones doctrinarias que coexisten en la legislación peruana, el primer grupo sostiene que por principio de legalidad el presupuesto del valor del bien no es aplicable para el hurto agravado y otros sostienen que los tipos agravados para su interpretación deben considerar todos los presupuestos del tipo base para su configuración. (ii) Los Juzgados Unipersonales Penales de la CSJ – Puno, adoptan la postura en la cual reconocen la autonomía relativa del articulo 186 CP respecto del tipo base articulo 185 CP, para tal efecto, se exceptúa la valoración del valor del bien para configurar las agravantes del delito del hurto. (iii) El delito de hurto con agravantes consistirá siempre en el apoderamiento mediante destreza de un bien mueble ajeno cuyo valor sea superior a una remuneración mínima vital, pero que tiene que ser cometido con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias agravantes específicas que se detallan en el artículo 186° CP. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96250 Análisis de la Relevancia del Valor del Bien Como Base para la Configuración de las Agravantes del Delito de Hurto en el Marco del Artículo 186 y 444 del Código Penal [texto impreso] / Ricardo Tacuri Tacuri, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 262 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Analiza posiciones doctrinas, jurisprudenciales, y los casos tramitados en los Juzgados Unipersonales Penales de la Corte Superior de Justicia de Puno, determinando el estudio en cinco casos, interpretando los artículos 185, 186 y 444 del código penal, respecto de la relevancia el valor del bien para la configuración de las agravantes del delito de hurto en los Juzgados Unipersonales Penales de Puno, tramitados en el periodo 2012 y 2015. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Análisis de casos. Resultados obtenidos se llegó a la conclusión(i) Hay dos posiciones doctrinarias que coexisten en la legislación peruana, el primer grupo sostiene que por principio de legalidad el presupuesto del valor del bien no es aplicable para el hurto agravado y otros sostienen que los tipos agravados para su interpretación deben considerar todos los presupuestos del tipo base para su configuración. (ii) Los Juzgados Unipersonales Penales de la CSJ – Puno, adoptan la postura en la cual reconocen la autonomía relativa del articulo 186 CP respecto del tipo base articulo 185 CP, para tal efecto, se exceptúa la valoración del valor del bien para configurar las agravantes del delito del hurto. (iii) El delito de hurto con agravantes consistirá siempre en el apoderamiento mediante destreza de un bien mueble ajeno cuyo valor sea superior a una remuneración mínima vital, pero que tiene que ser cometido con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias agravantes específicas que se detallan en el artículo 186° CP. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96250
Análisis de la Relevancia del Valor del Bien Como Base para la Configuración de las Agravantes del Delito de Hurto en el Marco del Artículo 186 y 444 del Código Penal
Analiza posiciones doctrinas, jurisprudenciales, y los casos tramitados en los Juzgados Unipersonales Penales de la Corte Superior de Justicia de Puno, determinando el estudio en cinco casos, interpretando los artículos 185, 186 y 444 del código penal, respecto de la relevancia el valor del bien para la configuración de las agravantes del delito de hurto en los Juzgados Unipersonales Penales de Puno, tramitados en el periodo 2012 y 2015. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Análisis de casos. Resultados obtenidos se llegó a la conclusión(i) Hay dos posiciones doctrinarias que coexisten en la legislación peruana, el primer grupo sostiene que por principio de legalidad el presupuesto del valor del bien no es aplicable para el hurto agravado y otros sostienen que los tipos agravados para su interpretación deben considerar todos los presupuestos del tipo base para su configuración. (ii) Los Juzgados Unipersonales Penales de la CSJ – Puno, adoptan la postura en la cual reconocen la autonomía relativa del articulo 186 CP respecto del tipo base articulo 185 CP, para tal efecto, se exceptúa la valoración del valor del bien para configurar las agravantes del delito del hurto. (iii) El delito de hurto con agravantes consistirá siempre en el apoderamiento mediante destreza de un bien mueble ajeno cuyo valor sea superior a una remuneración mínima vital, pero que tiene que ser cometido con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias agravantes específicas que se detallan en el artículo 186° CP.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0155-01 T 0155 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21447-27939-01 T21447 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis de la Técnica Legislativa Utilizada para la Creación de Leyes Penales / Nohelia Nathaly Mengoa Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Análisis de la Técnica Legislativa Utilizada para la Creación de Leyes Penales Tipo de documento: texto impreso Autores: Nohelia Nathaly Mengoa Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 297 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Análisis de la técnica legislativa actual si bien tiene parámetros orientadores para la presentación de sus iniciativas legislativas, estos parámetros entendidos, no son suficientemente desarrollados, advirtiéndose incluso que en los proyectos de ley donde se concretizan las iniciativas legislativas estos lineamientos no se cumplen; así además se advierte que si bien este manual de técnica legislativa es destinado para todo tipo de leyes, hay ítems que permitirían implementarse bajo filtros específicos de cada área normativa, como es el que se propone en la presente investigación, así mismo la insuficiencia de filtros se ha corroborado a raíz de sus resultados, estos es, los tipos penales que se generaron a través de esta técnica legislativa tienen evidentes contradicciones entre lo que establecen los principios generales del derecho penal y el tipo penal creado; por lo que determinado ello es objetivo fundamental de esta investigación realizar una propuesta de ajuste en la técnica legislativa, mediante la inclusión en el manual de técnica legislativa del Congreso de filtros específicos de verificación para la dación de tipos penales basados en los principios generales del derecho penal del modelo de Estado optado por nuestro país, es decir un Estado Social y Democrático de Derecho, para ello primero se corroboró si la implementación de estos filtros atentaría con la naturaleza de la facultad legislativa otorgada a nuestros legisladores, por lo que revisada nuestra Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso, el Manual de Técnica Legislativa, la Ley Nº 26889 - Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, se concluye que es factible realizar la implementación, por lo que se efectuó la Guía de técnica legislativa para la creación de tipos penales. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90794 Análisis de la Técnica Legislativa Utilizada para la Creación de Leyes Penales [texto impreso] / Nohelia Nathaly Mengoa Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 297 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Resumen: Análisis de la técnica legislativa actual si bien tiene parámetros orientadores para la presentación de sus iniciativas legislativas, estos parámetros entendidos, no son suficientemente desarrollados, advirtiéndose incluso que en los proyectos de ley donde se concretizan las iniciativas legislativas estos lineamientos no se cumplen; así además se advierte que si bien este manual de técnica legislativa es destinado para todo tipo de leyes, hay ítems que permitirían implementarse bajo filtros específicos de cada área normativa, como es el que se propone en la presente investigación, así mismo la insuficiencia de filtros se ha corroborado a raíz de sus resultados, estos es, los tipos penales que se generaron a través de esta técnica legislativa tienen evidentes contradicciones entre lo que establecen los principios generales del derecho penal y el tipo penal creado; por lo que determinado ello es objetivo fundamental de esta investigación realizar una propuesta de ajuste en la técnica legislativa, mediante la inclusión en el manual de técnica legislativa del Congreso de filtros específicos de verificación para la dación de tipos penales basados en los principios generales del derecho penal del modelo de Estado optado por nuestro país, es decir un Estado Social y Democrático de Derecho, para ello primero se corroboró si la implementación de estos filtros atentaría con la naturaleza de la facultad legislativa otorgada a nuestros legisladores, por lo que revisada nuestra Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso, el Manual de Técnica Legislativa, la Ley Nº 26889 - Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, se concluye que es factible realizar la implementación, por lo que se efectuó la Guía de técnica legislativa para la creación de tipos penales. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90794
Análisis de la Técnica Legislativa Utilizada para la Creación de Leyes Penales
Análisis de la técnica legislativa actual si bien tiene parámetros orientadores para la presentación de sus iniciativas legislativas, estos parámetros entendidos, no son suficientemente desarrollados, advirtiéndose incluso que en los proyectos de ley donde se concretizan las iniciativas legislativas estos lineamientos no se cumplen; así además se advierte que si bien este manual de técnica legislativa es destinado para todo tipo de leyes, hay ítems que permitirían implementarse bajo filtros específicos de cada área normativa, como es el que se propone en la presente investigación, así mismo la insuficiencia de filtros se ha corroborado a raíz de sus resultados, estos es, los tipos penales que se generaron a través de esta técnica legislativa tienen evidentes contradicciones entre lo que establecen los principios generales del derecho penal y el tipo penal creado; por lo que determinado ello es objetivo fundamental de esta investigación realizar una propuesta de ajuste en la técnica legislativa, mediante la inclusión en el manual de técnica legislativa del Congreso de filtros específicos de verificación para la dación de tipos penales basados en los principios generales del derecho penal del modelo de Estado optado por nuestro país, es decir un Estado Social y Democrático de Derecho, para ello primero se corroboró si la implementación de estos filtros atentaría con la naturaleza de la facultad legislativa otorgada a nuestros legisladores, por lo que revisada nuestra Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso, el Manual de Técnica Legislativa, la Ley Nº 26889 - Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, se concluye que es factible realizar la implementación, por lo que se efectuó la Guía de técnica legislativa para la creación de tipos penales.
Mengoa Quispe, Nohelia Nathaly - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0134-01 T 0134 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T20620-27107-01 T20620 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl apartamiento del juez de investigación preparatoria en el control de acusación, por haber denegado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal / Julio Vanz Núñez San Román / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2019)
Título : El apartamiento del juez de investigación preparatoria en el control de acusación, por haber denegado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal Tipo de documento: texto impreso Autores: Julio Vanz Núñez San Román, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 159 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El trabajo de investigación describe la problemática existente en Código Procesal Penal, más específicamente, la etapa intermedia, cuando el juez de investigación preparatoria prosiga con la dirección del proceso, pese a que se encuentra contaminado, al haber llevado a cabo el control de sobreseimiento presentado por el fiscal, ya que en el control de acusación que se lleve posteriormente la defensa no podrá argumentar pedido de sobreseimiento al habersecontaminado sobre los hechos y los elementos de convicción, tan igual, como sucede en rigor del inciso 4) del artículo 346° del Código Procesal Penal; del mismo modo sucederá, cuando estime la posición del fiscal, siendo que su resolución sea apelada y la Sala revoque la misma o la declare nula, en cuyo caso también deberá de apartar al juez de investigación preparatoria que prevenga la causa. En ese sentido, éste trabajo tiene como objetivo central, determinar y analizar si se debe apartar al Juez de Investigación Preparatoria por existir de forma alguna, fundados elementos que estimen la vulneración de derechos y principios rectores del código procesal penal, tales como el de imparcialidad y tutela jurisdiccional efectiva. Para lo cual se utilizó el diseño de Investigación cualitativo, con métodos de la dogmática jurídica, método de investigación jurídica y el método de interpretación de textos normativos. Las conclusiones arribadas, son que el artículo 346° del Código Procesal Penal presenta ineficiencias, por lo cual, no cumple las funciones encomendadas por los principios y derechos del imputado que rige el sistema procesal acogido por el Estado; y, para la solución del problema, la alternativa más idónea es la modificación de dicha norma, en ese sentido, planteamos las características y cambios generales legales necesarios. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10471 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107698 El apartamiento del juez de investigación preparatoria en el control de acusación, por haber denegado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal [texto impreso] / Julio Vanz Núñez San Román, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2019 . - 159 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El trabajo de investigación describe la problemática existente en Código Procesal Penal, más específicamente, la etapa intermedia, cuando el juez de investigación preparatoria prosiga con la dirección del proceso, pese a que se encuentra contaminado, al haber llevado a cabo el control de sobreseimiento presentado por el fiscal, ya que en el control de acusación que se lleve posteriormente la defensa no podrá argumentar pedido de sobreseimiento al habersecontaminado sobre los hechos y los elementos de convicción, tan igual, como sucede en rigor del inciso 4) del artículo 346° del Código Procesal Penal; del mismo modo sucederá, cuando estime la posición del fiscal, siendo que su resolución sea apelada y la Sala revoque la misma o la declare nula, en cuyo caso también deberá de apartar al juez de investigación preparatoria que prevenga la causa. En ese sentido, éste trabajo tiene como objetivo central, determinar y analizar si se debe apartar al Juez de Investigación Preparatoria por existir de forma alguna, fundados elementos que estimen la vulneración de derechos y principios rectores del código procesal penal, tales como el de imparcialidad y tutela jurisdiccional efectiva. Para lo cual se utilizó el diseño de Investigación cualitativo, con métodos de la dogmática jurídica, método de investigación jurídica y el método de interpretación de textos normativos. Las conclusiones arribadas, son que el artículo 346° del Código Procesal Penal presenta ineficiencias, por lo cual, no cumple las funciones encomendadas por los principios y derechos del imputado que rige el sistema procesal acogido por el Estado; y, para la solución del problema, la alternativa más idónea es la modificación de dicha norma, en ese sentido, planteamos las características y cambios generales legales necesarios. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10471 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107698
El apartamiento del juez de investigación preparatoria en el control de acusación, por haber denegado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal
El trabajo de investigación describe la problemática existente en Código Procesal Penal, más específicamente, la etapa intermedia, cuando el juez de investigación preparatoria prosiga con la dirección del proceso, pese a que se encuentra contaminado, al haber llevado a cabo el control de sobreseimiento presentado por el fiscal, ya que en el control de acusación que se lleve posteriormente la defensa no podrá argumentar pedido de sobreseimiento al habersecontaminado sobre los hechos y los elementos de convicción, tan igual, como sucede en rigor del inciso 4) del artículo 346° del Código Procesal Penal; del mismo modo sucederá, cuando estime la posición del fiscal, siendo que su resolución sea apelada y la Sala revoque la misma o la declare nula, en cuyo caso también deberá de apartar al juez de investigación preparatoria que prevenga la causa. En ese sentido, éste trabajo tiene como objetivo central, determinar y analizar si se debe apartar al Juez de Investigación Preparatoria por existir de forma alguna, fundados elementos que estimen la vulneración de derechos y principios rectores del código procesal penal, tales como el de imparcialidad y tutela jurisdiccional efectiva. Para lo cual se utilizó el diseño de Investigación cualitativo, con métodos de la dogmática jurídica, método de investigación jurídica y el método de interpretación de textos normativos. Las conclusiones arribadas, son que el artículo 346° del Código Procesal Penal presenta ineficiencias, por lo cual, no cumple las funciones encomendadas por los principios y derechos del imputado que rige el sistema procesal acogido por el Estado; y, para la solución del problema, la alternativa más idónea es la modificación de dicha norma, en ese sentido, planteamos las características y cambios generales legales necesarios.
Núñez San Román, Julio Vanz - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2019
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0259-01 T 0259 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24987-31490-01 T24987 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la vulneración de las garantías procesales a propósito de los decretos legislativos N° 1194 y 1307. / Alfredo Pérez Chávez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Aplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la vulneración de las garantías procesales a propósito de los decretos legislativos N° 1194 y 1307. Tipo de documento: texto impreso Autores: Alfredo Pérez Chávez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 154 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El problema central surge a partir de la emisión de los Decretos Legislativos N° 1194 y el 1307, que aceleran excesivamente el proceso inmediato por flagrancia; donde, los principios del proceso penal, derechos y garantías del procesado se ven vulnerados directamente, evidenciándose objetivamente, la afectación a un plazo estrictamente necesario; derecho base, de toda garantía establecida para el proceso y el procesado. Es en este orden que la investigación se desarrolló a la luz de la doctrina desarrollada por los juristas procesalistas y la jurisprudencia respecto al proceso inmediato. Por otro lado, el estudio presenta una propuesta legislativa para la reforma parcial del proceso inmediato, precisamente, el artículo regulado en los artículos 446:1 del Código Procesal Penal, relacionado con los delitos flagrantes materia de estudio. En la presente investigación se ejecutó en el año dos mil diecisiete, teniendo como OBJETIVO GENERAL: Analizar cómo y bajo qué fundamentos teóricos y procesales se sostiene la vulneración de las garantías procesales del derecho a defensa y el plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los Decretos Legislativos N° 1194 y 1307. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo (paradigma cualitativo) utilizándose el diseño dogmático. La investigación arribó a las siguientes conclusiones: (i) El Derecho de Defensa se constituye en la piedra angular del Proceso Penal, éste se ve vulnerado en el proceso especial inmediato sobre flagrancia en tanto se deja en estado de indefensión al imputado al no dársele un tiempo suficiente y necesario para preparar su defensa recabando los elementos probatorios necesarios; pericias y documentales en los delitos donde requiera de pruebas de descargo. (ii) Dada la naturaleza del proceso inmediato, los plazos se reducen al mínimo, donde el fiscal únicamente tiene 24 horas para construir una imputación sólida que pueda resistir el juicio; asimismo, la defensa técnica cuenta solo con dos días para preparar su defensa, para la audiencia de incoación y uno a tres días para la audiencia de saneamiento y juicio inmediato; ello afecta directamente el núcleo del plazo razonable. (iii) Para cautelar las garantías procesales y preservar los derechos del imputado es necesario recomendar la reforma del proceso especial inmediato por flagrancia, tomando en cuenta la pena de cada delito; esto es, incoar el proceso inmediato por flagrancia siempre que la pena en su extremo máximo no supere los 6 años. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6300 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105510 Aplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la vulneración de las garantías procesales a propósito de los decretos legislativos N° 1194 y 1307. [texto impreso] / Alfredo Pérez Chávez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 154 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: El problema central surge a partir de la emisión de los Decretos Legislativos N° 1194 y el 1307, que aceleran excesivamente el proceso inmediato por flagrancia; donde, los principios del proceso penal, derechos y garantías del procesado se ven vulnerados directamente, evidenciándose objetivamente, la afectación a un plazo estrictamente necesario; derecho base, de toda garantía establecida para el proceso y el procesado. Es en este orden que la investigación se desarrolló a la luz de la doctrina desarrollada por los juristas procesalistas y la jurisprudencia respecto al proceso inmediato. Por otro lado, el estudio presenta una propuesta legislativa para la reforma parcial del proceso inmediato, precisamente, el artículo regulado en los artículos 446:1 del Código Procesal Penal, relacionado con los delitos flagrantes materia de estudio. En la presente investigación se ejecutó en el año dos mil diecisiete, teniendo como OBJETIVO GENERAL: Analizar cómo y bajo qué fundamentos teóricos y procesales se sostiene la vulneración de las garantías procesales del derecho a defensa y el plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los Decretos Legislativos N° 1194 y 1307. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo (paradigma cualitativo) utilizándose el diseño dogmático. La investigación arribó a las siguientes conclusiones: (i) El Derecho de Defensa se constituye en la piedra angular del Proceso Penal, éste se ve vulnerado en el proceso especial inmediato sobre flagrancia en tanto se deja en estado de indefensión al imputado al no dársele un tiempo suficiente y necesario para preparar su defensa recabando los elementos probatorios necesarios; pericias y documentales en los delitos donde requiera de pruebas de descargo. (ii) Dada la naturaleza del proceso inmediato, los plazos se reducen al mínimo, donde el fiscal únicamente tiene 24 horas para construir una imputación sólida que pueda resistir el juicio; asimismo, la defensa técnica cuenta solo con dos días para preparar su defensa, para la audiencia de incoación y uno a tres días para la audiencia de saneamiento y juicio inmediato; ello afecta directamente el núcleo del plazo razonable. (iii) Para cautelar las garantías procesales y preservar los derechos del imputado es necesario recomendar la reforma del proceso especial inmediato por flagrancia, tomando en cuenta la pena de cada delito; esto es, incoar el proceso inmediato por flagrancia siempre que la pena en su extremo máximo no supere los 6 años. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6300 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105510
Aplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la vulneración de las garantías procesales a propósito de los decretos legislativos N° 1194 y 1307.
El problema central surge a partir de la emisión de los Decretos Legislativos N° 1194 y el 1307, que aceleran excesivamente el proceso inmediato por flagrancia; donde, los principios del proceso penal, derechos y garantías del procesado se ven vulnerados directamente, evidenciándose objetivamente, la afectación a un plazo estrictamente necesario; derecho base, de toda garantía establecida para el proceso y el procesado. Es en este orden que la investigación se desarrolló a la luz de la doctrina desarrollada por los juristas procesalistas y la jurisprudencia respecto al proceso inmediato. Por otro lado, el estudio presenta una propuesta legislativa para la reforma parcial del proceso inmediato, precisamente, el artículo regulado en los artículos 446:1 del Código Procesal Penal, relacionado con los delitos flagrantes materia de estudio. En la presente investigación se ejecutó en el año dos mil diecisiete, teniendo como OBJETIVO GENERAL: Analizar cómo y bajo qué fundamentos teóricos y procesales se sostiene la vulneración de las garantías procesales del derecho a defensa y el plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los Decretos Legislativos N° 1194 y 1307. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo (paradigma cualitativo) utilizándose el diseño dogmático. La investigación arribó a las siguientes conclusiones: (i) El Derecho de Defensa se constituye en la piedra angular del Proceso Penal, éste se ve vulnerado en el proceso especial inmediato sobre flagrancia en tanto se deja en estado de indefensión al imputado al no dársele un tiempo suficiente y necesario para preparar su defensa recabando los elementos probatorios necesarios; pericias y documentales en los delitos donde requiera de pruebas de descargo. (ii) Dada la naturaleza del proceso inmediato, los plazos se reducen al mínimo, donde el fiscal únicamente tiene 24 horas para construir una imputación sólida que pueda resistir el juicio; asimismo, la defensa técnica cuenta solo con dos días para preparar su defensa, para la audiencia de incoación y uno a tres días para la audiencia de saneamiento y juicio inmediato; ello afecta directamente el núcleo del plazo razonable. (iii) Para cautelar las garantías procesales y preservar los derechos del imputado es necesario recomendar la reforma del proceso especial inmediato por flagrancia, tomando en cuenta la pena de cada delito; esto es, incoar el proceso inmediato por flagrancia siempre que la pena en su extremo máximo no supere los 6 años.
Pérez Chávez, Alfredo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleAplicación de la sentencia normativa en el tribunal constitucional: ¿es una facultad o una obligación? / Héctor Condori Delgado / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Aplicación de la sentencia normativa en el tribunal constitucional: ¿es una facultad o una obligación? Tipo de documento: texto impreso Autores: Héctor Condori Delgado, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 193 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina si la sentencia normativa es adecuada en favor a los derechos fundamentales en el marco del Estado constitucional de derecho. Identificar los fundamentos que permiten razonar que la aplicación de las sentencias normativas como modelo de sentencia constitucionales obligatoria. Advertirque la aplicación facultativa del tipo de las sentencias normativas afecta la eficacia de los derechos fundamentales. Conclusiones: En el contexto del Estado constitucional de derecho, postulado por Luigi Ferrajoli, la sentencia normativa representa un tipo de sentencia constitucional adecuada para el desarrollo positivo de los derechos fundamentales, pues solo con ello se elimina las situaciones de inconstitucionalidad de manera inmediata y efectiva. Según la Constitución de 1993, los principios constitucionales, juristas representativos en la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la aplicación de la sentencia normativa como tipo de sentencia constitucional por deducción resultan obligatorios. En la actualidad en la jurisprudencia constitucional y en la doctrina se aprecia que la aplicación de la sentencia normativa como tipo de decisión es facultativa, situación que afecta en desmedro de la eficacia de los derechos fundamentales. La aplicación facultativa de la sentencia normativa obedece a la ausencia de norma jurídica alguna que expresamente disponga y ordene al Tribunal Constitucional resuelva cuestiones constitucionales use obligatoriamente el tipo de sentencias normativas. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6065 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101561 Aplicación de la sentencia normativa en el tribunal constitucional: ¿es una facultad o una obligación? [texto impreso] / Héctor Condori Delgado, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 193 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Determina si la sentencia normativa es adecuada en favor a los derechos fundamentales en el marco del Estado constitucional de derecho. Identificar los fundamentos que permiten razonar que la aplicación de las sentencias normativas como modelo de sentencia constitucionales obligatoria. Advertirque la aplicación facultativa del tipo de las sentencias normativas afecta la eficacia de los derechos fundamentales. Conclusiones: En el contexto del Estado constitucional de derecho, postulado por Luigi Ferrajoli, la sentencia normativa representa un tipo de sentencia constitucional adecuada para el desarrollo positivo de los derechos fundamentales, pues solo con ello se elimina las situaciones de inconstitucionalidad de manera inmediata y efectiva. Según la Constitución de 1993, los principios constitucionales, juristas representativos en la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la aplicación de la sentencia normativa como tipo de sentencia constitucional por deducción resultan obligatorios. En la actualidad en la jurisprudencia constitucional y en la doctrina se aprecia que la aplicación de la sentencia normativa como tipo de decisión es facultativa, situación que afecta en desmedro de la eficacia de los derechos fundamentales. La aplicación facultativa de la sentencia normativa obedece a la ausencia de norma jurídica alguna que expresamente disponga y ordene al Tribunal Constitucional resuelva cuestiones constitucionales use obligatoriamente el tipo de sentencias normativas. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6065 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101561
Aplicación de la sentencia normativa en el tribunal constitucional: ¿es una facultad o una obligación?
Determina si la sentencia normativa es adecuada en favor a los derechos fundamentales en el marco del Estado constitucional de derecho. Identificar los fundamentos que permiten razonar que la aplicación de las sentencias normativas como modelo de sentencia constitucionales obligatoria. Advertirque la aplicación facultativa del tipo de las sentencias normativas afecta la eficacia de los derechos fundamentales. Conclusiones: En el contexto del Estado constitucional de derecho, postulado por Luigi Ferrajoli, la sentencia normativa representa un tipo de sentencia constitucional adecuada para el desarrollo positivo de los derechos fundamentales, pues solo con ello se elimina las situaciones de inconstitucionalidad de manera inmediata y efectiva. Según la Constitución de 1993, los principios constitucionales, juristas representativos en la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la aplicación de la sentencia normativa como tipo de sentencia constitucional por deducción resultan obligatorios. En la actualidad en la jurisprudencia constitucional y en la doctrina se aprecia que la aplicación de la sentencia normativa como tipo de decisión es facultativa, situación que afecta en desmedro de la eficacia de los derechos fundamentales. La aplicación facultativa de la sentencia normativa obedece a la ausencia de norma jurídica alguna que expresamente disponga y ordene al Tribunal Constitucional resuelva cuestiones constitucionales use obligatoriamente el tipo de sentencias normativas.
Condori Delgado, Héctor - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleArbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y su aplicación como regla general en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de San Román - Juliaca / Mauro Gerardo Churata Humpiri / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y su aplicación como regla general en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de San Román - Juliaca Tipo de documento: texto impreso Autores: Mauro Gerardo Churata Humpiri, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 107 páginas Dimensiones: 30 Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Este trabajo de investigación tiene por objetivo general: Analizar la arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y la desnaturalización de esta institución aplicada como regla general en el primer y tercero juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román durante el año 2017. Para lo cual se estudió y analizó los autos de prisión preventiva (resoluciones judiciales), además se revisó teorías, doctrinas y jurisprudencias, para obtener el resultado esperado se estudió los presupuestos que establece el art. 268° y así como señala la Casación N° 626-2015 Moquegua, para estimar la aplicación de la medida cautelar personal de la prisión preventiva y si se encuentra garantizada la aplicación de la excepcionalidad de dicha medida. Para alcanzar el objetivo señalado se utilizó el siguiente método: analítico – sintético, inductivo – deductivo. Las técnicas para la recolección de datos fueron las siguientes: revisión, análisis documental, luego de ello se procedió al análisis e interpretación de los datos obtenidos y se llegó a la conclusión general: Que, en el año 2017, los jueces del primer y tercer juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román - Juliaca, no motivaron adecuadamente las resoluciones judiciales que determinaron la medida cautelar personal de la prisión preventiva, lo aplican como regla general y esto desnaturaliza esta institución jurídica. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8064 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106975 Arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y su aplicación como regla general en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de San Román - Juliaca [texto impreso] / Mauro Gerardo Churata Humpiri, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 107 páginas ; 30 + 1 CD-ROM.
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Resumen: Este trabajo de investigación tiene por objetivo general: Analizar la arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y la desnaturalización de esta institución aplicada como regla general en el primer y tercero juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román durante el año 2017. Para lo cual se estudió y analizó los autos de prisión preventiva (resoluciones judiciales), además se revisó teorías, doctrinas y jurisprudencias, para obtener el resultado esperado se estudió los presupuestos que establece el art. 268° y así como señala la Casación N° 626-2015 Moquegua, para estimar la aplicación de la medida cautelar personal de la prisión preventiva y si se encuentra garantizada la aplicación de la excepcionalidad de dicha medida. Para alcanzar el objetivo señalado se utilizó el siguiente método: analítico – sintético, inductivo – deductivo. Las técnicas para la recolección de datos fueron las siguientes: revisión, análisis documental, luego de ello se procedió al análisis e interpretación de los datos obtenidos y se llegó a la conclusión general: Que, en el año 2017, los jueces del primer y tercer juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román - Juliaca, no motivaron adecuadamente las resoluciones judiciales que determinaron la medida cautelar personal de la prisión preventiva, lo aplican como regla general y esto desnaturaliza esta institución jurídica. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8064 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106975
Arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y su aplicación como regla general en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de San Román - Juliaca
Este trabajo de investigación tiene por objetivo general: Analizar la arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y la desnaturalización de esta institución aplicada como regla general en el primer y tercero juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román durante el año 2017. Para lo cual se estudió y analizó los autos de prisión preventiva (resoluciones judiciales), además se revisó teorías, doctrinas y jurisprudencias, para obtener el resultado esperado se estudió los presupuestos que establece el art. 268° y así como señala la Casación N° 626-2015 Moquegua, para estimar la aplicación de la medida cautelar personal de la prisión preventiva y si se encuentra garantizada la aplicación de la excepcionalidad de dicha medida. Para alcanzar el objetivo señalado se utilizó el siguiente método: analítico – sintético, inductivo – deductivo. Las técnicas para la recolección de datos fueron las siguientes: revisión, análisis documental, luego de ello se procedió al análisis e interpretación de los datos obtenidos y se llegó a la conclusión general: Que, en el año 2017, los jueces del primer y tercer juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román - Juliaca, no motivaron adecuadamente las resoluciones judiciales que determinaron la medida cautelar personal de la prisión preventiva, lo aplican como regla general y esto desnaturaliza esta institución jurídica.
Churata Humpiri, Mauro Gerardo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleLa autonomía del delito de lavado de activos y el principio de imputación necesaria / Carlos Noé Calizaya Rojas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La autonomía del delito de lavado de activos y el principio de imputación necesaria Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos Noé Calizaya Rojas, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 213 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa) Resumen: Analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria...”; esto en el marco del nuevo proceso penal peruano, ya que en ella se desarrolla los principios que garantizan a todo imputado sus derechos uno de los cuales es el principio de imputación necesaria consagrado en la Constitución Política del Estado, Siendo una manifestación de los principios de legalidad, del derecho de defensa y debido proceso. Considerando que se apertura investigaciones por lavado de activos por el solo hecho de tener desbalance patrimonial y/o incremento patrimonial, y sin mencionar cual es el delito precedente que habría generado dichos activos; afectándose de esta forma el principio de imputación necesaria. El tipo de investigación jurídica corresponde al dogmático jurídico. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92518 La autonomía del delito de lavado de activos y el principio de imputación necesaria [texto impreso] / Carlos Noé Calizaya Rojas, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 213 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria...”; esto en el marco del nuevo proceso penal peruano, ya que en ella se desarrolla los principios que garantizan a todo imputado sus derechos uno de los cuales es el principio de imputación necesaria consagrado en la Constitución Política del Estado, Siendo una manifestación de los principios de legalidad, del derecho de defensa y debido proceso. Considerando que se apertura investigaciones por lavado de activos por el solo hecho de tener desbalance patrimonial y/o incremento patrimonial, y sin mencionar cual es el delito precedente que habría generado dichos activos; afectándose de esta forma el principio de imputación necesaria. El tipo de investigación jurídica corresponde al dogmático jurídico. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92518
La autonomía del delito de lavado de activos y el principio de imputación necesaria
Analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria...”; esto en el marco del nuevo proceso penal peruano, ya que en ella se desarrolla los principios que garantizan a todo imputado sus derechos uno de los cuales es el principio de imputación necesaria consagrado en la Constitución Política del Estado, Siendo una manifestación de los principios de legalidad, del derecho de defensa y debido proceso. Considerando que se apertura investigaciones por lavado de activos por el solo hecho de tener desbalance patrimonial y/o incremento patrimonial, y sin mencionar cual es el delito precedente que habría generado dichos activos; afectándose de esta forma el principio de imputación necesaria. El tipo de investigación jurídica corresponde al dogmático jurídico.
Calizaya Rojas, Carlos Noé - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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DisponibleEl Cambio de nombre y los motivos justificados en la legislación nacional en consideración a la dignidad de la persona humana / Fidel Mamani Colque / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : El Cambio de nombre y los motivos justificados en la legislación nacional en consideración a la dignidad de la persona humana Tipo de documento: texto impreso Autores: Fidel Mamani Colque, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 229 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: En estos tiempos contemporáneos, donde si bien es cierto se han dictado las medidas pertinentes para una mejor convivencia entre personas que habitamos en un territorio, con personas de diferentes culturas y costumbres como es nuestro país pluricultural, los complejos y perjuicios aún no se han superado, por consiguiente de cualquier acto que afecte a la dignidad humana va en desmedro de la persona, atentándose de este modo no sólo con el artículo primero de la Constitución Política del Perú. Consideramos desde nuestra óptica, que la legislación pertinente se puede llevar a mejores entendimientos, y que la ley no tenga vacíos que pudieran vulnerar a la dignidad humana a través de nombres aberrantes inapropiados, ridículos o contrarios al orden público o a las buenas costumbres, con afectación a la dignidad humana. En esta misma dirección; se ha encontrado que, el derecho que asiste a los padres, según sea el caso de escoger el nombre de sus hijos con acercamiento a las referidas aseveraciones, conlleva un desatino, quizá involuntario, cuando ya es adulta la persona o en el uso de sus facultades de discernimiento, se encuentre con que su nombre de pila, no está de acuerdo a su personalidad o se traduzca en lo que ya hemos dicho un nombre, por el cual la persona busca que esté acorde el nombre con su personalidad, que no sea de burla y discriminación ni afecte a la dignidad humana. Debe regularse, a través de campañas de sensibilización y orientación oportuna por las instituciones involucradas, limitaciones del derecho que les asiste a los padres a determinar los prenombres a los hijos, teniendo en la necesidad de no desnaturalizar la función identificadora e individualizadora del nombre, evitándose en un futuro situaciones intolerables, que generen acciones judiciales destinadas a obtener el cambio de aquellos prenombres que no contribuyan al equilibrio y sereno desarrollo de la personalidad a la dignidad de la persona o a la función individualizadora propia de la institución. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82159 El Cambio de nombre y los motivos justificados en la legislación nacional en consideración a la dignidad de la persona humana [texto impreso] / Fidel Mamani Colque, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 229 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: En estos tiempos contemporáneos, donde si bien es cierto se han dictado las medidas pertinentes para una mejor convivencia entre personas que habitamos en un territorio, con personas de diferentes culturas y costumbres como es nuestro país pluricultural, los complejos y perjuicios aún no se han superado, por consiguiente de cualquier acto que afecte a la dignidad humana va en desmedro de la persona, atentándose de este modo no sólo con el artículo primero de la Constitución Política del Perú. Consideramos desde nuestra óptica, que la legislación pertinente se puede llevar a mejores entendimientos, y que la ley no tenga vacíos que pudieran vulnerar a la dignidad humana a través de nombres aberrantes inapropiados, ridículos o contrarios al orden público o a las buenas costumbres, con afectación a la dignidad humana. En esta misma dirección; se ha encontrado que, el derecho que asiste a los padres, según sea el caso de escoger el nombre de sus hijos con acercamiento a las referidas aseveraciones, conlleva un desatino, quizá involuntario, cuando ya es adulta la persona o en el uso de sus facultades de discernimiento, se encuentre con que su nombre de pila, no está de acuerdo a su personalidad o se traduzca en lo que ya hemos dicho un nombre, por el cual la persona busca que esté acorde el nombre con su personalidad, que no sea de burla y discriminación ni afecte a la dignidad humana. Debe regularse, a través de campañas de sensibilización y orientación oportuna por las instituciones involucradas, limitaciones del derecho que les asiste a los padres a determinar los prenombres a los hijos, teniendo en la necesidad de no desnaturalizar la función identificadora e individualizadora del nombre, evitándose en un futuro situaciones intolerables, que generen acciones judiciales destinadas a obtener el cambio de aquellos prenombres que no contribuyan al equilibrio y sereno desarrollo de la personalidad a la dignidad de la persona o a la función individualizadora propia de la institución. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82159
El Cambio de nombre y los motivos justificados en la legislación nacional en consideración a la dignidad de la persona humana
En estos tiempos contemporáneos, donde si bien es cierto se han dictado las medidas pertinentes para una mejor convivencia entre personas que habitamos en un territorio, con personas de diferentes culturas y costumbres como es nuestro país pluricultural, los complejos y perjuicios aún no se han superado, por consiguiente de cualquier acto que afecte a la dignidad humana va en desmedro de la persona, atentándose de este modo no sólo con el artículo primero de la Constitución Política del Perú. Consideramos desde nuestra óptica, que la legislación pertinente se puede llevar a mejores entendimientos, y que la ley no tenga vacíos que pudieran vulnerar a la dignidad humana a través de nombres aberrantes inapropiados, ridículos o contrarios al orden público o a las buenas costumbres, con afectación a la dignidad humana. En esta misma dirección; se ha encontrado que, el derecho que asiste a los padres, según sea el caso de escoger el nombre de sus hijos con acercamiento a las referidas aseveraciones, conlleva un desatino, quizá involuntario, cuando ya es adulta la persona o en el uso de sus facultades de discernimiento, se encuentre con que su nombre de pila, no está de acuerdo a su personalidad o se traduzca en lo que ya hemos dicho un nombre, por el cual la persona busca que esté acorde el nombre con su personalidad, que no sea de burla y discriminación ni afecte a la dignidad humana. Debe regularse, a través de campañas de sensibilización y orientación oportuna por las instituciones involucradas, limitaciones del derecho que les asiste a los padres a determinar los prenombres a los hijos, teniendo en la necesidad de no desnaturalizar la función identificadora e individualizadora del nombre, evitándose en un futuro situaciones intolerables, que generen acciones judiciales destinadas a obtener el cambio de aquellos prenombres que no contribuyan al equilibrio y sereno desarrollo de la personalidad a la dignidad de la persona o a la función individualizadora propia de la institución.
Mamani Colque, Fidel - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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DisponibleCambio del prenombre sin motivo justificado, y su necesaria provisionalidad y ratificación como garantías del ejercicio pleno del derecho al nombre en la legislación peruana / José Manuel Huanca Yampara / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : Cambio del prenombre sin motivo justificado, y su necesaria provisionalidad y ratificación como garantías del ejercicio pleno del derecho al nombre en la legislación peruana Tipo de documento: texto impreso Autores: José Manuel Huanca Yampara, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 147 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 616.8526 Nota de contenido: Zona territorial de estudio:. PE: Puno. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63960 Cambio del prenombre sin motivo justificado, y su necesaria provisionalidad y ratificación como garantías del ejercicio pleno del derecho al nombre en la legislación peruana [texto impreso] / José Manuel Huanca Yampara, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 147 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Idioma : Español (spa)
Clasificación: 616.8526 Nota de contenido: Zona territorial de estudio:. PE: Puno. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63960
Cambio del prenombre sin motivo justificado, y su necesaria provisionalidad y ratificación como garantías del ejercicio pleno del derecho al nombre en la legislación peruana
Huanca Yampara, José Manuel - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
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Zona territorial de estudio:. PE: Puno.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0084-01 T0084 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T15293-21631-01 T15293 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleCaracterísticas del debate en las audiencias de apelación de autos sin presencia del impugnante y la restricción de los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal / Juan Carlos Arce Ponce / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Características del debate en las audiencias de apelación de autos sin presencia del impugnante y la restricción de los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Carlos Arce Ponce, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 130 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Se investigó las Características del debate en las audiencias de apelación de autos, analizándose Autos emitidos por la Sala Penal de Corte Superior de Justicia de Puno, entre los meses de Enero a Junio del año 2015, además se entrevistó a magistrados de apelaciones tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, contrastándose que la regulación del artículo 420° inciso 5 del Código Procesal Penal no es coherente con la naturaleza y principios rectores del Sistema Acusatorio adoptado por el proceso penal peruano, al permitir que el desarrollo de la audiencia de apelación de autos se desarrolle sin presencia de la parte impugnante desnaturaliza el correcto desarrollo del debate en la audiencia, por restringir los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal, en tanto que el juez se ve obligado a pronunciarse solo en base al escrito de apelación, y no en base a un debate previo oral público y en igualdad de condiciones, que implica la asistencia obligatoria de las partes, en especial de la requirente o impugnante a las audiencias de ley para expresar sus posiciones y argumentos ante el juzgador, quien debe sustentar su decisión tomando en cuenta tales alegaciones orales y públicas. Y como resultados se obtuvo datos, fundamentos y criterios que permitieron determinar que la forma de la regulación del citado artículo 420.5° colisiona con los principios rectores del Sistema Acusatorio ya mencionados y con ello sentar las bases para proponer una modificación para que en adelante la audiencia de apelación de autos pueda desarrollarse válidamente con presencia obligatoria del impugnante. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=87085 Características del debate en las audiencias de apelación de autos sin presencia del impugnante y la restricción de los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal [texto impreso] / Juan Carlos Arce Ponce, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 130 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Se investigó las Características del debate en las audiencias de apelación de autos, analizándose Autos emitidos por la Sala Penal de Corte Superior de Justicia de Puno, entre los meses de Enero a Junio del año 2015, además se entrevistó a magistrados de apelaciones tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, contrastándose que la regulación del artículo 420° inciso 5 del Código Procesal Penal no es coherente con la naturaleza y principios rectores del Sistema Acusatorio adoptado por el proceso penal peruano, al permitir que el desarrollo de la audiencia de apelación de autos se desarrolle sin presencia de la parte impugnante desnaturaliza el correcto desarrollo del debate en la audiencia, por restringir los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal, en tanto que el juez se ve obligado a pronunciarse solo en base al escrito de apelación, y no en base a un debate previo oral público y en igualdad de condiciones, que implica la asistencia obligatoria de las partes, en especial de la requirente o impugnante a las audiencias de ley para expresar sus posiciones y argumentos ante el juzgador, quien debe sustentar su decisión tomando en cuenta tales alegaciones orales y públicas. Y como resultados se obtuvo datos, fundamentos y criterios que permitieron determinar que la forma de la regulación del citado artículo 420.5° colisiona con los principios rectores del Sistema Acusatorio ya mencionados y con ello sentar las bases para proponer una modificación para que en adelante la audiencia de apelación de autos pueda desarrollarse válidamente con presencia obligatoria del impugnante. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=87085
Características del debate en las audiencias de apelación de autos sin presencia del impugnante y la restricción de los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal
Se investigó las Características del debate en las audiencias de apelación de autos, analizándose Autos emitidos por la Sala Penal de Corte Superior de Justicia de Puno, entre los meses de Enero a Junio del año 2015, además se entrevistó a magistrados de apelaciones tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, contrastándose que la regulación del artículo 420° inciso 5 del Código Procesal Penal no es coherente con la naturaleza y principios rectores del Sistema Acusatorio adoptado por el proceso penal peruano, al permitir que el desarrollo de la audiencia de apelación de autos se desarrolle sin presencia de la parte impugnante desnaturaliza el correcto desarrollo del debate en la audiencia, por restringir los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal, en tanto que el juez se ve obligado a pronunciarse solo en base al escrito de apelación, y no en base a un debate previo oral público y en igualdad de condiciones, que implica la asistencia obligatoria de las partes, en especial de la requirente o impugnante a las audiencias de ley para expresar sus posiciones y argumentos ante el juzgador, quien debe sustentar su decisión tomando en cuenta tales alegaciones orales y públicas. Y como resultados se obtuvo datos, fundamentos y criterios que permitieron determinar que la forma de la regulación del citado artículo 420.5° colisiona con los principios rectores del Sistema Acusatorio ya mencionados y con ello sentar las bases para proponer una modificación para que en adelante la audiencia de apelación de autos pueda desarrollarse válidamente con presencia obligatoria del impugnante.
Arce Ponce, Juan Carlos - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0130-01 T 0130 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T19899-26371-01 T19899 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLos casos análogos y la habilitación de la jurisdicción contenciosa administrativa / Ivo Howar Choque Apaza / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Los casos análogos y la habilitación de la jurisdicción contenciosa administrativa Tipo de documento: texto impreso Autores: Ivo Howar Choque Apaza, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 78 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El agotamiento de la vía administrativa es un requisito de procedencia para la interposición de la demanda contenciosa administrativa, tramitada en la vía del proceso especial regulada por la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. En ese sentido, el agotamiento de la vía administrativa, constituye un presupuesto procesal para acceder a la vía judicial. Sin embargo, que sucede con este requisito cuando ante la administración se presentan casos análogos. Es por ello que el objetivo de nuestra investigación es determinar la obligatoriedad de agotar la vía administrativa como requisito de procedencia para la interposición de la demanda contenciosa administrativa ante situaciones análogas, para lo cual utilizaremos el método de observación y el análisis documental de los expedientes administrativos que según el caso – tipo seleccionado trata sobre el otorgamiento de la bonificación diferencial por desempeño al cargo. Finalmente, los resultados que se pretenden esperar es establecer un supuesto que establezca la excepción al agotamiento de la vía administrativa. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7575 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107017 Los casos análogos y la habilitación de la jurisdicción contenciosa administrativa [texto impreso] / Ivo Howar Choque Apaza, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 78 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El agotamiento de la vía administrativa es un requisito de procedencia para la interposición de la demanda contenciosa administrativa, tramitada en la vía del proceso especial regulada por la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. En ese sentido, el agotamiento de la vía administrativa, constituye un presupuesto procesal para acceder a la vía judicial. Sin embargo, que sucede con este requisito cuando ante la administración se presentan casos análogos. Es por ello que el objetivo de nuestra investigación es determinar la obligatoriedad de agotar la vía administrativa como requisito de procedencia para la interposición de la demanda contenciosa administrativa ante situaciones análogas, para lo cual utilizaremos el método de observación y el análisis documental de los expedientes administrativos que según el caso – tipo seleccionado trata sobre el otorgamiento de la bonificación diferencial por desempeño al cargo. Finalmente, los resultados que se pretenden esperar es establecer un supuesto que establezca la excepción al agotamiento de la vía administrativa. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7575 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107017
Los casos análogos y la habilitación de la jurisdicción contenciosa administrativa
El agotamiento de la vía administrativa es un requisito de procedencia para la interposición de la demanda contenciosa administrativa, tramitada en la vía del proceso especial regulada por la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. En ese sentido, el agotamiento de la vía administrativa, constituye un presupuesto procesal para acceder a la vía judicial. Sin embargo, que sucede con este requisito cuando ante la administración se presentan casos análogos. Es por ello que el objetivo de nuestra investigación es determinar la obligatoriedad de agotar la vía administrativa como requisito de procedencia para la interposición de la demanda contenciosa administrativa ante situaciones análogas, para lo cual utilizaremos el método de observación y el análisis documental de los expedientes administrativos que según el caso – tipo seleccionado trata sobre el otorgamiento de la bonificación diferencial por desempeño al cargo. Finalmente, los resultados que se pretenden esperar es establecer un supuesto que establezca la excepción al agotamiento de la vía administrativa.
Choque Apaza, Ivo Howar - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleConstitución de matrimonios inestables en el marco del principio constitucional de promoción del matrimonio / Victor Hugo Apaza Aroquipa / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Constitución de matrimonios inestables en el marco del principio constitucional de promoción del matrimonio Tipo de documento: texto impreso Autores: Victor Hugo Apaza Aroquipa, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 158 páginas Il.: ilustraciones Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Por el presente, y en atención inicial al incremento de divorcios en nuestro país, según datos estadísticos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); asimismo, considerando la importancia de la institución del matrimonio. Resulta importante enfocar nuestra atención en el marco normativo de celebración matrimonial irrogado por el principio de promoción, poniendo énfasis en nuestra realidad actual (matrimonios por conveniencia y otros), pues es innegable que se constituyen matrimonios inestables que a corto, mediano o largo plazo terminan en separación o divorcio. En esa línea, el objetivo general es conocer si en el marco del Principio de Promoción se promueve adecuada legislación que procure evitar la constitución de matrimonios inestables, siendo importante conocer para ello el contenido y alcances del principio de promoción; asimismo, analizar las normas del régimen legal de celebración del matrimonio en su etapa prenupcial e identificar si estas coadyuvan a la constitución de matrimonios inestables. El método utilizado es el dogmático, apoyado en la técnica de observación; y para el estudio de Información, el método de análisis y síntesis. Llegando a la conclusión, que para la actualidad el principio de promoción no inspira de manera efectiva el marco normativo de celebración nupcial; es decir, debido a su rol de favorecer las nupcias, y su idea de sencillez que elimina requisitos, no se previenen la celebración de matrimonios de pretendientes con problemas de salud mental, unidos de hecho, o de matrimonios por conveniencia que, se instituyen como matrimonios inestables. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10060 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105719 Constitución de matrimonios inestables en el marco del principio constitucional de promoción del matrimonio [texto impreso] / Victor Hugo Apaza Aroquipa, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 158 páginas : ilustraciones ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Por el presente, y en atención inicial al incremento de divorcios en nuestro país, según datos estadísticos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); asimismo, considerando la importancia de la institución del matrimonio. Resulta importante enfocar nuestra atención en el marco normativo de celebración matrimonial irrogado por el principio de promoción, poniendo énfasis en nuestra realidad actual (matrimonios por conveniencia y otros), pues es innegable que se constituyen matrimonios inestables que a corto, mediano o largo plazo terminan en separación o divorcio. En esa línea, el objetivo general es conocer si en el marco del Principio de Promoción se promueve adecuada legislación que procure evitar la constitución de matrimonios inestables, siendo importante conocer para ello el contenido y alcances del principio de promoción; asimismo, analizar las normas del régimen legal de celebración del matrimonio en su etapa prenupcial e identificar si estas coadyuvan a la constitución de matrimonios inestables. El método utilizado es el dogmático, apoyado en la técnica de observación; y para el estudio de Información, el método de análisis y síntesis. Llegando a la conclusión, que para la actualidad el principio de promoción no inspira de manera efectiva el marco normativo de celebración nupcial; es decir, debido a su rol de favorecer las nupcias, y su idea de sencillez que elimina requisitos, no se previenen la celebración de matrimonios de pretendientes con problemas de salud mental, unidos de hecho, o de matrimonios por conveniencia que, se instituyen como matrimonios inestables. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10060 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105719
Constitución de matrimonios inestables en el marco del principio constitucional de promoción del matrimonio
Por el presente, y en atención inicial al incremento de divorcios en nuestro país, según datos estadísticos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); asimismo, considerando la importancia de la institución del matrimonio. Resulta importante enfocar nuestra atención en el marco normativo de celebración matrimonial irrogado por el principio de promoción, poniendo énfasis en nuestra realidad actual (matrimonios por conveniencia y otros), pues es innegable que se constituyen matrimonios inestables que a corto, mediano o largo plazo terminan en separación o divorcio. En esa línea, el objetivo general es conocer si en el marco del Principio de Promoción se promueve adecuada legislación que procure evitar la constitución de matrimonios inestables, siendo importante conocer para ello el contenido y alcances del principio de promoción; asimismo, analizar las normas del régimen legal de celebración del matrimonio en su etapa prenupcial e identificar si estas coadyuvan a la constitución de matrimonios inestables. El método utilizado es el dogmático, apoyado en la técnica de observación; y para el estudio de Información, el método de análisis y síntesis. Llegando a la conclusión, que para la actualidad el principio de promoción no inspira de manera efectiva el marco normativo de celebración nupcial; es decir, debido a su rol de favorecer las nupcias, y su idea de sencillez que elimina requisitos, no se previenen la celebración de matrimonios de pretendientes con problemas de salud mental, unidos de hecho, o de matrimonios por conveniencia que, se instituyen como matrimonios inestables.
Apaza Aroquipa, Victor Hugo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleLos contenidos, principios, procedimientos y estándares internacionales establecidos por fuentes de Derecho Internacional y Nacional desarrollados por la Ley Nº 29785 y su reglamento / Alexander Huayta Vilca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Los contenidos, principios, procedimientos y estándares internacionales establecidos por fuentes de Derecho Internacional y Nacional desarrollados por la Ley Nº 29785 y su reglamento Tipo de documento: texto impreso Autores: Alexander Huayta Vilca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 244 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación se denomina “LA CONCORDANCIA DE LOS CONTENIDOS, PRINCIPIOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY Nº 29785 Y SU REGLAMENTO CON FUENTES DE DERECHO DE MATERIA DE DERECHO A LA CONSULTA PREVIA”. Este trabajo parte de la necesidad de evaluar (entendida como proceso) para establecer la Ley en referencia y su reglamento está de acuerdo con las fuentes de derecho en materia de derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. La investigación se realizó específicamente para evaluar la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 29785 y su Reglamento teniendo como resultado, desarrolla de manera parcial, restringida y contradictoria los contenidos y principios, procedimientos del derecho a la consulta a los pueblos indígenas u originarios establecidos en los fuentes de derecho de este materia nacional o internacional en un 71% y 68% respectivamente. Por lo tanto, los artículos que deben modificarse de la Ley Nº 29785 son: Artículo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15 y 2da Disposición Complementaria Final y del Reglamento son: Artículo 5º ,c; 5º ,d; 6º y 23,1 por los fundamentos expuestos y que los procedimientos legales que se debería adoptarse para que la Ley Nº 29785 y su reglamento no surta sus efectos hasta que se adecúa a los estándares internacionales y nacionales, en caso de su contradicción comprobada es el proceso de inconstitucionalidad porque la ley referida contraviene una norma que tiene rango constitucional, ya que el órgano legislativo de nuestro país aprobó una norma que no recoge la verdadera esencia de derecho a la consulta Previa de los pueblos indígenas u originarios. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79038 Los contenidos, principios, procedimientos y estándares internacionales establecidos por fuentes de Derecho Internacional y Nacional desarrollados por la Ley Nº 29785 y su reglamento [texto impreso] / Alexander Huayta Vilca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 244 páginas : diagramas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente trabajo de investigación se denomina “LA CONCORDANCIA DE LOS CONTENIDOS, PRINCIPIOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY Nº 29785 Y SU REGLAMENTO CON FUENTES DE DERECHO DE MATERIA DE DERECHO A LA CONSULTA PREVIA”. Este trabajo parte de la necesidad de evaluar (entendida como proceso) para establecer la Ley en referencia y su reglamento está de acuerdo con las fuentes de derecho en materia de derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. La investigación se realizó específicamente para evaluar la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 29785 y su Reglamento teniendo como resultado, desarrolla de manera parcial, restringida y contradictoria los contenidos y principios, procedimientos del derecho a la consulta a los pueblos indígenas u originarios establecidos en los fuentes de derecho de este materia nacional o internacional en un 71% y 68% respectivamente. Por lo tanto, los artículos que deben modificarse de la Ley Nº 29785 son: Artículo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15 y 2da Disposición Complementaria Final y del Reglamento son: Artículo 5º ,c; 5º ,d; 6º y 23,1 por los fundamentos expuestos y que los procedimientos legales que se debería adoptarse para que la Ley Nº 29785 y su reglamento no surta sus efectos hasta que se adecúa a los estándares internacionales y nacionales, en caso de su contradicción comprobada es el proceso de inconstitucionalidad porque la ley referida contraviene una norma que tiene rango constitucional, ya que el órgano legislativo de nuestro país aprobó una norma que no recoge la verdadera esencia de derecho a la consulta Previa de los pueblos indígenas u originarios. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79038
Los contenidos, principios, procedimientos y estándares internacionales establecidos por fuentes de Derecho Internacional y Nacional desarrollados por la Ley Nº 29785 y su reglamento
El presente trabajo de investigación se denomina “LA CONCORDANCIA DE LOS CONTENIDOS, PRINCIPIOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY Nº 29785 Y SU REGLAMENTO CON FUENTES DE DERECHO DE MATERIA DE DERECHO A LA CONSULTA PREVIA”. Este trabajo parte de la necesidad de evaluar (entendida como proceso) para establecer la Ley en referencia y su reglamento está de acuerdo con las fuentes de derecho en materia de derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. La investigación se realizó específicamente para evaluar la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 29785 y su Reglamento teniendo como resultado, desarrolla de manera parcial, restringida y contradictoria los contenidos y principios, procedimientos del derecho a la consulta a los pueblos indígenas u originarios establecidos en los fuentes de derecho de este materia nacional o internacional en un 71% y 68% respectivamente. Por lo tanto, los artículos que deben modificarse de la Ley Nº 29785 son: Artículo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15 y 2da Disposición Complementaria Final y del Reglamento son: Artículo 5º ,c; 5º ,d; 6º y 23,1 por los fundamentos expuestos y que los procedimientos legales que se debería adoptarse para que la Ley Nº 29785 y su reglamento no surta sus efectos hasta que se adecúa a los estándares internacionales y nacionales, en caso de su contradicción comprobada es el proceso de inconstitucionalidad porque la ley referida contraviene una norma que tiene rango constitucional, ya que el órgano legislativo de nuestro país aprobó una norma que no recoge la verdadera esencia de derecho a la consulta Previa de los pueblos indígenas u originarios.
Huayta Vilca, Alexander - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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DisponibleEl contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera inestabilidad laboral / Sergio Raúl Canahuire Abarca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : El contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera inestabilidad laboral Tipo de documento: texto impreso Autores: Sergio Raúl Canahuire Abarca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 239 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina qué forma contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera falta de estabilidad laboral, para ello fue necesario investigar sobre la relación que tiene la contratación mediante contratos intermitentes y las principales actividades laborales en el Perú en el año 2013, en qué medida en el derecho comparado el contrato intermitente es a plazo indeterminado, el por qué la jornada laboral intermitente no justifica la discriminación del otorgamiento de la estabilidad laboral al trabajador y en qué medida los fundamentos de la jurisprudencia sobre estabilidad laboral en el contrato intermitente no guardan relación con los fundamentos de las demás jurisprudencia laboral; todo ello con finalidad dar a conocer por qué el contrato intermitente, puede servir de herramienta para que los empleadores tengan la posibilidad de hacer mal uso de dicho contrato laboral manteniendo al trabajador inestable, encontrándose a la merced de la arbitrariedad de su empleador. El ámbito dentro del que se desarrolló la investigación fue de la dogmática jurídica. Concluyéndose que la celebración de contratos intermitentes tiene relación con las principales actividades económicas en el Perú en el año 2013, que en el derecho comparado el contrato laboral intermitente o análogo es un contrato laboral a plazo indeterminado, que la jornada laboral intermitente no justifica la discriminación del otorgamiento de la estabilidad laboral al trabajador, que los fundamentos de la jurisprudencia sobre estabilidad laboral en el contrato intermitente no guardan relación con los fundamentos de la jurisprudencia laboral sobre estabilidad laboral. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=88958 El contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera inestabilidad laboral [texto impreso] / Sergio Raúl Canahuire Abarca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 239 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Determina qué forma contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera falta de estabilidad laboral, para ello fue necesario investigar sobre la relación que tiene la contratación mediante contratos intermitentes y las principales actividades laborales en el Perú en el año 2013, en qué medida en el derecho comparado el contrato intermitente es a plazo indeterminado, el por qué la jornada laboral intermitente no justifica la discriminación del otorgamiento de la estabilidad laboral al trabajador y en qué medida los fundamentos de la jurisprudencia sobre estabilidad laboral en el contrato intermitente no guardan relación con los fundamentos de las demás jurisprudencia laboral; todo ello con finalidad dar a conocer por qué el contrato intermitente, puede servir de herramienta para que los empleadores tengan la posibilidad de hacer mal uso de dicho contrato laboral manteniendo al trabajador inestable, encontrándose a la merced de la arbitrariedad de su empleador. El ámbito dentro del que se desarrolló la investigación fue de la dogmática jurídica. Concluyéndose que la celebración de contratos intermitentes tiene relación con las principales actividades económicas en el Perú en el año 2013, que en el derecho comparado el contrato laboral intermitente o análogo es un contrato laboral a plazo indeterminado, que la jornada laboral intermitente no justifica la discriminación del otorgamiento de la estabilidad laboral al trabajador, que los fundamentos de la jurisprudencia sobre estabilidad laboral en el contrato intermitente no guardan relación con los fundamentos de la jurisprudencia laboral sobre estabilidad laboral. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=88958
El contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera inestabilidad laboral
Determina qué forma contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera falta de estabilidad laboral, para ello fue necesario investigar sobre la relación que tiene la contratación mediante contratos intermitentes y las principales actividades laborales en el Perú en el año 2013, en qué medida en el derecho comparado el contrato intermitente es a plazo indeterminado, el por qué la jornada laboral intermitente no justifica la discriminación del otorgamiento de la estabilidad laboral al trabajador y en qué medida los fundamentos de la jurisprudencia sobre estabilidad laboral en el contrato intermitente no guardan relación con los fundamentos de las demás jurisprudencia laboral; todo ello con finalidad dar a conocer por qué el contrato intermitente, puede servir de herramienta para que los empleadores tengan la posibilidad de hacer mal uso de dicho contrato laboral manteniendo al trabajador inestable, encontrándose a la merced de la arbitrariedad de su empleador. El ámbito dentro del que se desarrolló la investigación fue de la dogmática jurídica. Concluyéndose que la celebración de contratos intermitentes tiene relación con las principales actividades económicas en el Perú en el año 2013, que en el derecho comparado el contrato laboral intermitente o análogo es un contrato laboral a plazo indeterminado, que la jornada laboral intermitente no justifica la discriminación del otorgamiento de la estabilidad laboral al trabajador, que los fundamentos de la jurisprudencia sobre estabilidad laboral en el contrato intermitente no guardan relación con los fundamentos de la jurisprudencia laboral sobre estabilidad laboral.
Canahuire Abarca, Sergio Raúl - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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DisponibleControl Constitucional de las Resoluciones Judiciales en la Vía del Proceso de Amparo / Niels Jyeyson Apaza Jallo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Control Constitucional de las Resoluciones Judiciales en la Vía del Proceso de Amparo Tipo de documento: texto impreso Autores: Niels Jyeyson Apaza Jallo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 108 páginas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Desarrolla problemática existente, doctrina como en la judicatura, en torno a la procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Es por ello que, analizando el fenómeno de la “amparización” y como consecuencia de la investigación, siguiendo lo precisado por Mijaíl Mendoza Escalante, recomiendo diversos supuestos de procedencia del control constitucional de las resoluciones judiciales en la vía del proceso de amparo. Desconociendo los temas esenciales del Derecho Constitucional, razón por que la que preliminarme desarrolló los conceptos de Constitución, Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales, para luego ingresar a la problemática descrita y después realizar la propuesta de solución de tal conflicto latente de la judicatura. Sistematizando y adoptando las posiciones existentes en la doctrina y jurisprudencia sobre tal problemática, recomendamos la modificación del artículo 4° del Código Procesal Constitucional, precisando los supuestos en los que considero procede el control constitucional de las resoluciones judiciales en la vía del proceso de amparo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=93772 Control Constitucional de las Resoluciones Judiciales en la Vía del Proceso de Amparo [texto impreso] / Niels Jyeyson Apaza Jallo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 108 páginas ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Desarrolla problemática existente, doctrina como en la judicatura, en torno a la procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Es por ello que, analizando el fenómeno de la “amparización” y como consecuencia de la investigación, siguiendo lo precisado por Mijaíl Mendoza Escalante, recomiendo diversos supuestos de procedencia del control constitucional de las resoluciones judiciales en la vía del proceso de amparo. Desconociendo los temas esenciales del Derecho Constitucional, razón por que la que preliminarme desarrolló los conceptos de Constitución, Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales, para luego ingresar a la problemática descrita y después realizar la propuesta de solución de tal conflicto latente de la judicatura. Sistematizando y adoptando las posiciones existentes en la doctrina y jurisprudencia sobre tal problemática, recomendamos la modificación del artículo 4° del Código Procesal Constitucional, precisando los supuestos en los que considero procede el control constitucional de las resoluciones judiciales en la vía del proceso de amparo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=93772
Control Constitucional de las Resoluciones Judiciales en la Vía del Proceso de Amparo
Desarrolla problemática existente, doctrina como en la judicatura, en torno a la procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Es por ello que, analizando el fenómeno de la “amparización” y como consecuencia de la investigación, siguiendo lo precisado por Mijaíl Mendoza Escalante, recomiendo diversos supuestos de procedencia del control constitucional de las resoluciones judiciales en la vía del proceso de amparo. Desconociendo los temas esenciales del Derecho Constitucional, razón por que la que preliminarme desarrolló los conceptos de Constitución, Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales, para luego ingresar a la problemática descrita y después realizar la propuesta de solución de tal conflicto latente de la judicatura. Sistematizando y adoptando las posiciones existentes en la doctrina y jurisprudencia sobre tal problemática, recomendamos la modificación del artículo 4° del Código Procesal Constitucional, precisando los supuestos en los que considero procede el control constitucional de las resoluciones judiciales en la vía del proceso de amparo.
Apaza Jallo, Niels Jyeyson - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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DisponibleControl de Convencionalidad Dentro del Sistema Constitucional Peruano: Fundamentos Para su Efectiva Aplicación / Roxana Barreda Arpi / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Control de Convencionalidad Dentro del Sistema Constitucional Peruano: Fundamentos Para su Efectiva Aplicación Tipo de documento: texto impreso Autores: Roxana Barreda Arpi, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 159 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación denominada “Control de Convencionalidad dentro del sistema constitucional peruano: Fundamentos para su efectiva aplicación”, responde a la interrogante ¿Cómo se ha desarrollado el Control de Convencionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (2005-2018), Poder Judicial (2015-2018) con relación a los elementos descritos por la Corte IDH (2003-2014)? Los objetivos que se han planteado son: a) Describir el desarrollo del control de convencionalidad dentro del sistema constitucional peruano; b) Describir el desarrollo del Control de convencionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con relación a los elementos descritos por la Corte IDH; c) Describir el desarrollo del Control de convencionalidad en la jurisprudencia del Poder Judicial, con relación a los elementos descritos por la Corte IDH.; y d) Establecer un mecanismo para la adecuada aplicación del control difuso de convencionalidad por parte de los jueces nacionales. El tipo de investigación es cualitativo, jurídico descriptivo - no experimental. Los resultados nos permiten concluir: i) En cuanto al primer objetivo, una secuencia de sentencias históricas, en los cuales se establecen los elementos descritos por la Corte IDH desde el caso Myrna Mack (2003) hasta la Opinión Consultiva OC-21/ 2014. ii) En cuanto al segundo objetivo, la descripción de las sentencias del Tribunal Constitucional en relación a los elementos descritos por la Corte IDH. iii) En cuanto al tercer objetivo, la descripción de las sentencias del Poder Judicial en relación a los elementos descritos por la Corte IDH; y iv) En cuanto al cuarto objetivo, se establece el mecanismo para una adecuada aplicación del Control de Convencionalidad. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/9210 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106969 Control de Convencionalidad Dentro del Sistema Constitucional Peruano: Fundamentos Para su Efectiva Aplicación [texto impreso] / Roxana Barreda Arpi, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 159 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La investigación denominada “Control de Convencionalidad dentro del sistema constitucional peruano: Fundamentos para su efectiva aplicación”, responde a la interrogante ¿Cómo se ha desarrollado el Control de Convencionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (2005-2018), Poder Judicial (2015-2018) con relación a los elementos descritos por la Corte IDH (2003-2014)? Los objetivos que se han planteado son: a) Describir el desarrollo del control de convencionalidad dentro del sistema constitucional peruano; b) Describir el desarrollo del Control de convencionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con relación a los elementos descritos por la Corte IDH; c) Describir el desarrollo del Control de convencionalidad en la jurisprudencia del Poder Judicial, con relación a los elementos descritos por la Corte IDH.; y d) Establecer un mecanismo para la adecuada aplicación del control difuso de convencionalidad por parte de los jueces nacionales. El tipo de investigación es cualitativo, jurídico descriptivo - no experimental. Los resultados nos permiten concluir: i) En cuanto al primer objetivo, una secuencia de sentencias históricas, en los cuales se establecen los elementos descritos por la Corte IDH desde el caso Myrna Mack (2003) hasta la Opinión Consultiva OC-21/ 2014. ii) En cuanto al segundo objetivo, la descripción de las sentencias del Tribunal Constitucional en relación a los elementos descritos por la Corte IDH. iii) En cuanto al tercer objetivo, la descripción de las sentencias del Poder Judicial en relación a los elementos descritos por la Corte IDH; y iv) En cuanto al cuarto objetivo, se establece el mecanismo para una adecuada aplicación del Control de Convencionalidad. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/9210 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106969
Control de Convencionalidad Dentro del Sistema Constitucional Peruano: Fundamentos Para su Efectiva Aplicación
La investigación denominada “Control de Convencionalidad dentro del sistema constitucional peruano: Fundamentos para su efectiva aplicación”, responde a la interrogante ¿Cómo se ha desarrollado el Control de Convencionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (2005-2018), Poder Judicial (2015-2018) con relación a los elementos descritos por la Corte IDH (2003-2014)? Los objetivos que se han planteado son: a) Describir el desarrollo del control de convencionalidad dentro del sistema constitucional peruano; b) Describir el desarrollo del Control de convencionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con relación a los elementos descritos por la Corte IDH; c) Describir el desarrollo del Control de convencionalidad en la jurisprudencia del Poder Judicial, con relación a los elementos descritos por la Corte IDH.; y d) Establecer un mecanismo para la adecuada aplicación del control difuso de convencionalidad por parte de los jueces nacionales. El tipo de investigación es cualitativo, jurídico descriptivo - no experimental. Los resultados nos permiten concluir: i) En cuanto al primer objetivo, una secuencia de sentencias históricas, en los cuales se establecen los elementos descritos por la Corte IDH desde el caso Myrna Mack (2003) hasta la Opinión Consultiva OC-21/ 2014. ii) En cuanto al segundo objetivo, la descripción de las sentencias del Tribunal Constitucional en relación a los elementos descritos por la Corte IDH. iii) En cuanto al tercer objetivo, la descripción de las sentencias del Poder Judicial en relación a los elementos descritos por la Corte IDH; y iv) En cuanto al cuarto objetivo, se establece el mecanismo para una adecuada aplicación del Control de Convencionalidad.
Barreda Arpi, Roxana - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleConvencionalidad de la ley Nº 29785, ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, respecto del convenio Nº 169 de la OIT / Christian Alonso Guzmán Arias / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Convencionalidad de la ley Nº 29785, ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, respecto del convenio Nº 169 de la OIT Tipo de documento: texto impreso Autores: Christian Alonso Guzmán Arias, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 87 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional: Abogado. Idioma : Español (spa) Clasificación: Resumen: El control de convencionalidad se refiere, en principio, a la adecuación material de cualquier norma a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, este término se usa en sentido más amplio para realizar ese examen de adecuación respecto de cualquier otra norma internacional que contenga Derechos Humanos.
En la presente investigación se examina la adecuación que tiene la Ley 29785 respecto del Convenio N° 169 de la OIT; a fin de conocer su grado de convencionalidad o si es inconvencional de plano.
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=78782 Convencionalidad de la ley Nº 29785, ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, respecto del convenio Nº 169 de la OIT [texto impreso] / Christian Alonso Guzmán Arias, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 87 páginas : diagramas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
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Clasificación: Resumen: El control de convencionalidad se refiere, en principio, a la adecuación material de cualquier norma a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, este término se usa en sentido más amplio para realizar ese examen de adecuación respecto de cualquier otra norma internacional que contenga Derechos Humanos.
En la presente investigación se examina la adecuación que tiene la Ley 29785 respecto del Convenio N° 169 de la OIT; a fin de conocer su grado de convencionalidad o si es inconvencional de plano.
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Convencionalidad de la ley Nº 29785, ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, respecto del convenio Nº 169 de la OIT
El control de convencionalidad se refiere, en principio, a la adecuación material de cualquier norma a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, este término se usa en sentido más amplio para realizar ese examen de adecuación respecto de cualquier otra norma internacional que contenga Derechos Humanos.
En la presente investigación se examina la adecuación que tiene la Ley 29785 respecto del Convenio N° 169 de la OIT; a fin de conocer su grado de convencionalidad o si es inconvencional de plano.
Guzmán Arias, Christian Alonso - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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DisponibleLos criterios de determinación del Quatum indemnizatorio por daño moral en la jurisprudencia casatoria del Perú / Holger Mario Cajma Mamani / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Los criterios de determinación del Quatum indemnizatorio por daño moral en la jurisprudencia casatoria del Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Holger Mario Cajma Mamani, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 146 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza de cómo se viene interpretando y aplicando los únicos artículos que se refieren a la forma de cuantificación del daño moral; para tal efecto hemos tratado de revisar e inferir si el órgano supremo se ha encargado de darle un significado y contenido jurídico a los artículos 1985 y 1332 del Código Civil tenían un contenido y significado jurídico, en tanto como hemos señalado, a una simple lectura no es identificable; no obstante, se ha determinado que la jurisprudencia tampoco ha dado mayores luces de cómo debe ser medido o apreciado la magnitud de un daño o el menoscabo en la víctima y su familia o cómo debiera ser entendido la valoración equitativa; pues de la revisión de las sentencias en casación, los jueces, al momento de fundamentar el quantum indemnizatorio por daño moral, se han detenido en mencionar literalmente los artículos mencionados para luego asignar un determinado monto, sin realizar mayor fundamentación y explicación alguna sobre el contenido y/o significado de tales disposiciones normativas. Es por ello de que consideramos que es necesario que en nuestros tribunales se manejen parámetros objetivos que permitan lograr una eficaz reparación del daño y no una reparación meramente simbólica, como sucede en numerosas ocasiones; para ello, deben contar con algunas pautas y parámetros que en buena cuenta deben ser fijados por el Tribunal Supremo, quien es el encargado de unificar la jurisprudencia a nivel nacional; pues en las sentencias analizadas se advierte que no existen criterios, pautas o parámetros a seguir por los jueces del país que permitan establecer de manera uniforme en la determinación del quantum indemnizatorio; este hecho es evidente, pues son los mismos jueces, en sus sentencias, reconocen que no existen criterios ni pautas para fijar una suma dineraria por daño moral, lo que no permite que se tenga predictibilidad en las decisiones jurisdiccionales afectando gravemente el principio de seguridad jurídica. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90850 Los criterios de determinación del Quatum indemnizatorio por daño moral en la jurisprudencia casatoria del Perú [texto impreso] / Holger Mario Cajma Mamani, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 146 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Analiza de cómo se viene interpretando y aplicando los únicos artículos que se refieren a la forma de cuantificación del daño moral; para tal efecto hemos tratado de revisar e inferir si el órgano supremo se ha encargado de darle un significado y contenido jurídico a los artículos 1985 y 1332 del Código Civil tenían un contenido y significado jurídico, en tanto como hemos señalado, a una simple lectura no es identificable; no obstante, se ha determinado que la jurisprudencia tampoco ha dado mayores luces de cómo debe ser medido o apreciado la magnitud de un daño o el menoscabo en la víctima y su familia o cómo debiera ser entendido la valoración equitativa; pues de la revisión de las sentencias en casación, los jueces, al momento de fundamentar el quantum indemnizatorio por daño moral, se han detenido en mencionar literalmente los artículos mencionados para luego asignar un determinado monto, sin realizar mayor fundamentación y explicación alguna sobre el contenido y/o significado de tales disposiciones normativas. Es por ello de que consideramos que es necesario que en nuestros tribunales se manejen parámetros objetivos que permitan lograr una eficaz reparación del daño y no una reparación meramente simbólica, como sucede en numerosas ocasiones; para ello, deben contar con algunas pautas y parámetros que en buena cuenta deben ser fijados por el Tribunal Supremo, quien es el encargado de unificar la jurisprudencia a nivel nacional; pues en las sentencias analizadas se advierte que no existen criterios, pautas o parámetros a seguir por los jueces del país que permitan establecer de manera uniforme en la determinación del quantum indemnizatorio; este hecho es evidente, pues son los mismos jueces, en sus sentencias, reconocen que no existen criterios ni pautas para fijar una suma dineraria por daño moral, lo que no permite que se tenga predictibilidad en las decisiones jurisdiccionales afectando gravemente el principio de seguridad jurídica. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90850
Los criterios de determinación del Quatum indemnizatorio por daño moral en la jurisprudencia casatoria del Perú
Analiza de cómo se viene interpretando y aplicando los únicos artículos que se refieren a la forma de cuantificación del daño moral; para tal efecto hemos tratado de revisar e inferir si el órgano supremo se ha encargado de darle un significado y contenido jurídico a los artículos 1985 y 1332 del Código Civil tenían un contenido y significado jurídico, en tanto como hemos señalado, a una simple lectura no es identificable; no obstante, se ha determinado que la jurisprudencia tampoco ha dado mayores luces de cómo debe ser medido o apreciado la magnitud de un daño o el menoscabo en la víctima y su familia o cómo debiera ser entendido la valoración equitativa; pues de la revisión de las sentencias en casación, los jueces, al momento de fundamentar el quantum indemnizatorio por daño moral, se han detenido en mencionar literalmente los artículos mencionados para luego asignar un determinado monto, sin realizar mayor fundamentación y explicación alguna sobre el contenido y/o significado de tales disposiciones normativas. Es por ello de que consideramos que es necesario que en nuestros tribunales se manejen parámetros objetivos que permitan lograr una eficaz reparación del daño y no una reparación meramente simbólica, como sucede en numerosas ocasiones; para ello, deben contar con algunas pautas y parámetros que en buena cuenta deben ser fijados por el Tribunal Supremo, quien es el encargado de unificar la jurisprudencia a nivel nacional; pues en las sentencias analizadas se advierte que no existen criterios, pautas o parámetros a seguir por los jueces del país que permitan establecer de manera uniforme en la determinación del quantum indemnizatorio; este hecho es evidente, pues son los mismos jueces, en sus sentencias, reconocen que no existen criterios ni pautas para fijar una suma dineraria por daño moral, lo que no permite que se tenga predictibilidad en las decisiones jurisdiccionales afectando gravemente el principio de seguridad jurídica.
Cajma Mamani, Holger Mario - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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DisponibleCuestionamiento al cálculo de la compensación por tiempo de servicio por tramos entre régimen laboral privado y régimen de la carrera pública en la Municipalidad Provincial de Puno / Jhon Ruddy Vera Villalta / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Cuestionamiento al cálculo de la compensación por tiempo de servicio por tramos entre régimen laboral privado y régimen de la carrera pública en la Municipalidad Provincial de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Jhon Ruddy Vera Villalta, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 125 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente investigación tiene como finalidad dar una pronto solución respecto al cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, que fueron objeto los hoy ex trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno y entender que el régimen de vinculación de los obreros municipales merece una consideración y atención especial respecto al cálculo de los beneficios sociales, en especial respecto de aquellos obreros que, en diversos periodos de tiempo, han transitado entre los diferentes regímenes laborales, esto es, primero, por el régimen laboral de la actividad privada; luego, por el régimen público de la carrera administrativa; y por último, nuevamente por el régimen laboral de la actividad privada. En atención a ello, la Municipalidad Provincial de Puno al momento de efectuar el cálculo para cada trabajador no salvaguardo sus derechos que la ley reconoce, efectuando un erróneo cálculo de Compensación por Tiempo de Servicios. Como objetivo general se planteó analizar si ha existido infracción normativa en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno, en el periodo correspondiente al año 2015. Como objetivos específicos se propuso determinar si los trabajadores tuvieron derecho a percibir la Compensación por Tiempo de Servicios, por los periodos en que estuvieron laborando bajo los regímenes de la actividad privada y régimen de la carrera pública, en el periodo correspondiente al año 2015, asimismo se planteó analizar si correspondió aplicar la Remuneración Reunificada en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, vigente al 30 de septiembre al año 2015, fecha en que fueron cesados los trabajadores y finalmente establecer si corresponde el reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, resultante de la liquidación practicada para cada caso, menos el pago del monto considerado en las Resoluciones de Gerencia Municipal, cálculo que no es real por aplicación indebida de la Remuneración Reunificada. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que los trabajadores tienen derecho a percibir la Compensación por Tiempo de Servicios por los regímenes laborales de la actividad privada D.S. N° 01-97-TR y el régimen público del Decreto Legislativo N° 276. Así también, se determinara que la Remuneración Reunificada percibida por los trabajadores al 30 de septiembre de 2015 y que figuran en las respectivas Boletas de Pago, son las que correspondió aplicar para efectos de la Compensación por Tiempo de Servicios por el régimen del Decreto Legislativo N° 276, porque es la que percibieron al momento del cese por límite de edad, asimismo se establecerá en la presente investigación que corresponde el reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, resultante de la liquidación practicada para cada trabajador, menos el pago del monto considerado en las Resoluciones de Gerencia Municipal, cálculo que no es real por aplicación indebida de la Remuneración Reunificada; por ello el tipo de investigación que fue menester es de tipo mixta, se utilizó el método analítico y dogmático, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Finalmente, se podrá concluir en respuesta a la hipótesis planteada, que si ha existido infracción normativa en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno, en el periodo correspondiente al año 2015, así también el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los Obreros Municipales, se efectúa teniendo en cuenta su régimen laboral durante todo su record laboral, del mismo modo la Remuneración Reunificada percibida por los trabajadores al 30 de septiembre de 2015 y que figuran en las respectivas Boletas de Pago, son las que correspondió aplicar para efectos de la Compensación por Tiempo de Servicios por el régimen del Decreto Legislativo N° 276, porque es la que percibieron al momento del cese. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106982 Cuestionamiento al cálculo de la compensación por tiempo de servicio por tramos entre régimen laboral privado y régimen de la carrera pública en la Municipalidad Provincial de Puno [texto impreso] / Jhon Ruddy Vera Villalta, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 125 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La presente investigación tiene como finalidad dar una pronto solución respecto al cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, que fueron objeto los hoy ex trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno y entender que el régimen de vinculación de los obreros municipales merece una consideración y atención especial respecto al cálculo de los beneficios sociales, en especial respecto de aquellos obreros que, en diversos periodos de tiempo, han transitado entre los diferentes regímenes laborales, esto es, primero, por el régimen laboral de la actividad privada; luego, por el régimen público de la carrera administrativa; y por último, nuevamente por el régimen laboral de la actividad privada. En atención a ello, la Municipalidad Provincial de Puno al momento de efectuar el cálculo para cada trabajador no salvaguardo sus derechos que la ley reconoce, efectuando un erróneo cálculo de Compensación por Tiempo de Servicios. Como objetivo general se planteó analizar si ha existido infracción normativa en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno, en el periodo correspondiente al año 2015. Como objetivos específicos se propuso determinar si los trabajadores tuvieron derecho a percibir la Compensación por Tiempo de Servicios, por los periodos en que estuvieron laborando bajo los regímenes de la actividad privada y régimen de la carrera pública, en el periodo correspondiente al año 2015, asimismo se planteó analizar si correspondió aplicar la Remuneración Reunificada en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, vigente al 30 de septiembre al año 2015, fecha en que fueron cesados los trabajadores y finalmente establecer si corresponde el reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, resultante de la liquidación practicada para cada caso, menos el pago del monto considerado en las Resoluciones de Gerencia Municipal, cálculo que no es real por aplicación indebida de la Remuneración Reunificada. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que los trabajadores tienen derecho a percibir la Compensación por Tiempo de Servicios por los regímenes laborales de la actividad privada D.S. N° 01-97-TR y el régimen público del Decreto Legislativo N° 276. Así también, se determinara que la Remuneración Reunificada percibida por los trabajadores al 30 de septiembre de 2015 y que figuran en las respectivas Boletas de Pago, son las que correspondió aplicar para efectos de la Compensación por Tiempo de Servicios por el régimen del Decreto Legislativo N° 276, porque es la que percibieron al momento del cese por límite de edad, asimismo se establecerá en la presente investigación que corresponde el reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, resultante de la liquidación practicada para cada trabajador, menos el pago del monto considerado en las Resoluciones de Gerencia Municipal, cálculo que no es real por aplicación indebida de la Remuneración Reunificada; por ello el tipo de investigación que fue menester es de tipo mixta, se utilizó el método analítico y dogmático, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Finalmente, se podrá concluir en respuesta a la hipótesis planteada, que si ha existido infracción normativa en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno, en el periodo correspondiente al año 2015, así también el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los Obreros Municipales, se efectúa teniendo en cuenta su régimen laboral durante todo su record laboral, del mismo modo la Remuneración Reunificada percibida por los trabajadores al 30 de septiembre de 2015 y que figuran en las respectivas Boletas de Pago, son las que correspondió aplicar para efectos de la Compensación por Tiempo de Servicios por el régimen del Decreto Legislativo N° 276, porque es la que percibieron al momento del cese. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106982
Cuestionamiento al cálculo de la compensación por tiempo de servicio por tramos entre régimen laboral privado y régimen de la carrera pública en la Municipalidad Provincial de Puno
La presente investigación tiene como finalidad dar una pronto solución respecto al cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, que fueron objeto los hoy ex trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno y entender que el régimen de vinculación de los obreros municipales merece una consideración y atención especial respecto al cálculo de los beneficios sociales, en especial respecto de aquellos obreros que, en diversos periodos de tiempo, han transitado entre los diferentes regímenes laborales, esto es, primero, por el régimen laboral de la actividad privada; luego, por el régimen público de la carrera administrativa; y por último, nuevamente por el régimen laboral de la actividad privada. En atención a ello, la Municipalidad Provincial de Puno al momento de efectuar el cálculo para cada trabajador no salvaguardo sus derechos que la ley reconoce, efectuando un erróneo cálculo de Compensación por Tiempo de Servicios. Como objetivo general se planteó analizar si ha existido infracción normativa en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno, en el periodo correspondiente al año 2015. Como objetivos específicos se propuso determinar si los trabajadores tuvieron derecho a percibir la Compensación por Tiempo de Servicios, por los periodos en que estuvieron laborando bajo los regímenes de la actividad privada y régimen de la carrera pública, en el periodo correspondiente al año 2015, asimismo se planteó analizar si correspondió aplicar la Remuneración Reunificada en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, vigente al 30 de septiembre al año 2015, fecha en que fueron cesados los trabajadores y finalmente establecer si corresponde el reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, resultante de la liquidación practicada para cada caso, menos el pago del monto considerado en las Resoluciones de Gerencia Municipal, cálculo que no es real por aplicación indebida de la Remuneración Reunificada. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que los trabajadores tienen derecho a percibir la Compensación por Tiempo de Servicios por los regímenes laborales de la actividad privada D.S. N° 01-97-TR y el régimen público del Decreto Legislativo N° 276. Así también, se determinara que la Remuneración Reunificada percibida por los trabajadores al 30 de septiembre de 2015 y que figuran en las respectivas Boletas de Pago, son las que correspondió aplicar para efectos de la Compensación por Tiempo de Servicios por el régimen del Decreto Legislativo N° 276, porque es la que percibieron al momento del cese por límite de edad, asimismo se establecerá en la presente investigación que corresponde el reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, resultante de la liquidación practicada para cada trabajador, menos el pago del monto considerado en las Resoluciones de Gerencia Municipal, cálculo que no es real por aplicación indebida de la Remuneración Reunificada; por ello el tipo de investigación que fue menester es de tipo mixta, se utilizó el método analítico y dogmático, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Finalmente, se podrá concluir en respuesta a la hipótesis planteada, que si ha existido infracción normativa en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno, en el periodo correspondiente al año 2015, así también el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los Obreros Municipales, se efectúa teniendo en cuenta su régimen laboral durante todo su record laboral, del mismo modo la Remuneración Reunificada percibida por los trabajadores al 30 de septiembre de 2015 y que figuran en las respectivas Boletas de Pago, son las que correspondió aplicar para efectos de la Compensación por Tiempo de Servicios por el régimen del Decreto Legislativo N° 276, porque es la que percibieron al momento del cese.
Vera Villalta, Jhon Ruddy - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleLa debida protección del plazo razonable en el proceso único de ejecución / Guin Henry Carrizales Salas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : La debida protección del plazo razonable en el proceso único de ejecución Tipo de documento: texto impreso Autores: Guin Henry Carrizales Salas, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 142 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El trabajo de investigación es LA DEBIDA PROTECCIÓN DEL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN;habiéndose tomado como muestra de procesos ejecutivos resueltos en el Segundo Juzgado Civil de la sede judicial de Juliaca en el año 2017. En la actualidad existen procesos ejecutivos que se resuelven con mucha dilación causando perjuicio a los usuarios ejecutantes que recurren al órgano jurisdiccional con la finalidad de satisfacer su derecho de crédito, siendo entre las causas principales la carga procesal, la conducta obstruccionista del ejecutado, la conducta de los integrantes del Poder Judicial, la conducta indiferente de los peritos y martilleros públicos (órganos de auxilio judicial); retardandoy afectando de esta forma en la real satisfacción y materialización del derecho de crédito del ejecutante.El objetivo generalplanteado de la investigaciónfue: Determinar si existe una debida protección del derecho al plazo razonable en el proceso único de ejecución, considerando que el plazo razonable es un derecho reconocido en favor de los justiciables y que esta contenido dentro del debido proceso, desarrolladoen nuestra jurisprudencia como en el derecho internacional principalmente porla Corte Interamericana de Derechos Humanos. La investigación es de diseño cualitativo y de tipo exploratorio con lo que parte de la información recogida mediante sucesivas observaciones sea merecedor de análisis futuros para que a través de la generalización se establezcan conceptos. De la interpretación de resultados y reporte final de la información recabada de los jueces y secretarios judiciales sean mediante la guía de entrevistas y la observación de los mismos expedientesen materia de procesos ejecutivos del Segundo Juzgado Civil de la Sede Judicial de Juliaca; se llega a la conclusiónque efectivamente existe la vulneración del derecho del plazo razonableen el proceso ejecutivoen las dos etapas parte postulatoria y parte ejecutiva misma, razón por la cual no se materializael derecho del ejecutante en un plazo debido vulnerándose su derecho al debido proceso como el acceso a la tutela judicial efectiva;seapor conducta procesal del juez (impulso de oficio), conducta procesal del ejecutado (contradicciones, excepciones, tercerías, nulidades, apelaciones), y la conducta de los peritos y martilleros públicos (incumplimiento con los mandatos judiciales) como consecuencia ocasionanextender el proceso y crear carga procesal innecesaria en los juzgados civiles;por lo que se atribuye la responsabilidad de la dilación indebida a los mismos es decir al juez de la causa, el ejecutado, los peritosjudicialesy martilleros públicos. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10896 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107701 La debida protección del plazo razonable en el proceso único de ejecución [texto impreso] / Guin Henry Carrizales Salas, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 142 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El trabajo de investigación es LA DEBIDA PROTECCIÓN DEL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN;habiéndose tomado como muestra de procesos ejecutivos resueltos en el Segundo Juzgado Civil de la sede judicial de Juliaca en el año 2017. En la actualidad existen procesos ejecutivos que se resuelven con mucha dilación causando perjuicio a los usuarios ejecutantes que recurren al órgano jurisdiccional con la finalidad de satisfacer su derecho de crédito, siendo entre las causas principales la carga procesal, la conducta obstruccionista del ejecutado, la conducta de los integrantes del Poder Judicial, la conducta indiferente de los peritos y martilleros públicos (órganos de auxilio judicial); retardandoy afectando de esta forma en la real satisfacción y materialización del derecho de crédito del ejecutante.El objetivo generalplanteado de la investigaciónfue: Determinar si existe una debida protección del derecho al plazo razonable en el proceso único de ejecución, considerando que el plazo razonable es un derecho reconocido en favor de los justiciables y que esta contenido dentro del debido proceso, desarrolladoen nuestra jurisprudencia como en el derecho internacional principalmente porla Corte Interamericana de Derechos Humanos. La investigación es de diseño cualitativo y de tipo exploratorio con lo que parte de la información recogida mediante sucesivas observaciones sea merecedor de análisis futuros para que a través de la generalización se establezcan conceptos. De la interpretación de resultados y reporte final de la información recabada de los jueces y secretarios judiciales sean mediante la guía de entrevistas y la observación de los mismos expedientesen materia de procesos ejecutivos del Segundo Juzgado Civil de la Sede Judicial de Juliaca; se llega a la conclusiónque efectivamente existe la vulneración del derecho del plazo razonableen el proceso ejecutivoen las dos etapas parte postulatoria y parte ejecutiva misma, razón por la cual no se materializael derecho del ejecutante en un plazo debido vulnerándose su derecho al debido proceso como el acceso a la tutela judicial efectiva;seapor conducta procesal del juez (impulso de oficio), conducta procesal del ejecutado (contradicciones, excepciones, tercerías, nulidades, apelaciones), y la conducta de los peritos y martilleros públicos (incumplimiento con los mandatos judiciales) como consecuencia ocasionanextender el proceso y crear carga procesal innecesaria en los juzgados civiles;por lo que se atribuye la responsabilidad de la dilación indebida a los mismos es decir al juez de la causa, el ejecutado, los peritosjudicialesy martilleros públicos. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10896 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107701
La debida protección del plazo razonable en el proceso único de ejecución
El trabajo de investigación es LA DEBIDA PROTECCIÓN DEL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN;habiéndose tomado como muestra de procesos ejecutivos resueltos en el Segundo Juzgado Civil de la sede judicial de Juliaca en el año 2017. En la actualidad existen procesos ejecutivos que se resuelven con mucha dilación causando perjuicio a los usuarios ejecutantes que recurren al órgano jurisdiccional con la finalidad de satisfacer su derecho de crédito, siendo entre las causas principales la carga procesal, la conducta obstruccionista del ejecutado, la conducta de los integrantes del Poder Judicial, la conducta indiferente de los peritos y martilleros públicos (órganos de auxilio judicial); retardandoy afectando de esta forma en la real satisfacción y materialización del derecho de crédito del ejecutante.El objetivo generalplanteado de la investigaciónfue: Determinar si existe una debida protección del derecho al plazo razonable en el proceso único de ejecución, considerando que el plazo razonable es un derecho reconocido en favor de los justiciables y que esta contenido dentro del debido proceso, desarrolladoen nuestra jurisprudencia como en el derecho internacional principalmente porla Corte Interamericana de Derechos Humanos. La investigación es de diseño cualitativo y de tipo exploratorio con lo que parte de la información recogida mediante sucesivas observaciones sea merecedor de análisis futuros para que a través de la generalización se establezcan conceptos. De la interpretación de resultados y reporte final de la información recabada de los jueces y secretarios judiciales sean mediante la guía de entrevistas y la observación de los mismos expedientesen materia de procesos ejecutivos del Segundo Juzgado Civil de la Sede Judicial de Juliaca; se llega a la conclusiónque efectivamente existe la vulneración del derecho del plazo razonableen el proceso ejecutivoen las dos etapas parte postulatoria y parte ejecutiva misma, razón por la cual no se materializael derecho del ejecutante en un plazo debido vulnerándose su derecho al debido proceso como el acceso a la tutela judicial efectiva;seapor conducta procesal del juez (impulso de oficio), conducta procesal del ejecutado (contradicciones, excepciones, tercerías, nulidades, apelaciones), y la conducta de los peritos y martilleros públicos (incumplimiento con los mandatos judiciales) como consecuencia ocasionanextender el proceso y crear carga procesal innecesaria en los juzgados civiles;por lo que se atribuye la responsabilidad de la dilación indebida a los mismos es decir al juez de la causa, el ejecutado, los peritosjudicialesy martilleros públicos.
Carrizales Salas, Guin Henry - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0269-01 T0269 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24990-31493-01 T24990 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl debido procedimiento administrativo de nulidad de oficio, en los procesos contenciosos de los Juzgados Mixtos de Puno, Durante el Año 2010 / Roxana Marcia Arapa Cuevas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : El debido procedimiento administrativo de nulidad de oficio, en los procesos contenciosos de los Juzgados Mixtos de Puno, Durante el Año 2010 Tipo de documento: texto impreso Autores: Roxana Marcia Arapa Cuevas, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 176 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para optar el Titulo Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: Resumen: La investigación de la tesis titulado “EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD DE OFICIO, EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS DE PUNO, DURANTE EL AÑO 2010”, tiene como propósito determinar si las entidades de la Administración Pública de la ciudad de Puno, respetan o no el derecho de defensa como componente del debido proceso en el procedimiento de nulidad de oficio administrativo, regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444. Asimismo establecer si los asesores jurídicos y responsables administrativos actúan conforme a Ley.
En el trabajo de investigación se utilizo la técnica de análisis documental, encuestas realizados a los asesore legales y responsables de las entidades de la administración pública, ficha de observación documental e instrumentos.
La población objeto de estudio lo constituyen los expedientes en materia Contencioso Administrativo del primer y segundo Juzgados Mixtos de la Provincia de Puno, que suman en un total de 360 expedientes admitidos a trámite, durante el año 2010.
Concluida la investigación se ha obtenido los siguientes resultados: Los responsables de las entidades administrativas no respetan el principio y garantía del debido proceso, principalmente el derecho de defensa previo a la emisión de una resolución de nulidad de oficio administrativo. Es así que del 100% de demandas sobre nulidad de acto administrativo, 34 demandas es por infracción al procedimiento administrativo de nulidad de oficio, lo que constituye 24% del total de la carga procesal en materia del proceso contencioso administrativo.
Sin embargo de la investigación se puede denotar que el motivo principal que motiva el uso de la facultad de autotutela, es una denuncia de parte y recurso de impugnación presentado por un particular. Los casos promovidos a iniciativa de la propia administración lo constituyen solo el 18%. Las entidades administrativas de la ciudad de Puno, incumplen en identificar y fundamentar de que manera un acto administrativo agravia al interés público, evidenciándose la afectación a la naturaleza jurídica de dicha institución.
Por ende, se concluye que la potestad que cuenta la administración pública de la ciudad de Puno, respecto de la nulidad de oficio administrativo, se ve desbordada por cuanto se afecta el debido procedimiento administrativo, ya sea por desconocimiento o mala aplicación de la norma jurídica que genera agravio al administrado, siendo necesario que se enfaticen mas los mecanismos de control de la actividad de la administración; todo ello con el objeto de mejorar la calidad de vida de los administrados que enfrentan un proceso de nulidad de oficio administrativo.
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79040 El debido procedimiento administrativo de nulidad de oficio, en los procesos contenciosos de los Juzgados Mixtos de Puno, Durante el Año 2010 [texto impreso] / Roxana Marcia Arapa Cuevas, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 176 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Clasificación: Resumen: La investigación de la tesis titulado “EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD DE OFICIO, EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS DE PUNO, DURANTE EL AÑO 2010”, tiene como propósito determinar si las entidades de la Administración Pública de la ciudad de Puno, respetan o no el derecho de defensa como componente del debido proceso en el procedimiento de nulidad de oficio administrativo, regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444. Asimismo establecer si los asesores jurídicos y responsables administrativos actúan conforme a Ley.
En el trabajo de investigación se utilizo la técnica de análisis documental, encuestas realizados a los asesore legales y responsables de las entidades de la administración pública, ficha de observación documental e instrumentos.
La población objeto de estudio lo constituyen los expedientes en materia Contencioso Administrativo del primer y segundo Juzgados Mixtos de la Provincia de Puno, que suman en un total de 360 expedientes admitidos a trámite, durante el año 2010.
Concluida la investigación se ha obtenido los siguientes resultados: Los responsables de las entidades administrativas no respetan el principio y garantía del debido proceso, principalmente el derecho de defensa previo a la emisión de una resolución de nulidad de oficio administrativo. Es así que del 100% de demandas sobre nulidad de acto administrativo, 34 demandas es por infracción al procedimiento administrativo de nulidad de oficio, lo que constituye 24% del total de la carga procesal en materia del proceso contencioso administrativo.
Sin embargo de la investigación se puede denotar que el motivo principal que motiva el uso de la facultad de autotutela, es una denuncia de parte y recurso de impugnación presentado por un particular. Los casos promovidos a iniciativa de la propia administración lo constituyen solo el 18%. Las entidades administrativas de la ciudad de Puno, incumplen en identificar y fundamentar de que manera un acto administrativo agravia al interés público, evidenciándose la afectación a la naturaleza jurídica de dicha institución.
Por ende, se concluye que la potestad que cuenta la administración pública de la ciudad de Puno, respecto de la nulidad de oficio administrativo, se ve desbordada por cuanto se afecta el debido procedimiento administrativo, ya sea por desconocimiento o mala aplicación de la norma jurídica que genera agravio al administrado, siendo necesario que se enfaticen mas los mecanismos de control de la actividad de la administración; todo ello con el objeto de mejorar la calidad de vida de los administrados que enfrentan un proceso de nulidad de oficio administrativo.
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79040
El debido procedimiento administrativo de nulidad de oficio, en los procesos contenciosos de los Juzgados Mixtos de Puno, Durante el Año 2010
La investigación de la tesis titulado “EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD DE OFICIO, EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS DE PUNO, DURANTE EL AÑO 2010”, tiene como propósito determinar si las entidades de la Administración Pública de la ciudad de Puno, respetan o no el derecho de defensa como componente del debido proceso en el procedimiento de nulidad de oficio administrativo, regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444. Asimismo establecer si los asesores jurídicos y responsables administrativos actúan conforme a Ley.
En el trabajo de investigación se utilizo la técnica de análisis documental, encuestas realizados a los asesore legales y responsables de las entidades de la administración pública, ficha de observación documental e instrumentos.
La población objeto de estudio lo constituyen los expedientes en materia Contencioso Administrativo del primer y segundo Juzgados Mixtos de la Provincia de Puno, que suman en un total de 360 expedientes admitidos a trámite, durante el año 2010.
Concluida la investigación se ha obtenido los siguientes resultados: Los responsables de las entidades administrativas no respetan el principio y garantía del debido proceso, principalmente el derecho de defensa previo a la emisión de una resolución de nulidad de oficio administrativo. Es así que del 100% de demandas sobre nulidad de acto administrativo, 34 demandas es por infracción al procedimiento administrativo de nulidad de oficio, lo que constituye 24% del total de la carga procesal en materia del proceso contencioso administrativo.
Sin embargo de la investigación se puede denotar que el motivo principal que motiva el uso de la facultad de autotutela, es una denuncia de parte y recurso de impugnación presentado por un particular. Los casos promovidos a iniciativa de la propia administración lo constituyen solo el 18%. Las entidades administrativas de la ciudad de Puno, incumplen en identificar y fundamentar de que manera un acto administrativo agravia al interés público, evidenciándose la afectación a la naturaleza jurídica de dicha institución.
Por ende, se concluye que la potestad que cuenta la administración pública de la ciudad de Puno, respecto de la nulidad de oficio administrativo, se ve desbordada por cuanto se afecta el debido procedimiento administrativo, ya sea por desconocimiento o mala aplicación de la norma jurídica que genera agravio al administrado, siendo necesario que se enfaticen mas los mecanismos de control de la actividad de la administración; todo ello con el objeto de mejorar la calidad de vida de los administrados que enfrentan un proceso de nulidad de oficio administrativo.
Arapa Cuevas, Roxana Marcia - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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DisponibleDelimitación de la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal y el tratamiento de la retroactividad benigna / Yuli Glecenia Anchapuri Mamani / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Delimitación de la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal y el tratamiento de la retroactividad benigna Tipo de documento: texto impreso Autores: Yuli Glecenia Anchapuri Mamani, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 126 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación analiza la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios y a partir de ello establece los criterios de aplicación y vigencia de la ley de beneficios penitenciarios en el tiempo, así también, se analizó su aplicación retroactiva y ultractiva, ello en merito a la teoría, doctrina, la jurisprudencia y análisis de los casos. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete. OBJETIVO: Delimitar la naturaleza jurídica de las normas que gobiernan los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal válida y la aplicación de la ultractividad y la retroactividad benigna mediante una propuesta legislativa. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) Respecto a la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios, existe dos tesis: unos dicen que son derechos, y otros son garantías, ahora bien, respecto a las normas de ejecución se sostiene que tiene carácter procesal, y otros sostienen que tienen carácter sustantivo. (ii) Respecto a la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios existen criterios; momento de la presentación de la solicitud, momento en que el condenado es privado de libertad, la ley vigente cuando la solicitud es ingresado al órgano jurisdiccional, la norma vigente es la del día en que el Juez resuelve, la sentencia firme. (iii) La aplicación de la ultractividad y la retroactividad benigna en los beneficios penitenciarios es perfectamente válido y aplicable en un estado constitucional y democrático de derecho. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7207 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106630 Delimitación de la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal y el tratamiento de la retroactividad benigna [texto impreso] / Yuli Glecenia Anchapuri Mamani, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 126 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: La investigación analiza la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios y a partir de ello establece los criterios de aplicación y vigencia de la ley de beneficios penitenciarios en el tiempo, así también, se analizó su aplicación retroactiva y ultractiva, ello en merito a la teoría, doctrina, la jurisprudencia y análisis de los casos. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete. OBJETIVO: Delimitar la naturaleza jurídica de las normas que gobiernan los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal válida y la aplicación de la ultractividad y la retroactividad benigna mediante una propuesta legislativa. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) Respecto a la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios, existe dos tesis: unos dicen que son derechos, y otros son garantías, ahora bien, respecto a las normas de ejecución se sostiene que tiene carácter procesal, y otros sostienen que tienen carácter sustantivo. (ii) Respecto a la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios existen criterios; momento de la presentación de la solicitud, momento en que el condenado es privado de libertad, la ley vigente cuando la solicitud es ingresado al órgano jurisdiccional, la norma vigente es la del día en que el Juez resuelve, la sentencia firme. (iii) La aplicación de la ultractividad y la retroactividad benigna en los beneficios penitenciarios es perfectamente válido y aplicable en un estado constitucional y democrático de derecho. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7207 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106630
Delimitación de la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal y el tratamiento de la retroactividad benigna
La investigación analiza la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios y a partir de ello establece los criterios de aplicación y vigencia de la ley de beneficios penitenciarios en el tiempo, así también, se analizó su aplicación retroactiva y ultractiva, ello en merito a la teoría, doctrina, la jurisprudencia y análisis de los casos. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete. OBJETIVO: Delimitar la naturaleza jurídica de las normas que gobiernan los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal válida y la aplicación de la ultractividad y la retroactividad benigna mediante una propuesta legislativa. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) Respecto a la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios, existe dos tesis: unos dicen que son derechos, y otros son garantías, ahora bien, respecto a las normas de ejecución se sostiene que tiene carácter procesal, y otros sostienen que tienen carácter sustantivo. (ii) Respecto a la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios existen criterios; momento de la presentación de la solicitud, momento en que el condenado es privado de libertad, la ley vigente cuando la solicitud es ingresado al órgano jurisdiccional, la norma vigente es la del día en que el Juez resuelve, la sentencia firme. (iii) La aplicación de la ultractividad y la retroactividad benigna en los beneficios penitenciarios es perfectamente válido y aplicable en un estado constitucional y democrático de derecho.
Anchapuri Mamani, Yuli Glecenia - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0225-01 T 0225 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24067-30570-01 T24067 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDelimitación de la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y el tratamiento de la responsabilidad notarial / Yuly Soledad Larico Sancho / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Delimitación de la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y el tratamiento de la responsabilidad notarial Tipo de documento: texto impreso Autores: Yuly Soledad Larico Sancho, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 223 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación analiza la problemática surgida a partir de los pronunciamientos contradictorios de la judicatura, por un lado, señalan que la nulidad de Prescripción Adquisitiva debe ser atacada invocando las causales del artículo 219 del CC, sin embargo, en otros casos declaran improcedente las demandas bajo esas causales, indicando que se debe postular como nulidad de acto notarial aplicando normas notariales, la investigación se realizó en Puno; año 2017.OBJETIVO: Analizar y establecer cómo se delimita la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y establecer la responsabilidad notarial al inobservar los requisitos y los procedimientos señalados por Ley. METODOLOGÍA: Tiene un enfoque cualitativo y se utilizó el diseño Dogmático. RESULTADOS: (i) Para postular la pretensión de nulidad de una Prescripción Adquisitiva de Dominio debemos delimitar principalmente si el instrumento público notarial contiene un acto jurídico o un acto notarial y a partir de ello establecer las causales. (ii) Los requisitos y procedimientos para tramitar la Prescripción Adquisitiva de Dominio están contenidos en la Ley N°27333, D.L. N° 0035-2006-MTC, Código Procesal Civil, Código Civil, Ley N° 26662. (iii) Los notarios que inobservan los requisitos y los procedimientos contenidos en las normas que regulan el otorgamiento de la prescripción adquisitiva tienen responsabilidad civil y administrativa, sin embargo, no tienen responsabilidad penal. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6111 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105511 Delimitación de la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y el tratamiento de la responsabilidad notarial [texto impreso] / Yuly Soledad Larico Sancho, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 223 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: La investigación analiza la problemática surgida a partir de los pronunciamientos contradictorios de la judicatura, por un lado, señalan que la nulidad de Prescripción Adquisitiva debe ser atacada invocando las causales del artículo 219 del CC, sin embargo, en otros casos declaran improcedente las demandas bajo esas causales, indicando que se debe postular como nulidad de acto notarial aplicando normas notariales, la investigación se realizó en Puno; año 2017.OBJETIVO: Analizar y establecer cómo se delimita la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y establecer la responsabilidad notarial al inobservar los requisitos y los procedimientos señalados por Ley. METODOLOGÍA: Tiene un enfoque cualitativo y se utilizó el diseño Dogmático. RESULTADOS: (i) Para postular la pretensión de nulidad de una Prescripción Adquisitiva de Dominio debemos delimitar principalmente si el instrumento público notarial contiene un acto jurídico o un acto notarial y a partir de ello establecer las causales. (ii) Los requisitos y procedimientos para tramitar la Prescripción Adquisitiva de Dominio están contenidos en la Ley N°27333, D.L. N° 0035-2006-MTC, Código Procesal Civil, Código Civil, Ley N° 26662. (iii) Los notarios que inobservan los requisitos y los procedimientos contenidos en las normas que regulan el otorgamiento de la prescripción adquisitiva tienen responsabilidad civil y administrativa, sin embargo, no tienen responsabilidad penal. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6111 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105511
Delimitación de la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y el tratamiento de la responsabilidad notarial
La investigación analiza la problemática surgida a partir de los pronunciamientos contradictorios de la judicatura, por un lado, señalan que la nulidad de Prescripción Adquisitiva debe ser atacada invocando las causales del artículo 219 del CC, sin embargo, en otros casos declaran improcedente las demandas bajo esas causales, indicando que se debe postular como nulidad de acto notarial aplicando normas notariales, la investigación se realizó en Puno; año 2017.OBJETIVO: Analizar y establecer cómo se delimita la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y establecer la responsabilidad notarial al inobservar los requisitos y los procedimientos señalados por Ley. METODOLOGÍA: Tiene un enfoque cualitativo y se utilizó el diseño Dogmático. RESULTADOS: (i) Para postular la pretensión de nulidad de una Prescripción Adquisitiva de Dominio debemos delimitar principalmente si el instrumento público notarial contiene un acto jurídico o un acto notarial y a partir de ello establecer las causales. (ii) Los requisitos y procedimientos para tramitar la Prescripción Adquisitiva de Dominio están contenidos en la Ley N°27333, D.L. N° 0035-2006-MTC, Código Procesal Civil, Código Civil, Ley N° 26662. (iii) Los notarios que inobservan los requisitos y los procedimientos contenidos en las normas que regulan el otorgamiento de la prescripción adquisitiva tienen responsabilidad civil y administrativa, sin embargo, no tienen responsabilidad penal.
Larico Sancho, Yuly Soledad - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0207-01 T 0207 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T23438-29942-01 T23438 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl delito de contrabando en Desaguadero en el Año 2004 / Jacqueline Janette Bravo Collantes / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2006)
Título : El delito de contrabando en Desaguadero en el Año 2004 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jacqueline Janette Bravo Collantes, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2006 Número de páginas: 175 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD - ROM Nota general: Para optar el Grado Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente investigación titulado “EL DELITO DE CONTRABANDO EN DESAGUADERO EN EL AÑO 2004”. Se realizó mediante los trabajos, tanto de recolección de información en la Agencia de Aduanas en Desaguadero y Agencia de Aduanas de Puno, así como mediante las técnicas de observación, análisis y encuestas dirigidas a pobladores de dicha zona.
El ámbito objeto de estudio, es la Agencia de Aduana ubicada en Desaguadero, Intendencia de Aduanas de Puno, población de la zona fronteriza del Departamento de Puno, específicamente la población de Desaguadero. A quienes se les clasificó según la actividad que realizan dentro de los cuales tenemos: Comerciantes informales, Transportistas de mercancías, Oficiales de Aduanas que laboran en Aduanas Desaguadero y Efectivos Policiales que brindan servicio en dicha zona. A quienes estuvo dirigida la encuesta estructurada que se elaboró.
De la población de Desaguadero se seleccionó la muestra de estudio utilizando fórmulas estadísticas, de los cuales se seleccionó 40 comerciantes informales, 07 transportistas de mercancías, 10 Oficiales de Aduanas y 07 miembros de la Policía Nacional del Perú, a quienes se les encuestó. Así mismo se realizó un estudio socio-económico, cultural y educativo del poblador de Desaguadero, de lo cual podemos afirmar que la mayor población es Aymará hablante, con un nivel de educación máximo alcanzado de primaria, pero a pesar de su grado de instrucción saben leer y escribir lo necesario, determinando que la mayor población son habitantes sin profesión u oficio, formando estos la población económicamente activa que sobrevive gracias al contrabando y estos son los que realizan la labor de contrabando hormiga.
De lo mencionado en el párrafo anterior, los pobladores de Desaguadero no están calificados para puestos de trabajo competitivo, pues ellos solo pueden dedicarse a trabajos donde brinden un servicio de mano de obra. Por lo que su única alternativa de solución frente a la pobreza y a la necesidad de generar ingresos económicos para su familia es el trabajo ilícito de contrabando bajo la modalidad hormiga.
De las encuestas realizadas, se obtuvieron diversos resultados los mismos que contribuyeron a llegar a diversas conclusiones, dando como resultado que la mayoría de la población que habita la zona fronteriza de desaguadero son personas que no tiene trabajo por lo tanto no cuentan con ingresos económicos que les permita su subsistencia, motivo por el cual se dedican a realizar la actividad ilícita de contrabando.
También se evalúo las diferentes estrategias de represión adoptadas por el gobierno central, una de las cuales es la Ley de Delitos Aduaneros, sus antecedentes y la evolución que esta tuvo en el transcurso de los años, notando que cada vez se dicta medidas más drásticas, pero a pesar de ello no se puede erradicar el Delito de Contrabando y que en lugar de disminuirlo, éste se viene incrementado, a lo cual podemos indicar que es producto de la falta de empleos y la necesidad que tienen las personas de alimentarse y alimentar a sus familias.
Del estudio y análisis de las principales causas que originan el Contrabando, se propuso dos alternativas de solución: la creación de la Zona Franca de Puno y la modificación de la sanción de la Ley de Delitos Aduaneros, las mismas que se desarrollaron en el presente trabajo de investigación. Así mismo se elaboró el proyecto de Ley de la Zona Franca de Puno.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58854 El delito de contrabando en Desaguadero en el Año 2004 [texto impreso] / Jacqueline Janette Bravo Collantes, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2006 . - 175 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD - ROM.
Para optar el Grado Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La presente investigación titulado “EL DELITO DE CONTRABANDO EN DESAGUADERO EN EL AÑO 2004”. Se realizó mediante los trabajos, tanto de recolección de información en la Agencia de Aduanas en Desaguadero y Agencia de Aduanas de Puno, así como mediante las técnicas de observación, análisis y encuestas dirigidas a pobladores de dicha zona.
El ámbito objeto de estudio, es la Agencia de Aduana ubicada en Desaguadero, Intendencia de Aduanas de Puno, población de la zona fronteriza del Departamento de Puno, específicamente la población de Desaguadero. A quienes se les clasificó según la actividad que realizan dentro de los cuales tenemos: Comerciantes informales, Transportistas de mercancías, Oficiales de Aduanas que laboran en Aduanas Desaguadero y Efectivos Policiales que brindan servicio en dicha zona. A quienes estuvo dirigida la encuesta estructurada que se elaboró.
De la población de Desaguadero se seleccionó la muestra de estudio utilizando fórmulas estadísticas, de los cuales se seleccionó 40 comerciantes informales, 07 transportistas de mercancías, 10 Oficiales de Aduanas y 07 miembros de la Policía Nacional del Perú, a quienes se les encuestó. Así mismo se realizó un estudio socio-económico, cultural y educativo del poblador de Desaguadero, de lo cual podemos afirmar que la mayor población es Aymará hablante, con un nivel de educación máximo alcanzado de primaria, pero a pesar de su grado de instrucción saben leer y escribir lo necesario, determinando que la mayor población son habitantes sin profesión u oficio, formando estos la población económicamente activa que sobrevive gracias al contrabando y estos son los que realizan la labor de contrabando hormiga.
De lo mencionado en el párrafo anterior, los pobladores de Desaguadero no están calificados para puestos de trabajo competitivo, pues ellos solo pueden dedicarse a trabajos donde brinden un servicio de mano de obra. Por lo que su única alternativa de solución frente a la pobreza y a la necesidad de generar ingresos económicos para su familia es el trabajo ilícito de contrabando bajo la modalidad hormiga.
De las encuestas realizadas, se obtuvieron diversos resultados los mismos que contribuyeron a llegar a diversas conclusiones, dando como resultado que la mayoría de la población que habita la zona fronteriza de desaguadero son personas que no tiene trabajo por lo tanto no cuentan con ingresos económicos que les permita su subsistencia, motivo por el cual se dedican a realizar la actividad ilícita de contrabando.
También se evalúo las diferentes estrategias de represión adoptadas por el gobierno central, una de las cuales es la Ley de Delitos Aduaneros, sus antecedentes y la evolución que esta tuvo en el transcurso de los años, notando que cada vez se dicta medidas más drásticas, pero a pesar de ello no se puede erradicar el Delito de Contrabando y que en lugar de disminuirlo, éste se viene incrementado, a lo cual podemos indicar que es producto de la falta de empleos y la necesidad que tienen las personas de alimentarse y alimentar a sus familias.
Del estudio y análisis de las principales causas que originan el Contrabando, se propuso dos alternativas de solución: la creación de la Zona Franca de Puno y la modificación de la sanción de la Ley de Delitos Aduaneros, las mismas que se desarrollaron en el presente trabajo de investigación. Así mismo se elaboró el proyecto de Ley de la Zona Franca de Puno.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58854
El delito de contrabando en Desaguadero en el Año 2004
La presente investigación titulado “EL DELITO DE CONTRABANDO EN DESAGUADERO EN EL AÑO 2004”. Se realizó mediante los trabajos, tanto de recolección de información en la Agencia de Aduanas en Desaguadero y Agencia de Aduanas de Puno, así como mediante las técnicas de observación, análisis y encuestas dirigidas a pobladores de dicha zona.
El ámbito objeto de estudio, es la Agencia de Aduana ubicada en Desaguadero, Intendencia de Aduanas de Puno, población de la zona fronteriza del Departamento de Puno, específicamente la población de Desaguadero. A quienes se les clasificó según la actividad que realizan dentro de los cuales tenemos: Comerciantes informales, Transportistas de mercancías, Oficiales de Aduanas que laboran en Aduanas Desaguadero y Efectivos Policiales que brindan servicio en dicha zona. A quienes estuvo dirigida la encuesta estructurada que se elaboró.
De la población de Desaguadero se seleccionó la muestra de estudio utilizando fórmulas estadísticas, de los cuales se seleccionó 40 comerciantes informales, 07 transportistas de mercancías, 10 Oficiales de Aduanas y 07 miembros de la Policía Nacional del Perú, a quienes se les encuestó. Así mismo se realizó un estudio socio-económico, cultural y educativo del poblador de Desaguadero, de lo cual podemos afirmar que la mayor población es Aymará hablante, con un nivel de educación máximo alcanzado de primaria, pero a pesar de su grado de instrucción saben leer y escribir lo necesario, determinando que la mayor población son habitantes sin profesión u oficio, formando estos la población económicamente activa que sobrevive gracias al contrabando y estos son los que realizan la labor de contrabando hormiga.
De lo mencionado en el párrafo anterior, los pobladores de Desaguadero no están calificados para puestos de trabajo competitivo, pues ellos solo pueden dedicarse a trabajos donde brinden un servicio de mano de obra. Por lo que su única alternativa de solución frente a la pobreza y a la necesidad de generar ingresos económicos para su familia es el trabajo ilícito de contrabando bajo la modalidad hormiga.
De las encuestas realizadas, se obtuvieron diversos resultados los mismos que contribuyeron a llegar a diversas conclusiones, dando como resultado que la mayoría de la población que habita la zona fronteriza de desaguadero son personas que no tiene trabajo por lo tanto no cuentan con ingresos económicos que les permita su subsistencia, motivo por el cual se dedican a realizar la actividad ilícita de contrabando.
También se evalúo las diferentes estrategias de represión adoptadas por el gobierno central, una de las cuales es la Ley de Delitos Aduaneros, sus antecedentes y la evolución que esta tuvo en el transcurso de los años, notando que cada vez se dicta medidas más drásticas, pero a pesar de ello no se puede erradicar el Delito de Contrabando y que en lugar de disminuirlo, éste se viene incrementado, a lo cual podemos indicar que es producto de la falta de empleos y la necesidad que tienen las personas de alimentarse y alimentar a sus familias.
Del estudio y análisis de las principales causas que originan el Contrabando, se propuso dos alternativas de solución: la creación de la Zona Franca de Puno y la modificación de la sanción de la Ley de Delitos Aduaneros, las mismas que se desarrollaron en el presente trabajo de investigación. Así mismo se elaboró el proyecto de Ley de la Zona Franca de Puno.Bravo Collantes, Jacqueline Janette - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2006
Para optar el Grado Titulo Profesional : Abogado
Zona Territorial de Estudio:. .
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DisponibleDelitos de carácter internacional / Aida Cuentas Herrera / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1991)
Título : Delitos de carácter internacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Aida Cuentas Herrera, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1991 Número de páginas: 79 páginas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Grado de Titulo Profesional en: Bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas Idioma : Español (spa) Clasificación: 577.53 Ecología de montaña Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74992 Delitos de carácter internacional [texto impreso] / Aida Cuentas Herrera, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1991 . - 79 páginas ; 30 cm.
Para Optar el Grado de Titulo Profesional en: Bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 577.53 Ecología de montaña Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74992
Delitos de carácter internacional
Cuentas Herrera, Aida - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1991
Para Optar el Grado de Titulo Profesional en: Bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas
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Excluido de préstamoDerecho consuetudinario: Ley de la función jurisdiccional y su coordinación con la jurisdicción ordinaria de las comunidades campesinas y nativas / Grover Luis Mamani Flores / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Derecho consuetudinario: Ley de la función jurisdiccional y su coordinación con la jurisdicción ordinaria de las comunidades campesinas y nativas Tipo de documento: texto impreso Autores: Grover Luis Mamani Flores, Autor ; René Melitón Arapa Condori, Autor ; René Melitón Arapa Condori, Autor ; René Melitón Arapa Condori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 224 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina y sistematiza derecho consuetudinario ley que pueda desarrollar y establecer mecanismos de coordinación establecido en el artículo 149 de la constitución. Investigación cualitativa y naturaleza jurídica se enmarca dentro de perspectiva de investigación jurídica dogmática (normativa), con su técnica de observación documental, exegesis y teoría fundamentada,a través de sus instrumentos de bitácoras de registro y bitácoras de análisis, de análisis del discurso y guía de entrevista, como resultado se, propone la ley que desarrollar el artículo 149 de la constitución. Iniciativa que busca contribuir al proceso de diálogo y coordinación entre la función jurisdiccional de las autoridades comunales de los pueblos indígenas u originarios y las autoridades de la jurisdicción ordinaria. En el Perú, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas en particular, el derecho a disfrutar de sus propias leyes, está reconocido en la Constitución Política del Perú de 1993 y en los tratados internacionales firmados por el país. La Constitución ratifica la coexistencia de la jurisdicción especial comunal y la jurisdicción ordinaria y establece su coordinación; sin embargo, no existe una normatividad complementaria que pueda desarrollar el artículo 149 de la constitución política. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=93793 Derecho consuetudinario: Ley de la función jurisdiccional y su coordinación con la jurisdicción ordinaria de las comunidades campesinas y nativas [texto impreso] / Grover Luis Mamani Flores, Autor ; René Melitón Arapa Condori, Autor ; René Melitón Arapa Condori, Autor ; René Melitón Arapa Condori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 224 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Determina y sistematiza derecho consuetudinario ley que pueda desarrollar y establecer mecanismos de coordinación establecido en el artículo 149 de la constitución. Investigación cualitativa y naturaleza jurídica se enmarca dentro de perspectiva de investigación jurídica dogmática (normativa), con su técnica de observación documental, exegesis y teoría fundamentada,a través de sus instrumentos de bitácoras de registro y bitácoras de análisis, de análisis del discurso y guía de entrevista, como resultado se, propone la ley que desarrollar el artículo 149 de la constitución. Iniciativa que busca contribuir al proceso de diálogo y coordinación entre la función jurisdiccional de las autoridades comunales de los pueblos indígenas u originarios y las autoridades de la jurisdicción ordinaria. En el Perú, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas en particular, el derecho a disfrutar de sus propias leyes, está reconocido en la Constitución Política del Perú de 1993 y en los tratados internacionales firmados por el país. La Constitución ratifica la coexistencia de la jurisdicción especial comunal y la jurisdicción ordinaria y establece su coordinación; sin embargo, no existe una normatividad complementaria que pueda desarrollar el artículo 149 de la constitución política. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=93793
Derecho consuetudinario: Ley de la función jurisdiccional y su coordinación con la jurisdicción ordinaria de las comunidades campesinas y nativas
Determina y sistematiza derecho consuetudinario ley que pueda desarrollar y establecer mecanismos de coordinación establecido en el artículo 149 de la constitución. Investigación cualitativa y naturaleza jurídica se enmarca dentro de perspectiva de investigación jurídica dogmática (normativa), con su técnica de observación documental, exegesis y teoría fundamentada,a través de sus instrumentos de bitácoras de registro y bitácoras de análisis, de análisis del discurso y guía de entrevista, como resultado se, propone la ley que desarrollar el artículo 149 de la constitución. Iniciativa que busca contribuir al proceso de diálogo y coordinación entre la función jurisdiccional de las autoridades comunales de los pueblos indígenas u originarios y las autoridades de la jurisdicción ordinaria. En el Perú, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas en particular, el derecho a disfrutar de sus propias leyes, está reconocido en la Constitución Política del Perú de 1993 y en los tratados internacionales firmados por el país. La Constitución ratifica la coexistencia de la jurisdicción especial comunal y la jurisdicción ordinaria y establece su coordinación; sin embargo, no existe una normatividad complementaria que pueda desarrollar el artículo 149 de la constitución política.
Mamani Flores, Grover LuisArapa Condori, René Melitón ; Arapa Condori, René Melitón ; Arapa Condori, René Melitón - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Disponible"El derecho fundamental de acceso a la información pública y su ejercicio en los ministerios de economía y finanzas, comercio exterior y turismo y, educación, periodo 2015 / Pavel Stalin Condori Fernández / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : "El derecho fundamental de acceso a la información pública y su ejercicio en los ministerios de economía y finanzas, comercio exterior y turismo y, educación, periodo 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: Pavel Stalin Condori Fernández, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 137 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación denominado: “EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU EJERCICIO EN LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Y, EDUCACIÓN, PERIODO 2015”, tiene como objetivo general: determinar el nivel en que los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, garantizan el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, durante el año 2015, y como objetivos específicos: describir la evolución del derecho de acceso a la información pública en el Perú; determinar la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública que no fueron atendidas por los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, durante el año 2015; identificar las causas que dificultaron a dichos Ministerios cumplir con atender solicitudes de acceso a la información pública, durante el año 2015. La metodología aplicada es del tipo descriptivo - explicativo, con un enfoque mixto; asimismo, este estudio utilizó fuentes de información secundarias, particularmente la observación documental de instrumentos normativos nacionales e internacionales, expedientes judiciales, reglamentos internos, directivas y manuales, documentos y memorias institucionales; igualmente, utilizó la constatación directa de la información contenida en los portales institucionales de estos Ministerios, así como de la forma en que se vienen atendiendo las solicitudes de accesos a la información pública. Los resultados obtenidos han permitido llegar a las siguientes conclusiones: el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un buen nivel para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene un nivel regular para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, el Ministerio de Educación, tiene un nivel bajo para garantizar el ejercicio de este derecho. El derecho de acceso a la información pública en el Perú, ha tenido sus orígenes en instrumentos normativos internacionales que, siendo ratificados por el Perú, sentaron las bases para que a partir de éstos se desarrollara la normativa interna nacional que garantice su ejercicio; este derecho reconocido por la Constitución Política del Perú, ha sido desarrollado a través de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, conjuntamente con su Reglamento, establecen un procedimiento para que las entidades de la administración pública, atiendan las solicitudes de acceso de información pública; estableciendo además algunas precisiones respecto de los supuestos de excepción en los cuales no se podría entregar esta información; igualmente, las últimas modificaciones normativas, han establecido la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene dentro de sus funciones, conocer en recurso de apelación las denegatorias de acceso a la información pública agotando la vía administrativa; asimismo, el ejercicio de este derecho es protegido mediante el proceso constitucional de Hábeas Data, a partir de ello, el Tribunal Constitucional, ha ido desarrollando jurisprudencia respecto de los alcances de este derecho. Se ha verificado que ante una solicitud de información referente a la Boleta de Pago del Ministro a cargo, los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, tienen respuestas y análisis distintos.
En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6325 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105513 "El derecho fundamental de acceso a la información pública y su ejercicio en los ministerios de economía y finanzas, comercio exterior y turismo y, educación, periodo 2015 [texto impreso] / Pavel Stalin Condori Fernández, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 137 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente trabajo de investigación denominado: “EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU EJERCICIO EN LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Y, EDUCACIÓN, PERIODO 2015”, tiene como objetivo general: determinar el nivel en que los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, garantizan el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, durante el año 2015, y como objetivos específicos: describir la evolución del derecho de acceso a la información pública en el Perú; determinar la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública que no fueron atendidas por los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, durante el año 2015; identificar las causas que dificultaron a dichos Ministerios cumplir con atender solicitudes de acceso a la información pública, durante el año 2015. La metodología aplicada es del tipo descriptivo - explicativo, con un enfoque mixto; asimismo, este estudio utilizó fuentes de información secundarias, particularmente la observación documental de instrumentos normativos nacionales e internacionales, expedientes judiciales, reglamentos internos, directivas y manuales, documentos y memorias institucionales; igualmente, utilizó la constatación directa de la información contenida en los portales institucionales de estos Ministerios, así como de la forma en que se vienen atendiendo las solicitudes de accesos a la información pública. Los resultados obtenidos han permitido llegar a las siguientes conclusiones: el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un buen nivel para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene un nivel regular para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, el Ministerio de Educación, tiene un nivel bajo para garantizar el ejercicio de este derecho. El derecho de acceso a la información pública en el Perú, ha tenido sus orígenes en instrumentos normativos internacionales que, siendo ratificados por el Perú, sentaron las bases para que a partir de éstos se desarrollara la normativa interna nacional que garantice su ejercicio; este derecho reconocido por la Constitución Política del Perú, ha sido desarrollado a través de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, conjuntamente con su Reglamento, establecen un procedimiento para que las entidades de la administración pública, atiendan las solicitudes de acceso de información pública; estableciendo además algunas precisiones respecto de los supuestos de excepción en los cuales no se podría entregar esta información; igualmente, las últimas modificaciones normativas, han establecido la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene dentro de sus funciones, conocer en recurso de apelación las denegatorias de acceso a la información pública agotando la vía administrativa; asimismo, el ejercicio de este derecho es protegido mediante el proceso constitucional de Hábeas Data, a partir de ello, el Tribunal Constitucional, ha ido desarrollando jurisprudencia respecto de los alcances de este derecho. Se ha verificado que ante una solicitud de información referente a la Boleta de Pago del Ministro a cargo, los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, tienen respuestas y análisis distintos.
En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6325 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105513
"El derecho fundamental de acceso a la información pública y su ejercicio en los ministerios de economía y finanzas, comercio exterior y turismo y, educación, periodo 2015
El presente trabajo de investigación denominado: “EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU EJERCICIO EN LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Y, EDUCACIÓN, PERIODO 2015”, tiene como objetivo general: determinar el nivel en que los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, garantizan el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, durante el año 2015, y como objetivos específicos: describir la evolución del derecho de acceso a la información pública en el Perú; determinar la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública que no fueron atendidas por los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, durante el año 2015; identificar las causas que dificultaron a dichos Ministerios cumplir con atender solicitudes de acceso a la información pública, durante el año 2015. La metodología aplicada es del tipo descriptivo - explicativo, con un enfoque mixto; asimismo, este estudio utilizó fuentes de información secundarias, particularmente la observación documental de instrumentos normativos nacionales e internacionales, expedientes judiciales, reglamentos internos, directivas y manuales, documentos y memorias institucionales; igualmente, utilizó la constatación directa de la información contenida en los portales institucionales de estos Ministerios, así como de la forma en que se vienen atendiendo las solicitudes de accesos a la información pública. Los resultados obtenidos han permitido llegar a las siguientes conclusiones: el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un buen nivel para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene un nivel regular para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, el Ministerio de Educación, tiene un nivel bajo para garantizar el ejercicio de este derecho. El derecho de acceso a la información pública en el Perú, ha tenido sus orígenes en instrumentos normativos internacionales que, siendo ratificados por el Perú, sentaron las bases para que a partir de éstos se desarrollara la normativa interna nacional que garantice su ejercicio; este derecho reconocido por la Constitución Política del Perú, ha sido desarrollado a través de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, conjuntamente con su Reglamento, establecen un procedimiento para que las entidades de la administración pública, atiendan las solicitudes de acceso de información pública; estableciendo además algunas precisiones respecto de los supuestos de excepción en los cuales no se podría entregar esta información; igualmente, las últimas modificaciones normativas, han establecido la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene dentro de sus funciones, conocer en recurso de apelación las denegatorias de acceso a la información pública agotando la vía administrativa; asimismo, el ejercicio de este derecho es protegido mediante el proceso constitucional de Hábeas Data, a partir de ello, el Tribunal Constitucional, ha ido desarrollando jurisprudencia respecto de los alcances de este derecho. Se ha verificado que ante una solicitud de información referente a la Boleta de Pago del Ministro a cargo, los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, tienen respuestas y análisis distintos.
Condori Fernández, Pavel Stalin - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleDerecho penal informático: deslegitimación del poder punitivo en la sociedad de control / Michael Espinoza Coila / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Derecho penal informático: deslegitimación del poder punitivo en la sociedad de control Tipo de documento: texto impreso Autores: Michael Espinoza Coila, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 243 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El trabajo de Tesis obedece a la problemática del poder de vigilancia del poder punitivo habilitado con nuevos delitos asociados a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que emergieron en la legitimada Sociedad de la Información o Sociedad del Riesgo, cuestión que es tratada por el Derecho Informático y el Derecho Penal, sin advertir la pérdida de la
privacidad por el incremento de vulnerabilidad de los ciudadanos frente a los agentes ejecutivos, y la selectividad del poder punitivo y la tributación a la Sociedad de Control; nos propusimos como objetivo principal definir el Derecho Penal Informático, y como específicos, explicar sus límites u horizonte de proyección, la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, sus fuentes, definir el delito informático, describir el tratamiento de los delitos informáticos en el Derecho peruano y comparado, explicar la aplicación espacial y temporal de los delitos informáticos, y señalar las consideraciones de política criminal; la investigación es de Diseño cualitativo-documental; el Universo fue el Derecho Penal y el Derecho Informático, y el objeto de estudio los Delitos Informáticos; los métodos que se utilizaron fueron: El dogmático jurídico, histórico-comparativo, inductivo, deductivo, análisis y síntesis; entre los Resultados más relevantes están la formulación del Derecho Penal Informático Humano, como derivación del Derecho Penal Humano del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, y concluimos de modo general, que el Derecho Penal Informático Humano, es el saber jurídico penal que mediante la interpretación de leyes penales sobre delitos informáticos, propone a los agentes jurídicos un sistema reductor del poder de vigilancia del poder punitivo en la sociedad de control e impulsar el poder jurídico con el fin de preservar los espacios de libertad y privacidad de las personas; y de modo específico que los límites u horizontes de proyección del Derecho Penal Informático, se explica por su propia definición como saber jurídico, que tiene por objeto estudio la seguridad jurídica, y las leyes penales sobre Delitos Informáticos como objeto de interpretación; tiene la función de reducir el poder de vigilancia del poder punitivo; se caracteriza por ser público, represivo, continuo, fragmentador y normativo; la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, se explica por su correspondencia de saberes jurídicos de forma secante; asimismo este saber jurídico penal tiene fuentes de conocimiento, de información y de producción (en el caso de leyes penales); sobre la aplicación espacial y temporal, los delitos informáticos son transnacionales, y que se deben emplear los Principios de aplicación temporal del Código Penal; finalmente que la criminalización mediática, ha fomentado los delitos informáticos, y con ella se potencia más el poder punitivo y su poder de vigilancia, y que se puede prevenir los Delitos Informáticos.
En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6309 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105512 Derecho penal informático: deslegitimación del poder punitivo en la sociedad de control [texto impreso] / Michael Espinoza Coila, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 243 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El trabajo de Tesis obedece a la problemática del poder de vigilancia del poder punitivo habilitado con nuevos delitos asociados a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que emergieron en la legitimada Sociedad de la Información o Sociedad del Riesgo, cuestión que es tratada por el Derecho Informático y el Derecho Penal, sin advertir la pérdida de la
privacidad por el incremento de vulnerabilidad de los ciudadanos frente a los agentes ejecutivos, y la selectividad del poder punitivo y la tributación a la Sociedad de Control; nos propusimos como objetivo principal definir el Derecho Penal Informático, y como específicos, explicar sus límites u horizonte de proyección, la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, sus fuentes, definir el delito informático, describir el tratamiento de los delitos informáticos en el Derecho peruano y comparado, explicar la aplicación espacial y temporal de los delitos informáticos, y señalar las consideraciones de política criminal; la investigación es de Diseño cualitativo-documental; el Universo fue el Derecho Penal y el Derecho Informático, y el objeto de estudio los Delitos Informáticos; los métodos que se utilizaron fueron: El dogmático jurídico, histórico-comparativo, inductivo, deductivo, análisis y síntesis; entre los Resultados más relevantes están la formulación del Derecho Penal Informático Humano, como derivación del Derecho Penal Humano del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, y concluimos de modo general, que el Derecho Penal Informático Humano, es el saber jurídico penal que mediante la interpretación de leyes penales sobre delitos informáticos, propone a los agentes jurídicos un sistema reductor del poder de vigilancia del poder punitivo en la sociedad de control e impulsar el poder jurídico con el fin de preservar los espacios de libertad y privacidad de las personas; y de modo específico que los límites u horizontes de proyección del Derecho Penal Informático, se explica por su propia definición como saber jurídico, que tiene por objeto estudio la seguridad jurídica, y las leyes penales sobre Delitos Informáticos como objeto de interpretación; tiene la función de reducir el poder de vigilancia del poder punitivo; se caracteriza por ser público, represivo, continuo, fragmentador y normativo; la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, se explica por su correspondencia de saberes jurídicos de forma secante; asimismo este saber jurídico penal tiene fuentes de conocimiento, de información y de producción (en el caso de leyes penales); sobre la aplicación espacial y temporal, los delitos informáticos son transnacionales, y que se deben emplear los Principios de aplicación temporal del Código Penal; finalmente que la criminalización mediática, ha fomentado los delitos informáticos, y con ella se potencia más el poder punitivo y su poder de vigilancia, y que se puede prevenir los Delitos Informáticos.
En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6309 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105512
Derecho penal informático: deslegitimación del poder punitivo en la sociedad de control
El trabajo de Tesis obedece a la problemática del poder de vigilancia del poder punitivo habilitado con nuevos delitos asociados a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que emergieron en la legitimada Sociedad de la Información o Sociedad del Riesgo, cuestión que es tratada por el Derecho Informático y el Derecho Penal, sin advertir la pérdida de la
privacidad por el incremento de vulnerabilidad de los ciudadanos frente a los agentes ejecutivos, y la selectividad del poder punitivo y la tributación a la Sociedad de Control; nos propusimos como objetivo principal definir el Derecho Penal Informático, y como específicos, explicar sus límites u horizonte de proyección, la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, sus fuentes, definir el delito informático, describir el tratamiento de los delitos informáticos en el Derecho peruano y comparado, explicar la aplicación espacial y temporal de los delitos informáticos, y señalar las consideraciones de política criminal; la investigación es de Diseño cualitativo-documental; el Universo fue el Derecho Penal y el Derecho Informático, y el objeto de estudio los Delitos Informáticos; los métodos que se utilizaron fueron: El dogmático jurídico, histórico-comparativo, inductivo, deductivo, análisis y síntesis; entre los Resultados más relevantes están la formulación del Derecho Penal Informático Humano, como derivación del Derecho Penal Humano del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, y concluimos de modo general, que el Derecho Penal Informático Humano, es el saber jurídico penal que mediante la interpretación de leyes penales sobre delitos informáticos, propone a los agentes jurídicos un sistema reductor del poder de vigilancia del poder punitivo en la sociedad de control e impulsar el poder jurídico con el fin de preservar los espacios de libertad y privacidad de las personas; y de modo específico que los límites u horizontes de proyección del Derecho Penal Informático, se explica por su propia definición como saber jurídico, que tiene por objeto estudio la seguridad jurídica, y las leyes penales sobre Delitos Informáticos como objeto de interpretación; tiene la función de reducir el poder de vigilancia del poder punitivo; se caracteriza por ser público, represivo, continuo, fragmentador y normativo; la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, se explica por su correspondencia de saberes jurídicos de forma secante; asimismo este saber jurídico penal tiene fuentes de conocimiento, de información y de producción (en el caso de leyes penales); sobre la aplicación espacial y temporal, los delitos informáticos son transnacionales, y que se deben emplear los Principios de aplicación temporal del Código Penal; finalmente que la criminalización mediática, ha fomentado los delitos informáticos, y con ella se potencia más el poder punitivo y su poder de vigilancia, y que se puede prevenir los Delitos Informáticos.
Espinoza Coila, Michael - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleEl derecho y la tecnología informatizada / Miguel Arrarte Vera / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1999)
Título : El derecho y la tecnología informatizada Tipo de documento: texto impreso Autores: Miguel Arrarte Vera, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1999 Número de páginas: 180,[12] páginas Il.: tablas Nota general: Para optar el Grado Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69654 El derecho y la tecnología informatizada [texto impreso] / Miguel Arrarte Vera, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1999 . - 180,[12] páginas : tablas.
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El derecho y la tecnología informatizada
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0037-01 340.04 A77 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 5563-8998-00 T5563 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl derecho / Ronald Alan Choquehuanca Huarcaya / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : El derecho : una tecnología social Tipo de documento: texto impreso Autores: Ronald Alan Choquehuanca Huarcaya, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 108 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo partió de una protesta frente a la desactualización en cuanto a definir al Derecho como Ciencia, haciendo un uso inadecuado de este término, a raíz de ello se plantea una propuesta que intenta responder la pregunta ¿Cuál es el estatus epistemológico del Derecho?, a través de la hipótesis: el Derecho pertenece al estatus epistemológico de la tecnología social, dado que el derecho se apoya en el conocimiento científico, tiene un contenido axiológico, moral e ideológico, y busca transformar, controlar o solucionar los problemas sociales; por lo que el objetivo es determinar la pertenencia del derecho al estatus epistemológico de la Tecnología Social;para ello se recurrió a los avances realizados dentro de la Epistemología, Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología; y a fin de conseguir el objetivo trazado se aplicó el método analítico sobre las teorías jurídicas, como son: las teorías del Negocio Jurídico (voluntarista, preceptiva y normativa), teorías del Delito (causalista, finalista y teleológica), el neoconstitucionalismo y el Análisis Económico del Derecho; dando como resultado que el Derecho (por medio de las teorías jurídicas) cumple con las características que la tecnología social exige, por lo que cabría afirmar que es una Tecnología Social. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10790 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107702 El derecho : una tecnología social [texto impreso] / Ronald Alan Choquehuanca Huarcaya, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 108 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente trabajo partió de una protesta frente a la desactualización en cuanto a definir al Derecho como Ciencia, haciendo un uso inadecuado de este término, a raíz de ello se plantea una propuesta que intenta responder la pregunta ¿Cuál es el estatus epistemológico del Derecho?, a través de la hipótesis: el Derecho pertenece al estatus epistemológico de la tecnología social, dado que el derecho se apoya en el conocimiento científico, tiene un contenido axiológico, moral e ideológico, y busca transformar, controlar o solucionar los problemas sociales; por lo que el objetivo es determinar la pertenencia del derecho al estatus epistemológico de la Tecnología Social;para ello se recurrió a los avances realizados dentro de la Epistemología, Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología; y a fin de conseguir el objetivo trazado se aplicó el método analítico sobre las teorías jurídicas, como son: las teorías del Negocio Jurídico (voluntarista, preceptiva y normativa), teorías del Delito (causalista, finalista y teleológica), el neoconstitucionalismo y el Análisis Económico del Derecho; dando como resultado que el Derecho (por medio de las teorías jurídicas) cumple con las características que la tecnología social exige, por lo que cabría afirmar que es una Tecnología Social. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10790 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107702
El derecho
El presente trabajo partió de una protesta frente a la desactualización en cuanto a definir al Derecho como Ciencia, haciendo un uso inadecuado de este término, a raíz de ello se plantea una propuesta que intenta responder la pregunta ¿Cuál es el estatus epistemológico del Derecho?, a través de la hipótesis: el Derecho pertenece al estatus epistemológico de la tecnología social, dado que el derecho se apoya en el conocimiento científico, tiene un contenido axiológico, moral e ideológico, y busca transformar, controlar o solucionar los problemas sociales; por lo que el objetivo es determinar la pertenencia del derecho al estatus epistemológico de la Tecnología Social;para ello se recurrió a los avances realizados dentro de la Epistemología, Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología; y a fin de conseguir el objetivo trazado se aplicó el método analítico sobre las teorías jurídicas, como son: las teorías del Negocio Jurídico (voluntarista, preceptiva y normativa), teorías del Delito (causalista, finalista y teleológica), el neoconstitucionalismo y el Análisis Económico del Derecho; dando como resultado que el Derecho (por medio de las teorías jurídicas) cumple con las características que la tecnología social exige, por lo que cabría afirmar que es una Tecnología Social.
Choquehuanca Huarcaya, Ronald AlanQuispe Chura, Alex ; Quispe Chura, Alex ; Quispe Chura, Alex - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0267-01 T0267 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0266-01 T0266 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24991-31494-01 T24991 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDesarrollo de la jurisdicción especial y formal en el marco del pluralismo jurídico / Liz Yenny Navarro Churata / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Desarrollo de la jurisdicción especial y formal en el marco del pluralismo jurídico Tipo de documento: texto impreso Autores: Liz Yenny Navarro Churata, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 127 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El proyecto de investigación intitulada “DESARROLLO DE LA JURISDICCION ESPECIAL Y FORMAL EN EL MARCO DEL PLURALISMO JURÍDICO”, es un tema que ha sido concebido para el estudio del desarrollo doctrinal, regulación legal del ejercicio de la jurisdicción especial y su relación con la jurisdicción formal y/o estatal, para proponer una alternativa de solución para superar las dificultades de coordinación entre la justicia formal la jurisdicción especial, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú). Se ha propuesto como objetivos determinar el desarrollo doctrinal y la regulación legal del ejercicio de la Jurisdicción Especial dentro del marco del Pluralismo jurídico en el Perú, establecer la relación entre el Sistema de Justicia formal estatal y las formas de expresión de la Jurisdicción Especial y construir una propuesta legislativa debe incorporarse en la legislación nacional para superar las dificultades de Coordinación entre la Justicia Formal y la Jurisdicción especial conforme lo prevé el artículo 149 de nuestra Constitución Política del Perú. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y propositiva. Con los resultados que se alcanzará, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante polémico dentro del Derecho Constitucional; pues en la actualidad se viene presenciando conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=87232 Desarrollo de la jurisdicción especial y formal en el marco del pluralismo jurídico [texto impreso] / Liz Yenny Navarro Churata, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 127 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El proyecto de investigación intitulada “DESARROLLO DE LA JURISDICCION ESPECIAL Y FORMAL EN EL MARCO DEL PLURALISMO JURÍDICO”, es un tema que ha sido concebido para el estudio del desarrollo doctrinal, regulación legal del ejercicio de la jurisdicción especial y su relación con la jurisdicción formal y/o estatal, para proponer una alternativa de solución para superar las dificultades de coordinación entre la justicia formal la jurisdicción especial, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú). Se ha propuesto como objetivos determinar el desarrollo doctrinal y la regulación legal del ejercicio de la Jurisdicción Especial dentro del marco del Pluralismo jurídico en el Perú, establecer la relación entre el Sistema de Justicia formal estatal y las formas de expresión de la Jurisdicción Especial y construir una propuesta legislativa debe incorporarse en la legislación nacional para superar las dificultades de Coordinación entre la Justicia Formal y la Jurisdicción especial conforme lo prevé el artículo 149 de nuestra Constitución Política del Perú. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y propositiva. Con los resultados que se alcanzará, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante polémico dentro del Derecho Constitucional; pues en la actualidad se viene presenciando conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=87232
Desarrollo de la jurisdicción especial y formal en el marco del pluralismo jurídico
El proyecto de investigación intitulada “DESARROLLO DE LA JURISDICCION ESPECIAL Y FORMAL EN EL MARCO DEL PLURALISMO JURÍDICO”, es un tema que ha sido concebido para el estudio del desarrollo doctrinal, regulación legal del ejercicio de la jurisdicción especial y su relación con la jurisdicción formal y/o estatal, para proponer una alternativa de solución para superar las dificultades de coordinación entre la justicia formal la jurisdicción especial, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú). Se ha propuesto como objetivos determinar el desarrollo doctrinal y la regulación legal del ejercicio de la Jurisdicción Especial dentro del marco del Pluralismo jurídico en el Perú, establecer la relación entre el Sistema de Justicia formal estatal y las formas de expresión de la Jurisdicción Especial y construir una propuesta legislativa debe incorporarse en la legislación nacional para superar las dificultades de Coordinación entre la Justicia Formal y la Jurisdicción especial conforme lo prevé el artículo 149 de nuestra Constitución Política del Perú. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y propositiva. Con los resultados que se alcanzará, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante polémico dentro del Derecho Constitucional; pues en la actualidad se viene presenciando conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones.
Navarro Churata, Liz Yenny - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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DisponibleLa despenalización del aborto en el caso de embarazo producto de una violación sexual de menor de edad en la legislación penal peruana / Sthefany Indhira Velasquez Aguilar / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : La despenalización del aborto en el caso de embarazo producto de una violación sexual de menor de edad en la legislación penal peruana Tipo de documento: texto impreso Autores: Sthefany Indhira Velasquez Aguilar, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 1222 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80774 La despenalización del aborto en el caso de embarazo producto de una violación sexual de menor de edad en la legislación penal peruana [texto impreso] / Sthefany Indhira Velasquez Aguilar, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 1222 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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La despenalización del aborto en el caso de embarazo producto de una violación sexual de menor de edad en la legislación penal peruana
Velasquez Aguilar, Sthefany Indhira - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0111-01 VEL Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18311-24768-01 T18311 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa determinación del bien jurídico protegido y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, ley Nº 30407 / Carla Dominga Llanos Mayta / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : La determinación del bien jurídico protegido y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, ley Nº 30407 Tipo de documento: texto impreso Autores: Carla Dominga Llanos Mayta, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 137 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El asunto que se pone a debate en el presente es el bien jurídico protegido en la ley de protección y bienestar animal, la misma que incorpora el Artículo 206°-A al Código Penal, el problema surge en su ubicación en el Código Penal; como segundo eje, se aborda el estudio del principio de proporcionalidad de la pena en este delito, donde al realizar una comparación, la pena por abandono y actos de crueldad supera a la sanción por agresión a una persona; Y por último, se evalúa la protección a los animales tanto domésticos como silvestres por el derecho penal, y el rompimiento del principio de la igualdad. OBJETIVO: Establecer y analizar el bien jurídico protegido en los delitos contra el maltrato animal y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, Ley Nº 30407. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) El bien jurídico es el interés que el ordenamiento jurídico protege a un determinado sujeto de derechos, empero, los animales no tienen tal categoría, la ley penal regula el maltrato y la protección animal en la sección de delitos contra el patrimonio, cayendo en un error respecto a la delimitación del bien jurídico. (ii) La proporcionalidad de la pena tiene estricta relación con el delito cometido y el bien jurídico tutelado, el delito de agresiones que se comete contra la persona, y el de maltrato animal no pueden equipararse. (iii) No existen fundamentos razonables para que el animal doméstico o silvestre sea protegido por el Derecho Penal, dado que, no tiene consideración constitucional, la regulación dentro de los delitos de patrimonio, no resulta razonable. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11161 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108713 La determinación del bien jurídico protegido y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, ley Nº 30407 [texto impreso] / Carla Dominga Llanos Mayta, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 137 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El asunto que se pone a debate en el presente es el bien jurídico protegido en la ley de protección y bienestar animal, la misma que incorpora el Artículo 206°-A al Código Penal, el problema surge en su ubicación en el Código Penal; como segundo eje, se aborda el estudio del principio de proporcionalidad de la pena en este delito, donde al realizar una comparación, la pena por abandono y actos de crueldad supera a la sanción por agresión a una persona; Y por último, se evalúa la protección a los animales tanto domésticos como silvestres por el derecho penal, y el rompimiento del principio de la igualdad. OBJETIVO: Establecer y analizar el bien jurídico protegido en los delitos contra el maltrato animal y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, Ley Nº 30407. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) El bien jurídico es el interés que el ordenamiento jurídico protege a un determinado sujeto de derechos, empero, los animales no tienen tal categoría, la ley penal regula el maltrato y la protección animal en la sección de delitos contra el patrimonio, cayendo en un error respecto a la delimitación del bien jurídico. (ii) La proporcionalidad de la pena tiene estricta relación con el delito cometido y el bien jurídico tutelado, el delito de agresiones que se comete contra la persona, y el de maltrato animal no pueden equipararse. (iii) No existen fundamentos razonables para que el animal doméstico o silvestre sea protegido por el Derecho Penal, dado que, no tiene consideración constitucional, la regulación dentro de los delitos de patrimonio, no resulta razonable. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11161 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108713
La determinación del bien jurídico protegido y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, ley Nº 30407
El asunto que se pone a debate en el presente es el bien jurídico protegido en la ley de protección y bienestar animal, la misma que incorpora el Artículo 206°-A al Código Penal, el problema surge en su ubicación en el Código Penal; como segundo eje, se aborda el estudio del principio de proporcionalidad de la pena en este delito, donde al realizar una comparación, la pena por abandono y actos de crueldad supera a la sanción por agresión a una persona; Y por último, se evalúa la protección a los animales tanto domésticos como silvestres por el derecho penal, y el rompimiento del principio de la igualdad. OBJETIVO: Establecer y analizar el bien jurídico protegido en los delitos contra el maltrato animal y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, Ley Nº 30407. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) El bien jurídico es el interés que el ordenamiento jurídico protege a un determinado sujeto de derechos, empero, los animales no tienen tal categoría, la ley penal regula el maltrato y la protección animal en la sección de delitos contra el patrimonio, cayendo en un error respecto a la delimitación del bien jurídico. (ii) La proporcionalidad de la pena tiene estricta relación con el delito cometido y el bien jurídico tutelado, el delito de agresiones que se comete contra la persona, y el de maltrato animal no pueden equipararse. (iii) No existen fundamentos razonables para que el animal doméstico o silvestre sea protegido por el Derecho Penal, dado que, no tiene consideración constitucional, la regulación dentro de los delitos de patrimonio, no resulta razonable.
Llanos Mayta, Carla Dominga - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Excluido de préstamoDeterminación de los factores que inciden en la aplicación de la Ley 24973, "Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detención arbitraria", en las ciudades de Puno y Juliaca en los años 2013 y 2014 / Jose Luis Apaza Condori / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Determinación de los factores que inciden en la aplicación de la Ley 24973, "Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detención arbitraria", en las ciudades de Puno y Juliaca en los años 2013 y 2014 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jose Luis Apaza Condori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 82 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente proyecto de investigación busca investigar el problema que se origina al determinar de forma adecuada cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley especial, por lo tanto busca tanto motivos sociales y legales, preferentemente, que han confluido, en el proceso de aplicación en la realidad social de la ley 24973, la misma que se realizara en las ciudades de Puno y Juliaca, ciudades representativas de nuestra realidad regional, para poder abarcar la mayor cantidad de casos posibles, pues se considera de antemano que no existen casos suficientes solo en una de dichas circunscripción, además teniendo en cuenta como criterio selectivo, el periodo de tiempo que será comprendido desde el año 2013 hasta el año 2014. Siendo una de las principales metas el llegar al arribo del objetivo general, que es determinar los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973, “Ley que Regula la Indemnización por Errores Judiciales y Detención Arbitraria” y los objetivos específicos que se han planteado los cuales son: saber el grado académico en la cantidad de indemnizaciones cumplidas, ubicar la procedencia de los justiciables en la distribución y gasto del fondo indemnizatorio, averiguar la repercusión de la actividad laboral en requerimientos indemnizatorios, determinar la condición procesal en la que se encuentra al momento de producirse el error juridicial o detención arbitraria y por ultimo conocer el temor a represalias si se interpone proceso indemnizatorio en el proceso con error judicial o detención arbitraria. El método que de preferencia se ha utilizado, para el desarrollo de la presente investigación, es el cualitativo, pues buscaremos elementos de interés no cuantificable y necesariamente el método científico, el cual validara toda la investigación futura, que se presenta en esta oportunidad, dándole carácter objetivo al proyecto y con respecto a los resultados se espera poder llegar a determinar cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=83674 Determinación de los factores que inciden en la aplicación de la Ley 24973, "Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detención arbitraria", en las ciudades de Puno y Juliaca en los años 2013 y 2014 [texto impreso] / Jose Luis Apaza Condori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 82 páginas : diagramas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente proyecto de investigación busca investigar el problema que se origina al determinar de forma adecuada cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley especial, por lo tanto busca tanto motivos sociales y legales, preferentemente, que han confluido, en el proceso de aplicación en la realidad social de la ley 24973, la misma que se realizara en las ciudades de Puno y Juliaca, ciudades representativas de nuestra realidad regional, para poder abarcar la mayor cantidad de casos posibles, pues se considera de antemano que no existen casos suficientes solo en una de dichas circunscripción, además teniendo en cuenta como criterio selectivo, el periodo de tiempo que será comprendido desde el año 2013 hasta el año 2014. Siendo una de las principales metas el llegar al arribo del objetivo general, que es determinar los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973, “Ley que Regula la Indemnización por Errores Judiciales y Detención Arbitraria” y los objetivos específicos que se han planteado los cuales son: saber el grado académico en la cantidad de indemnizaciones cumplidas, ubicar la procedencia de los justiciables en la distribución y gasto del fondo indemnizatorio, averiguar la repercusión de la actividad laboral en requerimientos indemnizatorios, determinar la condición procesal en la que se encuentra al momento de producirse el error juridicial o detención arbitraria y por ultimo conocer el temor a represalias si se interpone proceso indemnizatorio en el proceso con error judicial o detención arbitraria. El método que de preferencia se ha utilizado, para el desarrollo de la presente investigación, es el cualitativo, pues buscaremos elementos de interés no cuantificable y necesariamente el método científico, el cual validara toda la investigación futura, que se presenta en esta oportunidad, dándole carácter objetivo al proyecto y con respecto a los resultados se espera poder llegar a determinar cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=83674
Determinación de los factores que inciden en la aplicación de la Ley 24973, "Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detención arbitraria", en las ciudades de Puno y Juliaca en los años 2013 y 2014
El presente proyecto de investigación busca investigar el problema que se origina al determinar de forma adecuada cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley especial, por lo tanto busca tanto motivos sociales y legales, preferentemente, que han confluido, en el proceso de aplicación en la realidad social de la ley 24973, la misma que se realizara en las ciudades de Puno y Juliaca, ciudades representativas de nuestra realidad regional, para poder abarcar la mayor cantidad de casos posibles, pues se considera de antemano que no existen casos suficientes solo en una de dichas circunscripción, además teniendo en cuenta como criterio selectivo, el periodo de tiempo que será comprendido desde el año 2013 hasta el año 2014. Siendo una de las principales metas el llegar al arribo del objetivo general, que es determinar los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973, “Ley que Regula la Indemnización por Errores Judiciales y Detención Arbitraria” y los objetivos específicos que se han planteado los cuales son: saber el grado académico en la cantidad de indemnizaciones cumplidas, ubicar la procedencia de los justiciables en la distribución y gasto del fondo indemnizatorio, averiguar la repercusión de la actividad laboral en requerimientos indemnizatorios, determinar la condición procesal en la que se encuentra al momento de producirse el error juridicial o detención arbitraria y por ultimo conocer el temor a represalias si se interpone proceso indemnizatorio en el proceso con error judicial o detención arbitraria. El método que de preferencia se ha utilizado, para el desarrollo de la presente investigación, es el cualitativo, pues buscaremos elementos de interés no cuantificable y necesariamente el método científico, el cual validara toda la investigación futura, que se presenta en esta oportunidad, dándole carácter objetivo al proyecto y con respecto a los resultados se espera poder llegar a determinar cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973.
Apaza Condori, Jose Luis - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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DisponibleDeterminación de los límites de actuación de la justicia comunitaria ejercida por las Rondas Campesinas: caso Crucero / Mercedes Melina Pilco Morales / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2011)
Título : Determinación de los límites de actuación de la justicia comunitaria ejercida por las Rondas Campesinas: caso Crucero Tipo de documento: texto impreso Autores: Mercedes Melina Pilco Morales, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: 166 páginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Grado de Titulo Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63329 Determinación de los límites de actuación de la justicia comunitaria ejercida por las Rondas Campesinas: caso Crucero [texto impreso] / Mercedes Melina Pilco Morales, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2011 . - 166 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm.
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Determinación de los límites de actuación de la justicia comunitaria ejercida por las Rondas Campesinas: caso Crucero
Pilco Morales, Mercedes Melina - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2011
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0082-01 T0082 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T14725-21171-01 T14725 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDiferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo / Fancy Noemí Flores Turpo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Diferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo Tipo de documento: texto impreso Autores: Fancy Noemí Flores Turpo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 275 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Esta investigación titulada “DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD E INEFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU TRATAMIENTO COMO PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” de diseño cualitativo y tipo básico, tuvo como objetivo general analizar las diferencias existentes entre las categorías de ineficacia y nulidad de acto administrativo, en la doctrina y legislación peruana e internacional, para determinar si la pretensión de ineficacia tiene autonomía en el proceso contencioso administrativo peruano; y como objetivos específicos: 1) Analizar la naturaleza jurídica de la nulidad e ineficacia del acto administrativo, en la doctrina y legislación, peruana y extranjera (España, Argentina [Buenos Aires] y Colombia); 2) Determinar las diferencias entre las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia del acto administrativo; 3) En función a las diferencias entre nulidad e ineficacia, determinar si la pretensión de ineficacia de acto administrativo tiene autonomía dentro del proceso contencioso administrativo, regulado por el T.U.O. de la Ley N° 27584; 4) Determinar a través del análisis del petitorio de demandas de procesos contencioso administrativos (extraído de resoluciones judiciales), si existen casos donde no se distinga correctamente las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo. Para ello, se estudiaron las categorías jurídicas nulidad e ineficacia del acto administrativo, desde el punto de vista doctrinal y normativo (T.U.O. de la Ley N° 27444 y T.U.O. de la Ley N° 27584), además de la referencia a la legislación extranjera (Argentina, Colombia y España), a partir de lo cual se extrajeron las siguientes conclusiones: 1) Según la doctrina nacional y extranjera, la nulidad es concebida como grado o consecuencia de invalidez (Bocanegra y Guzmán), patología del acto (Fraga, Morcillo y Danós), sanción jurídica (Santofimio, García de Enterría y Fernández, Huapaya y Morón), categoría jurídica que contiene una técnica procesal y define un régimen específico (Nieto, Beladiez, Huapaya, Alonso), régimen jurídico (Gordillo); sin embargo, se estima que la noción correcta, concordante con otras categorías jurídicas del derecho administrativo y la naturaleza del acto administrativo, es la concepción de la nulidad como (a) régimen jurídico que contiene (b) una técnica procedimental, en tanto medio establecido por el ordenamiento jurídico para solicitar la invalidación del acto administrativo afectado de una ilegalidad trascendente, además de (c) representar una sanción jurídica, dado que a sólo a través de ella, el ordenamiento jurídico conecta la invalidez (calificación abstracta) con la ineficacia (resultado concreto). Por otro lado, en la legislación nacional que regula el procedimiento administrativo, la nulidad es concebida de manera similar, dado que, el T.U.O. de la LPAG, (a) agrupa en un concepto unitario todas las condiciones y características que adopta la efectiva supresión del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico; (c) considera a la nulidad como una sanción, dado que se establece que se declara sólo en el caso de la existencia de vicios trascendentes; los que, dada su gravedad y afectación al ordenamiento jurídico, determinan que el acto no pueda ser conservado. Esto implica, a su vez, que (b) la nulidad se constituya en un medio procedimental, dado que a través de ella se efectiviza la invalidez de un acto administrativo; esto es, se destruye la presunción de validez que lo resguarda. En cuanto a la legislación extranjera, se aprecia que Colombia y España acogen la presunción de legalidad, de lo cual se infiere que se concibe a la nulidad como un medio procesal para efectivizar la invalidez de un acto que adolece de vicios graves; caso diferente al de Buenos Aires, donde no se consagra la presunción de validez. Por su parte, la ineficacia es concebida en la doctrina nacional y extranjera (Beladiez, Nieto, Bocanegra, Cassagne, Huapaya y Alonso), de manera prácticamente uniforme, como una categoría jurídica contrapuesta a la eficacia, por lo que designa a la situación en la que el acto se ve imposibilitado de producir efectos. Puede ser originaria o sobreviniente, y se origina por diversas causas, atendiendo al tiempo: ineficacia temporal (suspensión), como resultado de una medida cautelar; e ineficacia definitiva, que implica la extinción de los efectos del acto de manera permanente, debido a su consumación, plazo o condición, revocación, renuncia, imposibilidad física o jurídica de cumplir el objeto del acto y la declaración de nulidad. Por otro lado, tanto en la legislación que regula el procedimiento administrativo en el Perú, como en la correspondiente extranjera (España, Buenos Aires-Argentina y Colombia) no se desarrolla algún aspecto relacionado a la ineficacia de acto administrativo. 2) Las diferencias entre la nulidad y la ineficacia de un acto administrativo radican en su significado y en las causas que la originan. Por un lado, la nulidad es un régimen jurídico (en sentido amplio), que contiene una categoría procesal y sanción jurídica (sentido estricto); las causales que la originan se encuentran vinculadas a la inconformidad del acto administrativo con el ordenamiento jurídico (acto inválido), por la existencia de vicios trascendentes. En razón a ello, se puede decir que las deficiencias se presentan en el plano estructural, es decir, en la conformación del acto. Por otro lado, la ineficacia, como se ha mencionado, es una categoría jurídica que refleja la situación del acto administrativo no productor de efectos jurídicos, por lo que en sí misma representa una consecuencia. En cuanto a sus causas, la ineficacia originaria y definitiva, entendida como efecto concreto de una situación abstracta –la invalidez–, acaece cuando se declara la nulidad del acto, ya sea por autoridad administrativa o judicial. En los demás casos, la ineficacia acaece de manera posterior al nacimiento del acto, lo cual implica que éste, en principio, fue válido; sin embargo, a razón de alguna circunstancia posterior, el mismo no puede desplegar sus efectos. 3) Las diferencias entre nulidad e ineficacia de acto administrativo, determinan que la ineficacia no pueda ser planteada como pretensión autónoma en el proceso contencioso administrativo, dado que: a) dogmáticamente, de acuerdo a su naturaleza jurídica (condición según la cual el acto no despliega sus efectos), constituye una situación genérica (y no un medio procesal como la nulidad) que es consecuencia de una condición previa, relacionada a la destrucción de la eficacia del acto administrativo; siendo la principal, la declaración de invalidez del acto, precisamente a través de la nulidad. Esto cobra mayor notoriedad si se considera que, atendiendo a la presunción de validez de los actos administrativos, estos surten efectos hasta que se declare su nulidad, por lo que no es posible pretender que se eliminen los efectos del acto que causa estado, a través de un mecanismo diferente a dicha declaración; b) Legislativamente, no ha sido tratada individualmente en el T.U.O. de la LPAG, norma que tampoco ha previsto causal alguna para su configuración; asimismo, en función a la disímil naturaleza jurídica de la nulidad, no se pueden usar las causas de esta para solicitar la ineficacia. Por otro lado, en la doctrina y legislación comparada, no se contempla a la declaración de ineficacia como pretensión en el proceso contencioso administrativo. 4) En base al análisis de los petitorios de demanda citados en las sentencias (Corte Suprema de Justicia y Primer Juzgado Mixto de Puno) y auto (Tercer Juzgado Mixto de Puno), se ha observado que en las demandas de procesos contencioso administrativos, no se distingue las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo, en tanto existen casos que: a) Evidencian ambigüedad respecto al conocimiento sobre la identidad o disparidad entre ambas categorías jurídicas, atendiendo a que utilizaron la expresión “y/o” en su petitorio (nulidad total y/o ineficacia); de manera similar, en los casos donde se peticionó la declaración de ambas indistintamente: “nulidad o ineficacia”; b) Evidencian desconocimiento de que la ineficacia es una consecuencia de la declaración de nulidad, y por tanto es redundante pedir la primera si se ha solicitado la segunda (nulidad e ineficacia); y, c) Evidencian desconocimiento total del significado de ambas, dado que en el petitorio solicitan la ineficacia del acto, pero en los fundamentos de hecho cuestionan su validez (mas no su eficacia); lo cual es evidenciado en la decisión judicial, donde el pronunciamiento se realiza en base a la nulidad (sentencia) o se declara inadmisible para que subsane, entre otros, el petitorio (auto). Para la obtención de los objetivos, se emplearon los métodos descriptivo, comparativo, hermenéutico y analítico. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6829 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105502 Diferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo [texto impreso] / Fancy Noemí Flores Turpo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 275 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Esta investigación titulada “DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD E INEFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU TRATAMIENTO COMO PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” de diseño cualitativo y tipo básico, tuvo como objetivo general analizar las diferencias existentes entre las categorías de ineficacia y nulidad de acto administrativo, en la doctrina y legislación peruana e internacional, para determinar si la pretensión de ineficacia tiene autonomía en el proceso contencioso administrativo peruano; y como objetivos específicos: 1) Analizar la naturaleza jurídica de la nulidad e ineficacia del acto administrativo, en la doctrina y legislación, peruana y extranjera (España, Argentina [Buenos Aires] y Colombia); 2) Determinar las diferencias entre las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia del acto administrativo; 3) En función a las diferencias entre nulidad e ineficacia, determinar si la pretensión de ineficacia de acto administrativo tiene autonomía dentro del proceso contencioso administrativo, regulado por el T.U.O. de la Ley N° 27584; 4) Determinar a través del análisis del petitorio de demandas de procesos contencioso administrativos (extraído de resoluciones judiciales), si existen casos donde no se distinga correctamente las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo. Para ello, se estudiaron las categorías jurídicas nulidad e ineficacia del acto administrativo, desde el punto de vista doctrinal y normativo (T.U.O. de la Ley N° 27444 y T.U.O. de la Ley N° 27584), además de la referencia a la legislación extranjera (Argentina, Colombia y España), a partir de lo cual se extrajeron las siguientes conclusiones: 1) Según la doctrina nacional y extranjera, la nulidad es concebida como grado o consecuencia de invalidez (Bocanegra y Guzmán), patología del acto (Fraga, Morcillo y Danós), sanción jurídica (Santofimio, García de Enterría y Fernández, Huapaya y Morón), categoría jurídica que contiene una técnica procesal y define un régimen específico (Nieto, Beladiez, Huapaya, Alonso), régimen jurídico (Gordillo); sin embargo, se estima que la noción correcta, concordante con otras categorías jurídicas del derecho administrativo y la naturaleza del acto administrativo, es la concepción de la nulidad como (a) régimen jurídico que contiene (b) una técnica procedimental, en tanto medio establecido por el ordenamiento jurídico para solicitar la invalidación del acto administrativo afectado de una ilegalidad trascendente, además de (c) representar una sanción jurídica, dado que a sólo a través de ella, el ordenamiento jurídico conecta la invalidez (calificación abstracta) con la ineficacia (resultado concreto). Por otro lado, en la legislación nacional que regula el procedimiento administrativo, la nulidad es concebida de manera similar, dado que, el T.U.O. de la LPAG, (a) agrupa en un concepto unitario todas las condiciones y características que adopta la efectiva supresión del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico; (c) considera a la nulidad como una sanción, dado que se establece que se declara sólo en el caso de la existencia de vicios trascendentes; los que, dada su gravedad y afectación al ordenamiento jurídico, determinan que el acto no pueda ser conservado. Esto implica, a su vez, que (b) la nulidad se constituya en un medio procedimental, dado que a través de ella se efectiviza la invalidez de un acto administrativo; esto es, se destruye la presunción de validez que lo resguarda. En cuanto a la legislación extranjera, se aprecia que Colombia y España acogen la presunción de legalidad, de lo cual se infiere que se concibe a la nulidad como un medio procesal para efectivizar la invalidez de un acto que adolece de vicios graves; caso diferente al de Buenos Aires, donde no se consagra la presunción de validez. Por su parte, la ineficacia es concebida en la doctrina nacional y extranjera (Beladiez, Nieto, Bocanegra, Cassagne, Huapaya y Alonso), de manera prácticamente uniforme, como una categoría jurídica contrapuesta a la eficacia, por lo que designa a la situación en la que el acto se ve imposibilitado de producir efectos. Puede ser originaria o sobreviniente, y se origina por diversas causas, atendiendo al tiempo: ineficacia temporal (suspensión), como resultado de una medida cautelar; e ineficacia definitiva, que implica la extinción de los efectos del acto de manera permanente, debido a su consumación, plazo o condición, revocación, renuncia, imposibilidad física o jurídica de cumplir el objeto del acto y la declaración de nulidad. Por otro lado, tanto en la legislación que regula el procedimiento administrativo en el Perú, como en la correspondiente extranjera (España, Buenos Aires-Argentina y Colombia) no se desarrolla algún aspecto relacionado a la ineficacia de acto administrativo. 2) Las diferencias entre la nulidad y la ineficacia de un acto administrativo radican en su significado y en las causas que la originan. Por un lado, la nulidad es un régimen jurídico (en sentido amplio), que contiene una categoría procesal y sanción jurídica (sentido estricto); las causales que la originan se encuentran vinculadas a la inconformidad del acto administrativo con el ordenamiento jurídico (acto inválido), por la existencia de vicios trascendentes. En razón a ello, se puede decir que las deficiencias se presentan en el plano estructural, es decir, en la conformación del acto. Por otro lado, la ineficacia, como se ha mencionado, es una categoría jurídica que refleja la situación del acto administrativo no productor de efectos jurídicos, por lo que en sí misma representa una consecuencia. En cuanto a sus causas, la ineficacia originaria y definitiva, entendida como efecto concreto de una situación abstracta –la invalidez–, acaece cuando se declara la nulidad del acto, ya sea por autoridad administrativa o judicial. En los demás casos, la ineficacia acaece de manera posterior al nacimiento del acto, lo cual implica que éste, en principio, fue válido; sin embargo, a razón de alguna circunstancia posterior, el mismo no puede desplegar sus efectos. 3) Las diferencias entre nulidad e ineficacia de acto administrativo, determinan que la ineficacia no pueda ser planteada como pretensión autónoma en el proceso contencioso administrativo, dado que: a) dogmáticamente, de acuerdo a su naturaleza jurídica (condición según la cual el acto no despliega sus efectos), constituye una situación genérica (y no un medio procesal como la nulidad) que es consecuencia de una condición previa, relacionada a la destrucción de la eficacia del acto administrativo; siendo la principal, la declaración de invalidez del acto, precisamente a través de la nulidad. Esto cobra mayor notoriedad si se considera que, atendiendo a la presunción de validez de los actos administrativos, estos surten efectos hasta que se declare su nulidad, por lo que no es posible pretender que se eliminen los efectos del acto que causa estado, a través de un mecanismo diferente a dicha declaración; b) Legislativamente, no ha sido tratada individualmente en el T.U.O. de la LPAG, norma que tampoco ha previsto causal alguna para su configuración; asimismo, en función a la disímil naturaleza jurídica de la nulidad, no se pueden usar las causas de esta para solicitar la ineficacia. Por otro lado, en la doctrina y legislación comparada, no se contempla a la declaración de ineficacia como pretensión en el proceso contencioso administrativo. 4) En base al análisis de los petitorios de demanda citados en las sentencias (Corte Suprema de Justicia y Primer Juzgado Mixto de Puno) y auto (Tercer Juzgado Mixto de Puno), se ha observado que en las demandas de procesos contencioso administrativos, no se distingue las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo, en tanto existen casos que: a) Evidencian ambigüedad respecto al conocimiento sobre la identidad o disparidad entre ambas categorías jurídicas, atendiendo a que utilizaron la expresión “y/o” en su petitorio (nulidad total y/o ineficacia); de manera similar, en los casos donde se peticionó la declaración de ambas indistintamente: “nulidad o ineficacia”; b) Evidencian desconocimiento de que la ineficacia es una consecuencia de la declaración de nulidad, y por tanto es redundante pedir la primera si se ha solicitado la segunda (nulidad e ineficacia); y, c) Evidencian desconocimiento total del significado de ambas, dado que en el petitorio solicitan la ineficacia del acto, pero en los fundamentos de hecho cuestionan su validez (mas no su eficacia); lo cual es evidenciado en la decisión judicial, donde el pronunciamiento se realiza en base a la nulidad (sentencia) o se declara inadmisible para que subsane, entre otros, el petitorio (auto). Para la obtención de los objetivos, se emplearon los métodos descriptivo, comparativo, hermenéutico y analítico. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6829 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105502
Diferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo
Esta investigación titulada “DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD E INEFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU TRATAMIENTO COMO PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” de diseño cualitativo y tipo básico, tuvo como objetivo general analizar las diferencias existentes entre las categorías de ineficacia y nulidad de acto administrativo, en la doctrina y legislación peruana e internacional, para determinar si la pretensión de ineficacia tiene autonomía en el proceso contencioso administrativo peruano; y como objetivos específicos: 1) Analizar la naturaleza jurídica de la nulidad e ineficacia del acto administrativo, en la doctrina y legislación, peruana y extranjera (España, Argentina [Buenos Aires] y Colombia); 2) Determinar las diferencias entre las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia del acto administrativo; 3) En función a las diferencias entre nulidad e ineficacia, determinar si la pretensión de ineficacia de acto administrativo tiene autonomía dentro del proceso contencioso administrativo, regulado por el T.U.O. de la Ley N° 27584; 4) Determinar a través del análisis del petitorio de demandas de procesos contencioso administrativos (extraído de resoluciones judiciales), si existen casos donde no se distinga correctamente las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo. Para ello, se estudiaron las categorías jurídicas nulidad e ineficacia del acto administrativo, desde el punto de vista doctrinal y normativo (T.U.O. de la Ley N° 27444 y T.U.O. de la Ley N° 27584), además de la referencia a la legislación extranjera (Argentina, Colombia y España), a partir de lo cual se extrajeron las siguientes conclusiones: 1) Según la doctrina nacional y extranjera, la nulidad es concebida como grado o consecuencia de invalidez (Bocanegra y Guzmán), patología del acto (Fraga, Morcillo y Danós), sanción jurídica (Santofimio, García de Enterría y Fernández, Huapaya y Morón), categoría jurídica que contiene una técnica procesal y define un régimen específico (Nieto, Beladiez, Huapaya, Alonso), régimen jurídico (Gordillo); sin embargo, se estima que la noción correcta, concordante con otras categorías jurídicas del derecho administrativo y la naturaleza del acto administrativo, es la concepción de la nulidad como (a) régimen jurídico que contiene (b) una técnica procedimental, en tanto medio establecido por el ordenamiento jurídico para solicitar la invalidación del acto administrativo afectado de una ilegalidad trascendente, además de (c) representar una sanción jurídica, dado que a sólo a través de ella, el ordenamiento jurídico conecta la invalidez (calificación abstracta) con la ineficacia (resultado concreto). Por otro lado, en la legislación nacional que regula el procedimiento administrativo, la nulidad es concebida de manera similar, dado que, el T.U.O. de la LPAG, (a) agrupa en un concepto unitario todas las condiciones y características que adopta la efectiva supresión del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico; (c) considera a la nulidad como una sanción, dado que se establece que se declara sólo en el caso de la existencia de vicios trascendentes; los que, dada su gravedad y afectación al ordenamiento jurídico, determinan que el acto no pueda ser conservado. Esto implica, a su vez, que (b) la nulidad se constituya en un medio procedimental, dado que a través de ella se efectiviza la invalidez de un acto administrativo; esto es, se destruye la presunción de validez que lo resguarda. En cuanto a la legislación extranjera, se aprecia que Colombia y España acogen la presunción de legalidad, de lo cual se infiere que se concibe a la nulidad como un medio procesal para efectivizar la invalidez de un acto que adolece de vicios graves; caso diferente al de Buenos Aires, donde no se consagra la presunción de validez. Por su parte, la ineficacia es concebida en la doctrina nacional y extranjera (Beladiez, Nieto, Bocanegra, Cassagne, Huapaya y Alonso), de manera prácticamente uniforme, como una categoría jurídica contrapuesta a la eficacia, por lo que designa a la situación en la que el acto se ve imposibilitado de producir efectos. Puede ser originaria o sobreviniente, y se origina por diversas causas, atendiendo al tiempo: ineficacia temporal (suspensión), como resultado de una medida cautelar; e ineficacia definitiva, que implica la extinción de los efectos del acto de manera permanente, debido a su consumación, plazo o condición, revocación, renuncia, imposibilidad física o jurídica de cumplir el objeto del acto y la declaración de nulidad. Por otro lado, tanto en la legislación que regula el procedimiento administrativo en el Perú, como en la correspondiente extranjera (España, Buenos Aires-Argentina y Colombia) no se desarrolla algún aspecto relacionado a la ineficacia de acto administrativo. 2) Las diferencias entre la nulidad y la ineficacia de un acto administrativo radican en su significado y en las causas que la originan. Por un lado, la nulidad es un régimen jurídico (en sentido amplio), que contiene una categoría procesal y sanción jurídica (sentido estricto); las causales que la originan se encuentran vinculadas a la inconformidad del acto administrativo con el ordenamiento jurídico (acto inválido), por la existencia de vicios trascendentes. En razón a ello, se puede decir que las deficiencias se presentan en el plano estructural, es decir, en la conformación del acto. Por otro lado, la ineficacia, como se ha mencionado, es una categoría jurídica que refleja la situación del acto administrativo no productor de efectos jurídicos, por lo que en sí misma representa una consecuencia. En cuanto a sus causas, la ineficacia originaria y definitiva, entendida como efecto concreto de una situación abstracta –la invalidez–, acaece cuando se declara la nulidad del acto, ya sea por autoridad administrativa o judicial. En los demás casos, la ineficacia acaece de manera posterior al nacimiento del acto, lo cual implica que éste, en principio, fue válido; sin embargo, a razón de alguna circunstancia posterior, el mismo no puede desplegar sus efectos. 3) Las diferencias entre nulidad e ineficacia de acto administrativo, determinan que la ineficacia no pueda ser planteada como pretensión autónoma en el proceso contencioso administrativo, dado que: a) dogmáticamente, de acuerdo a su naturaleza jurídica (condición según la cual el acto no despliega sus efectos), constituye una situación genérica (y no un medio procesal como la nulidad) que es consecuencia de una condición previa, relacionada a la destrucción de la eficacia del acto administrativo; siendo la principal, la declaración de invalidez del acto, precisamente a través de la nulidad. Esto cobra mayor notoriedad si se considera que, atendiendo a la presunción de validez de los actos administrativos, estos surten efectos hasta que se declare su nulidad, por lo que no es posible pretender que se eliminen los efectos del acto que causa estado, a través de un mecanismo diferente a dicha declaración; b) Legislativamente, no ha sido tratada individualmente en el T.U.O. de la LPAG, norma que tampoco ha previsto causal alguna para su configuración; asimismo, en función a la disímil naturaleza jurídica de la nulidad, no se pueden usar las causas de esta para solicitar la ineficacia. Por otro lado, en la doctrina y legislación comparada, no se contempla a la declaración de ineficacia como pretensión en el proceso contencioso administrativo. 4) En base al análisis de los petitorios de demanda citados en las sentencias (Corte Suprema de Justicia y Primer Juzgado Mixto de Puno) y auto (Tercer Juzgado Mixto de Puno), se ha observado que en las demandas de procesos contencioso administrativos, no se distingue las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo, en tanto existen casos que: a) Evidencian ambigüedad respecto al conocimiento sobre la identidad o disparidad entre ambas categorías jurídicas, atendiendo a que utilizaron la expresión “y/o” en su petitorio (nulidad total y/o ineficacia); de manera similar, en los casos donde se peticionó la declaración de ambas indistintamente: “nulidad o ineficacia”; b) Evidencian desconocimiento de que la ineficacia es una consecuencia de la declaración de nulidad, y por tanto es redundante pedir la primera si se ha solicitado la segunda (nulidad e ineficacia); y, c) Evidencian desconocimiento total del significado de ambas, dado que en el petitorio solicitan la ineficacia del acto, pero en los fundamentos de hecho cuestionan su validez (mas no su eficacia); lo cual es evidenciado en la decisión judicial, donde el pronunciamiento se realiza en base a la nulidad (sentencia) o se declara inadmisible para que subsane, entre otros, el petitorio (auto). Para la obtención de los objetivos, se emplearon los métodos descriptivo, comparativo, hermenéutico y analítico.
Flores Turpo, Fancy Noemí - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0214-01 T 0214 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T23429-29933-01 T23429 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDiscriminación en la prestación de los servicios de saneamiento. Estudio de caso / Javier Socrates Pineda Ancco / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2009)
Título : Discriminación en la prestación de los servicios de saneamiento. Estudio de caso : EMSAPUNO S.A. Tipo de documento: texto impreso Autores: Javier Socrates Pineda Ancco, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: 246 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=61315 Discriminación en la prestación de los servicios de saneamiento. Estudio de caso : EMSAPUNO S.A. [texto impreso] / Javier Socrates Pineda Ancco, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2009 . - 246 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=61315
Discriminación en la prestación de los servicios de saneamiento. Estudio de caso
Pineda Ancco, Javier Socrates - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2009
Para optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado
Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0059-25 T0059 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T12912-18992-01 T12912 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl discurso mediático como fenómeno persuasivo y la vulneración de las garantías procesales en las decisiones emitidas sobre la prisión preventiva / Diego Armando Carpio Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : El discurso mediático como fenómeno persuasivo y la vulneración de las garantías procesales en las decisiones emitidas sobre la prisión preventiva Tipo de documento: texto impreso Autores: Diego Armando Carpio Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 222 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza discurso mediático desarrollado por los medios masivos de comunicación social vulnera las garantías procesales del imputado en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. Analiza teorías, doctrina, casos más emblemáticos y mediáticos de nuestro país, determinando el estudio en seis casos, interpretando el fenómeno social del discurso mediático y la vulneración de las garantías procesales y constitucionales. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Jurídico Social, enfocado desde un punto de vista analítico, dogmático y socio-jurídico. Resultados obtenidos llegó a la conclusión: (i) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de motivación suficiente en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (ii) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Independencia Judicial en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (iii) El juicio mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Presunción de Inocencia en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3507 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97866 El discurso mediático como fenómeno persuasivo y la vulneración de las garantías procesales en las decisiones emitidas sobre la prisión preventiva [texto impreso] / Diego Armando Carpio Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 222 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Analiza discurso mediático desarrollado por los medios masivos de comunicación social vulnera las garantías procesales del imputado en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. Analiza teorías, doctrina, casos más emblemáticos y mediáticos de nuestro país, determinando el estudio en seis casos, interpretando el fenómeno social del discurso mediático y la vulneración de las garantías procesales y constitucionales. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Jurídico Social, enfocado desde un punto de vista analítico, dogmático y socio-jurídico. Resultados obtenidos llegó a la conclusión: (i) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de motivación suficiente en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (ii) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Independencia Judicial en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (iii) El juicio mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Presunción de Inocencia en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3507 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97866
El discurso mediático como fenómeno persuasivo y la vulneración de las garantías procesales en las decisiones emitidas sobre la prisión preventiva
Analiza discurso mediático desarrollado por los medios masivos de comunicación social vulnera las garantías procesales del imputado en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. Analiza teorías, doctrina, casos más emblemáticos y mediáticos de nuestro país, determinando el estudio en seis casos, interpretando el fenómeno social del discurso mediático y la vulneración de las garantías procesales y constitucionales. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Jurídico Social, enfocado desde un punto de vista analítico, dogmático y socio-jurídico. Resultados obtenidos llegó a la conclusión: (i) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de motivación suficiente en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (ii) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Independencia Judicial en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (iii) El juicio mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Presunción de Inocencia en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva.
Carpio Quispe, Diego Armando - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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DisponibleLa doble imposición en el impuesto a la Renta y el Abuso de la Ley / Rosario Viviana Canal Alata / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2004)
Título : La doble imposición en el impuesto a la Renta y el Abuso de la Ley Tipo de documento: texto impreso Autores: Rosario Viviana Canal Alata, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: 166 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La tributación, un concepto que integra a los impuestos, las contribuciones, las tasas y otros, es una de las formas aproximadas que busca una equitativa y racional distribución de la riqueza entre los que más tienen en beneficio de los que menos recursos económicos poseen.
Entre este concepto de tributación, hemos definido oportunamente el contenido de cada uno de ellos, empero vale la pena recordar que los tributos conceptualizados dentro de lo que es Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, Impuesto a las Transacciones Bancarias, son aquellos que permiten conseguir recursos económicos al Estado con los que presta los servicios y ofrece la satisfacción de necesidades que los particulares no pueden hacerlo solos; consecuentemente en este amplio concepto la tributación se entiende como el mecanismo que permite la distribución adecuada, racional y escrupulosa de la riqueza en función de la satisfacción de las necesidades. Pues forman parte de los obligados a tributar las personas naturales o jurídicas que poseen recursos económicos.
Es de entender que la distribución de los recursos económicos provenientes de la tributación no puede tener un efecto confiscatorio, como lo manifiesta la Constitución del Estado Peruano; y, además los recursos económicos tributados que son producto del resultado del aporte de los más pudientes a nombre de los que menos poseen, no pueden ser mal utilizados o en su defecto no deberían tener el fin diferente al que motivó la necesaria creación del tributo.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73003 La doble imposición en el impuesto a la Renta y el Abuso de la Ley [texto impreso] / Rosario Viviana Canal Alata, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2004 . - 166 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La tributación, un concepto que integra a los impuestos, las contribuciones, las tasas y otros, es una de las formas aproximadas que busca una equitativa y racional distribución de la riqueza entre los que más tienen en beneficio de los que menos recursos económicos poseen.
Entre este concepto de tributación, hemos definido oportunamente el contenido de cada uno de ellos, empero vale la pena recordar que los tributos conceptualizados dentro de lo que es Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, Impuesto a las Transacciones Bancarias, son aquellos que permiten conseguir recursos económicos al Estado con los que presta los servicios y ofrece la satisfacción de necesidades que los particulares no pueden hacerlo solos; consecuentemente en este amplio concepto la tributación se entiende como el mecanismo que permite la distribución adecuada, racional y escrupulosa de la riqueza en función de la satisfacción de las necesidades. Pues forman parte de los obligados a tributar las personas naturales o jurídicas que poseen recursos económicos.
Es de entender que la distribución de los recursos económicos provenientes de la tributación no puede tener un efecto confiscatorio, como lo manifiesta la Constitución del Estado Peruano; y, además los recursos económicos tributados que son producto del resultado del aporte de los más pudientes a nombre de los que menos poseen, no pueden ser mal utilizados o en su defecto no deberían tener el fin diferente al que motivó la necesaria creación del tributo.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73003
La doble imposición en el impuesto a la Renta y el Abuso de la Ley
La tributación, un concepto que integra a los impuestos, las contribuciones, las tasas y otros, es una de las formas aproximadas que busca una equitativa y racional distribución de la riqueza entre los que más tienen en beneficio de los que menos recursos económicos poseen.
Entre este concepto de tributación, hemos definido oportunamente el contenido de cada uno de ellos, empero vale la pena recordar que los tributos conceptualizados dentro de lo que es Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, Impuesto a las Transacciones Bancarias, son aquellos que permiten conseguir recursos económicos al Estado con los que presta los servicios y ofrece la satisfacción de necesidades que los particulares no pueden hacerlo solos; consecuentemente en este amplio concepto la tributación se entiende como el mecanismo que permite la distribución adecuada, racional y escrupulosa de la riqueza en función de la satisfacción de las necesidades. Pues forman parte de los obligados a tributar las personas naturales o jurídicas que poseen recursos económicos.
Es de entender que la distribución de los recursos económicos provenientes de la tributación no puede tener un efecto confiscatorio, como lo manifiesta la Constitución del Estado Peruano; y, además los recursos económicos tributados que son producto del resultado del aporte de los más pudientes a nombre de los que menos poseen, no pueden ser mal utilizados o en su defecto no deberían tener el fin diferente al que motivó la necesaria creación del tributo.Canal Alata, Rosario Viviana - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2004
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DisponibleEdificaciones flotantes uros en la Reserva Nacional del Titicaca, regulación Legal / Jean Paul Salas Cuyubamba / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2004)
Título : Edificaciones flotantes uros en la Reserva Nacional del Titicaca, regulación Legal Tipo de documento: texto impreso Autores: Jean Paul Salas Cuyubamba, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: 295 páginas Il.: ilustraciones, diagrama, mapas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Aborda jurídicamente diversos problemas y confusiones la actual coyuntura y existencia de islas en un Área Natural Protegida. Analizó normatividad y operabilidad de las instituciones administrativas con Islas de los Uros y Comunidad Uros-Chulluni. Se descubrió que “Islas flotantes” no están inscritas ni reguladas. Resultados: aclaración en torno a despejar incertidumbres referentes a las Islas de los Uros y su entorno social: que estas mal llamadas “Islas”, en cuanto a los efectos, protecciones, derechos y obligaciones, no pertenecen ni se anexan a la Comunidad Uros Chulluni ni a la Municipalidad menor de Uros - Chulluni, se encuentran fuera del área geográfica de las mismas, y al contrario se asientan en área perteneciente a la Reserva Nacional del Titicaca. Se esclareció su Naturaleza Jurídica: estas “islas flotantes” son artefactos flotantes en forma genérica y edificios flotantes de manera específica; Son bienes muebles. Determina uso de aguas (referido uso del espejo o superficie de aguas) determinado lapso temporal o perpetuo, este tipo de uso, no se encuentra específicamente ni especialmente regulado por la Ley de Aguas ni Legislación Marítima para la realidad Uro; los Uros han habitado el espejo de agua por cientos de años, considerándose dueños de los mismos. La Ley de Aguas indica que no existe propiedad privada sobre aguas, ni derechos adquiridos. Régimen jurídico aplicable a las edificaciones flotantes en la Reserva Nacional del Titicaca se concluyó en que todos estos problemas no están aislados, surgen y se producen de manera concatenada. La carencia de regulación hacia estas Islas Flotantes es alarmante; prácticamente, estas edificaciones flotantes no existen para el Derecho, pese a ser una importante empresa económica de desarrollo turístico y parte integrante de nuestra cultura. Conclusión: adquisición de propiedad de estas “Islas” mediante prescripción adquisitiva de dominio para bien mueble; Estas Islas son una creación humana, los Uros se apropiaron de Recursos naturales y crearon las mismas; posesión originaria que es consecuente con propiedad originaria. Entendemos que cuando se regularice la propiedad de estas islas, se empezará a regular casi de manera obligada todos los vacíos e irregularidades descritas en este estudio, pues la propiedad no solo trae derechos, sino también obligaciones; así, estas islas obligatoriamente tendrán que ser registradas en los distintos entes administrativos. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73007 Edificaciones flotantes uros en la Reserva Nacional del Titicaca, regulación Legal [texto impreso] / Jean Paul Salas Cuyubamba, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2004 . - 295 páginas : ilustraciones, diagrama, mapas, tablas ; 30 cm.
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Resumen: Aborda jurídicamente diversos problemas y confusiones la actual coyuntura y existencia de islas en un Área Natural Protegida. Analizó normatividad y operabilidad de las instituciones administrativas con Islas de los Uros y Comunidad Uros-Chulluni. Se descubrió que “Islas flotantes” no están inscritas ni reguladas. Resultados: aclaración en torno a despejar incertidumbres referentes a las Islas de los Uros y su entorno social: que estas mal llamadas “Islas”, en cuanto a los efectos, protecciones, derechos y obligaciones, no pertenecen ni se anexan a la Comunidad Uros Chulluni ni a la Municipalidad menor de Uros - Chulluni, se encuentran fuera del área geográfica de las mismas, y al contrario se asientan en área perteneciente a la Reserva Nacional del Titicaca. Se esclareció su Naturaleza Jurídica: estas “islas flotantes” son artefactos flotantes en forma genérica y edificios flotantes de manera específica; Son bienes muebles. Determina uso de aguas (referido uso del espejo o superficie de aguas) determinado lapso temporal o perpetuo, este tipo de uso, no se encuentra específicamente ni especialmente regulado por la Ley de Aguas ni Legislación Marítima para la realidad Uro; los Uros han habitado el espejo de agua por cientos de años, considerándose dueños de los mismos. La Ley de Aguas indica que no existe propiedad privada sobre aguas, ni derechos adquiridos. Régimen jurídico aplicable a las edificaciones flotantes en la Reserva Nacional del Titicaca se concluyó en que todos estos problemas no están aislados, surgen y se producen de manera concatenada. La carencia de regulación hacia estas Islas Flotantes es alarmante; prácticamente, estas edificaciones flotantes no existen para el Derecho, pese a ser una importante empresa económica de desarrollo turístico y parte integrante de nuestra cultura. Conclusión: adquisición de propiedad de estas “Islas” mediante prescripción adquisitiva de dominio para bien mueble; Estas Islas son una creación humana, los Uros se apropiaron de Recursos naturales y crearon las mismas; posesión originaria que es consecuente con propiedad originaria. Entendemos que cuando se regularice la propiedad de estas islas, se empezará a regular casi de manera obligada todos los vacíos e irregularidades descritas en este estudio, pues la propiedad no solo trae derechos, sino también obligaciones; así, estas islas obligatoriamente tendrán que ser registradas en los distintos entes administrativos. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73007
Edificaciones flotantes uros en la Reserva Nacional del Titicaca, regulación Legal
Aborda jurídicamente diversos problemas y confusiones la actual coyuntura y existencia de islas en un Área Natural Protegida. Analizó normatividad y operabilidad de las instituciones administrativas con Islas de los Uros y Comunidad Uros-Chulluni. Se descubrió que “Islas flotantes” no están inscritas ni reguladas. Resultados: aclaración en torno a despejar incertidumbres referentes a las Islas de los Uros y su entorno social: que estas mal llamadas “Islas”, en cuanto a los efectos, protecciones, derechos y obligaciones, no pertenecen ni se anexan a la Comunidad Uros Chulluni ni a la Municipalidad menor de Uros - Chulluni, se encuentran fuera del área geográfica de las mismas, y al contrario se asientan en área perteneciente a la Reserva Nacional del Titicaca. Se esclareció su Naturaleza Jurídica: estas “islas flotantes” son artefactos flotantes en forma genérica y edificios flotantes de manera específica; Son bienes muebles. Determina uso de aguas (referido uso del espejo o superficie de aguas) determinado lapso temporal o perpetuo, este tipo de uso, no se encuentra específicamente ni especialmente regulado por la Ley de Aguas ni Legislación Marítima para la realidad Uro; los Uros han habitado el espejo de agua por cientos de años, considerándose dueños de los mismos. La Ley de Aguas indica que no existe propiedad privada sobre aguas, ni derechos adquiridos. Régimen jurídico aplicable a las edificaciones flotantes en la Reserva Nacional del Titicaca se concluyó en que todos estos problemas no están aislados, surgen y se producen de manera concatenada. La carencia de regulación hacia estas Islas Flotantes es alarmante; prácticamente, estas edificaciones flotantes no existen para el Derecho, pese a ser una importante empresa económica de desarrollo turístico y parte integrante de nuestra cultura. Conclusión: adquisición de propiedad de estas “Islas” mediante prescripción adquisitiva de dominio para bien mueble; Estas Islas son una creación humana, los Uros se apropiaron de Recursos naturales y crearon las mismas; posesión originaria que es consecuente con propiedad originaria. Entendemos que cuando se regularice la propiedad de estas islas, se empezará a regular casi de manera obligada todos los vacíos e irregularidades descritas en este estudio, pues la propiedad no solo trae derechos, sino también obligaciones; así, estas islas obligatoriamente tendrán que ser registradas en los distintos entes administrativos.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0058-01 T0058 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 8606-14837-01 T8606 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEfectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos de los Juzgados Mixtos de Puno en el año 2013 / Elizabeth Ari Pancca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos de los Juzgados Mixtos de Puno en el año 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Elizabeth Ari Pancca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 121 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El proceso cautelar permite prevenir una serie de consecuencias o de riesgos que puedan lesionar el patrimonio de determinado sujeto; tendiendo a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva, dado que la satisfacción instantánea de una pretensión de conocimiento o de ejecución resulta materialmente irrealizable por el tiempo que dura un proceso. La presente investigación lleva como título “efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos, de los juzgados mixtos de puno en el año 2013”. La investigación estableció como objetivo general, determinarel grado de efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos en los juzgados mixtos de Puno en el año 2013; como quiera que la propiedad es un derecho constitucionalmente protegido; y como Objetivos Específicosverificar el grado de efectividad de la medida cautelar cuando el bien inmueble no se haya inscrito en registros públicos, proponer que en los juzgados se cree un sistema informático exclusivo respecto a bienes inmuebles que están en litigio. La metodología empleada fue el diseño metodológico descriptivo. Los sujetos de la muestra constituyeron las medidas cautelares presentadas en los procesos de derechos de propiedad como mejor derecho de propiedad y nulidad de acto jurídico. Los instrumentos que se utilizaron fueron, la ficha de Observación y la encuesta. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=85993 Efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos de los Juzgados Mixtos de Puno en el año 2013 [texto impreso] / Elizabeth Ari Pancca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 121 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: El proceso cautelar permite prevenir una serie de consecuencias o de riesgos que puedan lesionar el patrimonio de determinado sujeto; tendiendo a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva, dado que la satisfacción instantánea de una pretensión de conocimiento o de ejecución resulta materialmente irrealizable por el tiempo que dura un proceso. La presente investigación lleva como título “efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos, de los juzgados mixtos de puno en el año 2013”. La investigación estableció como objetivo general, determinarel grado de efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos en los juzgados mixtos de Puno en el año 2013; como quiera que la propiedad es un derecho constitucionalmente protegido; y como Objetivos Específicosverificar el grado de efectividad de la medida cautelar cuando el bien inmueble no se haya inscrito en registros públicos, proponer que en los juzgados se cree un sistema informático exclusivo respecto a bienes inmuebles que están en litigio. La metodología empleada fue el diseño metodológico descriptivo. Los sujetos de la muestra constituyeron las medidas cautelares presentadas en los procesos de derechos de propiedad como mejor derecho de propiedad y nulidad de acto jurídico. Los instrumentos que se utilizaron fueron, la ficha de Observación y la encuesta. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=85993
Efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos de los Juzgados Mixtos de Puno en el año 2013
El proceso cautelar permite prevenir una serie de consecuencias o de riesgos que puedan lesionar el patrimonio de determinado sujeto; tendiendo a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva, dado que la satisfacción instantánea de una pretensión de conocimiento o de ejecución resulta materialmente irrealizable por el tiempo que dura un proceso. La presente investigación lleva como título “efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos, de los juzgados mixtos de puno en el año 2013”. La investigación estableció como objetivo general, determinarel grado de efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos en los juzgados mixtos de Puno en el año 2013; como quiera que la propiedad es un derecho constitucionalmente protegido; y como Objetivos Específicosverificar el grado de efectividad de la medida cautelar cuando el bien inmueble no se haya inscrito en registros públicos, proponer que en los juzgados se cree un sistema informático exclusivo respecto a bienes inmuebles que están en litigio. La metodología empleada fue el diseño metodológico descriptivo. Los sujetos de la muestra constituyeron las medidas cautelares presentadas en los procesos de derechos de propiedad como mejor derecho de propiedad y nulidad de acto jurídico. Los instrumentos que se utilizaron fueron, la ficha de Observación y la encuesta.
Ari Pancca, Elizabeth - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0126-01 T 0126 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T19683-26155-01 T19683 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEfectos civiles del incumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones de la actividad médica con el paciente / Seydel Magali Navia Ortega / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : Efectos civiles del incumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones de la actividad médica con el paciente Tipo de documento: texto impreso Autores: Seydel Magali Navia Ortega, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: [368] páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar el Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 636.08 Temas específicos en producción animal Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74980 Efectos civiles del incumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones de la actividad médica con el paciente [texto impreso] / Seydel Magali Navia Ortega, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - [368] páginas : diagramas, tablas.
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Clasificación: 636.08 Temas específicos en producción animal Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74980
Efectos civiles del incumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones de la actividad médica con el paciente
Navia Ortega, Seydel Magali - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0046-01 346.52 N31 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible TE168 346.52 N31 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) En Procesos Técnicos
Excluido de préstamoEfectos jurídicos de la Distanacia en el Perú y su regulación dentro del principio de respeto a la dignidad de la persona / Friundnel Dux Machicado Durand / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Efectos jurídicos de la Distanacia en el Perú y su regulación dentro del principio de respeto a la dignidad de la persona Tipo de documento: texto impreso Autores: Friundnel Dux Machicado Durand, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 112 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente investigación, tuvo por finalidad; determinar los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana así como la manera en que debe estar regulado en nuestra legislación nacional. Investigación es de tipo descriptiva, documental y jurídica gracias a ello se pudo determinar que en el Perú puede ser posible la creación de una ley que regule una protección al ciudadano o al enfermo cuando está en fase terminal , cuya técnica a usar es la observación documental, validando nuestra hipótesis; planteándose el problema ¿cuáles son los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana y como debe estar regulado en nuestra legislación?; estudio que permitirá el proceso de análisis y síntesis de los resultados. Investigación desarrollada, la presunción idealista de que los profesionales en salud, tomen consciencia que "perpetuar" la vida, se transforma en algunos momentos, en actitudes agresivas, violentas y crueles, al tratar de mantener el mayor tiempo posible, la vida de un sujeto, que a sabiendas no responderá a la terapia instaurada, aun utilizando medios artificiales de sostén de vida, para lograr tal cometido.. Conclusiones: que la Distanasia, entendida como prolongar la agonía todo lo posible, utilizando todos los medios disponibles, incluso desproporcionados, aunque esto signifique causar dolor y padecimiento, en una persona cuya muerte de todas maneras es inminente. La manifestación de voluntad de los familiares al momento de tomar una decisión como de suspender los tratamientos médicos de un paciente que se encuentra en fase terminal. El proceso natural del ser humano en relación a la distanasia en el resultado de este estudio se relacionan los aspectos éticos de la vida y la muerte del ser humano, involucrados muchos factores culturales e históricos. El derecho a la vida es un derecho fundamental es inalienable, es inherente al ser humano existiendo así diversos tratados que lo ratifican, el derecho a la vida no trata de impedir la muerte de una persona sino toda forma de maltrato que haga su vida indigna. En el Perú está consagrado en la Constitución Política en el artículo 2° establece el derecho a la vida y señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Según el análisis de los resultados la distanasia se cataloga como un mecanismo de retrasar la muerte por todos los medios aunque no haya esperanza de vida alguna curación y aunque esto signifique infringir al paciente sufrimientos añadidos a los que ya padece para con esto aplazar la muerte horas o días. El encarnizamiento terapéutico por ser una técnica tan agresiva ya que se produce un ensañamiento para mantener vivo al paciente que se encuentra en fase terminal. Así mismo la humanidad al encontrarse con enfermedades incurables ha tenido que optar por medida distintas para crear mejores condiciones ante la inevitable llegada de la muerte sabemos que existe una preocupación por la vida en un mundo donde surgen nuevas enfermedades que muchas veces resultan ser incurables. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8209 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107000 Efectos jurídicos de la Distanacia en el Perú y su regulación dentro del principio de respeto a la dignidad de la persona [texto impreso] / Friundnel Dux Machicado Durand, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 112 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente investigación, tuvo por finalidad; determinar los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana así como la manera en que debe estar regulado en nuestra legislación nacional. Investigación es de tipo descriptiva, documental y jurídica gracias a ello se pudo determinar que en el Perú puede ser posible la creación de una ley que regule una protección al ciudadano o al enfermo cuando está en fase terminal , cuya técnica a usar es la observación documental, validando nuestra hipótesis; planteándose el problema ¿cuáles son los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana y como debe estar regulado en nuestra legislación?; estudio que permitirá el proceso de análisis y síntesis de los resultados. Investigación desarrollada, la presunción idealista de que los profesionales en salud, tomen consciencia que "perpetuar" la vida, se transforma en algunos momentos, en actitudes agresivas, violentas y crueles, al tratar de mantener el mayor tiempo posible, la vida de un sujeto, que a sabiendas no responderá a la terapia instaurada, aun utilizando medios artificiales de sostén de vida, para lograr tal cometido.. Conclusiones: que la Distanasia, entendida como prolongar la agonía todo lo posible, utilizando todos los medios disponibles, incluso desproporcionados, aunque esto signifique causar dolor y padecimiento, en una persona cuya muerte de todas maneras es inminente. La manifestación de voluntad de los familiares al momento de tomar una decisión como de suspender los tratamientos médicos de un paciente que se encuentra en fase terminal. El proceso natural del ser humano en relación a la distanasia en el resultado de este estudio se relacionan los aspectos éticos de la vida y la muerte del ser humano, involucrados muchos factores culturales e históricos. El derecho a la vida es un derecho fundamental es inalienable, es inherente al ser humano existiendo así diversos tratados que lo ratifican, el derecho a la vida no trata de impedir la muerte de una persona sino toda forma de maltrato que haga su vida indigna. En el Perú está consagrado en la Constitución Política en el artículo 2° establece el derecho a la vida y señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Según el análisis de los resultados la distanasia se cataloga como un mecanismo de retrasar la muerte por todos los medios aunque no haya esperanza de vida alguna curación y aunque esto signifique infringir al paciente sufrimientos añadidos a los que ya padece para con esto aplazar la muerte horas o días. El encarnizamiento terapéutico por ser una técnica tan agresiva ya que se produce un ensañamiento para mantener vivo al paciente que se encuentra en fase terminal. Así mismo la humanidad al encontrarse con enfermedades incurables ha tenido que optar por medida distintas para crear mejores condiciones ante la inevitable llegada de la muerte sabemos que existe una preocupación por la vida en un mundo donde surgen nuevas enfermedades que muchas veces resultan ser incurables. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8209 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107000
Efectos jurídicos de la Distanacia en el Perú y su regulación dentro del principio de respeto a la dignidad de la persona
El presente investigación, tuvo por finalidad; determinar los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana así como la manera en que debe estar regulado en nuestra legislación nacional. Investigación es de tipo descriptiva, documental y jurídica gracias a ello se pudo determinar que en el Perú puede ser posible la creación de una ley que regule una protección al ciudadano o al enfermo cuando está en fase terminal , cuya técnica a usar es la observación documental, validando nuestra hipótesis; planteándose el problema ¿cuáles son los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana y como debe estar regulado en nuestra legislación?; estudio que permitirá el proceso de análisis y síntesis de los resultados. Investigación desarrollada, la presunción idealista de que los profesionales en salud, tomen consciencia que "perpetuar" la vida, se transforma en algunos momentos, en actitudes agresivas, violentas y crueles, al tratar de mantener el mayor tiempo posible, la vida de un sujeto, que a sabiendas no responderá a la terapia instaurada, aun utilizando medios artificiales de sostén de vida, para lograr tal cometido.. Conclusiones: que la Distanasia, entendida como prolongar la agonía todo lo posible, utilizando todos los medios disponibles, incluso desproporcionados, aunque esto signifique causar dolor y padecimiento, en una persona cuya muerte de todas maneras es inminente. La manifestación de voluntad de los familiares al momento de tomar una decisión como de suspender los tratamientos médicos de un paciente que se encuentra en fase terminal. El proceso natural del ser humano en relación a la distanasia en el resultado de este estudio se relacionan los aspectos éticos de la vida y la muerte del ser humano, involucrados muchos factores culturales e históricos. El derecho a la vida es un derecho fundamental es inalienable, es inherente al ser humano existiendo así diversos tratados que lo ratifican, el derecho a la vida no trata de impedir la muerte de una persona sino toda forma de maltrato que haga su vida indigna. En el Perú está consagrado en la Constitución Política en el artículo 2° establece el derecho a la vida y señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Según el análisis de los resultados la distanasia se cataloga como un mecanismo de retrasar la muerte por todos los medios aunque no haya esperanza de vida alguna curación y aunque esto signifique infringir al paciente sufrimientos añadidos a los que ya padece para con esto aplazar la muerte horas o días. El encarnizamiento terapéutico por ser una técnica tan agresiva ya que se produce un ensañamiento para mantener vivo al paciente que se encuentra en fase terminal. Así mismo la humanidad al encontrarse con enfermedades incurables ha tenido que optar por medida distintas para crear mejores condiciones ante la inevitable llegada de la muerte sabemos que existe una preocupación por la vida en un mundo donde surgen nuevas enfermedades que muchas veces resultan ser incurables.
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DisponibleEfectos jurídicos de la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría del impuesto a la renta en el departamento de Puno / Waldir Crystiam Zanabria Ortega / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2005)
Título : Efectos jurídicos de la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría del impuesto a la renta en el departamento de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Waldir Crystiam Zanabria Ortega, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2005 Número de páginas: 142 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] DECORACIÓN DE INTERIORES Resumen: Percibe y analiza las realidad existente en nuestro país, una realidad muy dañina y perjudicial desde todo punto de vista, debido a los constantes trances evasivos de los que es objeto nuestra realidad tributaria. Identifica y analiza las consecuencias jurídicas que genera la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría en el departamento de Puno. Para la obtención de estos datos se empleó como técnicas, la observación directa e indirecta, esta última en sus modalidades de cuestionario y entrevista. Estas técnicas, con sus respectivos instrumentos se aplicaron a una muestra representativa de los profesionales colegiados de nuestro departamento. Se comprobó que el excesivo desorden existente en la legislación tributaria lo único que genera es confusión en los contribuyentes de cuarta categoría. El Estado es monstruosamente perjudicado al dejar de percibir enormes ingresos debido a la evasión que realizan solo los contribuyentes de cuarta categoría. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73005 Efectos jurídicos de la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría del impuesto a la renta en el departamento de Puno [texto impreso] / Waldir Crystiam Zanabria Ortega, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2005 . - 142 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Clasificación: [Agneaux] DECORACIÓN DE INTERIORES Resumen: Percibe y analiza las realidad existente en nuestro país, una realidad muy dañina y perjudicial desde todo punto de vista, debido a los constantes trances evasivos de los que es objeto nuestra realidad tributaria. Identifica y analiza las consecuencias jurídicas que genera la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría en el departamento de Puno. Para la obtención de estos datos se empleó como técnicas, la observación directa e indirecta, esta última en sus modalidades de cuestionario y entrevista. Estas técnicas, con sus respectivos instrumentos se aplicaron a una muestra representativa de los profesionales colegiados de nuestro departamento. Se comprobó que el excesivo desorden existente en la legislación tributaria lo único que genera es confusión en los contribuyentes de cuarta categoría. El Estado es monstruosamente perjudicado al dejar de percibir enormes ingresos debido a la evasión que realizan solo los contribuyentes de cuarta categoría. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73005
Efectos jurídicos de la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría del impuesto a la renta en el departamento de Puno
Percibe y analiza las realidad existente en nuestro país, una realidad muy dañina y perjudicial desde todo punto de vista, debido a los constantes trances evasivos de los que es objeto nuestra realidad tributaria. Identifica y analiza las consecuencias jurídicas que genera la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría en el departamento de Puno. Para la obtención de estos datos se empleó como técnicas, la observación directa e indirecta, esta última en sus modalidades de cuestionario y entrevista. Estas técnicas, con sus respectivos instrumentos se aplicaron a una muestra representativa de los profesionales colegiados de nuestro departamento. Se comprobó que el excesivo desorden existente en la legislación tributaria lo único que genera es confusión en los contribuyentes de cuarta categoría. El Estado es monstruosamente perjudicado al dejar de percibir enormes ingresos debido a la evasión que realizan solo los contribuyentes de cuarta categoría.
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DisponibleEfectos de la ley N.25593 en la constitución de sindicatos en el departamento de Puno / Andrés Mauro Nina Nina / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2002)
Título : Efectos de la ley N.25593 en la constitución de sindicatos en el departamento de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrés Mauro Nina Nina, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2002 Número de páginas: 148 páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE:PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70927 Efectos de la ley N.25593 en la constitución de sindicatos en el departamento de Puno [texto impreso] / Andrés Mauro Nina Nina, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2002 . - 148 páginas : diagramas, tablas.
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Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE:PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70927
Efectos de la ley N.25593 en la constitución de sindicatos en el departamento de Puno
Nina Nina, Andrés Mauro - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2002
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0028-01 T0028 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T6712-10962-01 T6712 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEficacia de los mecanismos de control ciudadano rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno / Edilberto Zapana Zapana / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Eficacia de los mecanismos de control ciudadano rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Edilberto Zapana Zapana, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 253 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa) Resumen: Los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia, se encuentran regulados explícitamente en la Ley Orgánica de Municipalidades y conforme a estas disposiciones las Municipalidades tienen el mandato de promover y garantizar la implementación de dichos mecanismos, con la finalidad de realizar una gestión municipal basado en la transparencia y eficacia; Asimismo el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, establece que la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos de lucha contra la corrupción, y señala que es uno de los temas “clave”; bajo esta normatividad la Municipalidad Provincial de Puno, viene implementando diversos mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia.
Resulta que, de esta realidad ¿Cuál es el nivel de eficacia en la aplicación de los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno?, dado que existen esfuerzos para implementarlos tales como los comités de vigilancia ciudadana, comité de gestión de obra, audiencias públicas descentralizadas de rendición de cuentas, entre otros.
La investigación es importante por cuanto responde a la percepción generalizada de corrupción en los diferentes niveles de gobierno, principalmente en los gobiernos locales, es un problema que debilita la democracia, la gobernabilidad y el estado de derecho. Afectando a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los más pobres y excluidos. La investigación busca generar propuestas para el aprovechamiento de estas normas para una aplicación efectiva de estos mecanismos para la reducción de riegos de la comisión de actos de corrupción; plantear propuestas normativas para mejorar y articular los instrumentos legales específicos existentes a nivel de la provincia de Puno, plantear propuestas y estrategias para superar las principales dificultades y establecer acciones para propiciar condiciones adecuadas en la implementación de los mecanismos materia de investigación, en beneficio de la sociedad.
La presente investigación tiene el objetivo de determinar cuál es el nivel de efectividad de los mecanismos de control social, rendición de cuentas y transparencia para reducir los riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de PunoNota de contenido:
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82637 Eficacia de los mecanismos de control ciudadano rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno [texto impreso] / Edilberto Zapana Zapana, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 253 páginas : diagramas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia, se encuentran regulados explícitamente en la Ley Orgánica de Municipalidades y conforme a estas disposiciones las Municipalidades tienen el mandato de promover y garantizar la implementación de dichos mecanismos, con la finalidad de realizar una gestión municipal basado en la transparencia y eficacia; Asimismo el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, establece que la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos de lucha contra la corrupción, y señala que es uno de los temas “clave”; bajo esta normatividad la Municipalidad Provincial de Puno, viene implementando diversos mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia.
Resulta que, de esta realidad ¿Cuál es el nivel de eficacia en la aplicación de los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno?, dado que existen esfuerzos para implementarlos tales como los comités de vigilancia ciudadana, comité de gestión de obra, audiencias públicas descentralizadas de rendición de cuentas, entre otros.
La investigación es importante por cuanto responde a la percepción generalizada de corrupción en los diferentes niveles de gobierno, principalmente en los gobiernos locales, es un problema que debilita la democracia, la gobernabilidad y el estado de derecho. Afectando a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los más pobres y excluidos. La investigación busca generar propuestas para el aprovechamiento de estas normas para una aplicación efectiva de estos mecanismos para la reducción de riegos de la comisión de actos de corrupción; plantear propuestas normativas para mejorar y articular los instrumentos legales específicos existentes a nivel de la provincia de Puno, plantear propuestas y estrategias para superar las principales dificultades y establecer acciones para propiciar condiciones adecuadas en la implementación de los mecanismos materia de investigación, en beneficio de la sociedad.
La presente investigación tiene el objetivo de determinar cuál es el nivel de efectividad de los mecanismos de control social, rendición de cuentas y transparencia para reducir los riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de PunoNota de contenido:
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82637
Eficacia de los mecanismos de control ciudadano rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno
Los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia, se encuentran regulados explícitamente en la Ley Orgánica de Municipalidades y conforme a estas disposiciones las Municipalidades tienen el mandato de promover y garantizar la implementación de dichos mecanismos, con la finalidad de realizar una gestión municipal basado en la transparencia y eficacia; Asimismo el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, establece que la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos de lucha contra la corrupción, y señala que es uno de los temas “clave”; bajo esta normatividad la Municipalidad Provincial de Puno, viene implementando diversos mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia.
Resulta que, de esta realidad ¿Cuál es el nivel de eficacia en la aplicación de los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno?, dado que existen esfuerzos para implementarlos tales como los comités de vigilancia ciudadana, comité de gestión de obra, audiencias públicas descentralizadas de rendición de cuentas, entre otros.
La investigación es importante por cuanto responde a la percepción generalizada de corrupción en los diferentes niveles de gobierno, principalmente en los gobiernos locales, es un problema que debilita la democracia, la gobernabilidad y el estado de derecho. Afectando a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los más pobres y excluidos. La investigación busca generar propuestas para el aprovechamiento de estas normas para una aplicación efectiva de estos mecanismos para la reducción de riegos de la comisión de actos de corrupción; plantear propuestas normativas para mejorar y articular los instrumentos legales específicos existentes a nivel de la provincia de Puno, plantear propuestas y estrategias para superar las principales dificultades y establecer acciones para propiciar condiciones adecuadas en la implementación de los mecanismos materia de investigación, en beneficio de la sociedad.
La presente investigación tiene el objetivo de determinar cuál es el nivel de efectividad de los mecanismos de control social, rendición de cuentas y transparencia para reducir los riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de PunoZapana Zapana, Edilberto - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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DisponibleEficacia social de los espacios y mecanismos de participación, concertación y vigilancia ciudadana en la Municipalidad Provincial de Puno / Yanett Medrano Valdez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2006)
Título : Eficacia social de los espacios y mecanismos de participación, concertación y vigilancia ciudadana en la Municipalidad Provincial de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Yanett Medrano Valdez Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2006 Número de páginas: 230 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: No se trata de endosar a los ciudadanos las tareas propias del gobierno en sus distintos niveles, sino de articular de manera armónica y con sentido inclusivo distintas manifestaciones de los/as ciudadanos/as interesados/as en la solución de múltiples problemas que los afectan directa o indirectamente, con lo cual contribuyen a la reforma del Estado. En ese sentido la participación ciudadana tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la población -función de administración- y representar a los intereses, prioridades e identidades de la ciudadanía -función de gobierno- ;a partir de ello la participación ciudadana se convierte en un medio o recurso que permite ampliar las capacidades de acción del aparato público del Estado y como la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, apuntando hacia la democratización del sistema político del Estado.
La insuficiencia de un sistema en el que el Estado se convierte en un órgano decisor poco permeable y a veces distante de las inquietudes sociales, genera la necesidad de implantar espacios y mecanismos que permitan una mayor presencia e intervención del ciudadano y de los diferentes grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, sin que ello suponga cuestionar sus bases fundamentales del Estado.
Consecuentemente la participación ciudadana debe asegurar la capacidad de los ciudadanos de intervenir en lo público, si se promueve una articulación Estado – Sociedad Civil – Ciudadanos, siendo el Municipio el ámbito más adecuado para impulsar los procesos de participación y propiciar mecanismos jurídicos viables; de esta manera se hacen mas fuertes, directas y cotidianas las relaciones entre los ciudadanos(as) y el Gobierno Local, con la finalidad de tomar y ejecutar decisiones de manera conjunta, en un proceso de formulación, definición y ejecución de políticas públicas que representan y expresan los intereses de los ciudadanos.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58858 Eficacia social de los espacios y mecanismos de participación, concertación y vigilancia ciudadana en la Municipalidad Provincial de Puno [texto impreso] / Yanett Medrano Valdez . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2006 . - 230 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: No se trata de endosar a los ciudadanos las tareas propias del gobierno en sus distintos niveles, sino de articular de manera armónica y con sentido inclusivo distintas manifestaciones de los/as ciudadanos/as interesados/as en la solución de múltiples problemas que los afectan directa o indirectamente, con lo cual contribuyen a la reforma del Estado. En ese sentido la participación ciudadana tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la población -función de administración- y representar a los intereses, prioridades e identidades de la ciudadanía -función de gobierno- ;a partir de ello la participación ciudadana se convierte en un medio o recurso que permite ampliar las capacidades de acción del aparato público del Estado y como la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, apuntando hacia la democratización del sistema político del Estado.
La insuficiencia de un sistema en el que el Estado se convierte en un órgano decisor poco permeable y a veces distante de las inquietudes sociales, genera la necesidad de implantar espacios y mecanismos que permitan una mayor presencia e intervención del ciudadano y de los diferentes grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, sin que ello suponga cuestionar sus bases fundamentales del Estado.
Consecuentemente la participación ciudadana debe asegurar la capacidad de los ciudadanos de intervenir en lo público, si se promueve una articulación Estado – Sociedad Civil – Ciudadanos, siendo el Municipio el ámbito más adecuado para impulsar los procesos de participación y propiciar mecanismos jurídicos viables; de esta manera se hacen mas fuertes, directas y cotidianas las relaciones entre los ciudadanos(as) y el Gobierno Local, con la finalidad de tomar y ejecutar decisiones de manera conjunta, en un proceso de formulación, definición y ejecución de políticas públicas que representan y expresan los intereses de los ciudadanos.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58858
Eficacia social de los espacios y mecanismos de participación, concertación y vigilancia ciudadana en la Municipalidad Provincial de Puno
No se trata de endosar a los ciudadanos las tareas propias del gobierno en sus distintos niveles, sino de articular de manera armónica y con sentido inclusivo distintas manifestaciones de los/as ciudadanos/as interesados/as en la solución de múltiples problemas que los afectan directa o indirectamente, con lo cual contribuyen a la reforma del Estado. En ese sentido la participación ciudadana tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la población -función de administración- y representar a los intereses, prioridades e identidades de la ciudadanía -función de gobierno- ;a partir de ello la participación ciudadana se convierte en un medio o recurso que permite ampliar las capacidades de acción del aparato público del Estado y como la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, apuntando hacia la democratización del sistema político del Estado.
La insuficiencia de un sistema en el que el Estado se convierte en un órgano decisor poco permeable y a veces distante de las inquietudes sociales, genera la necesidad de implantar espacios y mecanismos que permitan una mayor presencia e intervención del ciudadano y de los diferentes grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, sin que ello suponga cuestionar sus bases fundamentales del Estado.
Consecuentemente la participación ciudadana debe asegurar la capacidad de los ciudadanos de intervenir en lo público, si se promueve una articulación Estado – Sociedad Civil – Ciudadanos, siendo el Municipio el ámbito más adecuado para impulsar los procesos de participación y propiciar mecanismos jurídicos viables; de esta manera se hacen mas fuertes, directas y cotidianas las relaciones entre los ciudadanos(as) y el Gobierno Local, con la finalidad de tomar y ejecutar decisiones de manera conjunta, en un proceso de formulación, definición y ejecución de políticas públicas que representan y expresan los intereses de los ciudadanos.Medrano Valdez, Yanett - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2006
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0067-01 T0067 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0069-02 T0069 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T10700-16297-01 T10700 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl ejercicio equívoco de la nulidad de acto jurídico en conflictos de carácter patrimonial en la sala civil de la corte superior de justicia de Puno en el periodo 2010 - 2013 / Irene Apaza Borda / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : El ejercicio equívoco de la nulidad de acto jurídico en conflictos de carácter patrimonial en la sala civil de la corte superior de justicia de Puno en el periodo 2010 - 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Irene Apaza Borda, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 173 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente investigación parte de una institución controvertida tanto para los litigantes como para los propios operadores del derecho; ello debido a que la Nulidad de Acto Jurídico siempre se ha caracterizado por su complejidad, hecho que la hace más atractiva a quienes nos encontramos involucrados en el mundo del derecho civil; sin embargo debido a la amplitud de este tema es que en la presente realizaremos una delimitación de nuestro objeto de estudio; para ello tomaremos tres conflictos de carácter patrimonial en donde es usual el ejercicio de la Nulidad de Acto Jurídico; estas son; la venta de bien ajeno, actos de disposición que realiza un cónyuge sin el asentimiento del otro dentro de la sociedad de gananciales y los actos jurídicos celebrados por un representante sin facultades; asimismo enmarcaremos nuestro objeto de estudio a las sentencias emitidas por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno en el periodo 2010 al 2013, para ello necesariamente recurriremos a conceptos vinculados al tema; siendo de destacar la Ineficacia del Acto Jurídico y la Invalidez de Acto Jurídico. Toda la investigación será clasificada en tres capítulos, lo cual hará didáctico su estudio, asi tenemos en el Capítulo I el planteamiento del problema, objetivos, justificación y los conceptos teóricos en base al cual se establece el tema de investigación; en el Capítulo II encontramos la metodología utilizada para la comprobación de nuestra hipótesis, tales como el análisis de los procesos judiciales seguido en el tiempo y en el espacio delimitado para nuestra investigación y finalmente en el capítulo III encontraremos los resultados, conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado con la presente investigación Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82772 El ejercicio equívoco de la nulidad de acto jurídico en conflictos de carácter patrimonial en la sala civil de la corte superior de justicia de Puno en el periodo 2010 - 2013 [texto impreso] / Irene Apaza Borda, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 173 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La presente investigación parte de una institución controvertida tanto para los litigantes como para los propios operadores del derecho; ello debido a que la Nulidad de Acto Jurídico siempre se ha caracterizado por su complejidad, hecho que la hace más atractiva a quienes nos encontramos involucrados en el mundo del derecho civil; sin embargo debido a la amplitud de este tema es que en la presente realizaremos una delimitación de nuestro objeto de estudio; para ello tomaremos tres conflictos de carácter patrimonial en donde es usual el ejercicio de la Nulidad de Acto Jurídico; estas son; la venta de bien ajeno, actos de disposición que realiza un cónyuge sin el asentimiento del otro dentro de la sociedad de gananciales y los actos jurídicos celebrados por un representante sin facultades; asimismo enmarcaremos nuestro objeto de estudio a las sentencias emitidas por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno en el periodo 2010 al 2013, para ello necesariamente recurriremos a conceptos vinculados al tema; siendo de destacar la Ineficacia del Acto Jurídico y la Invalidez de Acto Jurídico. Toda la investigación será clasificada en tres capítulos, lo cual hará didáctico su estudio, asi tenemos en el Capítulo I el planteamiento del problema, objetivos, justificación y los conceptos teóricos en base al cual se establece el tema de investigación; en el Capítulo II encontramos la metodología utilizada para la comprobación de nuestra hipótesis, tales como el análisis de los procesos judiciales seguido en el tiempo y en el espacio delimitado para nuestra investigación y finalmente en el capítulo III encontraremos los resultados, conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado con la presente investigación Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82772
El ejercicio equívoco de la nulidad de acto jurídico en conflictos de carácter patrimonial en la sala civil de la corte superior de justicia de Puno en el periodo 2010 - 2013
La presente investigación parte de una institución controvertida tanto para los litigantes como para los propios operadores del derecho; ello debido a que la Nulidad de Acto Jurídico siempre se ha caracterizado por su complejidad, hecho que la hace más atractiva a quienes nos encontramos involucrados en el mundo del derecho civil; sin embargo debido a la amplitud de este tema es que en la presente realizaremos una delimitación de nuestro objeto de estudio; para ello tomaremos tres conflictos de carácter patrimonial en donde es usual el ejercicio de la Nulidad de Acto Jurídico; estas son; la venta de bien ajeno, actos de disposición que realiza un cónyuge sin el asentimiento del otro dentro de la sociedad de gananciales y los actos jurídicos celebrados por un representante sin facultades; asimismo enmarcaremos nuestro objeto de estudio a las sentencias emitidas por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno en el periodo 2010 al 2013, para ello necesariamente recurriremos a conceptos vinculados al tema; siendo de destacar la Ineficacia del Acto Jurídico y la Invalidez de Acto Jurídico. Toda la investigación será clasificada en tres capítulos, lo cual hará didáctico su estudio, asi tenemos en el Capítulo I el planteamiento del problema, objetivos, justificación y los conceptos teóricos en base al cual se establece el tema de investigación; en el Capítulo II encontramos la metodología utilizada para la comprobación de nuestra hipótesis, tales como el análisis de los procesos judiciales seguido en el tiempo y en el espacio delimitado para nuestra investigación y finalmente en el capítulo III encontraremos los resultados, conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado con la presente investigación
Apaza Borda, IreneChura Pacori, Marice ; Chura Pacori, Marice ; Chura Pacori, Marice - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0114-01 T 0114 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T19026-25498-01 T19026 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLas empresas de transporte en Puno como sociedades de responsabilidad limitada / Raul Rómulo Castillo Suaquita / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : Las empresas de transporte en Puno como sociedades de responsabilidad limitada Tipo de documento: texto impreso Autores: Raul Rómulo Castillo Suaquita, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 145 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69656 Las empresas de transporte en Puno como sociedades de responsabilidad limitada [texto impreso] / Raul Rómulo Castillo Suaquita, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 145 páginas : tablas ; 30 cm.
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Las empresas de transporte en Puno como sociedades de responsabilidad limitada
Castillo Suaquita, Raul Rómulo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0038-01 T0038 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T5565-8999-00 T5565 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl estándar de prueba del peligro de obstaculización y su problemática para dictar la prisión preventiva / Janeth Angelica Condemaita Gomez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : El estándar de prueba del peligro de obstaculización y su problemática para dictar la prisión preventiva Tipo de documento: texto impreso Autores: Janeth Angelica Condemaita Gomez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 132 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación aborda sobre los presupuestos del peligro de obstaculización y su problemática para valorar dicho peligro en la prisión preventiva, la investigación se enfocó principalmente en analizar e interpretar teorías, doctrina y jurisprudencia, ejemplificado con casos emblemáticos de prisión preventiva en el Perú. Teniendo como OBJETIVO general: Establecer el estado de cuestión del peligro de obstaculización y su problemática al momento de dictar la prisión preventiva. La investigación es de tipo cualitativo, y se utilizó el MÉTODO dogmático jurídico y el método sistemático. Llegando a los siguientes RESULTADOS: Las perspectivas del peligro de obstaculización, están configuradas por los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso concreto y en cuanto a las perspectivas especificas están dadas por el riesgo razonable y los indicios directos, y la problemática gira en torno a la postulación del peligro procesal de parte del fiscal, la extralimitación del juez, la doble valoración de la gravedad de la pena y la determinación de los antecedentes del imputado. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11386 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108712 El estándar de prueba del peligro de obstaculización y su problemática para dictar la prisión preventiva [texto impreso] / Janeth Angelica Condemaita Gomez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 132 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La investigación aborda sobre los presupuestos del peligro de obstaculización y su problemática para valorar dicho peligro en la prisión preventiva, la investigación se enfocó principalmente en analizar e interpretar teorías, doctrina y jurisprudencia, ejemplificado con casos emblemáticos de prisión preventiva en el Perú. Teniendo como OBJETIVO general: Establecer el estado de cuestión del peligro de obstaculización y su problemática al momento de dictar la prisión preventiva. La investigación es de tipo cualitativo, y se utilizó el MÉTODO dogmático jurídico y el método sistemático. Llegando a los siguientes RESULTADOS: Las perspectivas del peligro de obstaculización, están configuradas por los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso concreto y en cuanto a las perspectivas especificas están dadas por el riesgo razonable y los indicios directos, y la problemática gira en torno a la postulación del peligro procesal de parte del fiscal, la extralimitación del juez, la doble valoración de la gravedad de la pena y la determinación de los antecedentes del imputado. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11386 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108712
El estándar de prueba del peligro de obstaculización y su problemática para dictar la prisión preventiva
La investigación aborda sobre los presupuestos del peligro de obstaculización y su problemática para valorar dicho peligro en la prisión preventiva, la investigación se enfocó principalmente en analizar e interpretar teorías, doctrina y jurisprudencia, ejemplificado con casos emblemáticos de prisión preventiva en el Perú. Teniendo como OBJETIVO general: Establecer el estado de cuestión del peligro de obstaculización y su problemática al momento de dictar la prisión preventiva. La investigación es de tipo cualitativo, y se utilizó el MÉTODO dogmático jurídico y el método sistemático. Llegando a los siguientes RESULTADOS: Las perspectivas del peligro de obstaculización, están configuradas por los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso concreto y en cuanto a las perspectivas especificas están dadas por el riesgo razonable y los indicios directos, y la problemática gira en torno a la postulación del peligro procesal de parte del fiscal, la extralimitación del juez, la doble valoración de la gravedad de la pena y la determinación de los antecedentes del imputado.
Condemaita Gomez, Janeth Angelica - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0268-01 T0268 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25445-31948-01 T25445 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Disponible El estatus jurídico de la naturaleza en el constitucionalismo latinoamericano aproximación a la experiencia ecuatoriana (Constitución 2008) y boliviana (Constitución 2009) / Zenayda Margot Chura Huanca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : El estatus jurídico de la naturaleza en el constitucionalismo latinoamericano aproximación a la experiencia ecuatoriana (Constitución 2008) y boliviana (Constitución 2009) Tipo de documento: texto impreso Autores: Zenayda Margot Chura Huanca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 143 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación se enfoca en los cambios que trajeron la Constitución de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), específicamente, da cuenta de la novedosa manera de constitucionalizar el medio ambiente. En las mencionadas constituciones se ha reconocido como sujeto de derechos a la naturaleza, constituyéndose en un cambio radical. El objetivo de la investigación fue: explicar el estatus jurídico de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con especial énfasis, en la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009. La metodología de la investigación consistió en la revisión del marco teórico y normativo a nivel de la experiencia comparada para explicar el estatus jurídico de la naturaleza. Los instrumentos que se utilizaron son: ficha de observación y ficha de resumen bibliográfico. Finalmente, los resultados a los cuales se arribaron es que la naturaleza tiene el estatus jurídico de sujeto de derechos y que tiene protección reforzada por parte de los órganos que administran justicia. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10418 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107697 El estatus jurídico de la naturaleza en el constitucionalismo latinoamericano aproximación a la experiencia ecuatoriana (Constitución 2008) y boliviana (Constitución 2009) [texto impreso] / Zenayda Margot Chura Huanca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 143 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La investigación se enfoca en los cambios que trajeron la Constitución de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), específicamente, da cuenta de la novedosa manera de constitucionalizar el medio ambiente. En las mencionadas constituciones se ha reconocido como sujeto de derechos a la naturaleza, constituyéndose en un cambio radical. El objetivo de la investigación fue: explicar el estatus jurídico de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con especial énfasis, en la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009. La metodología de la investigación consistió en la revisión del marco teórico y normativo a nivel de la experiencia comparada para explicar el estatus jurídico de la naturaleza. Los instrumentos que se utilizaron son: ficha de observación y ficha de resumen bibliográfico. Finalmente, los resultados a los cuales se arribaron es que la naturaleza tiene el estatus jurídico de sujeto de derechos y que tiene protección reforzada por parte de los órganos que administran justicia. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10418 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107697
El estatus jurídico de la naturaleza en el constitucionalismo latinoamericano aproximación a la experiencia ecuatoriana (Constitución 2008) y boliviana (Constitución 2009)
La investigación se enfoca en los cambios que trajeron la Constitución de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), específicamente, da cuenta de la novedosa manera de constitucionalizar el medio ambiente. En las mencionadas constituciones se ha reconocido como sujeto de derechos a la naturaleza, constituyéndose en un cambio radical. El objetivo de la investigación fue: explicar el estatus jurídico de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con especial énfasis, en la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009. La metodología de la investigación consistió en la revisión del marco teórico y normativo a nivel de la experiencia comparada para explicar el estatus jurídico de la naturaleza. Los instrumentos que se utilizaron son: ficha de observación y ficha de resumen bibliográfico. Finalmente, los resultados a los cuales se arribaron es que la naturaleza tiene el estatus jurídico de sujeto de derechos y que tiene protección reforzada por parte de los órganos que administran justicia.
Chura Huanca, Zenayda Margot - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0258-01 T0258 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24986-31489-01 T24986 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEstudio comparativo entre la constitución política del Perú del Año 1979 y 1993 referente a la educación básica, su desarrollo de está ultima y los aportes en la mejoría de la educación / Jesús Vilca Chambi / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Estudio comparativo entre la constitución política del Perú del Año 1979 y 1993 referente a la educación básica, su desarrollo de está ultima y los aportes en la mejoría de la educación Tipo de documento: texto impreso Autores: Jesús Vilca Chambi, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 116 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa) Resumen: En el presente trabajo, referente al estudio comparativo entre la Constitución Política del Año 1979 Y 1993, y las normas que rigen la Educación Básica, exponemos algunos resultados importantes, que merece una síntesis sustancial.
Existe una marcada diferencia entre ambas Constituciones, respecto a semejanzas y diferencias; en la Constitución derogada los Artículos referentes al objeto de estudio, cumplen con las características semánticas y sintácticas, lo que significa, que sus conceptos no están solapados de ambigüedades; en comparación con la Constitución vigente, su redacción es poca técnica y existe artículos que tienen hasta cinco párrafos por lo que, la compresión y interpretación del los mismos, crea incertidumbre sobre la verdadera intención del legislador. Entones existe más diferencias que semejanzas entre las ambas constituciones sobre la regulación de la Educación Básica
Las normas constitucionales deben complementarse, con leyes orgánicas o que estas amplíen alguna intención jurídica concerniente a la Educación Básica; según los resultados obtenidos, son muy escasos las leyes que se han emitido después de entrada en vigencia la constitución actual, los mismos que no tienen trascendencia, ni apoyan en el desarrollo constitucional, en materia de Educación Básica, tampoco el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio correspondiente emitió normas de menor jerarquía, que aporte en dicho propósito.
Después de 21 años de vigencia de la Carta Magna, la Educación Básica no registra mejorías; se tiene un déficit en ejecución de infraestructura escolar, el analfabetismo aún no se ha erradicado, los materiales educativos no obedecen a la diversidad cultual de nuestro país, los medios de comunicación no cumplen con aportar en la formación cultural y ética de los estudiantes, en efecto estos resultados corroboran lo que ya se manifestadoLink: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82635 Estudio comparativo entre la constitución política del Perú del Año 1979 y 1993 referente a la educación básica, su desarrollo de está ultima y los aportes en la mejoría de la educación [texto impreso] / Jesús Vilca Chambi, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 116 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: En el presente trabajo, referente al estudio comparativo entre la Constitución Política del Año 1979 Y 1993, y las normas que rigen la Educación Básica, exponemos algunos resultados importantes, que merece una síntesis sustancial.
Existe una marcada diferencia entre ambas Constituciones, respecto a semejanzas y diferencias; en la Constitución derogada los Artículos referentes al objeto de estudio, cumplen con las características semánticas y sintácticas, lo que significa, que sus conceptos no están solapados de ambigüedades; en comparación con la Constitución vigente, su redacción es poca técnica y existe artículos que tienen hasta cinco párrafos por lo que, la compresión y interpretación del los mismos, crea incertidumbre sobre la verdadera intención del legislador. Entones existe más diferencias que semejanzas entre las ambas constituciones sobre la regulación de la Educación Básica
Las normas constitucionales deben complementarse, con leyes orgánicas o que estas amplíen alguna intención jurídica concerniente a la Educación Básica; según los resultados obtenidos, son muy escasos las leyes que se han emitido después de entrada en vigencia la constitución actual, los mismos que no tienen trascendencia, ni apoyan en el desarrollo constitucional, en materia de Educación Básica, tampoco el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio correspondiente emitió normas de menor jerarquía, que aporte en dicho propósito.
Después de 21 años de vigencia de la Carta Magna, la Educación Básica no registra mejorías; se tiene un déficit en ejecución de infraestructura escolar, el analfabetismo aún no se ha erradicado, los materiales educativos no obedecen a la diversidad cultual de nuestro país, los medios de comunicación no cumplen con aportar en la formación cultural y ética de los estudiantes, en efecto estos resultados corroboran lo que ya se manifestadoLink: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82635
Estudio comparativo entre la constitución política del Perú del Año 1979 y 1993 referente a la educación básica, su desarrollo de está ultima y los aportes en la mejoría de la educación
En el presente trabajo, referente al estudio comparativo entre la Constitución Política del Año 1979 Y 1993, y las normas que rigen la Educación Básica, exponemos algunos resultados importantes, que merece una síntesis sustancial.
Existe una marcada diferencia entre ambas Constituciones, respecto a semejanzas y diferencias; en la Constitución derogada los Artículos referentes al objeto de estudio, cumplen con las características semánticas y sintácticas, lo que significa, que sus conceptos no están solapados de ambigüedades; en comparación con la Constitución vigente, su redacción es poca técnica y existe artículos que tienen hasta cinco párrafos por lo que, la compresión y interpretación del los mismos, crea incertidumbre sobre la verdadera intención del legislador. Entones existe más diferencias que semejanzas entre las ambas constituciones sobre la regulación de la Educación Básica
Las normas constitucionales deben complementarse, con leyes orgánicas o que estas amplíen alguna intención jurídica concerniente a la Educación Básica; según los resultados obtenidos, son muy escasos las leyes que se han emitido después de entrada en vigencia la constitución actual, los mismos que no tienen trascendencia, ni apoyan en el desarrollo constitucional, en materia de Educación Básica, tampoco el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio correspondiente emitió normas de menor jerarquía, que aporte en dicho propósito.
Después de 21 años de vigencia de la Carta Magna, la Educación Básica no registra mejorías; se tiene un déficit en ejecución de infraestructura escolar, el analfabetismo aún no se ha erradicado, los materiales educativos no obedecen a la diversidad cultual de nuestro país, los medios de comunicación no cumplen con aportar en la formación cultural y ética de los estudiantes, en efecto estos resultados corroboran lo que ya se manifestadoVilca Chambi, Jesús - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0113-01 VIL Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18819-25276-01 T18819 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEstudio del debido procedimiento en los procesos administrativos disciplinarios respecto a los derechos de los administrados de la Dirección Regional de Educación Puno en el Año 2014 / Wilfredo Flores Espillico / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Estudio del debido procedimiento en los procesos administrativos disciplinarios respecto a los derechos de los administrados de la Dirección Regional de Educación Puno en el Año 2014 Tipo de documento: texto impreso Autores: Wilfredo Flores Espillico, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 171 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determinar si en los procesos administrativos disciplinarios, concluidos en el año 2014, realizados por la CPPA de la DREP se respetó o no el Debido Procedimiento y se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario, para ellose utilizó un enfoque Mixto con predominio cuantitativo. El Debido Proceso presenta problemas no de orden sustantivo sino de aplicación práctica en cada proceso en particular, a ello no es ajena la justicia administrativa que se imparte dentro de la Administración Pública; como es el caso de los docentes y directores de los Institutos Superiores Públicos no universitarios que laboran en la Dirección Regional de Educación Puno bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 y que durante el año 2014 hayan sido sancionados por cometer alguna falta administrativa. Luego de haber realizado la presente investigación y conforme nuestro objetivo planteado, llegamos a la conclusión que en los procesos administrativos disciplinarios realizados por la CPPA de la DREP, no se respetó el Debido Procedimiento asi como tampoco se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario; el expediente disciplinario analizado se encuentran con afectación de Derechos constitucionales de los administrados. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92521 Estudio del debido procedimiento en los procesos administrativos disciplinarios respecto a los derechos de los administrados de la Dirección Regional de Educación Puno en el Año 2014 [texto impreso] / Wilfredo Flores Espillico, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 171 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 01 CD-ROM.
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Resumen: Determinar si en los procesos administrativos disciplinarios, concluidos en el año 2014, realizados por la CPPA de la DREP se respetó o no el Debido Procedimiento y se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario, para ellose utilizó un enfoque Mixto con predominio cuantitativo. El Debido Proceso presenta problemas no de orden sustantivo sino de aplicación práctica en cada proceso en particular, a ello no es ajena la justicia administrativa que se imparte dentro de la Administración Pública; como es el caso de los docentes y directores de los Institutos Superiores Públicos no universitarios que laboran en la Dirección Regional de Educación Puno bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 y que durante el año 2014 hayan sido sancionados por cometer alguna falta administrativa. Luego de haber realizado la presente investigación y conforme nuestro objetivo planteado, llegamos a la conclusión que en los procesos administrativos disciplinarios realizados por la CPPA de la DREP, no se respetó el Debido Procedimiento asi como tampoco se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario; el expediente disciplinario analizado se encuentran con afectación de Derechos constitucionales de los administrados. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92521
Estudio del debido procedimiento en los procesos administrativos disciplinarios respecto a los derechos de los administrados de la Dirección Regional de Educación Puno en el Año 2014
Determinar si en los procesos administrativos disciplinarios, concluidos en el año 2014, realizados por la CPPA de la DREP se respetó o no el Debido Procedimiento y se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario, para ellose utilizó un enfoque Mixto con predominio cuantitativo. El Debido Proceso presenta problemas no de orden sustantivo sino de aplicación práctica en cada proceso en particular, a ello no es ajena la justicia administrativa que se imparte dentro de la Administración Pública; como es el caso de los docentes y directores de los Institutos Superiores Públicos no universitarios que laboran en la Dirección Regional de Educación Puno bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 y que durante el año 2014 hayan sido sancionados por cometer alguna falta administrativa. Luego de haber realizado la presente investigación y conforme nuestro objetivo planteado, llegamos a la conclusión que en los procesos administrativos disciplinarios realizados por la CPPA de la DREP, no se respetó el Debido Procedimiento asi como tampoco se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario; el expediente disciplinario analizado se encuentran con afectación de Derechos constitucionales de los administrados.
Flores Espillico, Wilfredo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0142-01 T 0142 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21002-27494-01 T21002 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEstudio jurídico de la accidentabilidad en el departamento de Puno y reforma de la normatividad de tránsito / José Pineda Calvo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2002)
Título : Estudio jurídico de la accidentabilidad en el departamento de Puno y reforma de la normatividad de tránsito Tipo de documento: texto impreso Autores: José Pineda Calvo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2002 Número de páginas: 212 pàginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70179 Estudio jurídico de la accidentabilidad en el departamento de Puno y reforma de la normatividad de tránsito [texto impreso] / José Pineda Calvo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2002 . - 212 pàginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm.
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Estudio jurídico de la accidentabilidad en el departamento de Puno y reforma de la normatividad de tránsito
Pineda Calvo, José - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2002
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DisponibleEstudio jurídico doctrinario sobre el vientre en alquiler dentro de la legislación peruana, realizado en la ciudad de Puno / Frida Epifania Zea Loayza / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : Estudio jurídico doctrinario sobre el vientre en alquiler dentro de la legislación peruana, realizado en la ciudad de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Frida Epifania Zea Loayza, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 235, pàginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 616.8526 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74985 Estudio jurídico doctrinario sobre el vientre en alquiler dentro de la legislación peruana, realizado en la ciudad de Puno [texto impreso] / Frida Epifania Zea Loayza, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 235, pàginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm.
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Estudio jurídico doctrinario sobre el vientre en alquiler dentro de la legislación peruana, realizado en la ciudad de Puno
Zea Loayza, Frida Epifania - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0052-01 346.11 Z54 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible TE173 346.11 Z54 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) En Procesos Técnicos
Excluido de préstamoEstudio jurídico de la pena en la ley penal tributaria y su implicancia en la evación tributaria / Yanneth Roxana Velasquez Rodriguez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1996)
Título : Estudio jurídico de la pena en la ley penal tributaria y su implicancia en la evación tributaria Tipo de documento: texto impreso Autores: Yanneth Roxana Velasquez Rodriguez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1996 Número de páginas: 213, pàginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 006.77 Programación para diferentes tipos específicos de computadores Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67731 Estudio jurídico de la pena en la ley penal tributaria y su implicancia en la evación tributaria [texto impreso] / Yanneth Roxana Velasquez Rodriguez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1996 . - 213, pàginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Estudio jurídico de la pena en la ley penal tributaria y su implicancia en la evación tributaria
Velasquez Rodriguez, Yanneth Roxana - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1996
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0020-01 343.8 M79 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 3825-6686-01 T3825 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEstudio de la legislación sobre las aguas minero medicinales del departamento de Puno / Cesar Concepción Rodriguez Aguilar / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : Estudio de la legislación sobre las aguas minero medicinales del departamento de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Cesar Concepción Rodriguez Aguilar, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 156 pàginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69646 Estudio de la legislación sobre las aguas minero medicinales del departamento de Puno [texto impreso] / Cesar Concepción Rodriguez Aguilar, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 156 pàginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm.
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Estudio de la legislación sobre las aguas minero medicinales del departamento de Puno
Rodriguez Aguilar, Cesar Concepción - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0047-01 348.54 R74 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 5557-8620-00 T5557 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEvación al pago de impuestos a la renta de cuarta categoría en los profesionales independientes de la ciudad de Puno / René Rosario Calsin Chirinos / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1998)
Título : Evación al pago de impuestos a la renta de cuarta categoría en los profesionales independientes de la ciudad de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: René Rosario Calsin Chirinos, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: 118 páginas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Titulo Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 006.77 Programación para diferentes tipos específicos de computadores Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74987 Evación al pago de impuestos a la renta de cuarta categoría en los profesionales independientes de la ciudad de Puno [texto impreso] / René Rosario Calsin Chirinos, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1998 . - 118 páginas ; 30 cm.
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Evación al pago de impuestos a la renta de cuarta categoría en los profesionales independientes de la ciudad de Puno
Calsin Chirinos, René Rosario - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1998
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0018-02 343.8 C18 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0017-01 343.8 C18 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible TE175 343.8 C18 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) En Procesos Técnicos
Excluido de préstamoEvaluación de los resultados de la fiscalización ambiental en el marco normativo de la pequeña minería y minería artesanal de la Región de Puno al año 2016 / Yeni Beatriz Laruta Vilcapaza / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Evaluación de los resultados de la fiscalización ambiental en el marco normativo de la pequeña minería y minería artesanal de la Región de Puno al año 2016 Tipo de documento: texto impreso Autores: Yeni Beatriz Laruta Vilcapaza, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 180 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El problema central de la investigación surge a partir de los informes realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el cual indican que el GORE Puno tiene resultados desaprobatorios en la evaluación de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la región Puno correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. De acuerdo al numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental que tiene todo ciudadano de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Por lo cual es importante analizar los resultados de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y la minería artesanal de la Región de Puno, en base a la normatividad ambiental nacional y regional para el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y reducción de pasivos ambientales para la conservación del medio ambiente de la región de Puno. Para tal fin se realizóuna investigación no experimental. Obteniéndose como resultados que la GORE Puno se encuentra en el décimo sexto lugar del ranking de cumplimiento de la función de fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal 2012-2013, el décimo quinto puesto del ranking 2013-2014 y el décimo tercer puesto del 2014. Así mismo en referencia marco normativo ambiental se concluye que existen vacíos legales en referencia a la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal, debido a que la normatividad ambiental actual se desarrolla de manera genérica, por lo cual se propone regular mediante una ordenanza regional la misma que fue realizada y forma parte integra del presente proyecto. Así mismo se desarrolló los dispositivos legales del Perú que reconocen y amparan el derecho de acceso a la justicia ambiental, así como avances respecto de la institucionalidad ambiental. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10740 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107695 Evaluación de los resultados de la fiscalización ambiental en el marco normativo de la pequeña minería y minería artesanal de la Región de Puno al año 2016 [texto impreso] / Yeni Beatriz Laruta Vilcapaza, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 180 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El problema central de la investigación surge a partir de los informes realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el cual indican que el GORE Puno tiene resultados desaprobatorios en la evaluación de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la región Puno correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. De acuerdo al numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental que tiene todo ciudadano de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Por lo cual es importante analizar los resultados de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y la minería artesanal de la Región de Puno, en base a la normatividad ambiental nacional y regional para el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y reducción de pasivos ambientales para la conservación del medio ambiente de la región de Puno. Para tal fin se realizóuna investigación no experimental. Obteniéndose como resultados que la GORE Puno se encuentra en el décimo sexto lugar del ranking de cumplimiento de la función de fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal 2012-2013, el décimo quinto puesto del ranking 2013-2014 y el décimo tercer puesto del 2014. Así mismo en referencia marco normativo ambiental se concluye que existen vacíos legales en referencia a la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal, debido a que la normatividad ambiental actual se desarrolla de manera genérica, por lo cual se propone regular mediante una ordenanza regional la misma que fue realizada y forma parte integra del presente proyecto. Así mismo se desarrolló los dispositivos legales del Perú que reconocen y amparan el derecho de acceso a la justicia ambiental, así como avances respecto de la institucionalidad ambiental. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10740 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107695
Evaluación de los resultados de la fiscalización ambiental en el marco normativo de la pequeña minería y minería artesanal de la Región de Puno al año 2016
El problema central de la investigación surge a partir de los informes realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el cual indican que el GORE Puno tiene resultados desaprobatorios en la evaluación de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la región Puno correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. De acuerdo al numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental que tiene todo ciudadano de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Por lo cual es importante analizar los resultados de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y la minería artesanal de la Región de Puno, en base a la normatividad ambiental nacional y regional para el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y reducción de pasivos ambientales para la conservación del medio ambiente de la región de Puno. Para tal fin se realizóuna investigación no experimental. Obteniéndose como resultados que la GORE Puno se encuentra en el décimo sexto lugar del ranking de cumplimiento de la función de fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal 2012-2013, el décimo quinto puesto del ranking 2013-2014 y el décimo tercer puesto del 2014. Así mismo en referencia marco normativo ambiental se concluye que existen vacíos legales en referencia a la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal, debido a que la normatividad ambiental actual se desarrolla de manera genérica, por lo cual se propone regular mediante una ordenanza regional la misma que fue realizada y forma parte integra del presente proyecto. Así mismo se desarrolló los dispositivos legales del Perú que reconocen y amparan el derecho de acceso a la justicia ambiental, así como avances respecto de la institucionalidad ambiental.
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DisponibleEvolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones / Tatiana Rocio Chambi Guevara / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones Tipo de documento: texto impreso Autores: Tatiana Rocio Chambi Guevara, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 107 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente tesis tiene por objeto analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones de Perú y a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Teniendo como objetivo general, analizar el reglamento de reclamos de usuarios en el sector telecomunicaciones de Perú, en su evolución y a nivel del derecho comparado. Del mismo modo se tienen como objetivos específicos: 1. Analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones en Perú desde su creación, y 2. Comparar los dispositivos legales de reclamos del sector telecomunicaciones con los países de Argentina, Chile, Colombia y México. El diseño de investigación es cualitativo. Las conclusiones a las que se han arribado son: De la evolución de reglamento de atención de reclamos de servicios de telecomunicaciones en el Perú ha atravesado por cambios sustanciales, con la única finalidad de lograr la satisfacción de que los servicios prestados cumplan con altos estándares de calidad; Del estudio a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, se tiene que, existen divergencias y convergencias notorias de acuerdo a las políticas Estado y en beneficio de cada país. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8292 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106985 Evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones [texto impreso] / Tatiana Rocio Chambi Guevara, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 107 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La presente tesis tiene por objeto analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones de Perú y a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Teniendo como objetivo general, analizar el reglamento de reclamos de usuarios en el sector telecomunicaciones de Perú, en su evolución y a nivel del derecho comparado. Del mismo modo se tienen como objetivos específicos: 1. Analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones en Perú desde su creación, y 2. Comparar los dispositivos legales de reclamos del sector telecomunicaciones con los países de Argentina, Chile, Colombia y México. El diseño de investigación es cualitativo. Las conclusiones a las que se han arribado son: De la evolución de reglamento de atención de reclamos de servicios de telecomunicaciones en el Perú ha atravesado por cambios sustanciales, con la única finalidad de lograr la satisfacción de que los servicios prestados cumplan con altos estándares de calidad; Del estudio a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, se tiene que, existen divergencias y convergencias notorias de acuerdo a las políticas Estado y en beneficio de cada país. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8292 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106985
Evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones
La presente tesis tiene por objeto analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones de Perú y a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Teniendo como objetivo general, analizar el reglamento de reclamos de usuarios en el sector telecomunicaciones de Perú, en su evolución y a nivel del derecho comparado. Del mismo modo se tienen como objetivos específicos: 1. Analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones en Perú desde su creación, y 2. Comparar los dispositivos legales de reclamos del sector telecomunicaciones con los países de Argentina, Chile, Colombia y México. El diseño de investigación es cualitativo. Las conclusiones a las que se han arribado son: De la evolución de reglamento de atención de reclamos de servicios de telecomunicaciones en el Perú ha atravesado por cambios sustanciales, con la única finalidad de lograr la satisfacción de que los servicios prestados cumplan con altos estándares de calidad; Del estudio a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, se tiene que, existen divergencias y convergencias notorias de acuerdo a las políticas Estado y en beneficio de cada país.
Chambi Guevara, Tatiana Rocio - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleLa evolución del tratamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana / Sonia Chino Flores / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La evolución del tratamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana Tipo de documento: texto impreso Autores: Sonia Chino Flores, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 164 páginas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Estudio de la evolución dentro de la legislación nacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y establecer las posiciones existentes en la doctrina y derecho comparado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para identificar la perspectiva actual de dicha responsabilidad como una opción de política criminal, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú) en su primera unidad, para posteriormente estudiar dentro de su segunda unidad de estudio el derecho comparado y finalmente identificar la perspectiva actual dentro del campo jurídico-penal. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y prospectivo. Con los resultados que se alcanzó, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante importante dada la actual situación política y económica que se vive mundialmente; pues en la actualidad se viene presenciando altos índices de criminalidad nacional y transnacional relacionada a personas jurídicas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90791 La evolución del tratamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana [texto impreso] / Sonia Chino Flores, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 164 páginas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
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Resumen: Estudio de la evolución dentro de la legislación nacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y establecer las posiciones existentes en la doctrina y derecho comparado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para identificar la perspectiva actual de dicha responsabilidad como una opción de política criminal, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú) en su primera unidad, para posteriormente estudiar dentro de su segunda unidad de estudio el derecho comparado y finalmente identificar la perspectiva actual dentro del campo jurídico-penal. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y prospectivo. Con los resultados que se alcanzó, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante importante dada la actual situación política y económica que se vive mundialmente; pues en la actualidad se viene presenciando altos índices de criminalidad nacional y transnacional relacionada a personas jurídicas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90791
La evolución del tratamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana
Estudio de la evolución dentro de la legislación nacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y establecer las posiciones existentes en la doctrina y derecho comparado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para identificar la perspectiva actual de dicha responsabilidad como una opción de política criminal, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú) en su primera unidad, para posteriormente estudiar dentro de su segunda unidad de estudio el derecho comparado y finalmente identificar la perspectiva actual dentro del campo jurídico-penal. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y prospectivo. Con los resultados que se alcanzó, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante importante dada la actual situación política y económica que se vive mundialmente; pues en la actualidad se viene presenciando altos índices de criminalidad nacional y transnacional relacionada a personas jurídicas.
Chino Flores, Sonia - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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DisponibleLa exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de la sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del articulo 39° de la Ley 26662 / Oscar Zenon Bejar Hancco / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : La exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de la sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del articulo 39° de la Ley 26662 Tipo de documento: texto impreso Autores: Oscar Zenon Bejar Hancco, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 126 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El problema central de la investigación surge cuando uno de los herederos realiza la sucesión intestada en forma unilateral, es decir, sin considerar a todos los herederos legitimados por ley (sus hermanos), al margen de los demás sucesores legales, en esta línea analizamos las causas y las consecuencias que genera éste trámite unilateral y plantear la reforma del artículo 39 de la ley 26662, la investigación se realizó en la ciudad de Puno, año 2017. Teniendo como OBJETIVO: Establecer las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral de la sucesión intestada, evaluar la suficiencia de los requisitos regulados en el artículo 39 de la ley 26662 y proponer una formula legislativa. METODOLOGÍA: La investigación tiene enfoque cualitativo y se utilizara el diseño DOGMÁTICO y ESTUDIO DE CASOS CUALITATIVOS. Los Resultados son las siguiente: (i) Una de las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral, es que se excluye de la masa hereditaria a los demás herederos forzosos, en consecuencia, se vulnera el derecho hereditario; ello desemboca en procesos judiciales como petición de herencia y nulidades. (ii) Los requisitos regulados en el artículo 39 de la Ley N° 26662, no son suficientes para proteger el derecho hereditario de todos los herederos forzosos, es así que la Sucesión Intestada no cumple su finalidad de transmitir los derechos y obligaciones del causante a todos los llamados por ley. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6714 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105503 La exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de la sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del articulo 39° de la Ley 26662 [texto impreso] / Oscar Zenon Bejar Hancco, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 126 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El problema central de la investigación surge cuando uno de los herederos realiza la sucesión intestada en forma unilateral, es decir, sin considerar a todos los herederos legitimados por ley (sus hermanos), al margen de los demás sucesores legales, en esta línea analizamos las causas y las consecuencias que genera éste trámite unilateral y plantear la reforma del artículo 39 de la ley 26662, la investigación se realizó en la ciudad de Puno, año 2017. Teniendo como OBJETIVO: Establecer las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral de la sucesión intestada, evaluar la suficiencia de los requisitos regulados en el artículo 39 de la ley 26662 y proponer una formula legislativa. METODOLOGÍA: La investigación tiene enfoque cualitativo y se utilizara el diseño DOGMÁTICO y ESTUDIO DE CASOS CUALITATIVOS. Los Resultados son las siguiente: (i) Una de las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral, es que se excluye de la masa hereditaria a los demás herederos forzosos, en consecuencia, se vulnera el derecho hereditario; ello desemboca en procesos judiciales como petición de herencia y nulidades. (ii) Los requisitos regulados en el artículo 39 de la Ley N° 26662, no son suficientes para proteger el derecho hereditario de todos los herederos forzosos, es así que la Sucesión Intestada no cumple su finalidad de transmitir los derechos y obligaciones del causante a todos los llamados por ley. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6714 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105503
La exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de la sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del articulo 39° de la Ley 26662
El problema central de la investigación surge cuando uno de los herederos realiza la sucesión intestada en forma unilateral, es decir, sin considerar a todos los herederos legitimados por ley (sus hermanos), al margen de los demás sucesores legales, en esta línea analizamos las causas y las consecuencias que genera éste trámite unilateral y plantear la reforma del artículo 39 de la ley 26662, la investigación se realizó en la ciudad de Puno, año 2017. Teniendo como OBJETIVO: Establecer las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral de la sucesión intestada, evaluar la suficiencia de los requisitos regulados en el artículo 39 de la ley 26662 y proponer una formula legislativa. METODOLOGÍA: La investigación tiene enfoque cualitativo y se utilizara el diseño DOGMÁTICO y ESTUDIO DE CASOS CUALITATIVOS. Los Resultados son las siguiente: (i) Una de las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral, es que se excluye de la masa hereditaria a los demás herederos forzosos, en consecuencia, se vulnera el derecho hereditario; ello desemboca en procesos judiciales como petición de herencia y nulidades. (ii) Los requisitos regulados en el artículo 39 de la Ley N° 26662, no son suficientes para proteger el derecho hereditario de todos los herederos forzosos, es así que la Sucesión Intestada no cumple su finalidad de transmitir los derechos y obligaciones del causante a todos los llamados por ley.
Bejar Hancco, Oscar Zenon - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleLa extensión menos gravosa de la servidumbre legal de paso en áreas urbanas / Sandra Stheysi Ramos Figueroa / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La extensión menos gravosa de la servidumbre legal de paso en áreas urbanas Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Stheysi Ramos Figueroa, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 259 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza cómo se debe interpretar y aplicar la extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas.Determinando hasta donde alcanza el derecho subjetivo, tanto del dominante como del servidor, al constituir una Servidumbre Legal de paso en áreas urbanas. Determinando importancia de contar con norma legal sobre la extensión menos gravosa en una servidumbre de paso legal en áreas urbanas. Estudio riguroso de la Servidumbre como gravamen impuesto en un predio para utilidad o beneficio de otro. Interpretar y aplicar extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas. Desconocer cuanto es la extensión mínima del gravamen a imponerse en áreas urbanas, ocasionaría un posible abuso del derecho por parte del dominante al tratar de exigir que corresponde otorgar el servidor, quien cede parte de su predio para la utilidad o beneficio del dominante; contrario sea el servidor quien considere dar menos otorgar al dominante. Investigación exploratorio, Mixto, métodos la Exegesis, Sociológico, Interpretación y Estudio de Caso, logrando así desarrollar una propuesta legislativa que ayude a realizar una adecuada aplicación del artículo 1043 del Código Civil. Resultados: 30 Profesionales en Derecho (Abogados) encuestados, no poseen un nivel de conocimiento adecuado para poder realizar una debida interpretación y aplicación de la norma antes citada, encontrándonos con un vacío legal; y, poco estudiado, generando una multiplicidad de interpretaciones, ocasionando que las partes celebren constituciones de servidumbre legal de paso en áreas urbanas inadecuadamente, al no establecer los límites de derechos que tendrían y las dimensiones mínimas acorde a la realidad, planteando medidas judiciales, para que este conflicto sea resuelto, buscando que en dicha Sentencia en encuentre la solución más justa para ambas partes. Proponiendo una interpretación jurídica acerca de la extensión menos gravosa que tiene una servidumbre legal de paso en áreas urbanas para ser tomada como propuesta legislativa o ser considerada para un estudio riguroso y tenga la calidad de precedente vinculante para su obligatorio cumplimiento y observancia debida por parte de los operadores del derecho. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96253 La extensión menos gravosa de la servidumbre legal de paso en áreas urbanas [texto impreso] / Sandra Stheysi Ramos Figueroa, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 259 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Analiza cómo se debe interpretar y aplicar la extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas.Determinando hasta donde alcanza el derecho subjetivo, tanto del dominante como del servidor, al constituir una Servidumbre Legal de paso en áreas urbanas. Determinando importancia de contar con norma legal sobre la extensión menos gravosa en una servidumbre de paso legal en áreas urbanas. Estudio riguroso de la Servidumbre como gravamen impuesto en un predio para utilidad o beneficio de otro. Interpretar y aplicar extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas. Desconocer cuanto es la extensión mínima del gravamen a imponerse en áreas urbanas, ocasionaría un posible abuso del derecho por parte del dominante al tratar de exigir que corresponde otorgar el servidor, quien cede parte de su predio para la utilidad o beneficio del dominante; contrario sea el servidor quien considere dar menos otorgar al dominante. Investigación exploratorio, Mixto, métodos la Exegesis, Sociológico, Interpretación y Estudio de Caso, logrando así desarrollar una propuesta legislativa que ayude a realizar una adecuada aplicación del artículo 1043 del Código Civil. Resultados: 30 Profesionales en Derecho (Abogados) encuestados, no poseen un nivel de conocimiento adecuado para poder realizar una debida interpretación y aplicación de la norma antes citada, encontrándonos con un vacío legal; y, poco estudiado, generando una multiplicidad de interpretaciones, ocasionando que las partes celebren constituciones de servidumbre legal de paso en áreas urbanas inadecuadamente, al no establecer los límites de derechos que tendrían y las dimensiones mínimas acorde a la realidad, planteando medidas judiciales, para que este conflicto sea resuelto, buscando que en dicha Sentencia en encuentre la solución más justa para ambas partes. Proponiendo una interpretación jurídica acerca de la extensión menos gravosa que tiene una servidumbre legal de paso en áreas urbanas para ser tomada como propuesta legislativa o ser considerada para un estudio riguroso y tenga la calidad de precedente vinculante para su obligatorio cumplimiento y observancia debida por parte de los operadores del derecho. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96253
La extensión menos gravosa de la servidumbre legal de paso en áreas urbanas
Analiza cómo se debe interpretar y aplicar la extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas.Determinando hasta donde alcanza el derecho subjetivo, tanto del dominante como del servidor, al constituir una Servidumbre Legal de paso en áreas urbanas. Determinando importancia de contar con norma legal sobre la extensión menos gravosa en una servidumbre de paso legal en áreas urbanas. Estudio riguroso de la Servidumbre como gravamen impuesto en un predio para utilidad o beneficio de otro. Interpretar y aplicar extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas. Desconocer cuanto es la extensión mínima del gravamen a imponerse en áreas urbanas, ocasionaría un posible abuso del derecho por parte del dominante al tratar de exigir que corresponde otorgar el servidor, quien cede parte de su predio para la utilidad o beneficio del dominante; contrario sea el servidor quien considere dar menos otorgar al dominante. Investigación exploratorio, Mixto, métodos la Exegesis, Sociológico, Interpretación y Estudio de Caso, logrando así desarrollar una propuesta legislativa que ayude a realizar una adecuada aplicación del artículo 1043 del Código Civil. Resultados: 30 Profesionales en Derecho (Abogados) encuestados, no poseen un nivel de conocimiento adecuado para poder realizar una debida interpretación y aplicación de la norma antes citada, encontrándonos con un vacío legal; y, poco estudiado, generando una multiplicidad de interpretaciones, ocasionando que las partes celebren constituciones de servidumbre legal de paso en áreas urbanas inadecuadamente, al no establecer los límites de derechos que tendrían y las dimensiones mínimas acorde a la realidad, planteando medidas judiciales, para que este conflicto sea resuelto, buscando que en dicha Sentencia en encuentre la solución más justa para ambas partes. Proponiendo una interpretación jurídica acerca de la extensión menos gravosa que tiene una servidumbre legal de paso en áreas urbanas para ser tomada como propuesta legislativa o ser considerada para un estudio riguroso y tenga la calidad de precedente vinculante para su obligatorio cumplimiento y observancia debida por parte de los operadores del derecho.
Ramos Figueroa, Sandra Stheysi - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0157-01 T 0157 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21449-27941-01 T21449 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleExtralimitaciones y desaciertos en la potestad creadora de derecho del Tribunal Constitucional: la figura del Precedente Constitucional Vinculante en el Perú / José Arturo Yucra Puma / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Extralimitaciones y desaciertos en la potestad creadora de derecho del Tribunal Constitucional: la figura del Precedente Constitucional Vinculante en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: José Arturo Yucra Puma, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 117 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La Investigación aborda la extralimitación y los desaciertos en los que incurre el Tribunal Constitucional a la hora de ejercer su potestad creadora de derecho, la cual efectúa mediante la figura del Precedente Constitucional Vinculante, ello se desarrollará en el marco de la teoría del Derecho Constitucional, que a la vez se circunscribe en el área del Derecho Constitucional.
En el marco teórico se abordaran sucesivamente los siguientes temas: primero se brindará un panorama histórico en torno al surgimiento del Tribunal Constitucional, órgano encargado de la elaboración del precedente constitucional vinculante; en seguida, y brevemente se conceptualizará sobre los derechos constitucionales; luego se pasará a dar un bosquejo en cuanto a los modelos de control de constitucionalidad, difuso y concentrado, siendo éste último el modelo que aplica el Tribunal Constitucional.
Posteriormente se tratará sobre la constitución en los tipos de sentencias que emplea el Tribunal Constitucional, y cómo éstas se constituyen en fuentes del derecho constitucional. Después se tratará todo sobre lo concerniente a la figura del precedente constitucional vinculante, y que es también uno de los tipos de sentencia que emplea el Tribunal constitucional. Finalmente, se expondrán los resultados, a los cuales se arribó en la investigación, en torno a la manera en que el Tribunal se extralimitó y cometió desaciertos al momento de emplear la figura del Precedente Constitucional Vinculante.En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10025 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105724 Extralimitaciones y desaciertos en la potestad creadora de derecho del Tribunal Constitucional: la figura del Precedente Constitucional Vinculante en el Perú [texto impreso] / José Arturo Yucra Puma, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 117 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La Investigación aborda la extralimitación y los desaciertos en los que incurre el Tribunal Constitucional a la hora de ejercer su potestad creadora de derecho, la cual efectúa mediante la figura del Precedente Constitucional Vinculante, ello se desarrollará en el marco de la teoría del Derecho Constitucional, que a la vez se circunscribe en el área del Derecho Constitucional.
En el marco teórico se abordaran sucesivamente los siguientes temas: primero se brindará un panorama histórico en torno al surgimiento del Tribunal Constitucional, órgano encargado de la elaboración del precedente constitucional vinculante; en seguida, y brevemente se conceptualizará sobre los derechos constitucionales; luego se pasará a dar un bosquejo en cuanto a los modelos de control de constitucionalidad, difuso y concentrado, siendo éste último el modelo que aplica el Tribunal Constitucional.
Posteriormente se tratará sobre la constitución en los tipos de sentencias que emplea el Tribunal Constitucional, y cómo éstas se constituyen en fuentes del derecho constitucional. Después se tratará todo sobre lo concerniente a la figura del precedente constitucional vinculante, y que es también uno de los tipos de sentencia que emplea el Tribunal constitucional. Finalmente, se expondrán los resultados, a los cuales se arribó en la investigación, en torno a la manera en que el Tribunal se extralimitó y cometió desaciertos al momento de emplear la figura del Precedente Constitucional Vinculante.En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10025 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105724
Extralimitaciones y desaciertos en la potestad creadora de derecho del Tribunal Constitucional: la figura del Precedente Constitucional Vinculante en el Perú
La Investigación aborda la extralimitación y los desaciertos en los que incurre el Tribunal Constitucional a la hora de ejercer su potestad creadora de derecho, la cual efectúa mediante la figura del Precedente Constitucional Vinculante, ello se desarrollará en el marco de la teoría del Derecho Constitucional, que a la vez se circunscribe en el área del Derecho Constitucional.
En el marco teórico se abordaran sucesivamente los siguientes temas: primero se brindará un panorama histórico en torno al surgimiento del Tribunal Constitucional, órgano encargado de la elaboración del precedente constitucional vinculante; en seguida, y brevemente se conceptualizará sobre los derechos constitucionales; luego se pasará a dar un bosquejo en cuanto a los modelos de control de constitucionalidad, difuso y concentrado, siendo éste último el modelo que aplica el Tribunal Constitucional.
Posteriormente se tratará sobre la constitución en los tipos de sentencias que emplea el Tribunal Constitucional, y cómo éstas se constituyen en fuentes del derecho constitucional. Después se tratará todo sobre lo concerniente a la figura del precedente constitucional vinculante, y que es también uno de los tipos de sentencia que emplea el Tribunal constitucional. Finalmente, se expondrán los resultados, a los cuales se arribó en la investigación, en torno a la manera en que el Tribunal se extralimitó y cometió desaciertos al momento de emplear la figura del Precedente Constitucional Vinculante.Yucra Puma, José Arturo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0257-01 T 0257 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24738-31241-01 T24738 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleFactores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno 2012- 2013 / Jesús Mamani Chijcheapaza / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno 2012- 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jesús Mamani Chijcheapaza, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 79, [39] páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Obtener el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Fiscales - Práctica profesional - Perú Resumen: La problemática que desarrolla el presente estudio tiene como título: “Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno: 2012-2013”. En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar por qué se generan mayor cantidad de demandas contencioso administrativos.
El tipo de estudio es de carácter No-Experimental, siendo el diseño descriptivo – correlacional, con una población de expedientes ingresados en el 2012 en número de 1145 y en el periodo 2013 en número de 1242 expedientes en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia Puno.
El método de investigación es el cuantitativo – causal, se hizo uso de encuesta y ficha documental para los factores de las demandas contenciosos administrativos y el desempeño jurisdiccional, análisis documental. Llegando a la conclusión:
La conclusión a lo que arribó el presente trabajo de investigación se describe en los siguientes términos; Los factores de las demandas contenciosos administrativos es elevado (encima del estándar)en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en los periodos 2012 – 2013. Se observa que el 60.2% correspondiente a 689 expedientes fueron archivados en forma definitiva en el periodo del 2012; y el 5.9% que corresponde a 67 expedientes se encuentra en la fase de calificación por parte de la judicatura; asimismo, el 3.8% que corresponde a 43 expedientes está en el estado de apelado; el 3.8% que es igual a 43 expedientes están en estado de ejecución de sentencia en el periodo 2012;
Por otro lado, para el periodo 2013, el 66.9% que corresponde a 719 expedientes fueron archivados en forma definitiva, el 19.5% que corresponde a 86 expedientes están en estado de trámite (saneamiento procesal y en el estado de audiencia de pruebas), el 8.4% que es igual a 37 expedientes están en el estado en Calificación, el 5.9% que es igual a 26 expedientes están en el estado de autos a despacho para resolver y poner fin al conflicto de intereses.
PALABRAS CLAVES
Demanda contencioso administrativo, Factores, agotamiento vía administrativa, proceso contencioso, Tutela de los derechos del administrado, nulidad, relación, carga procesal, desempeño, función jurisdiccional, debido procedimiento.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=83427 Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno 2012- 2013 [texto impreso] / Jesús Mamani Chijcheapaza, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 79, [39] páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Clasificación: [Agneaux] Fiscales - Práctica profesional - Perú Resumen: La problemática que desarrolla el presente estudio tiene como título: “Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno: 2012-2013”. En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar por qué se generan mayor cantidad de demandas contencioso administrativos.
El tipo de estudio es de carácter No-Experimental, siendo el diseño descriptivo – correlacional, con una población de expedientes ingresados en el 2012 en número de 1145 y en el periodo 2013 en número de 1242 expedientes en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia Puno.
El método de investigación es el cuantitativo – causal, se hizo uso de encuesta y ficha documental para los factores de las demandas contenciosos administrativos y el desempeño jurisdiccional, análisis documental. Llegando a la conclusión:
La conclusión a lo que arribó el presente trabajo de investigación se describe en los siguientes términos; Los factores de las demandas contenciosos administrativos es elevado (encima del estándar)en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en los periodos 2012 – 2013. Se observa que el 60.2% correspondiente a 689 expedientes fueron archivados en forma definitiva en el periodo del 2012; y el 5.9% que corresponde a 67 expedientes se encuentra en la fase de calificación por parte de la judicatura; asimismo, el 3.8% que corresponde a 43 expedientes está en el estado de apelado; el 3.8% que es igual a 43 expedientes están en estado de ejecución de sentencia en el periodo 2012;
Por otro lado, para el periodo 2013, el 66.9% que corresponde a 719 expedientes fueron archivados en forma definitiva, el 19.5% que corresponde a 86 expedientes están en estado de trámite (saneamiento procesal y en el estado de audiencia de pruebas), el 8.4% que es igual a 37 expedientes están en el estado en Calificación, el 5.9% que es igual a 26 expedientes están en el estado de autos a despacho para resolver y poner fin al conflicto de intereses.
PALABRAS CLAVES
Demanda contencioso administrativo, Factores, agotamiento vía administrativa, proceso contencioso, Tutela de los derechos del administrado, nulidad, relación, carga procesal, desempeño, función jurisdiccional, debido procedimiento.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=83427
Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno 2012- 2013
La problemática que desarrolla el presente estudio tiene como título: “Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno: 2012-2013”. En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar por qué se generan mayor cantidad de demandas contencioso administrativos.
El tipo de estudio es de carácter No-Experimental, siendo el diseño descriptivo – correlacional, con una población de expedientes ingresados en el 2012 en número de 1145 y en el periodo 2013 en número de 1242 expedientes en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia Puno.
El método de investigación es el cuantitativo – causal, se hizo uso de encuesta y ficha documental para los factores de las demandas contenciosos administrativos y el desempeño jurisdiccional, análisis documental. Llegando a la conclusión:
La conclusión a lo que arribó el presente trabajo de investigación se describe en los siguientes términos; Los factores de las demandas contenciosos administrativos es elevado (encima del estándar)en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en los periodos 2012 – 2013. Se observa que el 60.2% correspondiente a 689 expedientes fueron archivados en forma definitiva en el periodo del 2012; y el 5.9% que corresponde a 67 expedientes se encuentra en la fase de calificación por parte de la judicatura; asimismo, el 3.8% que corresponde a 43 expedientes está en el estado de apelado; el 3.8% que es igual a 43 expedientes están en estado de ejecución de sentencia en el periodo 2012;
Por otro lado, para el periodo 2013, el 66.9% que corresponde a 719 expedientes fueron archivados en forma definitiva, el 19.5% que corresponde a 86 expedientes están en estado de trámite (saneamiento procesal y en el estado de audiencia de pruebas), el 8.4% que es igual a 37 expedientes están en el estado en Calificación, el 5.9% que es igual a 26 expedientes están en el estado de autos a despacho para resolver y poner fin al conflicto de intereses.
PALABRAS CLAVES
Demanda contencioso administrativo, Factores, agotamiento vía administrativa, proceso contencioso, Tutela de los derechos del administrado, nulidad, relación, carga procesal, desempeño, función jurisdiccional, debido procedimiento.Mamani Chijcheapaza, Jesús - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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DisponibleLos factores que inciden en la no aplicación del proceso inmediato en las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Puno de 2009 - 2011 / Wilber Flores Lima / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : Los factores que inciden en la no aplicación del proceso inmediato en las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Puno de 2009 - 2011 Tipo de documento: texto impreso Autores: Wilber Flores Lima, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 119 páginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64399 Los factores que inciden en la no aplicación del proceso inmediato en las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Puno de 2009 - 2011 [texto impreso] / Wilber Flores Lima, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 119 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm.
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Nota de contenido: . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64399
Los factores que inciden en la no aplicación del proceso inmediato en las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Puno de 2009 - 2011
Flores Lima, Wilber - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
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DisponibleFactores que influyen en los casos de violencia familiar y su relación con la carga procesal en el Distrito Judicial de Puno. caso Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia de la ciudad de Puno, periodo 2008 / Efrain Yanarico Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2010)
Título : Factores que influyen en los casos de violencia familiar y su relación con la carga procesal en el Distrito Judicial de Puno. caso Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia de la ciudad de Puno, periodo 2008 Tipo de documento: texto impreso Autores: Efrain Yanarico Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: 118 pàginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=62711 Factores que influyen en los casos de violencia familiar y su relación con la carga procesal en el Distrito Judicial de Puno. caso Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia de la ciudad de Puno, periodo 2008 [texto impreso] / Efrain Yanarico Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2010 . - 118 pàginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Factores que influyen en los casos de violencia familiar y su relación con la carga procesal en el Distrito Judicial de Puno. caso Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia de la ciudad de Puno, periodo 2008
Yanarico Quispe, Efrain - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2010
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0079-01 T0079 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T14169-20453-01 T14169 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleFactores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Puno - 2017 / Rosalinda Yaneth Jorge Calsin / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Puno - 2017 Tipo de documento: texto impreso Autores: Rosalinda Yaneth Jorge Calsin, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 136 páginas Il.: figuras; tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación lleva por título: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE PUNO - 2017”. Durante varios años las personas con discapacidad han sido víctimas de la exclusión laboral. Sin embargo, desde hace unos pocos años varios organismos internacionales han comenzado a prestar mayor atención a este problema. De igual forma, en el Perú, también han surgido iniciativas civiles, leyes y normativas para la promoción de la inclusión de personas con discapacidad. La investigación tiene como objetivo general: analizar el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno - 2017: El estudio se enfocó en las personas con discapacidad física y sensorial de la Provincia de Puno, a quienes se les aplicó una encuesta; y en la entrevista que se realizó a los agentes responsables de la inclusión laboral de las personas con discapacidad según la ley General de la Persona con Discapacidad – Ley N° 29973 y su reglamento DECRETO SUPREMO Nº 002-2014-MIMP.De ésta manera los resultados que se han alcanzado son los siguientes: En la Provincia de Puno, no se respeta el derecho a la inclusión laborar de las personas con discapacidad, tal es así que de mil 7 cientos 15 personas encuestadas de 18 a 65 años de edad, solo el 20.40% han ingresado a laborar a un puesto de trabajo formal, de los cuales el 10.84% laboró en una institución pública mientras que un 9.56% en una institución privada. De los representantes de las instituciones encargadas en materia de inclusión laboral, en el sector publico (CONADIS, OREDIS, OMAPED) y en el sector privado (DRTPE, SUNAFIL) se concluye que desde la dación de la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad (diciembre 2012), en la provincia de Puno no se presenta Políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y no se trabaja en materia laboral. Los factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad, principalmente están marcados por: factor social: familia, educación y accesibilidad; factor actitudinal: estigmas, prejuicios y discriminación; factor político, la ausencia de políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad nacionales, regionales y locales en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9839 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105715 Factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Puno - 2017 [texto impreso] / Rosalinda Yaneth Jorge Calsin, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 136 páginas : figuras; tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente trabajo de investigación lleva por título: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE PUNO - 2017”. Durante varios años las personas con discapacidad han sido víctimas de la exclusión laboral. Sin embargo, desde hace unos pocos años varios organismos internacionales han comenzado a prestar mayor atención a este problema. De igual forma, en el Perú, también han surgido iniciativas civiles, leyes y normativas para la promoción de la inclusión de personas con discapacidad. La investigación tiene como objetivo general: analizar el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno - 2017: El estudio se enfocó en las personas con discapacidad física y sensorial de la Provincia de Puno, a quienes se les aplicó una encuesta; y en la entrevista que se realizó a los agentes responsables de la inclusión laboral de las personas con discapacidad según la ley General de la Persona con Discapacidad – Ley N° 29973 y su reglamento DECRETO SUPREMO Nº 002-2014-MIMP.De ésta manera los resultados que se han alcanzado son los siguientes: En la Provincia de Puno, no se respeta el derecho a la inclusión laborar de las personas con discapacidad, tal es así que de mil 7 cientos 15 personas encuestadas de 18 a 65 años de edad, solo el 20.40% han ingresado a laborar a un puesto de trabajo formal, de los cuales el 10.84% laboró en una institución pública mientras que un 9.56% en una institución privada. De los representantes de las instituciones encargadas en materia de inclusión laboral, en el sector publico (CONADIS, OREDIS, OMAPED) y en el sector privado (DRTPE, SUNAFIL) se concluye que desde la dación de la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad (diciembre 2012), en la provincia de Puno no se presenta Políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y no se trabaja en materia laboral. Los factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad, principalmente están marcados por: factor social: familia, educación y accesibilidad; factor actitudinal: estigmas, prejuicios y discriminación; factor político, la ausencia de políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad nacionales, regionales y locales en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9839 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105715
Factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Puno - 2017
El presente trabajo de investigación lleva por título: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE PUNO - 2017”. Durante varios años las personas con discapacidad han sido víctimas de la exclusión laboral. Sin embargo, desde hace unos pocos años varios organismos internacionales han comenzado a prestar mayor atención a este problema. De igual forma, en el Perú, también han surgido iniciativas civiles, leyes y normativas para la promoción de la inclusión de personas con discapacidad. La investigación tiene como objetivo general: analizar el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno - 2017: El estudio se enfocó en las personas con discapacidad física y sensorial de la Provincia de Puno, a quienes se les aplicó una encuesta; y en la entrevista que se realizó a los agentes responsables de la inclusión laboral de las personas con discapacidad según la ley General de la Persona con Discapacidad – Ley N° 29973 y su reglamento DECRETO SUPREMO Nº 002-2014-MIMP.De ésta manera los resultados que se han alcanzado son los siguientes: En la Provincia de Puno, no se respeta el derecho a la inclusión laborar de las personas con discapacidad, tal es así que de mil 7 cientos 15 personas encuestadas de 18 a 65 años de edad, solo el 20.40% han ingresado a laborar a un puesto de trabajo formal, de los cuales el 10.84% laboró en una institución pública mientras que un 9.56% en una institución privada. De los representantes de las instituciones encargadas en materia de inclusión laboral, en el sector publico (CONADIS, OREDIS, OMAPED) y en el sector privado (DRTPE, SUNAFIL) se concluye que desde la dación de la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad (diciembre 2012), en la provincia de Puno no se presenta Políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y no se trabaja en materia laboral. Los factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad, principalmente están marcados por: factor social: familia, educación y accesibilidad; factor actitudinal: estigmas, prejuicios y discriminación; factor político, la ausencia de políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad nacionales, regionales y locales en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno.
Jorge Calsin, Rosalinda Yaneth - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleFactores socio - jurídicos que influyen en la resocialización de los internos (Caso Penal La Capilla de la Ciudad de Juliaca - 2010) / Mijail Del Mar Huaynillo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2011)
Título : Factores socio - jurídicos que influyen en la resocialización de los internos (Caso Penal La Capilla de la Ciudad de Juliaca - 2010) Tipo de documento: texto impreso Autores: Mijail Del Mar Huaynillo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: 143 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 01 CD - ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 323.445 Libertad de publicación Resumen: El presente trabajo de investigación, tiene como fin primordial analizar la problemática penitenciaria del país, la delincuencia en el Perú es percibida como un problema social que se distribuye en términos relativamente homogéneos a lo largo del país.
La realidad social que se vive en América Latina y el Perú, indica que la pobreza se ha incrementado en los últimos años, a la par del desempleo y la marginalidad. Esto ha suscitado en general un aumento de la población carcelaria, lo cual ha incidido negativamente en las condiciones en que se encuentran los internos.
El tema de la cárcel supera su amplitud y profundidad a la importancia que suele considerársele, por que si bien no es ella la única reacción propia del derecho penal, continua siendo la más utilizada. Apareció como una pena, más humanitaria que las existentes hasta entonces, (la pena capital, las mutilaciones, la esclavitud, el calabozo y el destierro), y pese a las constantes modificaciones de que ha sido objeto, sigue siendo tan criticable como en sus inicios.
Teóricamente el sistema carcelario debe intentar “rehabilitar a las personas”, concientizar a los internos, las reglas de lo permitido y lo prohibido, instrumento para que pueda reinsertarse social y laboralmente. Además de la carta magna de Perú, hay variada normativa nacional e internacional referida al funcionamiento del régimen penitenciario, puntualmente a su deber como institución recuperadora de los internos allí alojados.
En épocas recientes, las reformas efectuadas a las prisiones fueron encaminadas a proporcionar al delincuente un tratamiento reformador, con objeto de modificarle su conducta, actitud y reintegrarlo a la sociedad, ya convertido en un sujeto distinto, que no delinquiera nuevamente.
La reciente ola de criminalidad, en el acontecer nacional ha conllevado la generación de una serie de sentimientos ciudadanos vinculadas con mayores medidas draconianas como formas de control de la criminalidad, situación que además ha generado modificaciones legislativas antojadizas. En este sentido, si bien algunos autores han considerado que el Perú a carecido y carece de una política criminal lo cierto que en la práctica se ha caracterizado por un conjunto de medidas represivas, a pesar de establecer como fin último de la privación de libertad, la resocialización.
Es así como no existe una política criminal única, sino que ésta se manifiesta por medio de distintas tendencias, quienes hoy hablan de política criminal como uno de los temas más progresivos de la dogmática, como la vanguardia del saber jurídico-penal, olvidan, no obstante, que también Hitler, Mussolini y Estalin tenían sus “políticas criminales”, las cuales, si de control se trata, fueron de las más efectivas de la historia.
De esta manera, se hace necesario analizar el fondo ideológico que sustenta el discurso resocializador, con el objetivo de promover la discusión a este respecto y en consecuencia, redimensionar tal concepto en función del máximo respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, esencialmente proponer formas de solución, toda vez que el sistema penitenciario constituye el último eslabón de justicia, y por ende es de trascendental importancia, en virtud que al no cumplir el mismo con sus objetivos, como consecuencia crea mayores índices delictivos, otorga mayor poder al crimen organizado dentro y fuera de la cárcel.
Tomando en cuenta que un alto porcentaje de reclusos son producto del medio social, es decir de situaciones económicas precarias, desintegración familiar, pobreza, desempleo, explotación laboral, exclusión social y económica de un grupo hacia grandes sectores de nuestra sociedad.
Hoy por hoy, se puede afirmar que la reincidencia delictiva se deriva en parte de la ausencia de programas y/o políticas sociales, estatales que resuelvan en definitiva la problemática imperante. La administración del sistema penitenciario se enfrenta en la actualidad, con una cantidad exorbitante de reclusos, población que no decide, así como tampoco lo hace acerca de los recursos materiales y humanos de que dispone para realizar las tareas de reintegración social.
La privación de la libertad no es ni debe ser un castigo, ni una consecuencia natural del delito, sino algo muy distinto: una sanción una respuesta de la política criminal del Estado que tienda al provecho de la sociedad, y sobre todo del condenado que tiene derecho al tratamiento. Para un modelo de establecimiento reclusorio, que lograran cumplir con los fines del sistema penitenciario, es decir reincorporarlos a la vida como seres ejemplares y útiles, para el desarrollo personal, familiar y social. De acuerdo a las innovaciones que plantea el Nuevo Código de Ejecución Penal, que tiene como premisa el reconocimiento jurídico, y por ende el respeto de los derechos humanos del penado, persiguiendo como objetivo fundamental su resocialización a través de un tratamiento científico.
La investigación propuesta sobre el tema, ha permitido obtener resultados teóricamente probados que dan respuestas a nuestras hipótesis, las mismas que se resumen en lo siguiente: La corriente resocializadora que aplica la ley penal es la teoría especial y la existencia de diversos factores socio-jurídicos influyen en forma negativa para que los internos del penal la capilla de la ciudad de Juliaca no logren resocializarse.
Llegando a la conclusión de que. Las penas no cumplen su función resocializadora debido a que la cárcel no puede resocializar, sino únicamente neutralizar dirigida a segurar la supervivencia de los reclusos, y con respecto a la sociedad vivir sin la comisión de delitos por el tiempo en que el delincuente esta en prisión.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:Puno-Juliaca. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63330 Factores socio - jurídicos que influyen en la resocialización de los internos (Caso Penal La Capilla de la Ciudad de Juliaca - 2010) [texto impreso] / Mijail Del Mar Huaynillo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2011 . - 143 páginas : tablas ; 30 cm + 01 CD - ROM.
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Clasificación: 323.445 Libertad de publicación Resumen: El presente trabajo de investigación, tiene como fin primordial analizar la problemática penitenciaria del país, la delincuencia en el Perú es percibida como un problema social que se distribuye en términos relativamente homogéneos a lo largo del país.
La realidad social que se vive en América Latina y el Perú, indica que la pobreza se ha incrementado en los últimos años, a la par del desempleo y la marginalidad. Esto ha suscitado en general un aumento de la población carcelaria, lo cual ha incidido negativamente en las condiciones en que se encuentran los internos.
El tema de la cárcel supera su amplitud y profundidad a la importancia que suele considerársele, por que si bien no es ella la única reacción propia del derecho penal, continua siendo la más utilizada. Apareció como una pena, más humanitaria que las existentes hasta entonces, (la pena capital, las mutilaciones, la esclavitud, el calabozo y el destierro), y pese a las constantes modificaciones de que ha sido objeto, sigue siendo tan criticable como en sus inicios.
Teóricamente el sistema carcelario debe intentar “rehabilitar a las personas”, concientizar a los internos, las reglas de lo permitido y lo prohibido, instrumento para que pueda reinsertarse social y laboralmente. Además de la carta magna de Perú, hay variada normativa nacional e internacional referida al funcionamiento del régimen penitenciario, puntualmente a su deber como institución recuperadora de los internos allí alojados.
En épocas recientes, las reformas efectuadas a las prisiones fueron encaminadas a proporcionar al delincuente un tratamiento reformador, con objeto de modificarle su conducta, actitud y reintegrarlo a la sociedad, ya convertido en un sujeto distinto, que no delinquiera nuevamente.
La reciente ola de criminalidad, en el acontecer nacional ha conllevado la generación de una serie de sentimientos ciudadanos vinculadas con mayores medidas draconianas como formas de control de la criminalidad, situación que además ha generado modificaciones legislativas antojadizas. En este sentido, si bien algunos autores han considerado que el Perú a carecido y carece de una política criminal lo cierto que en la práctica se ha caracterizado por un conjunto de medidas represivas, a pesar de establecer como fin último de la privación de libertad, la resocialización.
Es así como no existe una política criminal única, sino que ésta se manifiesta por medio de distintas tendencias, quienes hoy hablan de política criminal como uno de los temas más progresivos de la dogmática, como la vanguardia del saber jurídico-penal, olvidan, no obstante, que también Hitler, Mussolini y Estalin tenían sus “políticas criminales”, las cuales, si de control se trata, fueron de las más efectivas de la historia.
De esta manera, se hace necesario analizar el fondo ideológico que sustenta el discurso resocializador, con el objetivo de promover la discusión a este respecto y en consecuencia, redimensionar tal concepto en función del máximo respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, esencialmente proponer formas de solución, toda vez que el sistema penitenciario constituye el último eslabón de justicia, y por ende es de trascendental importancia, en virtud que al no cumplir el mismo con sus objetivos, como consecuencia crea mayores índices delictivos, otorga mayor poder al crimen organizado dentro y fuera de la cárcel.
Tomando en cuenta que un alto porcentaje de reclusos son producto del medio social, es decir de situaciones económicas precarias, desintegración familiar, pobreza, desempleo, explotación laboral, exclusión social y económica de un grupo hacia grandes sectores de nuestra sociedad.
Hoy por hoy, se puede afirmar que la reincidencia delictiva se deriva en parte de la ausencia de programas y/o políticas sociales, estatales que resuelvan en definitiva la problemática imperante. La administración del sistema penitenciario se enfrenta en la actualidad, con una cantidad exorbitante de reclusos, población que no decide, así como tampoco lo hace acerca de los recursos materiales y humanos de que dispone para realizar las tareas de reintegración social.
La privación de la libertad no es ni debe ser un castigo, ni una consecuencia natural del delito, sino algo muy distinto: una sanción una respuesta de la política criminal del Estado que tienda al provecho de la sociedad, y sobre todo del condenado que tiene derecho al tratamiento. Para un modelo de establecimiento reclusorio, que lograran cumplir con los fines del sistema penitenciario, es decir reincorporarlos a la vida como seres ejemplares y útiles, para el desarrollo personal, familiar y social. De acuerdo a las innovaciones que plantea el Nuevo Código de Ejecución Penal, que tiene como premisa el reconocimiento jurídico, y por ende el respeto de los derechos humanos del penado, persiguiendo como objetivo fundamental su resocialización a través de un tratamiento científico.
La investigación propuesta sobre el tema, ha permitido obtener resultados teóricamente probados que dan respuestas a nuestras hipótesis, las mismas que se resumen en lo siguiente: La corriente resocializadora que aplica la ley penal es la teoría especial y la existencia de diversos factores socio-jurídicos influyen en forma negativa para que los internos del penal la capilla de la ciudad de Juliaca no logren resocializarse.
Llegando a la conclusión de que. Las penas no cumplen su función resocializadora debido a que la cárcel no puede resocializar, sino únicamente neutralizar dirigida a segurar la supervivencia de los reclusos, y con respecto a la sociedad vivir sin la comisión de delitos por el tiempo en que el delincuente esta en prisión.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:Puno-Juliaca. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63330
Factores socio - jurídicos que influyen en la resocialización de los internos (Caso Penal La Capilla de la Ciudad de Juliaca - 2010)
El presente trabajo de investigación, tiene como fin primordial analizar la problemática penitenciaria del país, la delincuencia en el Perú es percibida como un problema social que se distribuye en términos relativamente homogéneos a lo largo del país.
La realidad social que se vive en América Latina y el Perú, indica que la pobreza se ha incrementado en los últimos años, a la par del desempleo y la marginalidad. Esto ha suscitado en general un aumento de la población carcelaria, lo cual ha incidido negativamente en las condiciones en que se encuentran los internos.
El tema de la cárcel supera su amplitud y profundidad a la importancia que suele considerársele, por que si bien no es ella la única reacción propia del derecho penal, continua siendo la más utilizada. Apareció como una pena, más humanitaria que las existentes hasta entonces, (la pena capital, las mutilaciones, la esclavitud, el calabozo y el destierro), y pese a las constantes modificaciones de que ha sido objeto, sigue siendo tan criticable como en sus inicios.
Teóricamente el sistema carcelario debe intentar “rehabilitar a las personas”, concientizar a los internos, las reglas de lo permitido y lo prohibido, instrumento para que pueda reinsertarse social y laboralmente. Además de la carta magna de Perú, hay variada normativa nacional e internacional referida al funcionamiento del régimen penitenciario, puntualmente a su deber como institución recuperadora de los internos allí alojados.
En épocas recientes, las reformas efectuadas a las prisiones fueron encaminadas a proporcionar al delincuente un tratamiento reformador, con objeto de modificarle su conducta, actitud y reintegrarlo a la sociedad, ya convertido en un sujeto distinto, que no delinquiera nuevamente.
La reciente ola de criminalidad, en el acontecer nacional ha conllevado la generación de una serie de sentimientos ciudadanos vinculadas con mayores medidas draconianas como formas de control de la criminalidad, situación que además ha generado modificaciones legislativas antojadizas. En este sentido, si bien algunos autores han considerado que el Perú a carecido y carece de una política criminal lo cierto que en la práctica se ha caracterizado por un conjunto de medidas represivas, a pesar de establecer como fin último de la privación de libertad, la resocialización.
Es así como no existe una política criminal única, sino que ésta se manifiesta por medio de distintas tendencias, quienes hoy hablan de política criminal como uno de los temas más progresivos de la dogmática, como la vanguardia del saber jurídico-penal, olvidan, no obstante, que también Hitler, Mussolini y Estalin tenían sus “políticas criminales”, las cuales, si de control se trata, fueron de las más efectivas de la historia.
De esta manera, se hace necesario analizar el fondo ideológico que sustenta el discurso resocializador, con el objetivo de promover la discusión a este respecto y en consecuencia, redimensionar tal concepto en función del máximo respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, esencialmente proponer formas de solución, toda vez que el sistema penitenciario constituye el último eslabón de justicia, y por ende es de trascendental importancia, en virtud que al no cumplir el mismo con sus objetivos, como consecuencia crea mayores índices delictivos, otorga mayor poder al crimen organizado dentro y fuera de la cárcel.
Tomando en cuenta que un alto porcentaje de reclusos son producto del medio social, es decir de situaciones económicas precarias, desintegración familiar, pobreza, desempleo, explotación laboral, exclusión social y económica de un grupo hacia grandes sectores de nuestra sociedad.
Hoy por hoy, se puede afirmar que la reincidencia delictiva se deriva en parte de la ausencia de programas y/o políticas sociales, estatales que resuelvan en definitiva la problemática imperante. La administración del sistema penitenciario se enfrenta en la actualidad, con una cantidad exorbitante de reclusos, población que no decide, así como tampoco lo hace acerca de los recursos materiales y humanos de que dispone para realizar las tareas de reintegración social.
La privación de la libertad no es ni debe ser un castigo, ni una consecuencia natural del delito, sino algo muy distinto: una sanción una respuesta de la política criminal del Estado que tienda al provecho de la sociedad, y sobre todo del condenado que tiene derecho al tratamiento. Para un modelo de establecimiento reclusorio, que lograran cumplir con los fines del sistema penitenciario, es decir reincorporarlos a la vida como seres ejemplares y útiles, para el desarrollo personal, familiar y social. De acuerdo a las innovaciones que plantea el Nuevo Código de Ejecución Penal, que tiene como premisa el reconocimiento jurídico, y por ende el respeto de los derechos humanos del penado, persiguiendo como objetivo fundamental su resocialización a través de un tratamiento científico.
La investigación propuesta sobre el tema, ha permitido obtener resultados teóricamente probados que dan respuestas a nuestras hipótesis, las mismas que se resumen en lo siguiente: La corriente resocializadora que aplica la ley penal es la teoría especial y la existencia de diversos factores socio-jurídicos influyen en forma negativa para que los internos del penal la capilla de la ciudad de Juliaca no logren resocializarse.
Llegando a la conclusión de que. Las penas no cumplen su función resocializadora debido a que la cárcel no puede resocializar, sino únicamente neutralizar dirigida a segurar la supervivencia de los reclusos, y con respecto a la sociedad vivir sin la comisión de delitos por el tiempo en que el delincuente esta en prisión.Mar Huaynillo, Mijail Del - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2011
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DisponibleLa facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015 - 2016 / Richar Capia Larico / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2019)
Título : La facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015 - 2016 Tipo de documento: texto impreso Autores: Richar Capia Larico, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 151 páginas Il.: figuras; tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación titulado “LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE PUNO, PERIODOS 2015-2016” se realizó con el propósito de analizar los principales factores que inciden en el incumplimiento de la obligaciones tributarias por parte de los profesionales independientes. La Administración Tributaria realiza una serie de tareas que están destinadas a verificar la correcta determinación de la obligación tributaria que deben cumplir los contribuyentes. Es así, que se realizan procedimientos de fiscalización a través de los agentes de fiscalización para detectar omisiones y/o inexactitudes en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los profesionales independientes. Como problema general nos planteamos; De qué manera la facultad de fiscalización de la administración tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Nuestro objetivo principal fue;Analizar la incidencia de la facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Para alcanzar los objetivos de este trabajo de investigación, se empleó el método de la investigación cualitativa, con los tipos de investigación descriptivo y inductivo; la Población lo constituyeron los profesionales independientesque están comprendidos y/o pagan impuestos de rentas de cuarta categoría, para la Muestra se determinó encuestar a 50 profesionales independientes que han sido participes en procedimientos de fiscalización y como técnica de recolección de información se recurrió a la revisión documental, entrevistas y encuestas. Cuyos resultados determinaronque los procedimientos de fiscalización se deben de desarrollar en forma continua, rápida y generando riesgo ante el incumplimiento, de ser rápidamente detectado y sancionado por la administración tributaria.En la mayor parte de los procedimientos de fiscalización estás son muy dilatorias lo cual ocasiona cierta incertidumbre en su culminación. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10735 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107700 La facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015 - 2016 [texto impreso] / Richar Capia Larico, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2019 . - 151 páginas : figuras; tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente trabajo de investigación titulado “LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE PUNO, PERIODOS 2015-2016” se realizó con el propósito de analizar los principales factores que inciden en el incumplimiento de la obligaciones tributarias por parte de los profesionales independientes. La Administración Tributaria realiza una serie de tareas que están destinadas a verificar la correcta determinación de la obligación tributaria que deben cumplir los contribuyentes. Es así, que se realizan procedimientos de fiscalización a través de los agentes de fiscalización para detectar omisiones y/o inexactitudes en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los profesionales independientes. Como problema general nos planteamos; De qué manera la facultad de fiscalización de la administración tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Nuestro objetivo principal fue;Analizar la incidencia de la facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Para alcanzar los objetivos de este trabajo de investigación, se empleó el método de la investigación cualitativa, con los tipos de investigación descriptivo y inductivo; la Población lo constituyeron los profesionales independientesque están comprendidos y/o pagan impuestos de rentas de cuarta categoría, para la Muestra se determinó encuestar a 50 profesionales independientes que han sido participes en procedimientos de fiscalización y como técnica de recolección de información se recurrió a la revisión documental, entrevistas y encuestas. Cuyos resultados determinaronque los procedimientos de fiscalización se deben de desarrollar en forma continua, rápida y generando riesgo ante el incumplimiento, de ser rápidamente detectado y sancionado por la administración tributaria.En la mayor parte de los procedimientos de fiscalización estás son muy dilatorias lo cual ocasiona cierta incertidumbre en su culminación. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10735 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107700
La facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015 - 2016
El presente trabajo de investigación titulado “LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE PUNO, PERIODOS 2015-2016” se realizó con el propósito de analizar los principales factores que inciden en el incumplimiento de la obligaciones tributarias por parte de los profesionales independientes. La Administración Tributaria realiza una serie de tareas que están destinadas a verificar la correcta determinación de la obligación tributaria que deben cumplir los contribuyentes. Es así, que se realizan procedimientos de fiscalización a través de los agentes de fiscalización para detectar omisiones y/o inexactitudes en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los profesionales independientes. Como problema general nos planteamos; De qué manera la facultad de fiscalización de la administración tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Nuestro objetivo principal fue;Analizar la incidencia de la facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Para alcanzar los objetivos de este trabajo de investigación, se empleó el método de la investigación cualitativa, con los tipos de investigación descriptivo y inductivo; la Población lo constituyeron los profesionales independientesque están comprendidos y/o pagan impuestos de rentas de cuarta categoría, para la Muestra se determinó encuestar a 50 profesionales independientes que han sido participes en procedimientos de fiscalización y como técnica de recolección de información se recurrió a la revisión documental, entrevistas y encuestas. Cuyos resultados determinaronque los procedimientos de fiscalización se deben de desarrollar en forma continua, rápida y generando riesgo ante el incumplimiento, de ser rápidamente detectado y sancionado por la administración tributaria.En la mayor parte de los procedimientos de fiscalización estás son muy dilatorias lo cual ocasiona cierta incertidumbre en su culminación.
Capia Larico, Richar - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2019
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DisponibleFacultades jurídicas que tienen las comunidades campesinas del distrito de Macari sobre en Derecho al Agua en el 2017 / Zully Sally Laureano Mullisaca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Facultades jurídicas que tienen las comunidades campesinas del distrito de Macari sobre en Derecho al Agua en el 2017 Tipo de documento: texto impreso Autores: Zully Sally Laureano Mullisaca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 231 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente estudio de investigación la autora analiza y desarrolla el derecho al Agua encuadrado como la facultad jurídica de aprovechamiento de recursos hídricos de las comunidades Campesinas del Distrito de Macari, provincia de Melgar, departamento de Puno. Esto con el fin de responder el problema de investigación que es ¿Cuáles son las Facultades jurídicas que tienen las comunidades Campesinas de Macari con respecto al ejercicio del Derecho al Agua en el 2017?, este problema tiene como fondo conflictos socio-ambientales, y de gestión del recurso hídrico; para lo cual se tomó como objetivo principal determinar el alcance de las Facultades jurídicas sobre el recurso hídrico que posee la comunidad campesina de Macari al ejercer su derecho al Agua. En primer lugar se analizó el nivel de conocimiento que poseen las comunidades campesinas entorno al Derecho humano al Agua, y su legislación, concluyendo que un 66,3% de los encuestados desconoce acerca de la ley de recursos hídricos, del 33,7% que conocen acerca de la ley de recursos sin embargo el 18% no lograron indicar cuál es el número de la ley; asimismo a fin de determinar el alcance de sus facultad entorno al ejercicio que poseen sobre el derecho al agua y su aprovechamiento, se identificó las formas de administración , usos y cuidado. En segundo lugar, se desarrolló un análisis exegético del derecho agua y la facultad jurídica del estado sobre el derecho al agua. En tercer lugar se hizo una comparación entre lo significa para la comunidad el Derecho mostrando los usos y costumbres que ellos tienen en torno a ello a fin de definirlo con sus expresiones; y lo referido en la legislación sobre la facultad de las comunidades campesinas entorno al aprovechamiento de sus recursos hídricos. En conclusión la Comunidad Campesina de Macarí tiene facultad jurídica entorno a sus recursos hídricos sin embargo esta facultad está limitada por la legislación peruana a fin de contravenir con la facultad jurídica del Estado. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8153 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106980 Facultades jurídicas que tienen las comunidades campesinas del distrito de Macari sobre en Derecho al Agua en el 2017 [texto impreso] / Zully Sally Laureano Mullisaca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 231 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente estudio de investigación la autora analiza y desarrolla el derecho al Agua encuadrado como la facultad jurídica de aprovechamiento de recursos hídricos de las comunidades Campesinas del Distrito de Macari, provincia de Melgar, departamento de Puno. Esto con el fin de responder el problema de investigación que es ¿Cuáles son las Facultades jurídicas que tienen las comunidades Campesinas de Macari con respecto al ejercicio del Derecho al Agua en el 2017?, este problema tiene como fondo conflictos socio-ambientales, y de gestión del recurso hídrico; para lo cual se tomó como objetivo principal determinar el alcance de las Facultades jurídicas sobre el recurso hídrico que posee la comunidad campesina de Macari al ejercer su derecho al Agua. En primer lugar se analizó el nivel de conocimiento que poseen las comunidades campesinas entorno al Derecho humano al Agua, y su legislación, concluyendo que un 66,3% de los encuestados desconoce acerca de la ley de recursos hídricos, del 33,7% que conocen acerca de la ley de recursos sin embargo el 18% no lograron indicar cuál es el número de la ley; asimismo a fin de determinar el alcance de sus facultad entorno al ejercicio que poseen sobre el derecho al agua y su aprovechamiento, se identificó las formas de administración , usos y cuidado. En segundo lugar, se desarrolló un análisis exegético del derecho agua y la facultad jurídica del estado sobre el derecho al agua. En tercer lugar se hizo una comparación entre lo significa para la comunidad el Derecho mostrando los usos y costumbres que ellos tienen en torno a ello a fin de definirlo con sus expresiones; y lo referido en la legislación sobre la facultad de las comunidades campesinas entorno al aprovechamiento de sus recursos hídricos. En conclusión la Comunidad Campesina de Macarí tiene facultad jurídica entorno a sus recursos hídricos sin embargo esta facultad está limitada por la legislación peruana a fin de contravenir con la facultad jurídica del Estado. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8153 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106980
Facultades jurídicas que tienen las comunidades campesinas del distrito de Macari sobre en Derecho al Agua en el 2017
El presente estudio de investigación la autora analiza y desarrolla el derecho al Agua encuadrado como la facultad jurídica de aprovechamiento de recursos hídricos de las comunidades Campesinas del Distrito de Macari, provincia de Melgar, departamento de Puno. Esto con el fin de responder el problema de investigación que es ¿Cuáles son las Facultades jurídicas que tienen las comunidades Campesinas de Macari con respecto al ejercicio del Derecho al Agua en el 2017?, este problema tiene como fondo conflictos socio-ambientales, y de gestión del recurso hídrico; para lo cual se tomó como objetivo principal determinar el alcance de las Facultades jurídicas sobre el recurso hídrico que posee la comunidad campesina de Macari al ejercer su derecho al Agua. En primer lugar se analizó el nivel de conocimiento que poseen las comunidades campesinas entorno al Derecho humano al Agua, y su legislación, concluyendo que un 66,3% de los encuestados desconoce acerca de la ley de recursos hídricos, del 33,7% que conocen acerca de la ley de recursos sin embargo el 18% no lograron indicar cuál es el número de la ley; asimismo a fin de determinar el alcance de sus facultad entorno al ejercicio que poseen sobre el derecho al agua y su aprovechamiento, se identificó las formas de administración , usos y cuidado. En segundo lugar, se desarrolló un análisis exegético del derecho agua y la facultad jurídica del estado sobre el derecho al agua. En tercer lugar se hizo una comparación entre lo significa para la comunidad el Derecho mostrando los usos y costumbres que ellos tienen en torno a ello a fin de definirlo con sus expresiones; y lo referido en la legislación sobre la facultad de las comunidades campesinas entorno al aprovechamiento de sus recursos hídricos. En conclusión la Comunidad Campesina de Macarí tiene facultad jurídica entorno a sus recursos hídricos sin embargo esta facultad está limitada por la legislación peruana a fin de contravenir con la facultad jurídica del Estado.
Laureano Mullisaca, Zully Sally - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleLa filiación en la fecundación asistida / Nieves Verónica Aguilar Gálvez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : La filiación en la fecundación asistida Tipo de documento: texto impreso Autores: Nieves Verónica Aguilar Gálvez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 161 pàginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Grado Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63963 La filiación en la fecundación asistida [texto impreso] / Nieves Verónica Aguilar Gálvez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 161 pàginas : tablas ; 30 cm.
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Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63963
La filiación en la fecundación asistida
Aguilar Gálvez, Nieves Verónica - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
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DisponibleLa función jurisdiccional de la comunidad campesina en conflicto con la ronda campesina: caso pacaje / Irene Yuvalena Huanca Excelmes / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2003)
Título : La función jurisdiccional de la comunidad campesina en conflicto con la ronda campesina: caso pacaje Tipo de documento: texto impreso Autores: Irene Yuvalena Huanca Excelmes, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2003 Número de páginas: 168 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71100 La función jurisdiccional de la comunidad campesina en conflicto con la ronda campesina: caso pacaje [texto impreso] / Irene Yuvalena Huanca Excelmes, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2003 . - 168 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm.
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La función jurisdiccional de la comunidad campesina en conflicto con la ronda campesina: caso pacaje
Huanca Excelmes, Irene Yuvalena - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2003
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DisponibleLa función del precedente Constitucional en el Perú / William Jhony Muñoz Valeriano / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : La función del precedente Constitucional en el Perú : el precedentes constitucionales emitidos por el tribunal constitucional durante el periodo 2005 - 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: William Jhony Muñoz Valeriano, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 188 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: En la presente investigación los objetivos que nos trazamos son: a) Determinar las funciones del precedente constitucional según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional durante los años 2005– 2015; b) Establecer si el precedente constitucional es un mecanismo para generar seguridad jurídica (predictibilidad de las decisiones judiciales) y uniformizar criterios jurisprudenciales dispersos, y, c) Determinar si el uso del precedente constitucional ha contribuido con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. las funciones del precedente constitucional. Hasta el momento no queda claro cuáles son las funciones que tienen los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional desde el año 2005 al 2015, por tal razón, es menester averiguar qué propósito tienen en el sistema jurídico peruano. En el trabajo de investigación establecemos que las funciones del precedente constitucional son: la garantía de la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y llenar las lagunas del sistema jurídico. Conclusiones: Las funciones de los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional durante el periodo 2005 – 2015 son: a) garantizar la seguridad jurídica; b) el derecho a la igualdad, y, c) colmar lagunas que se presentan en el sistema jurídico. Luego de evaluar cada uno de los precedentes constitucionales se constata que su expedición respondió a necesidades concretas, tales como son: la regulación de la procedencia del proceso de amparo en material laboral, el establecimiento de plazo para la prisión preventiva, la determinación del contenido esencial del derecho a la pensión, la regulación de las vías igualmente satisfactorias (subjetiva y objetiva); la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional, entre otros. El precedente constitucional en el país se ha ido erigiendo como un mecanismo para garantizar la seguridad jurídica, especialmente, en la predictibilidad de las decisiones judiciales, asimismo, ha brindado pautas para la uniformidad de los criterios jurisprudenciales dispersos. En los casos que podemos advertir esta particularidad del precedente constitucional son: a) la procedencia del recurso de agravio constitucional (sentencia interlocutoria denegatoria); b) la procedencia del amparo laboral; c) la determinación del contenido esencial del derecho a pensión; d) la importación de vehículos automotores usados, entre otros. El precedente constitucional ha colaborado con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. La aplicación del precedente constitucional es obligatorio e ineludible cumplimiento cuando se presenten hechos que tengan los supuestos de la regla jurídica (precedente). Los artículo VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dejan sentado que los jueces deben interpretar y aplicar las leyes tomando en cuenta las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, asimismo, esta disposición recobra fuerza cuando las sentencias tienen la calidad de cosa juzgada. Además, en la investigación advertimos que con la emisión de los precedentes constitucionales se logró establecer márgenes y reglas claras para la aplicación de las reglas jurídicas a concretos supuestos de hecho (véase el precedente constitucional que regula la improcedencia del proceso de amparo en casos de reposición para las personas que no ingresaron a la Administración Pública sin previo concurso de méritos). En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7204 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106633 La función del precedente Constitucional en el Perú : el precedentes constitucionales emitidos por el tribunal constitucional durante el periodo 2005 - 2015 [texto impreso] / William Jhony Muñoz Valeriano, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 188 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: En la presente investigación los objetivos que nos trazamos son: a) Determinar las funciones del precedente constitucional según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional durante los años 2005– 2015; b) Establecer si el precedente constitucional es un mecanismo para generar seguridad jurídica (predictibilidad de las decisiones judiciales) y uniformizar criterios jurisprudenciales dispersos, y, c) Determinar si el uso del precedente constitucional ha contribuido con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. las funciones del precedente constitucional. Hasta el momento no queda claro cuáles son las funciones que tienen los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional desde el año 2005 al 2015, por tal razón, es menester averiguar qué propósito tienen en el sistema jurídico peruano. En el trabajo de investigación establecemos que las funciones del precedente constitucional son: la garantía de la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y llenar las lagunas del sistema jurídico. Conclusiones: Las funciones de los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional durante el periodo 2005 – 2015 son: a) garantizar la seguridad jurídica; b) el derecho a la igualdad, y, c) colmar lagunas que se presentan en el sistema jurídico. Luego de evaluar cada uno de los precedentes constitucionales se constata que su expedición respondió a necesidades concretas, tales como son: la regulación de la procedencia del proceso de amparo en material laboral, el establecimiento de plazo para la prisión preventiva, la determinación del contenido esencial del derecho a la pensión, la regulación de las vías igualmente satisfactorias (subjetiva y objetiva); la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional, entre otros. El precedente constitucional en el país se ha ido erigiendo como un mecanismo para garantizar la seguridad jurídica, especialmente, en la predictibilidad de las decisiones judiciales, asimismo, ha brindado pautas para la uniformidad de los criterios jurisprudenciales dispersos. En los casos que podemos advertir esta particularidad del precedente constitucional son: a) la procedencia del recurso de agravio constitucional (sentencia interlocutoria denegatoria); b) la procedencia del amparo laboral; c) la determinación del contenido esencial del derecho a pensión; d) la importación de vehículos automotores usados, entre otros. El precedente constitucional ha colaborado con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. La aplicación del precedente constitucional es obligatorio e ineludible cumplimiento cuando se presenten hechos que tengan los supuestos de la regla jurídica (precedente). Los artículo VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dejan sentado que los jueces deben interpretar y aplicar las leyes tomando en cuenta las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, asimismo, esta disposición recobra fuerza cuando las sentencias tienen la calidad de cosa juzgada. Además, en la investigación advertimos que con la emisión de los precedentes constitucionales se logró establecer márgenes y reglas claras para la aplicación de las reglas jurídicas a concretos supuestos de hecho (véase el precedente constitucional que regula la improcedencia del proceso de amparo en casos de reposición para las personas que no ingresaron a la Administración Pública sin previo concurso de méritos). En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7204 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106633
La función del precedente Constitucional en el Perú
En la presente investigación los objetivos que nos trazamos son: a) Determinar las funciones del precedente constitucional según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional durante los años 2005– 2015; b) Establecer si el precedente constitucional es un mecanismo para generar seguridad jurídica (predictibilidad de las decisiones judiciales) y uniformizar criterios jurisprudenciales dispersos, y, c) Determinar si el uso del precedente constitucional ha contribuido con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. las funciones del precedente constitucional. Hasta el momento no queda claro cuáles son las funciones que tienen los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional desde el año 2005 al 2015, por tal razón, es menester averiguar qué propósito tienen en el sistema jurídico peruano. En el trabajo de investigación establecemos que las funciones del precedente constitucional son: la garantía de la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y llenar las lagunas del sistema jurídico. Conclusiones: Las funciones de los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional durante el periodo 2005 – 2015 son: a) garantizar la seguridad jurídica; b) el derecho a la igualdad, y, c) colmar lagunas que se presentan en el sistema jurídico. Luego de evaluar cada uno de los precedentes constitucionales se constata que su expedición respondió a necesidades concretas, tales como son: la regulación de la procedencia del proceso de amparo en material laboral, el establecimiento de plazo para la prisión preventiva, la determinación del contenido esencial del derecho a la pensión, la regulación de las vías igualmente satisfactorias (subjetiva y objetiva); la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional, entre otros. El precedente constitucional en el país se ha ido erigiendo como un mecanismo para garantizar la seguridad jurídica, especialmente, en la predictibilidad de las decisiones judiciales, asimismo, ha brindado pautas para la uniformidad de los criterios jurisprudenciales dispersos. En los casos que podemos advertir esta particularidad del precedente constitucional son: a) la procedencia del recurso de agravio constitucional (sentencia interlocutoria denegatoria); b) la procedencia del amparo laboral; c) la determinación del contenido esencial del derecho a pensión; d) la importación de vehículos automotores usados, entre otros. El precedente constitucional ha colaborado con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. La aplicación del precedente constitucional es obligatorio e ineludible cumplimiento cuando se presenten hechos que tengan los supuestos de la regla jurídica (precedente). Los artículo VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dejan sentado que los jueces deben interpretar y aplicar las leyes tomando en cuenta las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, asimismo, esta disposición recobra fuerza cuando las sentencias tienen la calidad de cosa juzgada. Además, en la investigación advertimos que con la emisión de los precedentes constitucionales se logró establecer márgenes y reglas claras para la aplicación de las reglas jurídicas a concretos supuestos de hecho (véase el precedente constitucional que regula la improcedencia del proceso de amparo en casos de reposición para las personas que no ingresaron a la Administración Pública sin previo concurso de méritos).
Muñoz Valeriano, William JhonyPérez Acuña, Alber ; Pérez Acuña, Alber ; Pérez Acuña, Alber - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleEl grado de autonomía del que gozan las municipalidades en el Perú / Rony Jala Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : El grado de autonomía del que gozan las municipalidades en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Rony Jala Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 70 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente investigación es de enfoque metodológico dogmático jurídico de análisis normativo que tiene como objetivo identificar el grado de autonomía con la que gozan las municipalidades en el Perú. Para ello se ha utilizado fichas de observación documental. De los cuales entre los resultados tenemos que el ordenamiento jurídico del estado peruano sobre la autonomía municipal en la legislación municipal adopta el grado de autonomía municipal limitado y restringido abrazando la teoría Francesa de la descentralización. Los principales límites de la autonomía municipal en el Perú están constituidos por el principio de unidad estatal, la Constitución Política, las leyes generales emitidas por el poder legislativo - ejecutivo y los Derechos Humanos. Siendo la postura del Tribunal constitucional sobre la autonomía municipal, estableciendo que es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste”.La metodología de investigación utilizada en la presente investigación es la metodología dogmática jurídica, siendo su finalidad la interpretación correcta del grado de autonomía municipal, aplicándose la investigación en los alcances señalados en la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8165 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106976 El grado de autonomía del que gozan las municipalidades en el Perú [texto impreso] / Rony Jala Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 70 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La presente investigación es de enfoque metodológico dogmático jurídico de análisis normativo que tiene como objetivo identificar el grado de autonomía con la que gozan las municipalidades en el Perú. Para ello se ha utilizado fichas de observación documental. De los cuales entre los resultados tenemos que el ordenamiento jurídico del estado peruano sobre la autonomía municipal en la legislación municipal adopta el grado de autonomía municipal limitado y restringido abrazando la teoría Francesa de la descentralización. Los principales límites de la autonomía municipal en el Perú están constituidos por el principio de unidad estatal, la Constitución Política, las leyes generales emitidas por el poder legislativo - ejecutivo y los Derechos Humanos. Siendo la postura del Tribunal constitucional sobre la autonomía municipal, estableciendo que es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste”.La metodología de investigación utilizada en la presente investigación es la metodología dogmática jurídica, siendo su finalidad la interpretación correcta del grado de autonomía municipal, aplicándose la investigación en los alcances señalados en la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8165 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106976
El grado de autonomía del que gozan las municipalidades en el Perú
La presente investigación es de enfoque metodológico dogmático jurídico de análisis normativo que tiene como objetivo identificar el grado de autonomía con la que gozan las municipalidades en el Perú. Para ello se ha utilizado fichas de observación documental. De los cuales entre los resultados tenemos que el ordenamiento jurídico del estado peruano sobre la autonomía municipal en la legislación municipal adopta el grado de autonomía municipal limitado y restringido abrazando la teoría Francesa de la descentralización. Los principales límites de la autonomía municipal en el Perú están constituidos por el principio de unidad estatal, la Constitución Política, las leyes generales emitidas por el poder legislativo - ejecutivo y los Derechos Humanos. Siendo la postura del Tribunal constitucional sobre la autonomía municipal, estableciendo que es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste”.La metodología de investigación utilizada en la presente investigación es la metodología dogmática jurídica, siendo su finalidad la interpretación correcta del grado de autonomía municipal, aplicándose la investigación en los alcances señalados en la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Jala Quispe, Rony - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0235-01 T 0235 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24080-30583-01 T24080 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleHacia una aplicación racional de la prueba de oficio en el Proceso Civil Aporías teóricas en la defensa de la prueba de oficio y análisis de racionalidad de su aplicación como juicio de hecho y ejercicio de poder / Argelia Caxi Maquera / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Hacia una aplicación racional de la prueba de oficio en el Proceso Civil Aporías teóricas en la defensa de la prueba de oficio y análisis de racionalidad de su aplicación como juicio de hecho y ejercicio de poder Tipo de documento: texto impreso Autores: Argelia Caxi Maquera, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 130 páginas Il.: ilustraciones Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El tema de la aplicación de la prueba de oficio en el proceso civil (y en el proceso en general) no es un tema de hogaño. En efecto, ya con la discusión misma sobre la acepción de proceso existían corrientes doctrinales marcadas por la conformidad u oposición en su aplicación, siendo que en aquellas se puede evidenciar que comulgan con propuestas de adopción de determinado sistema procesal. En la actualidad, los cambios paradigmáticos que actualmente se discuten en el marco de la filosofía y teoría del derecho han influido en la adopción de diversas posiciones frente a problemas jurídicos en el proceso. El tema de la aplicación de la prueba de oficio no ha sido ajeno a ello. Ello se demuestra con la presencia de planteamientos así denominados “neoprocesalistas”. Por otro lado, la regulación de la iniciativa probatoria del juez en nuestro país no es una novedad. Desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852 ya se establecía como una facultad del juez. Con ciertas modificaciones, dicha regulación continuó con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y el Código Procesal Civil de 1993 (modificado por la Ley Nº 30293). Sin embargo, a pesar de la última modificatoria aún se conserva los términos de “formar convicción” del juez. En ese contexto, la presente investigación se ha planteado, como objetivo general, demostrar si la “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el Código Procesal Civil peruano de 1993 se encuentra o no acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales y, específicamente, si responde o no a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; y, como objetivos específicos: analizar los planteamientos del publicismo procesal, dispositivismo y neoprocesalismo respecto a la aplicación de la prueba de oficio; determinar si tales planteamientos poseen o no sustentos acorde a los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales; cuestionar la convicción como modelo de valoración de la prueba; y, proponer modelos alternativos que garanticen una mayor racionalidad al momento de emplear el poder de la iniciativa probatoria de oficio. Los métodos que se han empleado son el descriptivo-positivo, el teórico-dogmático y el prescriptivo-normativo. Finalmente, del resultado de la investigación se ha llegado a la conclusión de que: (i) La “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el artículo 194 del Código Procesal Civil peruano de 1993, prescinde la consideración del sistema de tutela jurisdiccional (en relación al sistema político en general), es decir, descarta la acepción de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. Asimismo, en el marco de la acepción de racionalidad como razonabilidad (y en relación a la primera acepción: racionalidad como estrategia de optimización) no responde a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; toda vez que, mencionada disposición normativa, deja la actuación de la prueba de oficio a un estado psicológico del juez. En ese contexto, no se encuentra acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación, ya que no garantiza la controlablidad intersubjetiva de la decisión judicial en materia de hechos, ello, en cuanto a la determinación de insuficiencia de medios probatorios para la actuación de la prueba de oficio. La actuación de la prueba de oficio en el proceso civil, en conformidad a la convicción del juzgador, legitima el ejercicio de un poder arbitrario. (ii) Tanto la doctrina tradicional procesal (publicismo y dispositivismo (“garantismo”) procesales) como el denominado neoprocesalismo, han descuidado el análisis de la relación entre valoración de la prueba y actuación de la prueba de oficio y no han tomado en cuenta la necesidad de superar el modelo de la libre convicción (convencimiento) como modelo de valoración de la prueba. Tanto con el silencio como con sustentos dicotómicos, en un contexto de ejercicio de poder como lo es el ámbito de la valoración probatoria y actuación de la prueba de oficio, han abdicado frente al riesgo de decisiones arbitrarias. (iii) La aplicación de la prueba de oficio en relación con la valoración de la prueba, implica, desde la función justificadora de un estándar probatorio, la motivación de juicio de hecho. En tanto, la racionalidad de su aplicación se encontrará justificada cuando la racionalidad es entendida como razonabilidad (justificación de las decisiones). Empero, la prueba de oficio al ser una institución comprendida dentro del sistema de tutela jurisdiccional; esto es, desde la función heurística de un estándar probatorio, el análisis de su aplicación racional trasciende a un análisis de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. En ese contexto, de aceptarse la aplicación de la prueba de oficio por el factor del sistema procesal adoptado en determinado país (como el caso peruano), la aplicación de la prueba de oficio debe responder al equilibrio entre garantías y eficacia, promoviendo la racionalidad, con la finalidad de garantizar a los justiciables el respeto derecho a la prueba y a la motivación de decisiones judiciales respecto a prueba. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7973 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106994 Hacia una aplicación racional de la prueba de oficio en el Proceso Civil Aporías teóricas en la defensa de la prueba de oficio y análisis de racionalidad de su aplicación como juicio de hecho y ejercicio de poder [texto impreso] / Argelia Caxi Maquera, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 130 páginas : ilustraciones ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El tema de la aplicación de la prueba de oficio en el proceso civil (y en el proceso en general) no es un tema de hogaño. En efecto, ya con la discusión misma sobre la acepción de proceso existían corrientes doctrinales marcadas por la conformidad u oposición en su aplicación, siendo que en aquellas se puede evidenciar que comulgan con propuestas de adopción de determinado sistema procesal. En la actualidad, los cambios paradigmáticos que actualmente se discuten en el marco de la filosofía y teoría del derecho han influido en la adopción de diversas posiciones frente a problemas jurídicos en el proceso. El tema de la aplicación de la prueba de oficio no ha sido ajeno a ello. Ello se demuestra con la presencia de planteamientos así denominados “neoprocesalistas”. Por otro lado, la regulación de la iniciativa probatoria del juez en nuestro país no es una novedad. Desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852 ya se establecía como una facultad del juez. Con ciertas modificaciones, dicha regulación continuó con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y el Código Procesal Civil de 1993 (modificado por la Ley Nº 30293). Sin embargo, a pesar de la última modificatoria aún se conserva los términos de “formar convicción” del juez. En ese contexto, la presente investigación se ha planteado, como objetivo general, demostrar si la “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el Código Procesal Civil peruano de 1993 se encuentra o no acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales y, específicamente, si responde o no a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; y, como objetivos específicos: analizar los planteamientos del publicismo procesal, dispositivismo y neoprocesalismo respecto a la aplicación de la prueba de oficio; determinar si tales planteamientos poseen o no sustentos acorde a los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales; cuestionar la convicción como modelo de valoración de la prueba; y, proponer modelos alternativos que garanticen una mayor racionalidad al momento de emplear el poder de la iniciativa probatoria de oficio. Los métodos que se han empleado son el descriptivo-positivo, el teórico-dogmático y el prescriptivo-normativo. Finalmente, del resultado de la investigación se ha llegado a la conclusión de que: (i) La “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el artículo 194 del Código Procesal Civil peruano de 1993, prescinde la consideración del sistema de tutela jurisdiccional (en relación al sistema político en general), es decir, descarta la acepción de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. Asimismo, en el marco de la acepción de racionalidad como razonabilidad (y en relación a la primera acepción: racionalidad como estrategia de optimización) no responde a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; toda vez que, mencionada disposición normativa, deja la actuación de la prueba de oficio a un estado psicológico del juez. En ese contexto, no se encuentra acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación, ya que no garantiza la controlablidad intersubjetiva de la decisión judicial en materia de hechos, ello, en cuanto a la determinación de insuficiencia de medios probatorios para la actuación de la prueba de oficio. La actuación de la prueba de oficio en el proceso civil, en conformidad a la convicción del juzgador, legitima el ejercicio de un poder arbitrario. (ii) Tanto la doctrina tradicional procesal (publicismo y dispositivismo (“garantismo”) procesales) como el denominado neoprocesalismo, han descuidado el análisis de la relación entre valoración de la prueba y actuación de la prueba de oficio y no han tomado en cuenta la necesidad de superar el modelo de la libre convicción (convencimiento) como modelo de valoración de la prueba. Tanto con el silencio como con sustentos dicotómicos, en un contexto de ejercicio de poder como lo es el ámbito de la valoración probatoria y actuación de la prueba de oficio, han abdicado frente al riesgo de decisiones arbitrarias. (iii) La aplicación de la prueba de oficio en relación con la valoración de la prueba, implica, desde la función justificadora de un estándar probatorio, la motivación de juicio de hecho. En tanto, la racionalidad de su aplicación se encontrará justificada cuando la racionalidad es entendida como razonabilidad (justificación de las decisiones). Empero, la prueba de oficio al ser una institución comprendida dentro del sistema de tutela jurisdiccional; esto es, desde la función heurística de un estándar probatorio, el análisis de su aplicación racional trasciende a un análisis de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. En ese contexto, de aceptarse la aplicación de la prueba de oficio por el factor del sistema procesal adoptado en determinado país (como el caso peruano), la aplicación de la prueba de oficio debe responder al equilibrio entre garantías y eficacia, promoviendo la racionalidad, con la finalidad de garantizar a los justiciables el respeto derecho a la prueba y a la motivación de decisiones judiciales respecto a prueba. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7973 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106994
Hacia una aplicación racional de la prueba de oficio en el Proceso Civil Aporías teóricas en la defensa de la prueba de oficio y análisis de racionalidad de su aplicación como juicio de hecho y ejercicio de poder
El tema de la aplicación de la prueba de oficio en el proceso civil (y en el proceso en general) no es un tema de hogaño. En efecto, ya con la discusión misma sobre la acepción de proceso existían corrientes doctrinales marcadas por la conformidad u oposición en su aplicación, siendo que en aquellas se puede evidenciar que comulgan con propuestas de adopción de determinado sistema procesal. En la actualidad, los cambios paradigmáticos que actualmente se discuten en el marco de la filosofía y teoría del derecho han influido en la adopción de diversas posiciones frente a problemas jurídicos en el proceso. El tema de la aplicación de la prueba de oficio no ha sido ajeno a ello. Ello se demuestra con la presencia de planteamientos así denominados “neoprocesalistas”. Por otro lado, la regulación de la iniciativa probatoria del juez en nuestro país no es una novedad. Desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852 ya se establecía como una facultad del juez. Con ciertas modificaciones, dicha regulación continuó con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y el Código Procesal Civil de 1993 (modificado por la Ley Nº 30293). Sin embargo, a pesar de la última modificatoria aún se conserva los términos de “formar convicción” del juez. En ese contexto, la presente investigación se ha planteado, como objetivo general, demostrar si la “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el Código Procesal Civil peruano de 1993 se encuentra o no acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales y, específicamente, si responde o no a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; y, como objetivos específicos: analizar los planteamientos del publicismo procesal, dispositivismo y neoprocesalismo respecto a la aplicación de la prueba de oficio; determinar si tales planteamientos poseen o no sustentos acorde a los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales; cuestionar la convicción como modelo de valoración de la prueba; y, proponer modelos alternativos que garanticen una mayor racionalidad al momento de emplear el poder de la iniciativa probatoria de oficio. Los métodos que se han empleado son el descriptivo-positivo, el teórico-dogmático y el prescriptivo-normativo. Finalmente, del resultado de la investigación se ha llegado a la conclusión de que: (i) La “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el artículo 194 del Código Procesal Civil peruano de 1993, prescinde la consideración del sistema de tutela jurisdiccional (en relación al sistema político en general), es decir, descarta la acepción de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. Asimismo, en el marco de la acepción de racionalidad como razonabilidad (y en relación a la primera acepción: racionalidad como estrategia de optimización) no responde a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; toda vez que, mencionada disposición normativa, deja la actuación de la prueba de oficio a un estado psicológico del juez. En ese contexto, no se encuentra acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación, ya que no garantiza la controlablidad intersubjetiva de la decisión judicial en materia de hechos, ello, en cuanto a la determinación de insuficiencia de medios probatorios para la actuación de la prueba de oficio. La actuación de la prueba de oficio en el proceso civil, en conformidad a la convicción del juzgador, legitima el ejercicio de un poder arbitrario. (ii) Tanto la doctrina tradicional procesal (publicismo y dispositivismo (“garantismo”) procesales) como el denominado neoprocesalismo, han descuidado el análisis de la relación entre valoración de la prueba y actuación de la prueba de oficio y no han tomado en cuenta la necesidad de superar el modelo de la libre convicción (convencimiento) como modelo de valoración de la prueba. Tanto con el silencio como con sustentos dicotómicos, en un contexto de ejercicio de poder como lo es el ámbito de la valoración probatoria y actuación de la prueba de oficio, han abdicado frente al riesgo de decisiones arbitrarias. (iii) La aplicación de la prueba de oficio en relación con la valoración de la prueba, implica, desde la función justificadora de un estándar probatorio, la motivación de juicio de hecho. En tanto, la racionalidad de su aplicación se encontrará justificada cuando la racionalidad es entendida como razonabilidad (justificación de las decisiones). Empero, la prueba de oficio al ser una institución comprendida dentro del sistema de tutela jurisdiccional; esto es, desde la función heurística de un estándar probatorio, el análisis de su aplicación racional trasciende a un análisis de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. 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DisponibleImplementación y gestión de la ventanilla virtual en la Municipalidad Provincial de Puno / Juan Víctor Ortega Vargas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2011)
Título : Implementación y gestión de la ventanilla virtual en la Municipalidad Provincial de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Víctor Ortega Vargas, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: 178 pàginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Grado Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:Puno. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63333 Implementación y gestión de la ventanilla virtual en la Municipalidad Provincial de Puno [texto impreso] / Juan Víctor Ortega Vargas, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2011 . - 178 pàginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm.
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Implementación y gestión de la ventanilla virtual en la Municipalidad Provincial de Puno
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DisponibleLa implementación del voto facultativo en los procesos electorales del Perú en el marco de la legalidad y legitimidad / Zenon Apaza Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2010)
Título : La implementación del voto facultativo en los procesos electorales del Perú en el marco de la legalidad y legitimidad Tipo de documento: texto impreso Autores: Zenon Apaza Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: 151 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El voto o sufragio identificado desde la antigüedad como un mecanismo de participación electoral ha evolucionado con el transcurso del tiempo hasta nuestros días. Fue reconocido universalmente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, y hoy se halla consagrado en todas las constituciones políticas de todos los países del orbe, ya que además de ser un mecanismo de participación ciudadana, mediante ella, el ciudadano tiene la posibilidad de elegir y ser elegido.
En el Perú, desde el año 1823 hasta el año 1979 el voto sólo lo emitieron los que sabían leer y escribir, mayores de 21 y 25 años, y los casados (indistintamente, conforme a la vigencia de las constituciones), ya que a partir de dichas edades eran considerados ciudadanos. Sin embargo, con la Constitución Política de 1979 se otorgó el voto universal a todos los ciudadanos mayores de 18 años, alfabetos y analfabetos, con excepciones establecidas en la norma fundamental. Con la Constitución de 1993, la institución del voto se mantuvo incólume, no varió su carácter personal, igual, libre, secreto y obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años; similar a la de otros países de Latinoamérica, a excepción de Chile, Colombia, Venezuela, algunos países de Centroamérica y Europa; en éste último en más de 22 países el voto es de carácter facultativo.
El hecho de que en el Perú el voto aún sea obligatorio ha generado un rechazo por parte de un sector de ciudadanos y legisladores que desde hace más de diez años se hallan con la intención de convertir al voto para que ésta sea de carácter facultativo, apoyándose en los tratadistas que se han tomado la meticulosa tarea de definir un concepto adecuado sobre el voto, donde afirman que es un derecho; contraponiéndose a aquellos de corte conservador quienes mantienen una férrea defensa de que el voto es un deber y un derecho; y no faltan los que sostienen que es un deber y una función social.
Como se tiene conocimiento, la implementación gradual del voto facultativo ha sido promovido y suscrito por varias agrupaciones políticas hace cinco años atrás, pero en la actualidad, con tal objetivo sólo persiste el Partido Aprista Peruano que insiste en la implementación y entrada en vigencia del voto facultativo en el Perú, éste impulso para algunos tratadistas y políticos de las diferentes agrupaciones políticas obedece tan sólo a un cálculo electoral, ya que el Partido Aprista como partido organizado sería el único capaz de favorecerse con la mencionada reforma electoral. En cambio, los fujimoristas, humalistas y demás grupos de izquierda se hallan en oposición a su pronta implementación, es por ello que sus representantes en la Comisión de Reglamento y Constitución no dudaron en oponerse y archivar dichos proyectos de ley, hecho que motivó a los apristas a recolectar un aproximado de cien mil adherentes para que posteriormente fuera presentado al Jurado Nacional de Elecciones para que el voto facultativo sea sometido a un referéndum.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=62710 La implementación del voto facultativo en los procesos electorales del Perú en el marco de la legalidad y legitimidad [texto impreso] / Zenon Apaza Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2010 . - 151 páginas : diagramas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
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Resumen: El voto o sufragio identificado desde la antigüedad como un mecanismo de participación electoral ha evolucionado con el transcurso del tiempo hasta nuestros días. Fue reconocido universalmente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, y hoy se halla consagrado en todas las constituciones políticas de todos los países del orbe, ya que además de ser un mecanismo de participación ciudadana, mediante ella, el ciudadano tiene la posibilidad de elegir y ser elegido.
En el Perú, desde el año 1823 hasta el año 1979 el voto sólo lo emitieron los que sabían leer y escribir, mayores de 21 y 25 años, y los casados (indistintamente, conforme a la vigencia de las constituciones), ya que a partir de dichas edades eran considerados ciudadanos. Sin embargo, con la Constitución Política de 1979 se otorgó el voto universal a todos los ciudadanos mayores de 18 años, alfabetos y analfabetos, con excepciones establecidas en la norma fundamental. Con la Constitución de 1993, la institución del voto se mantuvo incólume, no varió su carácter personal, igual, libre, secreto y obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años; similar a la de otros países de Latinoamérica, a excepción de Chile, Colombia, Venezuela, algunos países de Centroamérica y Europa; en éste último en más de 22 países el voto es de carácter facultativo.
El hecho de que en el Perú el voto aún sea obligatorio ha generado un rechazo por parte de un sector de ciudadanos y legisladores que desde hace más de diez años se hallan con la intención de convertir al voto para que ésta sea de carácter facultativo, apoyándose en los tratadistas que se han tomado la meticulosa tarea de definir un concepto adecuado sobre el voto, donde afirman que es un derecho; contraponiéndose a aquellos de corte conservador quienes mantienen una férrea defensa de que el voto es un deber y un derecho; y no faltan los que sostienen que es un deber y una función social.
Como se tiene conocimiento, la implementación gradual del voto facultativo ha sido promovido y suscrito por varias agrupaciones políticas hace cinco años atrás, pero en la actualidad, con tal objetivo sólo persiste el Partido Aprista Peruano que insiste en la implementación y entrada en vigencia del voto facultativo en el Perú, éste impulso para algunos tratadistas y políticos de las diferentes agrupaciones políticas obedece tan sólo a un cálculo electoral, ya que el Partido Aprista como partido organizado sería el único capaz de favorecerse con la mencionada reforma electoral. En cambio, los fujimoristas, humalistas y demás grupos de izquierda se hallan en oposición a su pronta implementación, es por ello que sus representantes en la Comisión de Reglamento y Constitución no dudaron en oponerse y archivar dichos proyectos de ley, hecho que motivó a los apristas a recolectar un aproximado de cien mil adherentes para que posteriormente fuera presentado al Jurado Nacional de Elecciones para que el voto facultativo sea sometido a un referéndum.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=62710
La implementación del voto facultativo en los procesos electorales del Perú en el marco de la legalidad y legitimidad
El voto o sufragio identificado desde la antigüedad como un mecanismo de participación electoral ha evolucionado con el transcurso del tiempo hasta nuestros días. Fue reconocido universalmente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, y hoy se halla consagrado en todas las constituciones políticas de todos los países del orbe, ya que además de ser un mecanismo de participación ciudadana, mediante ella, el ciudadano tiene la posibilidad de elegir y ser elegido.
En el Perú, desde el año 1823 hasta el año 1979 el voto sólo lo emitieron los que sabían leer y escribir, mayores de 21 y 25 años, y los casados (indistintamente, conforme a la vigencia de las constituciones), ya que a partir de dichas edades eran considerados ciudadanos. Sin embargo, con la Constitución Política de 1979 se otorgó el voto universal a todos los ciudadanos mayores de 18 años, alfabetos y analfabetos, con excepciones establecidas en la norma fundamental. Con la Constitución de 1993, la institución del voto se mantuvo incólume, no varió su carácter personal, igual, libre, secreto y obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años; similar a la de otros países de Latinoamérica, a excepción de Chile, Colombia, Venezuela, algunos países de Centroamérica y Europa; en éste último en más de 22 países el voto es de carácter facultativo.
El hecho de que en el Perú el voto aún sea obligatorio ha generado un rechazo por parte de un sector de ciudadanos y legisladores que desde hace más de diez años se hallan con la intención de convertir al voto para que ésta sea de carácter facultativo, apoyándose en los tratadistas que se han tomado la meticulosa tarea de definir un concepto adecuado sobre el voto, donde afirman que es un derecho; contraponiéndose a aquellos de corte conservador quienes mantienen una férrea defensa de que el voto es un deber y un derecho; y no faltan los que sostienen que es un deber y una función social.
Como se tiene conocimiento, la implementación gradual del voto facultativo ha sido promovido y suscrito por varias agrupaciones políticas hace cinco años atrás, pero en la actualidad, con tal objetivo sólo persiste el Partido Aprista Peruano que insiste en la implementación y entrada en vigencia del voto facultativo en el Perú, éste impulso para algunos tratadistas y políticos de las diferentes agrupaciones políticas obedece tan sólo a un cálculo electoral, ya que el Partido Aprista como partido organizado sería el único capaz de favorecerse con la mencionada reforma electoral. En cambio, los fujimoristas, humalistas y demás grupos de izquierda se hallan en oposición a su pronta implementación, es por ello que sus representantes en la Comisión de Reglamento y Constitución no dudaron en oponerse y archivar dichos proyectos de ley, hecho que motivó a los apristas a recolectar un aproximado de cien mil adherentes para que posteriormente fuera presentado al Jurado Nacional de Elecciones para que el voto facultativo sea sometido a un referéndum.Apaza Quispe, Zenon - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2010
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0078-01 T0078 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T14168-20452-01 T14168 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl Impuesto a la Renta de las Personas Naturales en el Perú / Marco A. Malma Loayza / Lima : s.e. (1991)
Título : El Impuesto a la Renta de las Personas Naturales en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Marco A. Malma Loayza, Autor Mención de edición: 1a ed. Editorial: Lima : s.e. Fecha de publicación: 1991 Número de páginas: 123 p. Dimensiones: 22 cm. Nota general: Incluye referencias bibliográficas Clasificación: 006.77 Programación para diferentes tipos específicos de computadores Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74990 El Impuesto a la Renta de las Personas Naturales en el Perú [texto impreso] / Marco A. Malma Loayza, Autor . - 1a ed. . - Lima : s.e., 1991 . - 123 p. ; 22 cm.
Incluye referencias bibliográficas
Clasificación: 006.77 Programación para diferentes tipos específicos de computadores Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74990
El Impuesto a la Renta de las Personas Naturales en el Perú
Malma Loayza, Marco A. - Lima : s.e. - 1991
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0003-01 T0003 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible TE178 343.8 M19 Libro Biblioteca Central Estanteria (Libros) Disponible Inaplicación del principio de proporcionalidad en la exclusión de la prueba Ilicita / Lizet Gómez Saira / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : Inaplicación del principio de proporcionalidad en la exclusión de la prueba Ilicita Tipo de documento: texto impreso Autores: Lizet Gómez Saira, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 260 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: CONCLUSIONES
PRIMERO.- Nuestra legislación procesal penal regula taxativamente LA PRUEBA ILÍCITA, como aquella obtenida con la vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales. Regulación que no ha tenido lugar en los anteriores códigos procesales penales; sin embargo, es de señalar que desde la Constitución Política del Perú de 1834 hasta la actualidad tiene una pauta metodológica de quitar valor legal a la actividad probatoria que vulneraba cierto derecho fundamental, lo que no ha sido óbice para nuestra judicatura peruana resolver conflictos que tengan que ver con la PRUEBA ILICITA.
SEGUNDO.- La constitución de 1993 no tiene una cláusula semejante a la que existe en los ordenamientos constitucionales de España o Alemania, por mandato de las cuales exija al legislador que respete el contenidos esencial de los derechos fundamentales, es claro que se trata de un límite implícito, derivado de la naturaleza constituida de la función legislativa, que, desde luego, en modo alguno, puede equipararse a la que supuso el reconocimiento del derecho, esto es, a la del Poder Constituyente”.
TERCERO.-El «contenido constitucional» o «contenido esencial»de cada derecho fundamental así entendido será vinculante no solo respecto del legislador, sino también del Ejecutivo y del Judicial como órganos del poder público, e incluso respecto de los particulares.
CUARTO.- Para determinar el contenido esencial de los derechos fundamentales se tiene que recurrir a la Teoría Relativa, para lo cual esta teoría plantea que el contenido es uno solo, y —digámoslo así— todo él puede ser limitado, restringido o sacrificado por el legislador (y con él, por el Ejecutivo, el Judicial y los particulares), siempre y cuando la medida que limita, restringe o sacrifica el contenido del derecho fundamental haya pasado el test de proporcionalidad, en particular, lasexigencias de la ponderación. Como se ha dicho «el contenido esencial es aquello que queda después de una ponderación».De esta manera, el principio de proporcionalidad se convierte en la figura decisiva para la determinación y diferenciación de posiciones jurídicas vencedoras y vencidas en los casos concretos.
QUINTO.-La aplicación del principio de proporcionalidad para la determinación del contenido esencial del derecho fundamental, se realiza a través del TEST DE PROPORCIONALIDAD O DE RAZONABILIDAD el mismo que exige que deban cumplirse copulativamente los requisitos del examen de idoneidad, examen de necesidad y examen de proporcionalidad en sentido estricto.
SEXTO.-Es así que en el artículo VIII del Título Preliminar y artículo 159 del Código Procesal Penal 2004, establece que para excluir una fuente de prueba en la que en su obtención se ha vulnerado el derecho fundamental de las personas, primeramente se debe determinar si se ha vulnerado en su contenido esencial, de lo contrario es perfectamente admisible dicha fuente de prueba a fin de que en la etapa del juicio oral se actuada y posteriormente valorada por el Juez.
SETIMO.- Sin embargo, del procesamiento y análisis de información de las audiencias preliminares de control de acusación en donde se cuestiona la exclusión de la prueba ilícita, los operadores jurídicos de la justicia penal de la provincia de Puno (abogados del imputado, fiscales penales y jueces de investigación preparatoria de la provincia de Puno) interpretan de una manera formal y automática d los derechos fundamentales vulnerados en la obtención de la fuente de prueba por los órganos persecutores del delito.
OCTAVO.- Ello hace determinar que los operadores jurídicos de la justicia penal de la provincia de Puno (abogados del imputado, fiscales penales y jueces de investigación preparatoria de la provincia de Puno)no aplican el principio de proporcionalidad para determinar si se ha vulnerado o no el contenido esencial del derecho fundamental vulnerado en la búsqueda y/oobtención de la fuente de prueba y/o medios de prueba, para su consecuente exclusión o admisión de dicha prueba ilícita cuestionada.
NOVENO.- Todo lo expuesto, genera una indebida inadmisión de medios probatorios lo que nos conduce a una afectación a la garantía constitucional del DEBIDO PROCESO. Es decir genera indebidamente que la Teoría del Caso del Representante del Ministerio Público sea insubsistente en la etapa del juicio oral, lo que da lugar que los jueces penales emitan una sentencia absolutoria y consecuentemente de genere impunidad en el reproche penal.
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65147 Inaplicación del principio de proporcionalidad en la exclusión de la prueba Ilicita [texto impreso] / Lizet Gómez Saira, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 260 páginas : tablas ; 30 cm + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: CONCLUSIONES
PRIMERO.- Nuestra legislación procesal penal regula taxativamente LA PRUEBA ILÍCITA, como aquella obtenida con la vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales. Regulación que no ha tenido lugar en los anteriores códigos procesales penales; sin embargo, es de señalar que desde la Constitución Política del Perú de 1834 hasta la actualidad tiene una pauta metodológica de quitar valor legal a la actividad probatoria que vulneraba cierto derecho fundamental, lo que no ha sido óbice para nuestra judicatura peruana resolver conflictos que tengan que ver con la PRUEBA ILICITA.
SEGUNDO.- La constitución de 1993 no tiene una cláusula semejante a la que existe en los ordenamientos constitucionales de España o Alemania, por mandato de las cuales exija al legislador que respete el contenidos esencial de los derechos fundamentales, es claro que se trata de un límite implícito, derivado de la naturaleza constituida de la función legislativa, que, desde luego, en modo alguno, puede equipararse a la que supuso el reconocimiento del derecho, esto es, a la del Poder Constituyente”.
TERCERO.-El «contenido constitucional» o «contenido esencial»de cada derecho fundamental así entendido será vinculante no solo respecto del legislador, sino también del Ejecutivo y del Judicial como órganos del poder público, e incluso respecto de los particulares.
CUARTO.- Para determinar el contenido esencial de los derechos fundamentales se tiene que recurrir a la Teoría Relativa, para lo cual esta teoría plantea que el contenido es uno solo, y —digámoslo así— todo él puede ser limitado, restringido o sacrificado por el legislador (y con él, por el Ejecutivo, el Judicial y los particulares), siempre y cuando la medida que limita, restringe o sacrifica el contenido del derecho fundamental haya pasado el test de proporcionalidad, en particular, lasexigencias de la ponderación. Como se ha dicho «el contenido esencial es aquello que queda después de una ponderación».De esta manera, el principio de proporcionalidad se convierte en la figura decisiva para la determinación y diferenciación de posiciones jurídicas vencedoras y vencidas en los casos concretos.
QUINTO.-La aplicación del principio de proporcionalidad para la determinación del contenido esencial del derecho fundamental, se realiza a través del TEST DE PROPORCIONALIDAD O DE RAZONABILIDAD el mismo que exige que deban cumplirse copulativamente los requisitos del examen de idoneidad, examen de necesidad y examen de proporcionalidad en sentido estricto.
SEXTO.-Es así que en el artículo VIII del Título Preliminar y artículo 159 del Código Procesal Penal 2004, establece que para excluir una fuente de prueba en la que en su obtención se ha vulnerado el derecho fundamental de las personas, primeramente se debe determinar si se ha vulnerado en su contenido esencial, de lo contrario es perfectamente admisible dicha fuente de prueba a fin de que en la etapa del juicio oral se actuada y posteriormente valorada por el Juez.
SETIMO.- Sin embargo, del procesamiento y análisis de información de las audiencias preliminares de control de acusación en donde se cuestiona la exclusión de la prueba ilícita, los operadores jurídicos de la justicia penal de la provincia de Puno (abogados del imputado, fiscales penales y jueces de investigación preparatoria de la provincia de Puno) interpretan de una manera formal y automática d los derechos fundamentales vulnerados en la obtención de la fuente de prueba por los órganos persecutores del delito.
OCTAVO.- Ello hace determinar que los operadores jurídicos de la justicia penal de la provincia de Puno (abogados del imputado, fiscales penales y jueces de investigación preparatoria de la provincia de Puno)no aplican el principio de proporcionalidad para determinar si se ha vulnerado o no el contenido esencial del derecho fundamental vulnerado en la búsqueda y/oobtención de la fuente de prueba y/o medios de prueba, para su consecuente exclusión o admisión de dicha prueba ilícita cuestionada.
NOVENO.- Todo lo expuesto, genera una indebida inadmisión de medios probatorios lo que nos conduce a una afectación a la garantía constitucional del DEBIDO PROCESO. Es decir genera indebidamente que la Teoría del Caso del Representante del Ministerio Público sea insubsistente en la etapa del juicio oral, lo que da lugar que los jueces penales emitan una sentencia absolutoria y consecuentemente de genere impunidad en el reproche penal.
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Inaplicación del principio de proporcionalidad en la exclusión de la prueba Ilicita
CONCLUSIONES
PRIMERO.- Nuestra legislación procesal penal regula taxativamente LA PRUEBA ILÍCITA, como aquella obtenida con la vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales. Regulación que no ha tenido lugar en los anteriores códigos procesales penales; sin embargo, es de señalar que desde la Constitución Política del Perú de 1834 hasta la actualidad tiene una pauta metodológica de quitar valor legal a la actividad probatoria que vulneraba cierto derecho fundamental, lo que no ha sido óbice para nuestra judicatura peruana resolver conflictos que tengan que ver con la PRUEBA ILICITA.
SEGUNDO.- La constitución de 1993 no tiene una cláusula semejante a la que existe en los ordenamientos constitucionales de España o Alemania, por mandato de las cuales exija al legislador que respete el contenidos esencial de los derechos fundamentales, es claro que se trata de un límite implícito, derivado de la naturaleza constituida de la función legislativa, que, desde luego, en modo alguno, puede equipararse a la que supuso el reconocimiento del derecho, esto es, a la del Poder Constituyente”.
TERCERO.-El «contenido constitucional» o «contenido esencial»de cada derecho fundamental así entendido será vinculante no solo respecto del legislador, sino también del Ejecutivo y del Judicial como órganos del poder público, e incluso respecto de los particulares.
CUARTO.- Para determinar el contenido esencial de los derechos fundamentales se tiene que recurrir a la Teoría Relativa, para lo cual esta teoría plantea que el contenido es uno solo, y —digámoslo así— todo él puede ser limitado, restringido o sacrificado por el legislador (y con él, por el Ejecutivo, el Judicial y los particulares), siempre y cuando la medida que limita, restringe o sacrifica el contenido del derecho fundamental haya pasado el test de proporcionalidad, en particular, lasexigencias de la ponderación. Como se ha dicho «el contenido esencial es aquello que queda después de una ponderación».De esta manera, el principio de proporcionalidad se convierte en la figura decisiva para la determinación y diferenciación de posiciones jurídicas vencedoras y vencidas en los casos concretos.
QUINTO.-La aplicación del principio de proporcionalidad para la determinación del contenido esencial del derecho fundamental, se realiza a través del TEST DE PROPORCIONALIDAD O DE RAZONABILIDAD el mismo que exige que deban cumplirse copulativamente los requisitos del examen de idoneidad, examen de necesidad y examen de proporcionalidad en sentido estricto.
SEXTO.-Es así que en el artículo VIII del Título Preliminar y artículo 159 del Código Procesal Penal 2004, establece que para excluir una fuente de prueba en la que en su obtención se ha vulnerado el derecho fundamental de las personas, primeramente se debe determinar si se ha vulnerado en su contenido esencial, de lo contrario es perfectamente admisible dicha fuente de prueba a fin de que en la etapa del juicio oral se actuada y posteriormente valorada por el Juez.
SETIMO.- Sin embargo, del procesamiento y análisis de información de las audiencias preliminares de control de acusación en donde se cuestiona la exclusión de la prueba ilícita, los operadores jurídicos de la justicia penal de la provincia de Puno (abogados del imputado, fiscales penales y jueces de investigación preparatoria de la provincia de Puno) interpretan de una manera formal y automática d los derechos fundamentales vulnerados en la obtención de la fuente de prueba por los órganos persecutores del delito.
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Gómez Saira, Lizet - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
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DisponibleLa incidencia de la excepción de la pluralidad importante de víctimas en la aplicación del acuerdo reparatorio, su aplicación en las Fiscalías Provinciales Corporativas de Puno en el año 2013 / Edwin Darío Panti Llica / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La incidencia de la excepción de la pluralidad importante de víctimas en la aplicación del acuerdo reparatorio, su aplicación en las Fiscalías Provinciales Corporativas de Puno en el año 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Edwin Darío Panti Llica, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 91 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina incidencia de excepción de pluralidad importante de víctimas en aplicación del acuerdo reparatorio en las Fiscalías Provinciales Corporativas de Puno, año 2013. Investigación mixto, predominantemente cuantitativo, se enmarca en la lógica deductiva, su alcance es descriptivo y explicativo, su diseño es no experimental y transversal. La muestra del estudio es probabilística y aleatorio simple, constituido por 55 casos con posibilidad de aplicación de acuerdos reparatorios, contenidos en las carpetas fiscales de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno y la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, tramitadas durante el año 2013. Los instrumentos que se utilizaron fueron: las fichas de observación cuantitativa o codificación de datos y las fichas de análisis de contenido. Como resultado, se observa que, la aplicación de los acuerdos reparatorios en las Fiscalías Provinciales Corporativas de Puno, durante el año 2013, fue mínimo y que el criterio determinante para la aplicación de los acuerdos reparatorios es la unidad de víctima. Lo que nos permite concluir que la excepción de la pluralidad importante de víctimas, incidió desfavorablemente en la aplicación del acuerdo reparatorio en las Fiscalías Provinciales Corporativas de Puno, durante el año 2013. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=93791 La incidencia de la excepción de la pluralidad importante de víctimas en la aplicación del acuerdo reparatorio, su aplicación en las Fiscalías Provinciales Corporativas de Puno en el año 2013 [texto impreso] / Edwin Darío Panti Llica, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 91 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
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Resumen: Determina incidencia de excepción de pluralidad importante de víctimas en aplicación del acuerdo reparatorio en las Fiscalías Provinciales Corporativas de Puno, año 2013. Investigación mixto, predominantemente cuantitativo, se enmarca en la lógica deductiva, su alcance es descriptivo y explicativo, su diseño es no experimental y transversal. La muestra del estudio es probabilística y aleatorio simple, constituido por 55 casos con posibilidad de aplicación de acuerdos reparatorios, contenidos en las carpetas fiscales de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno y la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, tramitadas durante el año 2013. Los instrumentos que se utilizaron fueron: las fichas de observación cuantitativa o codificación de datos y las fichas de análisis de contenido. Como resultado, se observa que, la aplicación de los acuerdos reparatorios en las Fiscalías Provinciales Corporativas de Puno, durante el año 2013, fue mínimo y que el criterio determinante para la aplicación de los acuerdos reparatorios es la unidad de víctima. Lo que nos permite concluir que la excepción de la pluralidad importante de víctimas, incidió desfavorablemente en la aplicación del acuerdo reparatorio en las Fiscalías Provinciales Corporativas de Puno, durante el año 2013. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=93791
La incidencia de la excepción de la pluralidad importante de víctimas en la aplicación del acuerdo reparatorio, su aplicación en las Fiscalías Provinciales Corporativas de Puno en el año 2013
Determina incidencia de excepción de pluralidad importante de víctimas en aplicación del acuerdo reparatorio en las Fiscalías Provinciales Corporativas de Puno, año 2013. Investigación mixto, predominantemente cuantitativo, se enmarca en la lógica deductiva, su alcance es descriptivo y explicativo, su diseño es no experimental y transversal. La muestra del estudio es probabilística y aleatorio simple, constituido por 55 casos con posibilidad de aplicación de acuerdos reparatorios, contenidos en las carpetas fiscales de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno y la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, tramitadas durante el año 2013. Los instrumentos que se utilizaron fueron: las fichas de observación cuantitativa o codificación de datos y las fichas de análisis de contenido. Como resultado, se observa que, la aplicación de los acuerdos reparatorios en las Fiscalías Provinciales Corporativas de Puno, durante el año 2013, fue mínimo y que el criterio determinante para la aplicación de los acuerdos reparatorios es la unidad de víctima. Lo que nos permite concluir que la excepción de la pluralidad importante de víctimas, incidió desfavorablemente en la aplicación del acuerdo reparatorio en las Fiscalías Provinciales Corporativas de Puno, durante el año 2013.
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DisponibleIncidencia y riesgo perinatalógico en la enfermedad hipertensiva del embarazo desde 1990 a 1995 en el Hospital Manuel Nuñez Butrón de Puno / Claudio Wilbert Ramirez Atencio / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana (1996)
Título : Incidencia y riesgo perinatalógico en la enfermedad hipertensiva del embarazo desde 1990 a 1995 en el Hospital Manuel Nuñez Butrón de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Claudio Wilbert Ramirez Atencio, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana Fecha de publicación: 1996 Número de páginas: 168 páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Médico Cirujano Idioma : Español (spa) Clasificación: 613.0424 Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE:PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=75191 Incidencia y riesgo perinatalógico en la enfermedad hipertensiva del embarazo desde 1990 a 1995 en el Hospital Manuel Nuñez Butrón de Puno [texto impreso] / Claudio Wilbert Ramirez Atencio, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana, 1996 . - 168 páginas : diagramas, tablas.
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Clasificación: 613.0424 Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE:PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=75191
Incidencia y riesgo perinatalógico en la enfermedad hipertensiva del embarazo desde 1990 a 1995 en el Hospital Manuel Nuñez Butrón de Puno
Ramirez Atencio, Claudio Wilbert - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana - 1996
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DisponibleT379 T379 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleInclusión laboral de la persona que tiene a su cargo una persona con discapacidad severa / Imelda Rosario Perez Valdez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Inclusión laboral de la persona que tiene a su cargo una persona con discapacidad severa Tipo de documento: texto impreso Autores: Imelda Rosario Perez Valdez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 129 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación lleva por título: “INCLUSIÓN LABORAL DE LA PERSONA QUE TIENE A SU CARGO UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD SEVERA”. En la actualidad sigue incrementándose el número de casos de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad severa, que se extiende a sus familiares tutores o responsables directos de su cuidado, específicamente en la igualdad de oportunidades; plasmados en el escaso acceso a bienes y servicios tanto públicos como privados y la carencia de apoyos adecuados en la inclusión laboral de las personas que tienen a su cargo una persona con discapacidad severa, en el Perú, más que la falta de recursos, son las actitudes las que a menudo obstaculizan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad". Por lo tanto, la discapacidad, como concepto, es entendida como el resultado de la interacción entre las personas que adolecen de alguna deficiencia (física, sensorial y/o mental) y las barreras (laborales, sociales, urbano arquitectónicas, económicas y culturales) que impiden su participación social en igualdad de condiciones de manera eficiente y eficaz respecto de las demás personas. (Convencion sobre los derechos de la Persona con Discapacidad. Preambulo). Desde la tratativa laboral considerando la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973., y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, en la cual se especifica la cuota de empleo cuya proporción de trabajadores que obligatoriamente deben contratar las entidades públicas en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal y los empleadores privados que cuenten con más de 50 trabajadores, equivalente a no menos del tres por ciento 3% del número total de sus trabajadores; y su ámbito de aplicación considerando la razonabilidad que esta amerita. La presente investigación se ejecutará en la ciudad de Puno en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del año 2015 mediante el cual se pretende: Conocer aspectos relacionados a la inclusión laboral de la persona que tiene a su cargo una persona con discapacidad severa, así mismo Identificar la normativa vigente referida a este grupo vulnerable de personas; para finalmente analizar las consecuencias sistemáticas de dicha vulneración.Se utilizará el método descriptivo para conocer la vulneración del derecho al trabajo en las personas con discapacidad severa y las consecuencias jurídico-sociales. Así mismo el método dogmático nos servirá para analizar la letra del texto de la norma.Con la presente investigación se pretende incorporar a las Normas para el diseño, implementación y ejecución de los ajustes razonables para el empleo de los familiares, tutores o responsables directos que tienen a su cargo una persona con discapacidad severa, proporcionando la posibilidad de tener una vida digna con salud de calidad solventando los gastos del discapacitado como son: alimentación especial, rehabilitación física, rehabilitación de lenguaje, movilidad, vestido, pañales, material de aseo personal, y demás implementos especiales que cada persona con discapacidad severa necesita según el grado y necesidad que tenga, sin dejar de lado el cumplimiento de requisitos obligatorio y ubicación laboral según el grado y capacitación que presenten. No olvidando que la discriminación es una barrera que no se puede ver pero se puede sentir. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=86765 Inclusión laboral de la persona que tiene a su cargo una persona con discapacidad severa [texto impreso] / Imelda Rosario Perez Valdez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 129 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente trabajo de investigación lleva por título: “INCLUSIÓN LABORAL DE LA PERSONA QUE TIENE A SU CARGO UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD SEVERA”. En la actualidad sigue incrementándose el número de casos de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad severa, que se extiende a sus familiares tutores o responsables directos de su cuidado, específicamente en la igualdad de oportunidades; plasmados en el escaso acceso a bienes y servicios tanto públicos como privados y la carencia de apoyos adecuados en la inclusión laboral de las personas que tienen a su cargo una persona con discapacidad severa, en el Perú, más que la falta de recursos, son las actitudes las que a menudo obstaculizan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad". Por lo tanto, la discapacidad, como concepto, es entendida como el resultado de la interacción entre las personas que adolecen de alguna deficiencia (física, sensorial y/o mental) y las barreras (laborales, sociales, urbano arquitectónicas, económicas y culturales) que impiden su participación social en igualdad de condiciones de manera eficiente y eficaz respecto de las demás personas. (Convencion sobre los derechos de la Persona con Discapacidad. Preambulo). Desde la tratativa laboral considerando la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973., y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, en la cual se especifica la cuota de empleo cuya proporción de trabajadores que obligatoriamente deben contratar las entidades públicas en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal y los empleadores privados que cuenten con más de 50 trabajadores, equivalente a no menos del tres por ciento 3% del número total de sus trabajadores; y su ámbito de aplicación considerando la razonabilidad que esta amerita. La presente investigación se ejecutará en la ciudad de Puno en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del año 2015 mediante el cual se pretende: Conocer aspectos relacionados a la inclusión laboral de la persona que tiene a su cargo una persona con discapacidad severa, así mismo Identificar la normativa vigente referida a este grupo vulnerable de personas; para finalmente analizar las consecuencias sistemáticas de dicha vulneración.Se utilizará el método descriptivo para conocer la vulneración del derecho al trabajo en las personas con discapacidad severa y las consecuencias jurídico-sociales. Así mismo el método dogmático nos servirá para analizar la letra del texto de la norma.Con la presente investigación se pretende incorporar a las Normas para el diseño, implementación y ejecución de los ajustes razonables para el empleo de los familiares, tutores o responsables directos que tienen a su cargo una persona con discapacidad severa, proporcionando la posibilidad de tener una vida digna con salud de calidad solventando los gastos del discapacitado como son: alimentación especial, rehabilitación física, rehabilitación de lenguaje, movilidad, vestido, pañales, material de aseo personal, y demás implementos especiales que cada persona con discapacidad severa necesita según el grado y necesidad que tenga, sin dejar de lado el cumplimiento de requisitos obligatorio y ubicación laboral según el grado y capacitación que presenten. No olvidando que la discriminación es una barrera que no se puede ver pero se puede sentir. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=86765
Inclusión laboral de la persona que tiene a su cargo una persona con discapacidad severa
El presente trabajo de investigación lleva por título: “INCLUSIÓN LABORAL DE LA PERSONA QUE TIENE A SU CARGO UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD SEVERA”. En la actualidad sigue incrementándose el número de casos de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad severa, que se extiende a sus familiares tutores o responsables directos de su cuidado, específicamente en la igualdad de oportunidades; plasmados en el escaso acceso a bienes y servicios tanto públicos como privados y la carencia de apoyos adecuados en la inclusión laboral de las personas que tienen a su cargo una persona con discapacidad severa, en el Perú, más que la falta de recursos, son las actitudes las que a menudo obstaculizan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad". Por lo tanto, la discapacidad, como concepto, es entendida como el resultado de la interacción entre las personas que adolecen de alguna deficiencia (física, sensorial y/o mental) y las barreras (laborales, sociales, urbano arquitectónicas, económicas y culturales) que impiden su participación social en igualdad de condiciones de manera eficiente y eficaz respecto de las demás personas. (Convencion sobre los derechos de la Persona con Discapacidad. Preambulo). Desde la tratativa laboral considerando la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973., y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, en la cual se especifica la cuota de empleo cuya proporción de trabajadores que obligatoriamente deben contratar las entidades públicas en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal y los empleadores privados que cuenten con más de 50 trabajadores, equivalente a no menos del tres por ciento 3% del número total de sus trabajadores; y su ámbito de aplicación considerando la razonabilidad que esta amerita. La presente investigación se ejecutará en la ciudad de Puno en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del año 2015 mediante el cual se pretende: Conocer aspectos relacionados a la inclusión laboral de la persona que tiene a su cargo una persona con discapacidad severa, así mismo Identificar la normativa vigente referida a este grupo vulnerable de personas; para finalmente analizar las consecuencias sistemáticas de dicha vulneración.Se utilizará el método descriptivo para conocer la vulneración del derecho al trabajo en las personas con discapacidad severa y las consecuencias jurídico-sociales. Así mismo el método dogmático nos servirá para analizar la letra del texto de la norma.Con la presente investigación se pretende incorporar a las Normas para el diseño, implementación y ejecución de los ajustes razonables para el empleo de los familiares, tutores o responsables directos que tienen a su cargo una persona con discapacidad severa, proporcionando la posibilidad de tener una vida digna con salud de calidad solventando los gastos del discapacitado como son: alimentación especial, rehabilitación física, rehabilitación de lenguaje, movilidad, vestido, pañales, material de aseo personal, y demás implementos especiales que cada persona con discapacidad severa necesita según el grado y necesidad que tenga, sin dejar de lado el cumplimiento de requisitos obligatorio y ubicación laboral según el grado y capacitación que presenten. No olvidando que la discriminación es una barrera que no se puede ver pero se puede sentir.
Perez Valdez, Imelda Rosario - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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DisponibleInclusión de las reglas de exclusión de la prueba ilícita y las excepciones a la regla en el Proceso Penal Peruano para una eficacia probatoria en tiempos de criminalidad organizada y corrupción / Efraín Condori Venegas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Inclusión de las reglas de exclusión de la prueba ilícita y las excepciones a la regla en el Proceso Penal Peruano para una eficacia probatoria en tiempos de criminalidad organizada y corrupción Tipo de documento: texto impreso Autores: Efraín Condori Venegas, Autor ; Lupo Agustín Zapana Sanizo, Autor ; Lupo Agustín Zapana Sanizo, Autor ; Lupo Agustín Zapana Sanizo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 180 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación aborda sobre la prueba ilícita (reglas de exclusión y las excepciones) y su inclusión en el Código Procesal Penal, para tal efecto se analizó la jurisprudencia y la doctrina desde una mirada teórica y práctica. El estudio fue desarrollado con el OBJETIVO: Proponer la inclusión de las reglas de exclusión de la prueba ilícita, las excepciones a la regla de exclusión en el Código Procesal Penal y analizar las implicancias en el debido proceso y en la persecución de la organización criminal. METODOLOGÍA: La investigación tuvo un enfoque cualitativo y se siguió el DISEÑO dogmático-propositivo. En cuanto a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes CONCLUSIONES: Las reglas de exclusión están referidas a los siguientes presupuestos; afectación al contenido esencial de los derechos fundamentales, que la irregularidad (en la obtención y la incorporación) sea suficiente para comprometer el debido proceso y aquella prueba que se deriva a partir de una fuente ilícita, supuestos que deben ser evaluados en función a los fines, las garantías y la eficacia del proceso penal. Mientras que las excepciones a las reglas de exclusión están determinadas por los siguientes criterios; fuente independiente, el vínculo atenuado, descubrimiento inevitable; ahora bien, la prueba de origen ilícito que se admite e incorpora válidamente en el proceso penal. Las excepciones a la prueba ilícita tienen implicancia negativa en el debido proceso y una implicancia positiva en la persecución de la organización criminal. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8848 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107003 Inclusión de las reglas de exclusión de la prueba ilícita y las excepciones a la regla en el Proceso Penal Peruano para una eficacia probatoria en tiempos de criminalidad organizada y corrupción [texto impreso] / Efraín Condori Venegas, Autor ; Lupo Agustín Zapana Sanizo, Autor ; Lupo Agustín Zapana Sanizo, Autor ; Lupo Agustín Zapana Sanizo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 180 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La investigación aborda sobre la prueba ilícita (reglas de exclusión y las excepciones) y su inclusión en el Código Procesal Penal, para tal efecto se analizó la jurisprudencia y la doctrina desde una mirada teórica y práctica. El estudio fue desarrollado con el OBJETIVO: Proponer la inclusión de las reglas de exclusión de la prueba ilícita, las excepciones a la regla de exclusión en el Código Procesal Penal y analizar las implicancias en el debido proceso y en la persecución de la organización criminal. METODOLOGÍA: La investigación tuvo un enfoque cualitativo y se siguió el DISEÑO dogmático-propositivo. En cuanto a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes CONCLUSIONES: Las reglas de exclusión están referidas a los siguientes presupuestos; afectación al contenido esencial de los derechos fundamentales, que la irregularidad (en la obtención y la incorporación) sea suficiente para comprometer el debido proceso y aquella prueba que se deriva a partir de una fuente ilícita, supuestos que deben ser evaluados en función a los fines, las garantías y la eficacia del proceso penal. Mientras que las excepciones a las reglas de exclusión están determinadas por los siguientes criterios; fuente independiente, el vínculo atenuado, descubrimiento inevitable; ahora bien, la prueba de origen ilícito que se admite e incorpora válidamente en el proceso penal. Las excepciones a la prueba ilícita tienen implicancia negativa en el debido proceso y una implicancia positiva en la persecución de la organización criminal. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8848 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107003
Inclusión de las reglas de exclusión de la prueba ilícita y las excepciones a la regla en el Proceso Penal Peruano para una eficacia probatoria en tiempos de criminalidad organizada y corrupción
La investigación aborda sobre la prueba ilícita (reglas de exclusión y las excepciones) y su inclusión en el Código Procesal Penal, para tal efecto se analizó la jurisprudencia y la doctrina desde una mirada teórica y práctica. El estudio fue desarrollado con el OBJETIVO: Proponer la inclusión de las reglas de exclusión de la prueba ilícita, las excepciones a la regla de exclusión en el Código Procesal Penal y analizar las implicancias en el debido proceso y en la persecución de la organización criminal. METODOLOGÍA: La investigación tuvo un enfoque cualitativo y se siguió el DISEÑO dogmático-propositivo. En cuanto a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes CONCLUSIONES: Las reglas de exclusión están referidas a los siguientes presupuestos; afectación al contenido esencial de los derechos fundamentales, que la irregularidad (en la obtención y la incorporación) sea suficiente para comprometer el debido proceso y aquella prueba que se deriva a partir de una fuente ilícita, supuestos que deben ser evaluados en función a los fines, las garantías y la eficacia del proceso penal. Mientras que las excepciones a las reglas de exclusión están determinadas por los siguientes criterios; fuente independiente, el vínculo atenuado, descubrimiento inevitable; ahora bien, la prueba de origen ilícito que se admite e incorpora válidamente en el proceso penal. Las excepciones a la prueba ilícita tienen implicancia negativa en el debido proceso y una implicancia positiva en la persecución de la organización criminal.
Condori Venegas, EfraínZapana Sanizo, Lupo Agustín ; Zapana Sanizo, Lupo Agustín ; Zapana Sanizo, Lupo Agustín - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0245-01 T 0245 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24091-30594-01 T24091 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl incremento de los conflictos socio ambientales y la afectación a los derechos fundamentales de los pobladores en la Región Puno durante los Años 2010 – 2011 / Daniela Dora Barrios Lino / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : El incremento de los conflictos socio ambientales y la afectación a los derechos fundamentales de los pobladores en la Región Puno durante los Años 2010 – 2011 Tipo de documento: texto impreso Autores: Daniela Dora Barrios Lino, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 118 páginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Titulo Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Fisiopatología Clasificación: 612.3061 Resumen: Análisis de los conflictos sociales, dentro del subtema de los conflictos socio ambientales, es decir de aquellos conflictos en los cuales las partes involucradas (poblaciones, empresas, el Estado y demás organizaciones), manifiestan posiciones contrapuestas en cuanto al acceso y aprovechamiento racional de los recursos naturales; que al tener una naturaleza dinámica, han llegado a tener un progreso negativo que ha conllevado inevitablemente a fases de crisis (enfrentamientos, movilizaciones y caos generalizado). Por tanto, la investigación se circunscribe al ámbito de la Región Puno, analizando el incremento de conflictos socio ambientales durante los años 2010 y 2011, cuya duración aproximada fue de cinco meses comprendidas desde agosto hasta diciembre. El objetivo principal es determinar el grado de afectación del incremento de los conflictos socio ambientales hacia los derechos fundamentales, así como relacionar la influencia de los factores (actores, percepciones, disputa y defensa de recursos naturales); comprobándose esto a través de los métodos de observación y encuesta, comprendidos dentro del tipo de investigación socio – jurídica. Esperando como resultados establecer cuáles son los derechos fundamentales afectados y como el incremento de conflictos socio ambientales hace que exista afectación directa o indirecta de estos derechos, para poder formular y planear una política pública de protección y respeto a los derechos fundamentales de los pobladores que se encuentran afrontando situaciones conflictivas frente a empresas particulares y al Estado en torno a la protección y defensa de recursos naturales. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79158 El incremento de los conflictos socio ambientales y la afectación a los derechos fundamentales de los pobladores en la Región Puno durante los Años 2010 – 2011 [texto impreso] / Daniela Dora Barrios Lino, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 118 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Clasificación: [Agneaux] Fisiopatología Clasificación: 612.3061 Resumen: Análisis de los conflictos sociales, dentro del subtema de los conflictos socio ambientales, es decir de aquellos conflictos en los cuales las partes involucradas (poblaciones, empresas, el Estado y demás organizaciones), manifiestan posiciones contrapuestas en cuanto al acceso y aprovechamiento racional de los recursos naturales; que al tener una naturaleza dinámica, han llegado a tener un progreso negativo que ha conllevado inevitablemente a fases de crisis (enfrentamientos, movilizaciones y caos generalizado). Por tanto, la investigación se circunscribe al ámbito de la Región Puno, analizando el incremento de conflictos socio ambientales durante los años 2010 y 2011, cuya duración aproximada fue de cinco meses comprendidas desde agosto hasta diciembre. El objetivo principal es determinar el grado de afectación del incremento de los conflictos socio ambientales hacia los derechos fundamentales, así como relacionar la influencia de los factores (actores, percepciones, disputa y defensa de recursos naturales); comprobándose esto a través de los métodos de observación y encuesta, comprendidos dentro del tipo de investigación socio – jurídica. Esperando como resultados establecer cuáles son los derechos fundamentales afectados y como el incremento de conflictos socio ambientales hace que exista afectación directa o indirecta de estos derechos, para poder formular y planear una política pública de protección y respeto a los derechos fundamentales de los pobladores que se encuentran afrontando situaciones conflictivas frente a empresas particulares y al Estado en torno a la protección y defensa de recursos naturales. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79158
El incremento de los conflictos socio ambientales y la afectación a los derechos fundamentales de los pobladores en la Región Puno durante los Años 2010 – 2011
Análisis de los conflictos sociales, dentro del subtema de los conflictos socio ambientales, es decir de aquellos conflictos en los cuales las partes involucradas (poblaciones, empresas, el Estado y demás organizaciones), manifiestan posiciones contrapuestas en cuanto al acceso y aprovechamiento racional de los recursos naturales; que al tener una naturaleza dinámica, han llegado a tener un progreso negativo que ha conllevado inevitablemente a fases de crisis (enfrentamientos, movilizaciones y caos generalizado). Por tanto, la investigación se circunscribe al ámbito de la Región Puno, analizando el incremento de conflictos socio ambientales durante los años 2010 y 2011, cuya duración aproximada fue de cinco meses comprendidas desde agosto hasta diciembre. El objetivo principal es determinar el grado de afectación del incremento de los conflictos socio ambientales hacia los derechos fundamentales, así como relacionar la influencia de los factores (actores, percepciones, disputa y defensa de recursos naturales); comprobándose esto a través de los métodos de observación y encuesta, comprendidos dentro del tipo de investigación socio – jurídica. Esperando como resultados establecer cuáles son los derechos fundamentales afectados y como el incremento de conflictos socio ambientales hace que exista afectación directa o indirecta de estos derechos, para poder formular y planear una política pública de protección y respeto a los derechos fundamentales de los pobladores que se encuentran afrontando situaciones conflictivas frente a empresas particulares y al Estado en torno a la protección y defensa de recursos naturales.
Barrios Lino, Daniela Dora - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0105-01 348.54 B25 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T17845-24302-01 T17845 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleIncremento del delito de violación contra la libertad sexual / Edith Condori Mamani / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1996)
Título : Incremento del delito de violación contra la libertad sexual Tipo de documento: texto impreso Autores: Edith Condori Mamani, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1996 Número de páginas: 149 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67730 Incremento del delito de violación contra la libertad sexual [texto impreso] / Edith Condori Mamani, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1996 . - 149 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67730
Incremento del delito de violación contra la libertad sexual
Condori Mamani, Edith - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1996
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0009-01 344.522 C74 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T3824-6685-01 T3824 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleIncumplimiento de la ley anti bullying y su afectación en los derechos de los estudiantes de la I.E.S. María Auxiliadora de Puno, año escolar 2013 / Walter Sosa Rodriguez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Incumplimiento de la ley anti bullying y su afectación en los derechos de los estudiantes de la I.E.S. María Auxiliadora de Puno, año escolar 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Walter Sosa Rodriguez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 182 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determinar como el incumplimiento de la Ley anti bullying afecta los derechos de los estudiantes de la I.E.S. “María Auxiliadora”. El método empleado es el Cuantitativo-exploratorio. Porque tiene por objeto determinar las características de un fenómeno, así como establecer y relacionar las variables para tener un conocimiento actualizado y real del fenómeno. Es exploratorio, porque analiza la información con respecto a las variaciones entre variables, y se estudiará los documentos que obran en los archivos del colegio, para la sistematización de dato se interpretación de los resultados. En el Mundo actualmente los casos de violencia a nivel escolar es una constante, porque todos los niños y adolescentes están expuestos a esta violencia, problema que se ve en los programas televisivos, videojuegos, deportes, hogares, fiestas, etc. El bullying tiene la intención de humillar y someter abusivamente a una persona indefensa por parte de un agresor o un grupo mediante agresiones físicas, verbales, marginación o la exclusión social. La violencia en las victimas produce consecuencias que marcan definitivamente su desarrollo personal. En nuestro país muy a pesar que existe un Marco Jurídico para abordar el tema se ve como algo normal e inevitable en las escuelas y colegios. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92519 Incumplimiento de la ley anti bullying y su afectación en los derechos de los estudiantes de la I.E.S. María Auxiliadora de Puno, año escolar 2013 [texto impreso] / Walter Sosa Rodriguez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 182 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Determinar como el incumplimiento de la Ley anti bullying afecta los derechos de los estudiantes de la I.E.S. “María Auxiliadora”. El método empleado es el Cuantitativo-exploratorio. Porque tiene por objeto determinar las características de un fenómeno, así como establecer y relacionar las variables para tener un conocimiento actualizado y real del fenómeno. Es exploratorio, porque analiza la información con respecto a las variaciones entre variables, y se estudiará los documentos que obran en los archivos del colegio, para la sistematización de dato se interpretación de los resultados. En el Mundo actualmente los casos de violencia a nivel escolar es una constante, porque todos los niños y adolescentes están expuestos a esta violencia, problema que se ve en los programas televisivos, videojuegos, deportes, hogares, fiestas, etc. El bullying tiene la intención de humillar y someter abusivamente a una persona indefensa por parte de un agresor o un grupo mediante agresiones físicas, verbales, marginación o la exclusión social. La violencia en las victimas produce consecuencias que marcan definitivamente su desarrollo personal. En nuestro país muy a pesar que existe un Marco Jurídico para abordar el tema se ve como algo normal e inevitable en las escuelas y colegios. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92519
Incumplimiento de la ley anti bullying y su afectación en los derechos de los estudiantes de la I.E.S. María Auxiliadora de Puno, año escolar 2013
Determinar como el incumplimiento de la Ley anti bullying afecta los derechos de los estudiantes de la I.E.S. “María Auxiliadora”. El método empleado es el Cuantitativo-exploratorio. Porque tiene por objeto determinar las características de un fenómeno, así como establecer y relacionar las variables para tener un conocimiento actualizado y real del fenómeno. Es exploratorio, porque analiza la información con respecto a las variaciones entre variables, y se estudiará los documentos que obran en los archivos del colegio, para la sistematización de dato se interpretación de los resultados. En el Mundo actualmente los casos de violencia a nivel escolar es una constante, porque todos los niños y adolescentes están expuestos a esta violencia, problema que se ve en los programas televisivos, videojuegos, deportes, hogares, fiestas, etc. El bullying tiene la intención de humillar y someter abusivamente a una persona indefensa por parte de un agresor o un grupo mediante agresiones físicas, verbales, marginación o la exclusión social. La violencia en las victimas produce consecuencias que marcan definitivamente su desarrollo personal. En nuestro país muy a pesar que existe un Marco Jurídico para abordar el tema se ve como algo normal e inevitable en las escuelas y colegios.
Sosa Rodriguez, Walter - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0144-01 T 0144 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21000-27492-01 T21000 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl incumplimiento del plan de gobierno y su incidencia en la revocatoria del Alcalde de la municipalidad distrital de Taraco - Región Puno 2012 / Mario Calani Morales / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : El incumplimiento del plan de gobierno y su incidencia en la revocatoria del Alcalde de la municipalidad distrital de Taraco - Región Puno 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Mario Calani Morales, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 134 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina grado de incidencia del Incumplimiento del Plan de Gobierno en la Revocatoria del alcalde de la Municipalidad distrital de Taraco - Región Puno. Investigación Diseño Cuantitativo y descriptivo, permite observar, medir, clasifica y analiza variables. Revocatoria figura jurídica cuenta con amparo constitucional y legal, motivos requieren fundamentación de hecho, no probanza documentada; genera incertidumbre en Autoridad Elegida, (en varias quizá) es utilizada como revancha o venganza contra la Autoridad Elegida. En el 2012 Jurado Nacional de Elecciones convoco a la revocatoria de Alcaldes a Nivel Nacional dentro de esto estuvo incluido el Alcalde de la municipalidad Distrital de Taraco (Huancané) por motivos de el incumplimiento de promesas electorales y haber incurrido serie de irregularidades. Autoridades han sido revocados de sus cargos, permite un severo llamado a la Autoridades Elegidas mayor control en el ejercicio del poder; buscar y encontrar canales de comunicación externa adecuados con la población que los eligió, los logros obtenidos a corto, mediano plazo, durante la ejecución presupuestal. Resultados: el 4.87% de los electores aseveran que el alcalde cumple con el plan de gobierno presentado ante el jurado nacional de elecciones, el 6.66% de los electores manifiestan que el alcalde cumplió medianamente; el 87.65% de electores indican que el alcalde del distrito de taraco no cumplió con el plan de gobierno presentado ante el organismo electoral. En definitiva, el incumplimiento del plan de gobierno de la autoridad edil es la causa principal para la revocatoria del alcalde. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3625 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97875 El incumplimiento del plan de gobierno y su incidencia en la revocatoria del Alcalde de la municipalidad distrital de Taraco - Región Puno 2012 [texto impreso] / Mario Calani Morales, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 134 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Determina grado de incidencia del Incumplimiento del Plan de Gobierno en la Revocatoria del alcalde de la Municipalidad distrital de Taraco - Región Puno. Investigación Diseño Cuantitativo y descriptivo, permite observar, medir, clasifica y analiza variables. Revocatoria figura jurídica cuenta con amparo constitucional y legal, motivos requieren fundamentación de hecho, no probanza documentada; genera incertidumbre en Autoridad Elegida, (en varias quizá) es utilizada como revancha o venganza contra la Autoridad Elegida. En el 2012 Jurado Nacional de Elecciones convoco a la revocatoria de Alcaldes a Nivel Nacional dentro de esto estuvo incluido el Alcalde de la municipalidad Distrital de Taraco (Huancané) por motivos de el incumplimiento de promesas electorales y haber incurrido serie de irregularidades. Autoridades han sido revocados de sus cargos, permite un severo llamado a la Autoridades Elegidas mayor control en el ejercicio del poder; buscar y encontrar canales de comunicación externa adecuados con la población que los eligió, los logros obtenidos a corto, mediano plazo, durante la ejecución presupuestal. Resultados: el 4.87% de los electores aseveran que el alcalde cumple con el plan de gobierno presentado ante el jurado nacional de elecciones, el 6.66% de los electores manifiestan que el alcalde cumplió medianamente; el 87.65% de electores indican que el alcalde del distrito de taraco no cumplió con el plan de gobierno presentado ante el organismo electoral. En definitiva, el incumplimiento del plan de gobierno de la autoridad edil es la causa principal para la revocatoria del alcalde. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3625 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97875
El incumplimiento del plan de gobierno y su incidencia en la revocatoria del Alcalde de la municipalidad distrital de Taraco - Región Puno 2012
Determina grado de incidencia del Incumplimiento del Plan de Gobierno en la Revocatoria del alcalde de la Municipalidad distrital de Taraco - Región Puno. Investigación Diseño Cuantitativo y descriptivo, permite observar, medir, clasifica y analiza variables. Revocatoria figura jurídica cuenta con amparo constitucional y legal, motivos requieren fundamentación de hecho, no probanza documentada; genera incertidumbre en Autoridad Elegida, (en varias quizá) es utilizada como revancha o venganza contra la Autoridad Elegida. En el 2012 Jurado Nacional de Elecciones convoco a la revocatoria de Alcaldes a Nivel Nacional dentro de esto estuvo incluido el Alcalde de la municipalidad Distrital de Taraco (Huancané) por motivos de el incumplimiento de promesas electorales y haber incurrido serie de irregularidades. Autoridades han sido revocados de sus cargos, permite un severo llamado a la Autoridades Elegidas mayor control en el ejercicio del poder; buscar y encontrar canales de comunicación externa adecuados con la población que los eligió, los logros obtenidos a corto, mediano plazo, durante la ejecución presupuestal. Resultados: el 4.87% de los electores aseveran que el alcalde cumple con el plan de gobierno presentado ante el jurado nacional de elecciones, el 6.66% de los electores manifiestan que el alcalde cumplió medianamente; el 87.65% de electores indican que el alcalde del distrito de taraco no cumplió con el plan de gobierno presentado ante el organismo electoral. En definitiva, el incumplimiento del plan de gobierno de la autoridad edil es la causa principal para la revocatoria del alcalde.
Calani Morales, Mario - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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DisponibleInejecución de resoluciones por infracciones contra la ley de recursos Hídricos en la Región Puno 2015 / Beatriz Churata Mollehuanca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Inejecución de resoluciones por infracciones contra la ley de recursos Hídricos en la Región Puno 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: Beatriz Churata Mollehuanca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 175 pàginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza causas y efectos de la inejecución de resoluciones de proceso administrativo sancionador, impuestas por comisión de infracciones contra ley de recursos hídricos N° 29338. Determina causas sociales, administrativas y económicas de la inejecución de resoluciones de sanción por infracciones contra la ley de recursos hídricos, determina los infractores y el tipo de infracciones que se comenten con mayor frecuencia contra ley de recursos hídricos. Conoce sanciones dispuestas en las resoluciones de proceso administrativo sancionador contra la ley de recursos hídricos. Gran impacto en el derecho a un ambiente adecuado, dificulta la adecuada gestión del agua, perjudicial para la salud, atentando contra el derecho a un ambiente saludable en la población, hechos cometidos por personas naturales y jurídicas, quienes no cumplen con lo dispuesto en cada resolución, señalando diversos motivos de carácter social, jurídico y administrativo principalmente. Análisis de cada expediente administrativo se determinó el tipo de sanciones, infracciones y por quienes se comenten con mayor frecuencia, conociendo aspectos importantes de la responsabilidad administrativa de cada infractor 2015 región Puno. Conclusiones: Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, importancia su cumplimiento en forma efectiva; mayoría de personas sean naturales o jurídicas hacen caso omiso de relevancia que posee, cometiendo infracciones contra ella de diversas formas en nuestra región de Puno. Autoridad Nacional de Agua, Ente Rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, encargado de realizar las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley en materia hídrica, frente a la comisión de una infracción se inicia Procedimiento Administrativo Sancionador, instruido por las Administraciones Locales de Agua, resuelto por la Autoridad Administrativa del Agua, Autoridad Administrativa del Agua XIV Titicaca, emitir la resolución de sanción contra los administrados infractores en Región de Puno; determinó que las resoluciones directorales de Procedimiento Administrativo Sancionador 2015, no ha ejecutado en su totalidad, teniendo como causas, tipo administrativo, social y económico, efectos el aumento de la carga administrativa, frente a la resolución de trámites ordinarios que necesitan ser resueltos de manera oportuna, la demora en hacerse efectivo el pago de las multas y cumplimiento medidas complementarias y finalmente el efecto es la continuación de la vulneración del recurso hídrico escaso en la región, causas de inejecución de las resoluciones de procedimiento administrativo sancionador se tienen: a) Causas Administrativas, abarcan la presentación de recursos impugnatorios en primer y segunda instancia, carecen fundamentos para su procedencia; dilatan el tiempo de forma prolongada, para su prosecución en Cobranza Coactiva, modificatorias normativas caso de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1285, que dice “ los prestadores de Servicios de Saneamiento que se acojan a la adecuación progresiva dispuesta en el artículo 4 del presente Decreto Legislativo, no están sujetos a las sanciones que se hayan generado o generen como consecuencia del incumplimiento de los artículos 79, 80 81 y 82 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos; b) Causas Sociales, están referidas a la falta de valoración y correcta interpretación de la ley de Recurso Hídricos por parte de la población en general, manifestado en sus descargos efectuados durante el procedimiento, existencia de conflictos sociales latentes en algunas zonas, y la inadecuada gestión de sus autoridades, y c) Causas económicas, relacionadas con presupuestos limitados para el pago de multas e implementación de planes de contingencia, señalan en sus escritos presentados por los administrados sancionados; los infractores que cometieron con mayor frecuencia infracciones contra la Ley de Recursos Hídricos fueron las Municipalidades, cometiendo ellas la infracción de Realización de Vertimientos de aguas residuales sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua, 2015 región Puno; sanciones dispuestas en cada resolución de Procedimiento Administrativo Sancionador emitida 2015, fueron la de multa y disposición para el cumplimiento de una medida complementaria. Multas están en vías de cumplirse, pero aún queda pendiente el cumplimiento de la medida complementaria, teniendo como efecto la inejecución de dichas resoluciones, trayendo consigo el inicio de un procedimiento continuado, basado en la reincidencia el cual es agravante para el administrado sancionado, perjudicándose a sí mismo y principalmente al entorno y población que continúan siendo perjudicados en sus derechos a un ambiente sano y el acceso al recurso hídrico señalado como un derecho reconocido constitucionalmente. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6708 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101562 Inejecución de resoluciones por infracciones contra la ley de recursos Hídricos en la Región Puno 2015 [texto impreso] / Beatriz Churata Mollehuanca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 175 pàginas : tablas ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Analiza causas y efectos de la inejecución de resoluciones de proceso administrativo sancionador, impuestas por comisión de infracciones contra ley de recursos hídricos N° 29338. Determina causas sociales, administrativas y económicas de la inejecución de resoluciones de sanción por infracciones contra la ley de recursos hídricos, determina los infractores y el tipo de infracciones que se comenten con mayor frecuencia contra ley de recursos hídricos. Conoce sanciones dispuestas en las resoluciones de proceso administrativo sancionador contra la ley de recursos hídricos. Gran impacto en el derecho a un ambiente adecuado, dificulta la adecuada gestión del agua, perjudicial para la salud, atentando contra el derecho a un ambiente saludable en la población, hechos cometidos por personas naturales y jurídicas, quienes no cumplen con lo dispuesto en cada resolución, señalando diversos motivos de carácter social, jurídico y administrativo principalmente. Análisis de cada expediente administrativo se determinó el tipo de sanciones, infracciones y por quienes se comenten con mayor frecuencia, conociendo aspectos importantes de la responsabilidad administrativa de cada infractor 2015 región Puno. Conclusiones: Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, importancia su cumplimiento en forma efectiva; mayoría de personas sean naturales o jurídicas hacen caso omiso de relevancia que posee, cometiendo infracciones contra ella de diversas formas en nuestra región de Puno. Autoridad Nacional de Agua, Ente Rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, encargado de realizar las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley en materia hídrica, frente a la comisión de una infracción se inicia Procedimiento Administrativo Sancionador, instruido por las Administraciones Locales de Agua, resuelto por la Autoridad Administrativa del Agua, Autoridad Administrativa del Agua XIV Titicaca, emitir la resolución de sanción contra los administrados infractores en Región de Puno; determinó que las resoluciones directorales de Procedimiento Administrativo Sancionador 2015, no ha ejecutado en su totalidad, teniendo como causas, tipo administrativo, social y económico, efectos el aumento de la carga administrativa, frente a la resolución de trámites ordinarios que necesitan ser resueltos de manera oportuna, la demora en hacerse efectivo el pago de las multas y cumplimiento medidas complementarias y finalmente el efecto es la continuación de la vulneración del recurso hídrico escaso en la región, causas de inejecución de las resoluciones de procedimiento administrativo sancionador se tienen: a) Causas Administrativas, abarcan la presentación de recursos impugnatorios en primer y segunda instancia, carecen fundamentos para su procedencia; dilatan el tiempo de forma prolongada, para su prosecución en Cobranza Coactiva, modificatorias normativas caso de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1285, que dice “ los prestadores de Servicios de Saneamiento que se acojan a la adecuación progresiva dispuesta en el artículo 4 del presente Decreto Legislativo, no están sujetos a las sanciones que se hayan generado o generen como consecuencia del incumplimiento de los artículos 79, 80 81 y 82 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos; b) Causas Sociales, están referidas a la falta de valoración y correcta interpretación de la ley de Recurso Hídricos por parte de la población en general, manifestado en sus descargos efectuados durante el procedimiento, existencia de conflictos sociales latentes en algunas zonas, y la inadecuada gestión de sus autoridades, y c) Causas económicas, relacionadas con presupuestos limitados para el pago de multas e implementación de planes de contingencia, señalan en sus escritos presentados por los administrados sancionados; los infractores que cometieron con mayor frecuencia infracciones contra la Ley de Recursos Hídricos fueron las Municipalidades, cometiendo ellas la infracción de Realización de Vertimientos de aguas residuales sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua, 2015 región Puno; sanciones dispuestas en cada resolución de Procedimiento Administrativo Sancionador emitida 2015, fueron la de multa y disposición para el cumplimiento de una medida complementaria. Multas están en vías de cumplirse, pero aún queda pendiente el cumplimiento de la medida complementaria, teniendo como efecto la inejecución de dichas resoluciones, trayendo consigo el inicio de un procedimiento continuado, basado en la reincidencia el cual es agravante para el administrado sancionado, perjudicándose a sí mismo y principalmente al entorno y población que continúan siendo perjudicados en sus derechos a un ambiente sano y el acceso al recurso hídrico señalado como un derecho reconocido constitucionalmente. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6708 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101562
Inejecución de resoluciones por infracciones contra la ley de recursos Hídricos en la Región Puno 2015
Analiza causas y efectos de la inejecución de resoluciones de proceso administrativo sancionador, impuestas por comisión de infracciones contra ley de recursos hídricos N° 29338. Determina causas sociales, administrativas y económicas de la inejecución de resoluciones de sanción por infracciones contra la ley de recursos hídricos, determina los infractores y el tipo de infracciones que se comenten con mayor frecuencia contra ley de recursos hídricos. Conoce sanciones dispuestas en las resoluciones de proceso administrativo sancionador contra la ley de recursos hídricos. Gran impacto en el derecho a un ambiente adecuado, dificulta la adecuada gestión del agua, perjudicial para la salud, atentando contra el derecho a un ambiente saludable en la población, hechos cometidos por personas naturales y jurídicas, quienes no cumplen con lo dispuesto en cada resolución, señalando diversos motivos de carácter social, jurídico y administrativo principalmente. Análisis de cada expediente administrativo se determinó el tipo de sanciones, infracciones y por quienes se comenten con mayor frecuencia, conociendo aspectos importantes de la responsabilidad administrativa de cada infractor 2015 región Puno. Conclusiones: Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, importancia su cumplimiento en forma efectiva; mayoría de personas sean naturales o jurídicas hacen caso omiso de relevancia que posee, cometiendo infracciones contra ella de diversas formas en nuestra región de Puno. Autoridad Nacional de Agua, Ente Rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, encargado de realizar las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley en materia hídrica, frente a la comisión de una infracción se inicia Procedimiento Administrativo Sancionador, instruido por las Administraciones Locales de Agua, resuelto por la Autoridad Administrativa del Agua, Autoridad Administrativa del Agua XIV Titicaca, emitir la resolución de sanción contra los administrados infractores en Región de Puno; determinó que las resoluciones directorales de Procedimiento Administrativo Sancionador 2015, no ha ejecutado en su totalidad, teniendo como causas, tipo administrativo, social y económico, efectos el aumento de la carga administrativa, frente a la resolución de trámites ordinarios que necesitan ser resueltos de manera oportuna, la demora en hacerse efectivo el pago de las multas y cumplimiento medidas complementarias y finalmente el efecto es la continuación de la vulneración del recurso hídrico escaso en la región, causas de inejecución de las resoluciones de procedimiento administrativo sancionador se tienen: a) Causas Administrativas, abarcan la presentación de recursos impugnatorios en primer y segunda instancia, carecen fundamentos para su procedencia; dilatan el tiempo de forma prolongada, para su prosecución en Cobranza Coactiva, modificatorias normativas caso de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1285, que dice “ los prestadores de Servicios de Saneamiento que se acojan a la adecuación progresiva dispuesta en el artículo 4 del presente Decreto Legislativo, no están sujetos a las sanciones que se hayan generado o generen como consecuencia del incumplimiento de los artículos 79, 80 81 y 82 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos; b) Causas Sociales, están referidas a la falta de valoración y correcta interpretación de la ley de Recurso Hídricos por parte de la población en general, manifestado en sus descargos efectuados durante el procedimiento, existencia de conflictos sociales latentes en algunas zonas, y la inadecuada gestión de sus autoridades, y c) Causas económicas, relacionadas con presupuestos limitados para el pago de multas e implementación de planes de contingencia, señalan en sus escritos presentados por los administrados sancionados; los infractores que cometieron con mayor frecuencia infracciones contra la Ley de Recursos Hídricos fueron las Municipalidades, cometiendo ellas la infracción de Realización de Vertimientos de aguas residuales sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua, 2015 región Puno; sanciones dispuestas en cada resolución de Procedimiento Administrativo Sancionador emitida 2015, fueron la de multa y disposición para el cumplimiento de una medida complementaria. Multas están en vías de cumplirse, pero aún queda pendiente el cumplimiento de la medida complementaria, teniendo como efecto la inejecución de dichas resoluciones, trayendo consigo el inicio de un procedimiento continuado, basado en la reincidencia el cual es agravante para el administrado sancionado, perjudicándose a sí mismo y principalmente al entorno y población que continúan siendo perjudicados en sus derechos a un ambiente sano y el acceso al recurso hídrico señalado como un derecho reconocido constitucionalmente.
Churata Mollehuanca, Beatriz - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleInfluencia de la organización del control público ciudadano en relación a la administración municipal / David Roque Charaja / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Influencia de la organización del control público ciudadano en relación a la administración municipal Tipo de documento: texto impreso Autores: David Roque Charaja, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 128 páginas Il.: figuras, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación trata de un análisis y el desarrollo de una propuesta que permita mejorar la gestión municipal de la Municipalidad Provincial de Puno, considerando la plena participación de la ciudadanía en el control público de la misma, para la entrega de un mejor servicio a la comunidad, se plantea para esto, implementar un sistema de control ciudadano que busca llegar a la entrega de un servicio con calidad y eficacia por parte de la gestión municipal, alejando la imagen peyorativa del servicio público, burocrático y con bajo interés en resolver los problemas de la ciudadanía. Para esto, se analizan los diferentes componentes que afectan directamente e indirectamente a una gestión municipal y de qué manera el control público ciudadano podría generar cambios internos reflejados en beneficios directos para la ciudadanía, donde el resultado sería la entrega de soluciones agiles y concretas a los intereses, expectativas, demandas comunes y que los ciudadanos puedan traducirlas en forma de actuación colectiva. La participación pública ciudadana exige un mínimo de condiciones objetivas y subjetivas. Entre las primeras hay que destacar la existencia de un conjunto de derechos consagrados, entre ellos los de expresión y asociación que son fundamentales. Debe asegurarse un clima propicio para el pleno ejercicio de derechos y libertades. Esto significa que se debe garantizar por parte del Estado Peruano, la intervención de los ciudadanos en los asuntos que les atañen y el uso de los canales y mecanismos de participación. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6594 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105504 Influencia de la organización del control público ciudadano en relación a la administración municipal [texto impreso] / David Roque Charaja, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 128 páginas : figuras, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente trabajo de investigación trata de un análisis y el desarrollo de una propuesta que permita mejorar la gestión municipal de la Municipalidad Provincial de Puno, considerando la plena participación de la ciudadanía en el control público de la misma, para la entrega de un mejor servicio a la comunidad, se plantea para esto, implementar un sistema de control ciudadano que busca llegar a la entrega de un servicio con calidad y eficacia por parte de la gestión municipal, alejando la imagen peyorativa del servicio público, burocrático y con bajo interés en resolver los problemas de la ciudadanía. Para esto, se analizan los diferentes componentes que afectan directamente e indirectamente a una gestión municipal y de qué manera el control público ciudadano podría generar cambios internos reflejados en beneficios directos para la ciudadanía, donde el resultado sería la entrega de soluciones agiles y concretas a los intereses, expectativas, demandas comunes y que los ciudadanos puedan traducirlas en forma de actuación colectiva. La participación pública ciudadana exige un mínimo de condiciones objetivas y subjetivas. Entre las primeras hay que destacar la existencia de un conjunto de derechos consagrados, entre ellos los de expresión y asociación que son fundamentales. Debe asegurarse un clima propicio para el pleno ejercicio de derechos y libertades. Esto significa que se debe garantizar por parte del Estado Peruano, la intervención de los ciudadanos en los asuntos que les atañen y el uso de los canales y mecanismos de participación. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6594 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105504
Influencia de la organización del control público ciudadano en relación a la administración municipal
El presente trabajo de investigación trata de un análisis y el desarrollo de una propuesta que permita mejorar la gestión municipal de la Municipalidad Provincial de Puno, considerando la plena participación de la ciudadanía en el control público de la misma, para la entrega de un mejor servicio a la comunidad, se plantea para esto, implementar un sistema de control ciudadano que busca llegar a la entrega de un servicio con calidad y eficacia por parte de la gestión municipal, alejando la imagen peyorativa del servicio público, burocrático y con bajo interés en resolver los problemas de la ciudadanía. Para esto, se analizan los diferentes componentes que afectan directamente e indirectamente a una gestión municipal y de qué manera el control público ciudadano podría generar cambios internos reflejados en beneficios directos para la ciudadanía, donde el resultado sería la entrega de soluciones agiles y concretas a los intereses, expectativas, demandas comunes y que los ciudadanos puedan traducirlas en forma de actuación colectiva. La participación pública ciudadana exige un mínimo de condiciones objetivas y subjetivas. Entre las primeras hay que destacar la existencia de un conjunto de derechos consagrados, entre ellos los de expresión y asociación que son fundamentales. Debe asegurarse un clima propicio para el pleno ejercicio de derechos y libertades. Esto significa que se debe garantizar por parte del Estado Peruano, la intervención de los ciudadanos en los asuntos que les atañen y el uso de los canales y mecanismos de participación.
Roque Charaja, David - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0216-01 T 0216 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T23431-29935-01 T23431 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleInfluencia del Sistema Penal Peruano en la Criminalidad de la Protesta Social Región Puno 2005-2006 / Carlos Enrique Ramirez Atencio / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2006)
Título : Influencia del Sistema Penal Peruano en la Criminalidad de la Protesta Social Región Puno 2005-2006 Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos Enrique Ramirez Atencio, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2006 Número de páginas: 157 p. Il.: tbls., gráfs. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Resumen: La presente es una Investigación de enfoque cuantitativo y diseño No Experimental del tipo Transeccional-correlacional, que ha estudiado la comprobación de la hipótesis general influencia de la inoperancia del Sistema Penal Peruano en la Criminalización de la Violencia Social, la misma que se ha regido por las leyes de la investigación Científica a través del Método Inferencial y permitiendo realizar la inducción y la deducción en el proceso de análisis y síntesis de los hechos y fenómenos investigados; utilizándose como técnica de investigación el muestreo probabilístico aleatorio simple para recolectar datos; permitiéndonos llegar a las conclusiones a través de la Ficha de Encuesta, de cuestionarios y de la escala de Likert en la medición de la opinión de las unidades de estudio.
Después de la contrastación de hipótesis con los resultados obtenidos, se ha demostrado con el uso de estadística descriptiva e inferencial que la inoperancia del Sistema Penal Peruano en sus manifestaciones de jurisdiccionalidad, justiciabilidad, cumplimiento de funciones de sus representantes como jueces, fiscales, policías y abogados, influye con una constante de 0.96 en base a 1 para que se precipite la criminalidad de la protesta social en sus manifestaciones de linchamientos, perturbación de servicios públicos, participación en grupos contra el crimen, conflictos sociales y otros en el departamento de Puno desde enero del año 2005 a septiembre del 2006. Se ha demostrado además con estadística descriptiva que el descontento colectivo y la falta de acceso a la justicia penal provoca la predisposición y participación del colectivo en actos de criminalidad como linchamientos, perturbación de servicios públicos y la conformación de grupos de defensa no armados; el 57% de personas demuestran TOTAL DESAPROBACIÓN, del Sistema Penal vigente, entre 10 y 20 puntos, de la escala de Likert y lo aprueban en sólo un 2% entre 40 y 50 puntos con la misma escala y determinándose estadísticamente a nivel de significancia del 5%, existen suficientes evidencias para afirmar que existe directa relación entre la opinión de desaprobación de la función judicial y la predisposición a la criminalidad de la violencia social en el total de la Población; es decir confirma la Prueba de Correlación y pronostica un nivel esperado de mayor crecimiento de Criminalidad de la Violencia Social en el caso de que aumente la Desaprobación del Sistema Penal.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58850 Influencia del Sistema Penal Peruano en la Criminalidad de la Protesta Social Región Puno 2005-2006 [texto impreso] / Carlos Enrique Ramirez Atencio, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2006 . - 157 p. : tbls., gráfs. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Resumen: La presente es una Investigación de enfoque cuantitativo y diseño No Experimental del tipo Transeccional-correlacional, que ha estudiado la comprobación de la hipótesis general influencia de la inoperancia del Sistema Penal Peruano en la Criminalización de la Violencia Social, la misma que se ha regido por las leyes de la investigación Científica a través del Método Inferencial y permitiendo realizar la inducción y la deducción en el proceso de análisis y síntesis de los hechos y fenómenos investigados; utilizándose como técnica de investigación el muestreo probabilístico aleatorio simple para recolectar datos; permitiéndonos llegar a las conclusiones a través de la Ficha de Encuesta, de cuestionarios y de la escala de Likert en la medición de la opinión de las unidades de estudio.
Después de la contrastación de hipótesis con los resultados obtenidos, se ha demostrado con el uso de estadística descriptiva e inferencial que la inoperancia del Sistema Penal Peruano en sus manifestaciones de jurisdiccionalidad, justiciabilidad, cumplimiento de funciones de sus representantes como jueces, fiscales, policías y abogados, influye con una constante de 0.96 en base a 1 para que se precipite la criminalidad de la protesta social en sus manifestaciones de linchamientos, perturbación de servicios públicos, participación en grupos contra el crimen, conflictos sociales y otros en el departamento de Puno desde enero del año 2005 a septiembre del 2006. Se ha demostrado además con estadística descriptiva que el descontento colectivo y la falta de acceso a la justicia penal provoca la predisposición y participación del colectivo en actos de criminalidad como linchamientos, perturbación de servicios públicos y la conformación de grupos de defensa no armados; el 57% de personas demuestran TOTAL DESAPROBACIÓN, del Sistema Penal vigente, entre 10 y 20 puntos, de la escala de Likert y lo aprueban en sólo un 2% entre 40 y 50 puntos con la misma escala y determinándose estadísticamente a nivel de significancia del 5%, existen suficientes evidencias para afirmar que existe directa relación entre la opinión de desaprobación de la función judicial y la predisposición a la criminalidad de la violencia social en el total de la Población; es decir confirma la Prueba de Correlación y pronostica un nivel esperado de mayor crecimiento de Criminalidad de la Violencia Social en el caso de que aumente la Desaprobación del Sistema Penal.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58850
Influencia del Sistema Penal Peruano en la Criminalidad de la Protesta Social Región Puno 2005-2006
La presente es una Investigación de enfoque cuantitativo y diseño No Experimental del tipo Transeccional-correlacional, que ha estudiado la comprobación de la hipótesis general influencia de la inoperancia del Sistema Penal Peruano en la Criminalización de la Violencia Social, la misma que se ha regido por las leyes de la investigación Científica a través del Método Inferencial y permitiendo realizar la inducción y la deducción en el proceso de análisis y síntesis de los hechos y fenómenos investigados; utilizándose como técnica de investigación el muestreo probabilístico aleatorio simple para recolectar datos; permitiéndonos llegar a las conclusiones a través de la Ficha de Encuesta, de cuestionarios y de la escala de Likert en la medición de la opinión de las unidades de estudio.
Después de la contrastación de hipótesis con los resultados obtenidos, se ha demostrado con el uso de estadística descriptiva e inferencial que la inoperancia del Sistema Penal Peruano en sus manifestaciones de jurisdiccionalidad, justiciabilidad, cumplimiento de funciones de sus representantes como jueces, fiscales, policías y abogados, influye con una constante de 0.96 en base a 1 para que se precipite la criminalidad de la protesta social en sus manifestaciones de linchamientos, perturbación de servicios públicos, participación en grupos contra el crimen, conflictos sociales y otros en el departamento de Puno desde enero del año 2005 a septiembre del 2006. Se ha demostrado además con estadística descriptiva que el descontento colectivo y la falta de acceso a la justicia penal provoca la predisposición y participación del colectivo en actos de criminalidad como linchamientos, perturbación de servicios públicos y la conformación de grupos de defensa no armados; el 57% de personas demuestran TOTAL DESAPROBACIÓN, del Sistema Penal vigente, entre 10 y 20 puntos, de la escala de Likert y lo aprueban en sólo un 2% entre 40 y 50 puntos con la misma escala y determinándose estadísticamente a nivel de significancia del 5%, existen suficientes evidencias para afirmar que existe directa relación entre la opinión de desaprobación de la función judicial y la predisposición a la criminalidad de la violencia social en el total de la Población; es decir confirma la Prueba de Correlación y pronostica un nivel esperado de mayor crecimiento de Criminalidad de la Violencia Social en el caso de que aumente la Desaprobación del Sistema Penal.Ramirez Atencio, Carlos Enrique - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2006
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DisponibleLa inobservancia de los plazos legales y del principio de celeridad procesal en los procesos judiciales tramitados en los juzgados mixtos del Distrito de Puno, en los años 2014 - 2015 / Juan Alex Arias Toma / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La inobservancia de los plazos legales y del principio de celeridad procesal en los procesos judiciales tramitados en los juzgados mixtos del Distrito de Puno, en los años 2014 - 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Alex Arias Toma, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 219 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Investiga las causas de la inobservancia de los plazos legales y del principio de celeridad procesal en la tramitación de los procesos judiciales, recopilándose la información de los sujetos que intervienen en dicha tramitación y de los propios expedientes judiciales, a través de fichas de observación, test de conocimientos y escalas de medición, llegándose a la conclusión, de que la causa del problema se debe principalmente a cuatro factores: la excesiva carga procesal, la ineficiencia de los sujetos que intervienen en el trámite del proceso, la falta de especialización de los operadores de justicia y la inadecuada organización del Poder Judicial, esto traducido en las inadecuadas acciones de personal. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/2929 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97861 La inobservancia de los plazos legales y del principio de celeridad procesal en los procesos judiciales tramitados en los juzgados mixtos del Distrito de Puno, en los años 2014 - 2015 [texto impreso] / Juan Alex Arias Toma, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 219 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Investiga las causas de la inobservancia de los plazos legales y del principio de celeridad procesal en la tramitación de los procesos judiciales, recopilándose la información de los sujetos que intervienen en dicha tramitación y de los propios expedientes judiciales, a través de fichas de observación, test de conocimientos y escalas de medición, llegándose a la conclusión, de que la causa del problema se debe principalmente a cuatro factores: la excesiva carga procesal, la ineficiencia de los sujetos que intervienen en el trámite del proceso, la falta de especialización de los operadores de justicia y la inadecuada organización del Poder Judicial, esto traducido en las inadecuadas acciones de personal. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/2929 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97861
La inobservancia de los plazos legales y del principio de celeridad procesal en los procesos judiciales tramitados en los juzgados mixtos del Distrito de Puno, en los años 2014 - 2015
Investiga las causas de la inobservancia de los plazos legales y del principio de celeridad procesal en la tramitación de los procesos judiciales, recopilándose la información de los sujetos que intervienen en dicha tramitación y de los propios expedientes judiciales, a través de fichas de observación, test de conocimientos y escalas de medición, llegándose a la conclusión, de que la causa del problema se debe principalmente a cuatro factores: la excesiva carga procesal, la ineficiencia de los sujetos que intervienen en el trámite del proceso, la falta de especialización de los operadores de justicia y la inadecuada organización del Poder Judicial, esto traducido en las inadecuadas acciones de personal.
Arias Toma, Juan Alex - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0159-01 T 0159 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21726-28230-01 T21726 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa insuficiente regulación nacional sobre la educación universitaria para las personas con discapacidad en relación con la legislación comparada / Edgar Justo Cachicatari Arucutipa / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : La insuficiente regulación nacional sobre la educación universitaria para las personas con discapacidad en relación con la legislación comparada Tipo de documento: texto impreso Autores: Edgar Justo Cachicatari Arucutipa, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 166 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Nuestra legislación regula en la Ley Nº 29973 en sus Artículos 38 y 39 sobre la educación superior y la formación superior en discapacidad, dicha norma prevé derechos y acciones a favor de las personas con discapacidad como los ajustes razonables, adecuación de sus procesos de admisión, accesibilidad, reserva del 5% de vacantes, siendo estos dos últimos previstos en la Ley 30220; sin embargo, no prevén cómo van hacer efectivo, a través de quién, sobre las oficinas o unidades multidisciplinarios o servicios o programas de apoyo en las universidades encargados de hacer cumplir las normas existentes y trabajar la temática de discapacidad; situación que es muy distinta en otros países (Argentina, Colombia, Costa Rica, España, El Salvador) quienes han previsto y tomado acciones para garantizar una educación universitaria de calidad en igualdad de oportunidades con los demás a las personas con discapacidad. Por lo que la presente investigación tuvo por objetivo Analizar y explicar el marco normativo de nuestra legislación sobre la educación universitaria de las personas con discapacidad en relación con la legislación comparada. El método general es analítico-sintético, explicativo, inductivo-deductivo y el método específico dogmático y hermenéutica-jurídica. Con el presente trabajo de investigación se demuestra que el marco legal existente para la educación universitaria de las personas con discapacidad son insuficientes en comparación con otros países, por lo que es inminente la afectación de los derechos fundamentales de estudiantes universitarios con discapacidad. Es trascendental proponer un proyecto de ley que modifique la nueva Ley Nº 30220 para garantizar a las personas con discapacidad una verdadera educación universitaria inclusiva de calidad en igualdad de condiciones. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=85055 La insuficiente regulación nacional sobre la educación universitaria para las personas con discapacidad en relación con la legislación comparada [texto impreso] / Edgar Justo Cachicatari Arucutipa, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 166 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Nuestra legislación regula en la Ley Nº 29973 en sus Artículos 38 y 39 sobre la educación superior y la formación superior en discapacidad, dicha norma prevé derechos y acciones a favor de las personas con discapacidad como los ajustes razonables, adecuación de sus procesos de admisión, accesibilidad, reserva del 5% de vacantes, siendo estos dos últimos previstos en la Ley 30220; sin embargo, no prevén cómo van hacer efectivo, a través de quién, sobre las oficinas o unidades multidisciplinarios o servicios o programas de apoyo en las universidades encargados de hacer cumplir las normas existentes y trabajar la temática de discapacidad; situación que es muy distinta en otros países (Argentina, Colombia, Costa Rica, España, El Salvador) quienes han previsto y tomado acciones para garantizar una educación universitaria de calidad en igualdad de oportunidades con los demás a las personas con discapacidad. Por lo que la presente investigación tuvo por objetivo Analizar y explicar el marco normativo de nuestra legislación sobre la educación universitaria de las personas con discapacidad en relación con la legislación comparada. El método general es analítico-sintético, explicativo, inductivo-deductivo y el método específico dogmático y hermenéutica-jurídica. Con el presente trabajo de investigación se demuestra que el marco legal existente para la educación universitaria de las personas con discapacidad son insuficientes en comparación con otros países, por lo que es inminente la afectación de los derechos fundamentales de estudiantes universitarios con discapacidad. Es trascendental proponer un proyecto de ley que modifique la nueva Ley Nº 30220 para garantizar a las personas con discapacidad una verdadera educación universitaria inclusiva de calidad en igualdad de condiciones. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=85055
La insuficiente regulación nacional sobre la educación universitaria para las personas con discapacidad en relación con la legislación comparada
Nuestra legislación regula en la Ley Nº 29973 en sus Artículos 38 y 39 sobre la educación superior y la formación superior en discapacidad, dicha norma prevé derechos y acciones a favor de las personas con discapacidad como los ajustes razonables, adecuación de sus procesos de admisión, accesibilidad, reserva del 5% de vacantes, siendo estos dos últimos previstos en la Ley 30220; sin embargo, no prevén cómo van hacer efectivo, a través de quién, sobre las oficinas o unidades multidisciplinarios o servicios o programas de apoyo en las universidades encargados de hacer cumplir las normas existentes y trabajar la temática de discapacidad; situación que es muy distinta en otros países (Argentina, Colombia, Costa Rica, España, El Salvador) quienes han previsto y tomado acciones para garantizar una educación universitaria de calidad en igualdad de oportunidades con los demás a las personas con discapacidad. Por lo que la presente investigación tuvo por objetivo Analizar y explicar el marco normativo de nuestra legislación sobre la educación universitaria de las personas con discapacidad en relación con la legislación comparada. El método general es analítico-sintético, explicativo, inductivo-deductivo y el método específico dogmático y hermenéutica-jurídica. Con el presente trabajo de investigación se demuestra que el marco legal existente para la educación universitaria de las personas con discapacidad son insuficientes en comparación con otros países, por lo que es inminente la afectación de los derechos fundamentales de estudiantes universitarios con discapacidad. Es trascendental proponer un proyecto de ley que modifique la nueva Ley Nº 30220 para garantizar a las personas con discapacidad una verdadera educación universitaria inclusiva de calidad en igualdad de condiciones.
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DisponibleLa interculturalidad, como refuerzo argumentativo, en el marco del pluralismo jurídico, en el sector Aimara - Camicachi - Ilave, 2016 / Luz Esperanza Ccama Cruz / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : La interculturalidad, como refuerzo argumentativo, en el marco del pluralismo jurídico, en el sector Aimara - Camicachi - Ilave, 2016 Tipo de documento: texto impreso Autores: Luz Esperanza Ccama Cruz, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 137 páginas Il.: figuras, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación parte de la premisa que cualquier sistema legal y cultural carece de perfección y está en búsqueda de mejoramiento y plenitud, a partir de este reconocimiento, podemos suponer que cualquier sistema tiene la capacidad de aprender de otro, y que a partir de una acción simultáneamente diferenciada y conjunta, pueden encontrarse mejores respuestas a las demandas sociales de justicia, concibiendo ello, mediante la presente investigación se llega a establecer el desarrollo de la interculturalidad y sus condiciones como refuerzo del pluralismo jurídico en la Comunidad de Camicachi, Distrito de Ilave, Provincia de el Collao, Región de Puno, a efectos de construir una salida frente al problema planteado, Ahora bien el objetivo general de la presente investigación es determinar las condiciones de la interculturalidad como refuerzo argumentativo del Pluralismo Jurídico y de que forma la aplican los jueces de paz en el sector aimara, como es el desarrollo programático del Pluralismo Jurídico en la Constitución, y qué formula legislativa debe incorporarse para superar las dificultades de coordinación, en la Comunidad de Camicachi – Ilave, en el año 2016 y como objetivos específicos tenemos :a)Analizar las condiciones de la interculturalidad como refuerzo argumentativo del Pluralismo Jurídico y de que forma la aplican los jueces de paz en la Comunidad de Camicachi – Ilave, en el año 2016, b) Identificar el desarrollo programático del pluralismo jurídico en la Constitución Política del Perú, y c) Proponer una formula legislativa para superar las dificultades de coordinación en nuestra sociedad actual. A fin de lograr su consecución, se trabajó con un diseño mixto ya que es una fusión de los modelos cualitativo y cuantitativo, dicho enfoque implica un proceso de recolección, estudio y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, por lo que su identificación permitió desarrollar una propuesta de solución es decir una formula legislativa, en el que la dimensión intercultural y sus condiciones busquen una relación simétrica y horizontal entre dos o más culturas a fin de enriquecerse mutuamente y contribuir a un óptimo desarrollo social.
En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6927 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105506 La interculturalidad, como refuerzo argumentativo, en el marco del pluralismo jurídico, en el sector Aimara - Camicachi - Ilave, 2016 [texto impreso] / Luz Esperanza Ccama Cruz, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 137 páginas : figuras, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La investigación parte de la premisa que cualquier sistema legal y cultural carece de perfección y está en búsqueda de mejoramiento y plenitud, a partir de este reconocimiento, podemos suponer que cualquier sistema tiene la capacidad de aprender de otro, y que a partir de una acción simultáneamente diferenciada y conjunta, pueden encontrarse mejores respuestas a las demandas sociales de justicia, concibiendo ello, mediante la presente investigación se llega a establecer el desarrollo de la interculturalidad y sus condiciones como refuerzo del pluralismo jurídico en la Comunidad de Camicachi, Distrito de Ilave, Provincia de el Collao, Región de Puno, a efectos de construir una salida frente al problema planteado, Ahora bien el objetivo general de la presente investigación es determinar las condiciones de la interculturalidad como refuerzo argumentativo del Pluralismo Jurídico y de que forma la aplican los jueces de paz en el sector aimara, como es el desarrollo programático del Pluralismo Jurídico en la Constitución, y qué formula legislativa debe incorporarse para superar las dificultades de coordinación, en la Comunidad de Camicachi – Ilave, en el año 2016 y como objetivos específicos tenemos :a)Analizar las condiciones de la interculturalidad como refuerzo argumentativo del Pluralismo Jurídico y de que forma la aplican los jueces de paz en la Comunidad de Camicachi – Ilave, en el año 2016, b) Identificar el desarrollo programático del pluralismo jurídico en la Constitución Política del Perú, y c) Proponer una formula legislativa para superar las dificultades de coordinación en nuestra sociedad actual. A fin de lograr su consecución, se trabajó con un diseño mixto ya que es una fusión de los modelos cualitativo y cuantitativo, dicho enfoque implica un proceso de recolección, estudio y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, por lo que su identificación permitió desarrollar una propuesta de solución es decir una formula legislativa, en el que la dimensión intercultural y sus condiciones busquen una relación simétrica y horizontal entre dos o más culturas a fin de enriquecerse mutuamente y contribuir a un óptimo desarrollo social.
En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6927 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105506
La interculturalidad, como refuerzo argumentativo, en el marco del pluralismo jurídico, en el sector Aimara - Camicachi - Ilave, 2016
La investigación parte de la premisa que cualquier sistema legal y cultural carece de perfección y está en búsqueda de mejoramiento y plenitud, a partir de este reconocimiento, podemos suponer que cualquier sistema tiene la capacidad de aprender de otro, y que a partir de una acción simultáneamente diferenciada y conjunta, pueden encontrarse mejores respuestas a las demandas sociales de justicia, concibiendo ello, mediante la presente investigación se llega a establecer el desarrollo de la interculturalidad y sus condiciones como refuerzo del pluralismo jurídico en la Comunidad de Camicachi, Distrito de Ilave, Provincia de el Collao, Región de Puno, a efectos de construir una salida frente al problema planteado, Ahora bien el objetivo general de la presente investigación es determinar las condiciones de la interculturalidad como refuerzo argumentativo del Pluralismo Jurídico y de que forma la aplican los jueces de paz en el sector aimara, como es el desarrollo programático del Pluralismo Jurídico en la Constitución, y qué formula legislativa debe incorporarse para superar las dificultades de coordinación, en la Comunidad de Camicachi – Ilave, en el año 2016 y como objetivos específicos tenemos :a)Analizar las condiciones de la interculturalidad como refuerzo argumentativo del Pluralismo Jurídico y de que forma la aplican los jueces de paz en la Comunidad de Camicachi – Ilave, en el año 2016, b) Identificar el desarrollo programático del pluralismo jurídico en la Constitución Política del Perú, y c) Proponer una formula legislativa para superar las dificultades de coordinación en nuestra sociedad actual. A fin de lograr su consecución, se trabajó con un diseño mixto ya que es una fusión de los modelos cualitativo y cuantitativo, dicho enfoque implica un proceso de recolección, estudio y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, por lo que su identificación permitió desarrollar una propuesta de solución es decir una formula legislativa, en el que la dimensión intercultural y sus condiciones busquen una relación simétrica y horizontal entre dos o más culturas a fin de enriquecerse mutuamente y contribuir a un óptimo desarrollo social.
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DisponibleIt Compliance, privacidad y protección de datos para empresas públicas en el Perú / Luis Fernando García Villalta / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2019)
Título : It Compliance, privacidad y protección de datos para empresas públicas en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Luis Fernando García Villalta, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 170 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El trabajo de investigación describe la problemática existente en el manejo de la información por parte de las empresas públicas en el Perú, debido a la ausencia de controles del Estado en el tratamiento de datos. En ese sentido, nuestra legislación establece que las entidades incorporen en el tratamiento medidas de seguridad, sin embargo, no aseguran que las compañías actúen en el marco de la legalidad mediante la implementación del It Compliance, Privacidad y Protección de Datos, como instrumento de cumplimiento del buen gobierno corporativo. Es por ello que el estudio pretende describir el It Compliance, Privacidad y Protección de Datos para empresas del sector público en el Perú; asimismo, determinar el estado actual del It Compliance, Privacidad y Protección de Datos en el Perú; comparar el It Compliance, Privacidad y Protección de Datos en los sistemas jurídicos del Perú con la Unión Europea, España, Argentina y Uruguay. Se utilizó el diseño de investigación cualitativa, y los métodos comparativo y propositivo. Los resultados obtenidos nos permiten observar importantes similitudes entre la regulación de los datos personales de la Unión Europea y el Compliance, pues mediante un sistema jurídico de autorregulación exige a las entidades la adopción de programas de cumplimiento normativo en el tratamiento de datos, estas disposiciones han sido homogenizadas en España e influenciando en Argentina, Uruguay y Perú, sin embargo, nuestra legislación débilmente desarrolló estos dispositivos. Concluimos, que en la actualidad nuestro ordenamiento jurídico carece de incentivos y normas que garanticen la seguridad en el tratamiento de datos. Si bien, la normativa sectorial establece la incorporación de medidas de seguridad en el tratamiento, éstas han demostrado ser insuficientes para incentivar una cultura de cumplimiento y crear condiciones para que las empresas se autorregulen mediante la implementación del It Compliance, Privacidad y Protección de Datos. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11354 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108711 It Compliance, privacidad y protección de datos para empresas públicas en el Perú [texto impreso] / Luis Fernando García Villalta, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2019 . - 170 páginas : tablas ; 30 cm.
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Resumen: El trabajo de investigación describe la problemática existente en el manejo de la información por parte de las empresas públicas en el Perú, debido a la ausencia de controles del Estado en el tratamiento de datos. En ese sentido, nuestra legislación establece que las entidades incorporen en el tratamiento medidas de seguridad, sin embargo, no aseguran que las compañías actúen en el marco de la legalidad mediante la implementación del It Compliance, Privacidad y Protección de Datos, como instrumento de cumplimiento del buen gobierno corporativo. Es por ello que el estudio pretende describir el It Compliance, Privacidad y Protección de Datos para empresas del sector público en el Perú; asimismo, determinar el estado actual del It Compliance, Privacidad y Protección de Datos en el Perú; comparar el It Compliance, Privacidad y Protección de Datos en los sistemas jurídicos del Perú con la Unión Europea, España, Argentina y Uruguay. Se utilizó el diseño de investigación cualitativa, y los métodos comparativo y propositivo. Los resultados obtenidos nos permiten observar importantes similitudes entre la regulación de los datos personales de la Unión Europea y el Compliance, pues mediante un sistema jurídico de autorregulación exige a las entidades la adopción de programas de cumplimiento normativo en el tratamiento de datos, estas disposiciones han sido homogenizadas en España e influenciando en Argentina, Uruguay y Perú, sin embargo, nuestra legislación débilmente desarrolló estos dispositivos. Concluimos, que en la actualidad nuestro ordenamiento jurídico carece de incentivos y normas que garanticen la seguridad en el tratamiento de datos. Si bien, la normativa sectorial establece la incorporación de medidas de seguridad en el tratamiento, éstas han demostrado ser insuficientes para incentivar una cultura de cumplimiento y crear condiciones para que las empresas se autorregulen mediante la implementación del It Compliance, Privacidad y Protección de Datos. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11354 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108711
It Compliance, privacidad y protección de datos para empresas públicas en el Perú
El trabajo de investigación describe la problemática existente en el manejo de la información por parte de las empresas públicas en el Perú, debido a la ausencia de controles del Estado en el tratamiento de datos. En ese sentido, nuestra legislación establece que las entidades incorporen en el tratamiento medidas de seguridad, sin embargo, no aseguran que las compañías actúen en el marco de la legalidad mediante la implementación del It Compliance, Privacidad y Protección de Datos, como instrumento de cumplimiento del buen gobierno corporativo. Es por ello que el estudio pretende describir el It Compliance, Privacidad y Protección de Datos para empresas del sector público en el Perú; asimismo, determinar el estado actual del It Compliance, Privacidad y Protección de Datos en el Perú; comparar el It Compliance, Privacidad y Protección de Datos en los sistemas jurídicos del Perú con la Unión Europea, España, Argentina y Uruguay. Se utilizó el diseño de investigación cualitativa, y los métodos comparativo y propositivo. Los resultados obtenidos nos permiten observar importantes similitudes entre la regulación de los datos personales de la Unión Europea y el Compliance, pues mediante un sistema jurídico de autorregulación exige a las entidades la adopción de programas de cumplimiento normativo en el tratamiento de datos, estas disposiciones han sido homogenizadas en España e influenciando en Argentina, Uruguay y Perú, sin embargo, nuestra legislación débilmente desarrolló estos dispositivos. Concluimos, que en la actualidad nuestro ordenamiento jurídico carece de incentivos y normas que garanticen la seguridad en el tratamiento de datos. Si bien, la normativa sectorial establece la incorporación de medidas de seguridad en el tratamiento, éstas han demostrado ser insuficientes para incentivar una cultura de cumplimiento y crear condiciones para que las empresas se autorregulen mediante la implementación del It Compliance, Privacidad y Protección de Datos.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0272-01 T0272 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25444-31947-01 T25444 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Disponible El juzgamiento y condena del contumaz en el nuevo código procesal penal de 2004 / Abelardo Jorge Quispe Copari / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : El juzgamiento y condena del contumaz en el nuevo código procesal penal de 2004 Tipo de documento: texto impreso Autores: Abelardo Jorge Quispe Copari, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 174 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente tesis tiene como título “El Juzgamiento y Condena del Contumaz en el Nuevo Código Procesal Penal de 2004”, trata de la problemática de la declaratoria de la ausencia y la contumacia en el nuevo proceso penal. Como objetivos se planteó: 1) Determinar las consecuencias que produce la declaratoria de ausencia y la contumacia en el Proceso Penal regulado por el Nuevo Código Procesal Penal y de igual manera en la Administración de Justicia; 2) Analizar y evaluar la posibilidad de implementar el juzgamiento y condena del ausente y del contumaz dentro del nuevo proceso penal; 3) Revisar si la normatividad del Nuevo Código Procesal Penal abre la posibilidad de juzgar y condenar al ausente y al contumaz o en su caso evaluar la incorporación de modificaciones dentro del Código para implementar la condena del ausente y contumaz. El diseño de la investigación es mixto (cuantitativo y cualitativo) y se ha utilizado los métodos deductivo, inductivo y analítico y el método dogmático. Se llegó a las siguientes conclusiones; que la declaratoria de la contumacia y ausencia genera la dilación de los procesos, la prescripción de la acción penal y la impunidad; que evaluado la posibilidad de juzgar y condenar al contumaz y ausente se concluyó que solo se puede juzgar y condenar al contumaz y no al ausente; y que para ello resulta necesario modificar el Nuevo Código Procesal Penal para habilitar la condena del contumaz, por cuanto actualmente está prohibido la condena del contumaz; asimismo se desarrolló las garantías mínimas que se deben observar en el juzgamiento y condena del acusado contumaz, para no causar indefensión. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7068 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106639 El juzgamiento y condena del contumaz en el nuevo código procesal penal de 2004 [texto impreso] / Abelardo Jorge Quispe Copari, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 174 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La presente tesis tiene como título “El Juzgamiento y Condena del Contumaz en el Nuevo Código Procesal Penal de 2004”, trata de la problemática de la declaratoria de la ausencia y la contumacia en el nuevo proceso penal. Como objetivos se planteó: 1) Determinar las consecuencias que produce la declaratoria de ausencia y la contumacia en el Proceso Penal regulado por el Nuevo Código Procesal Penal y de igual manera en la Administración de Justicia; 2) Analizar y evaluar la posibilidad de implementar el juzgamiento y condena del ausente y del contumaz dentro del nuevo proceso penal; 3) Revisar si la normatividad del Nuevo Código Procesal Penal abre la posibilidad de juzgar y condenar al ausente y al contumaz o en su caso evaluar la incorporación de modificaciones dentro del Código para implementar la condena del ausente y contumaz. El diseño de la investigación es mixto (cuantitativo y cualitativo) y se ha utilizado los métodos deductivo, inductivo y analítico y el método dogmático. Se llegó a las siguientes conclusiones; que la declaratoria de la contumacia y ausencia genera la dilación de los procesos, la prescripción de la acción penal y la impunidad; que evaluado la posibilidad de juzgar y condenar al contumaz y ausente se concluyó que solo se puede juzgar y condenar al contumaz y no al ausente; y que para ello resulta necesario modificar el Nuevo Código Procesal Penal para habilitar la condena del contumaz, por cuanto actualmente está prohibido la condena del contumaz; asimismo se desarrolló las garantías mínimas que se deben observar en el juzgamiento y condena del acusado contumaz, para no causar indefensión. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7068 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106639
El juzgamiento y condena del contumaz en el nuevo código procesal penal de 2004
La presente tesis tiene como título “El Juzgamiento y Condena del Contumaz en el Nuevo Código Procesal Penal de 2004”, trata de la problemática de la declaratoria de la ausencia y la contumacia en el nuevo proceso penal. Como objetivos se planteó: 1) Determinar las consecuencias que produce la declaratoria de ausencia y la contumacia en el Proceso Penal regulado por el Nuevo Código Procesal Penal y de igual manera en la Administración de Justicia; 2) Analizar y evaluar la posibilidad de implementar el juzgamiento y condena del ausente y del contumaz dentro del nuevo proceso penal; 3) Revisar si la normatividad del Nuevo Código Procesal Penal abre la posibilidad de juzgar y condenar al ausente y al contumaz o en su caso evaluar la incorporación de modificaciones dentro del Código para implementar la condena del ausente y contumaz. El diseño de la investigación es mixto (cuantitativo y cualitativo) y se ha utilizado los métodos deductivo, inductivo y analítico y el método dogmático. Se llegó a las siguientes conclusiones; que la declaratoria de la contumacia y ausencia genera la dilación de los procesos, la prescripción de la acción penal y la impunidad; que evaluado la posibilidad de juzgar y condenar al contumaz y ausente se concluyó que solo se puede juzgar y condenar al contumaz y no al ausente; y que para ello resulta necesario modificar el Nuevo Código Procesal Penal para habilitar la condena del contumaz, por cuanto actualmente está prohibido la condena del contumaz; asimismo se desarrolló las garantías mínimas que se deben observar en el juzgamiento y condena del acusado contumaz, para no causar indefensión.
Quispe Copari, Abelardo Jorge - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0222-01 T 0222 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24065-30568-01 T24065 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLegitimación del conviviente supérstite para demandar indemnización por daño moral / Dany Aldo Cati Vilca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : Legitimación del conviviente supérstite para demandar indemnización por daño moral Tipo de documento: texto impreso Autores: Dany Aldo Cati Vilca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 193 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: CONCLUSIONES
PRIMERA: Según el concepto constitucional de familia el conviviente supérstite no puede acceder a una indemnización por responsabilidad civil extracontractual, en razón a que la indemnización por daño moral no se otorga por la condición de familiar o pariente. No obstante ello, se ha comprobado que a la luz de este concepto, la unión de hecho (o concubinato propio) es reconocida como una de las formas de dar origen a la familia.
SEGUNDA: Por medio del daño por repercusión (daño reflejo o por rebote) el conviviente supérstite (de una unión de hecho propia) si puede acceder a una indemnización por responsabilidad civil extracontractual por concepto de daño moral, en la medida que, lo que legitima a la víctima por repercusión es su condición de damnificado -que para el daño moral se manifiesta en el dolor o sufrimiento- y no así la condición de familiar o el grado de parentesco que esta haya tenido con la víctima inicial o directa.
TERCERA: La condición de familiar que ostenta el conviviente no es el fundamento de la legitimación para demandar el daño moral por muerte de su conviviente; sino, el límite que se establece a esa legitimación, esto último de acuerdo a la redacción del artículo 1984 de nuestro Código Civil.
CUARTA: La condición de familiar opera también en el ámbito de la prueba. Esto es, la doctrina considera que el daño moral por muerte de una persona normalmente se produce en el círculo de los familiares, por lo que opera una presunción del daño, presunción que admite prueba en contrario.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64398 Legitimación del conviviente supérstite para demandar indemnización por daño moral [texto impreso] / Dany Aldo Cati Vilca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 193 páginas : tablas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
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Resumen: CONCLUSIONES
PRIMERA: Según el concepto constitucional de familia el conviviente supérstite no puede acceder a una indemnización por responsabilidad civil extracontractual, en razón a que la indemnización por daño moral no se otorga por la condición de familiar o pariente. No obstante ello, se ha comprobado que a la luz de este concepto, la unión de hecho (o concubinato propio) es reconocida como una de las formas de dar origen a la familia.
SEGUNDA: Por medio del daño por repercusión (daño reflejo o por rebote) el conviviente supérstite (de una unión de hecho propia) si puede acceder a una indemnización por responsabilidad civil extracontractual por concepto de daño moral, en la medida que, lo que legitima a la víctima por repercusión es su condición de damnificado -que para el daño moral se manifiesta en el dolor o sufrimiento- y no así la condición de familiar o el grado de parentesco que esta haya tenido con la víctima inicial o directa.
TERCERA: La condición de familiar que ostenta el conviviente no es el fundamento de la legitimación para demandar el daño moral por muerte de su conviviente; sino, el límite que se establece a esa legitimación, esto último de acuerdo a la redacción del artículo 1984 de nuestro Código Civil.
CUARTA: La condición de familiar opera también en el ámbito de la prueba. Esto es, la doctrina considera que el daño moral por muerte de una persona normalmente se produce en el círculo de los familiares, por lo que opera una presunción del daño, presunción que admite prueba en contrario.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64398
Legitimación del conviviente supérstite para demandar indemnización por daño moral
CONCLUSIONES
PRIMERA: Según el concepto constitucional de familia el conviviente supérstite no puede acceder a una indemnización por responsabilidad civil extracontractual, en razón a que la indemnización por daño moral no se otorga por la condición de familiar o pariente. No obstante ello, se ha comprobado que a la luz de este concepto, la unión de hecho (o concubinato propio) es reconocida como una de las formas de dar origen a la familia.
SEGUNDA: Por medio del daño por repercusión (daño reflejo o por rebote) el conviviente supérstite (de una unión de hecho propia) si puede acceder a una indemnización por responsabilidad civil extracontractual por concepto de daño moral, en la medida que, lo que legitima a la víctima por repercusión es su condición de damnificado -que para el daño moral se manifiesta en el dolor o sufrimiento- y no así la condición de familiar o el grado de parentesco que esta haya tenido con la víctima inicial o directa.
TERCERA: La condición de familiar que ostenta el conviviente no es el fundamento de la legitimación para demandar el daño moral por muerte de su conviviente; sino, el límite que se establece a esa legitimación, esto último de acuerdo a la redacción del artículo 1984 de nuestro Código Civil.
CUARTA: La condición de familiar opera también en el ámbito de la prueba. Esto es, la doctrina considera que el daño moral por muerte de una persona normalmente se produce en el círculo de los familiares, por lo que opera una presunción del daño, presunción que admite prueba en contrario.Cati Vilca, Dany Aldo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
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DisponibleDe lo irresarcible e incuatificable el daño al proyecto de vida / Ronald Jimmy Cano Fuentes / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : De lo irresarcible e incuatificable el daño al proyecto de vida Tipo de documento: texto impreso Autores: Ronald Jimmy Cano Fuentes, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 255 páginas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Haciendo uso del método cualitativo, analiza si el daño al proyecto de vida es resarcible y cuantificable, examinando el contenido, alcances y fiabilidad de su teoría, su aplicación desde la teoría y la imposibilidad de su resarcimiento en la práctica. Así también analiza si este debe ser considerado como criterio de resarcimiento en la aplicación del artículo 1985 del Código Civil Peruano vigente, dando cuenta de la incompatibilidad existente entre los fundamentos de la teoría del daño al proyecto de vida y la injusticia y discriminación contenida en ella, como también lo irresarcible e incuantificable que resulta el daño al proyecto de vida como criterio contenido en la indemnización, siendo éste el resultado más importante al que se arriba en la presente investigación. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90520 De lo irresarcible e incuatificable el daño al proyecto de vida [texto impreso] / Ronald Jimmy Cano Fuentes, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 255 páginas ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Resumen: Haciendo uso del método cualitativo, analiza si el daño al proyecto de vida es resarcible y cuantificable, examinando el contenido, alcances y fiabilidad de su teoría, su aplicación desde la teoría y la imposibilidad de su resarcimiento en la práctica. Así también analiza si este debe ser considerado como criterio de resarcimiento en la aplicación del artículo 1985 del Código Civil Peruano vigente, dando cuenta de la incompatibilidad existente entre los fundamentos de la teoría del daño al proyecto de vida y la injusticia y discriminación contenida en ella, como también lo irresarcible e incuantificable que resulta el daño al proyecto de vida como criterio contenido en la indemnización, siendo éste el resultado más importante al que se arriba en la presente investigación. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90520
De lo irresarcible e incuatificable el daño al proyecto de vida
Haciendo uso del método cualitativo, analiza si el daño al proyecto de vida es resarcible y cuantificable, examinando el contenido, alcances y fiabilidad de su teoría, su aplicación desde la teoría y la imposibilidad de su resarcimiento en la práctica. Así también analiza si este debe ser considerado como criterio de resarcimiento en la aplicación del artículo 1985 del Código Civil Peruano vigente, dando cuenta de la incompatibilidad existente entre los fundamentos de la teoría del daño al proyecto de vida y la injusticia y discriminación contenida en ella, como también lo irresarcible e incuantificable que resulta el daño al proyecto de vida como criterio contenido en la indemnización, siendo éste el resultado más importante al que se arriba en la presente investigación.
Cano Fuentes, Ronald Jimmy - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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DisponibleLa mancomunidad como sistema de regulación de las obligaciones con pluracidad de sujetos en el Código Civil Peruano de 1984 / Benjamin Galdos Gamero / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : La mancomunidad como sistema de regulación de las obligaciones con pluracidad de sujetos en el Código Civil Peruano de 1984 Tipo de documento: texto impreso Autores: Benjamin Galdos Gamero, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 224 páginas Nota general: Para Optar Titulo Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Palabras clave: OBLIGACIONES DERECHO CIVIL Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: Con notas bibliográficas Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74981 La mancomunidad como sistema de regulación de las obligaciones con pluracidad de sujetos en el Código Civil Peruano de 1984 [texto impreso] / Benjamin Galdos Gamero, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 224 páginas.
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La mancomunidad como sistema de regulación de las obligaciones con pluracidad de sujetos en el Código Civil Peruano de 1984
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Excluido de préstamoEl mandato de prisión preventiva y la vulneración del derecho de presunción de inocencia del investigado en el Distrito de Puno, 2016-2017 / Frank Mestas Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : El mandato de prisión preventiva y la vulneración del derecho de presunción de inocencia del investigado en el Distrito de Puno, 2016-2017 Tipo de documento: texto impreso Autores: Frank Mestas Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 248 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo general, determinar de qué manera el mandato de prisión preventiva como medida de aseguramiento del proceso penal vulnera el derecho de presunción de inocencia del investigado en el distrito de Puno, 2016-2017. Planteándose como hipótesis que, el mandato de prisión preventiva como medida de aseguramiento del proceso penal vulnera significativamente el derecho de presunción de inocencia del investigado. Para tal efecto se hizo una revisión meticulosa de la doctrina sobre el mandato de prisión preventiva y el derecho de presunción de inocencia, así mismo se hizo un fichaje a los autos que declararon fundado el requerimiento de prisión preventiva y se aplicaron encuestas a los operadores del derecho como abogados y fiscales. Para alcanzar los objetivos trazados se utilizaron los siguientes métodos: Dogmático y el método de la Medición. Las técnicas de recolección de datos que se usaron fueron: La observación para revisión y análisis documental y el Cuestionario aplicando una encuesta estructurada, luego se procedió al análisis e interpretación de los datos con la finalidad de obtener las conclusiones del presente trabajo de investigación. Se llegó a la conclusión que a criterio de los abogados litigantes la medida cautelar de prisión preventiva si vulnera el derecho de presunción de inocencia, no obstante a juicio de los fiscales dicha medida cautelar por ningún motivo vulnera el derecho de presunción de inocencia del investigado. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/9633 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106621 El mandato de prisión preventiva y la vulneración del derecho de presunción de inocencia del investigado en el Distrito de Puno, 2016-2017 [texto impreso] / Frank Mestas Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 248 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo general, determinar de qué manera el mandato de prisión preventiva como medida de aseguramiento del proceso penal vulnera el derecho de presunción de inocencia del investigado en el distrito de Puno, 2016-2017. Planteándose como hipótesis que, el mandato de prisión preventiva como medida de aseguramiento del proceso penal vulnera significativamente el derecho de presunción de inocencia del investigado. Para tal efecto se hizo una revisión meticulosa de la doctrina sobre el mandato de prisión preventiva y el derecho de presunción de inocencia, así mismo se hizo un fichaje a los autos que declararon fundado el requerimiento de prisión preventiva y se aplicaron encuestas a los operadores del derecho como abogados y fiscales. Para alcanzar los objetivos trazados se utilizaron los siguientes métodos: Dogmático y el método de la Medición. Las técnicas de recolección de datos que se usaron fueron: La observación para revisión y análisis documental y el Cuestionario aplicando una encuesta estructurada, luego se procedió al análisis e interpretación de los datos con la finalidad de obtener las conclusiones del presente trabajo de investigación. Se llegó a la conclusión que a criterio de los abogados litigantes la medida cautelar de prisión preventiva si vulnera el derecho de presunción de inocencia, no obstante a juicio de los fiscales dicha medida cautelar por ningún motivo vulnera el derecho de presunción de inocencia del investigado. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/9633 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106621
El mandato de prisión preventiva y la vulneración del derecho de presunción de inocencia del investigado en el Distrito de Puno, 2016-2017
El presente trabajo tiene por objetivo general, determinar de qué manera el mandato de prisión preventiva como medida de aseguramiento del proceso penal vulnera el derecho de presunción de inocencia del investigado en el distrito de Puno, 2016-2017. Planteándose como hipótesis que, el mandato de prisión preventiva como medida de aseguramiento del proceso penal vulnera significativamente el derecho de presunción de inocencia del investigado. Para tal efecto se hizo una revisión meticulosa de la doctrina sobre el mandato de prisión preventiva y el derecho de presunción de inocencia, así mismo se hizo un fichaje a los autos que declararon fundado el requerimiento de prisión preventiva y se aplicaron encuestas a los operadores del derecho como abogados y fiscales. Para alcanzar los objetivos trazados se utilizaron los siguientes métodos: Dogmático y el método de la Medición. Las técnicas de recolección de datos que se usaron fueron: La observación para revisión y análisis documental y el Cuestionario aplicando una encuesta estructurada, luego se procedió al análisis e interpretación de los datos con la finalidad de obtener las conclusiones del presente trabajo de investigación. Se llegó a la conclusión que a criterio de los abogados litigantes la medida cautelar de prisión preventiva si vulnera el derecho de presunción de inocencia, no obstante a juicio de los fiscales dicha medida cautelar por ningún motivo vulnera el derecho de presunción de inocencia del investigado.
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DisponibleMarco normativo nacional e Internacional sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas y Originarios y su Aplicabilidad / Rubén Dávila Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Marco normativo nacional e Internacional sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas y Originarios y su Aplicabilidad Tipo de documento: texto impreso Autores: Rubén Dávila Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 208 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Demuestra marco normativo nacional e internacional y la inconvencionalidad de la normativa nacional, es asi a la fecha existe muchas contradicciones, avances y retrocesos en la aplicación de la Ley de Consulta y en el reglamento de la Consulta Previa, indecisiones políticas, conflictos socio-ambientales frente a los proyectos inconsultos. Investigación método cualitativo, dogmático, analítico y exegético, discusión tanto de sentencias y jurisprudencia, así como el análisis de la doctrina vinculada al tema. Normativa Nacional e Internacional sobre el Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. Analiza Marco Normativo Nacional e Internacional sobre el Derecho a la Consulta Previa y se tomó en conocimiento sobre su aplicación del derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Perú. Enfoque socio-jurídico para reencauzar la norma hacia una correcta aplicación en nuestro país. Derechos indígenas que han venido en los últimos años consagrándose, en el marco normativo nacional e internacional, a través del Convenio 169 de la OIT, así mismo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 2007, y las normas que se han dado en nuestro país, como es la Ley de la Consulta previa y su respectivo reglamento. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3627 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97879 Marco normativo nacional e Internacional sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas y Originarios y su Aplicabilidad [texto impreso] / Rubén Dávila Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 208 páginas : tablas ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Demuestra marco normativo nacional e internacional y la inconvencionalidad de la normativa nacional, es asi a la fecha existe muchas contradicciones, avances y retrocesos en la aplicación de la Ley de Consulta y en el reglamento de la Consulta Previa, indecisiones políticas, conflictos socio-ambientales frente a los proyectos inconsultos. Investigación método cualitativo, dogmático, analítico y exegético, discusión tanto de sentencias y jurisprudencia, así como el análisis de la doctrina vinculada al tema. Normativa Nacional e Internacional sobre el Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. Analiza Marco Normativo Nacional e Internacional sobre el Derecho a la Consulta Previa y se tomó en conocimiento sobre su aplicación del derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Perú. Enfoque socio-jurídico para reencauzar la norma hacia una correcta aplicación en nuestro país. Derechos indígenas que han venido en los últimos años consagrándose, en el marco normativo nacional e internacional, a través del Convenio 169 de la OIT, así mismo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 2007, y las normas que se han dado en nuestro país, como es la Ley de la Consulta previa y su respectivo reglamento. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3627 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97879
Marco normativo nacional e Internacional sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas y Originarios y su Aplicabilidad
Demuestra marco normativo nacional e internacional y la inconvencionalidad de la normativa nacional, es asi a la fecha existe muchas contradicciones, avances y retrocesos en la aplicación de la Ley de Consulta y en el reglamento de la Consulta Previa, indecisiones políticas, conflictos socio-ambientales frente a los proyectos inconsultos. Investigación método cualitativo, dogmático, analítico y exegético, discusión tanto de sentencias y jurisprudencia, así como el análisis de la doctrina vinculada al tema. Normativa Nacional e Internacional sobre el Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. Analiza Marco Normativo Nacional e Internacional sobre el Derecho a la Consulta Previa y se tomó en conocimiento sobre su aplicación del derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Perú. Enfoque socio-jurídico para reencauzar la norma hacia una correcta aplicación en nuestro país. Derechos indígenas que han venido en los últimos años consagrándose, en el marco normativo nacional e internacional, a través del Convenio 169 de la OIT, así mismo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 2007, y las normas que se han dado en nuestro país, como es la Ley de la Consulta previa y su respectivo reglamento.
Dávila Quispe, Rubén - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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DisponibleMecanismos para la acreditación del Dolo en el proceso penal y la afectación del principio de motivación en las sentencias penales / Wasinton Rosbel Machaca Quecara / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Mecanismos para la acreditación del Dolo en el proceso penal y la afectación del principio de motivación en las sentencias penales Tipo de documento: texto impreso Autores: Wasinton Rosbel Machaca Quecara, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 178 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación centra su estudio en los mecanismos para probar el dolo en el proceso penal, para tal efecto se aborda el dolo desde las diversas concepciones (causalismo, finalismo y funcionalismo), asimismo, se estudia los presupuestos para probar el dolo, así también las consecuencias de la ausencia probatoria del dolo en la sentencia penal. Se tiene como OBJETIVO: Establecer y analizar los presupuestos para probar el dolo en un proceso penal acusatorio-garantista y cuáles son las consecuencias de la ausencia probatoria del dolo en una sentencia penal. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) El dolo se concibe como conocimiento del hecho punible, ello implica el conocimiento de los elementos del tipo penal y el conocimiento de las posibles consecuencias que va generar el hecho típico, en un estándar de persona medio. El sustento de esta concepción descansa en la teoría cognitiva del dolo. (ii) Los presupuestos para probar el dolo están vinculas con: la prueba indiciaria, las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia, este último, entendido como la aplicación del método científico; la aplicación de estos mecanismos se llegará a probar el dolo en forma eficaz en el proceso penal. (iii) La ausencia probatoria para acreditar el dolo y la falta de desarrollo en una sentencia penal condenatoria, afecta el principio de motivación de las resoluciones judiciales, y el principio de presunción de inocencia. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8899 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106987 Mecanismos para la acreditación del Dolo en el proceso penal y la afectación del principio de motivación en las sentencias penales [texto impreso] / Wasinton Rosbel Machaca Quecara, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 178 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: La investigación centra su estudio en los mecanismos para probar el dolo en el proceso penal, para tal efecto se aborda el dolo desde las diversas concepciones (causalismo, finalismo y funcionalismo), asimismo, se estudia los presupuestos para probar el dolo, así también las consecuencias de la ausencia probatoria del dolo en la sentencia penal. Se tiene como OBJETIVO: Establecer y analizar los presupuestos para probar el dolo en un proceso penal acusatorio-garantista y cuáles son las consecuencias de la ausencia probatoria del dolo en una sentencia penal. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) El dolo se concibe como conocimiento del hecho punible, ello implica el conocimiento de los elementos del tipo penal y el conocimiento de las posibles consecuencias que va generar el hecho típico, en un estándar de persona medio. El sustento de esta concepción descansa en la teoría cognitiva del dolo. (ii) Los presupuestos para probar el dolo están vinculas con: la prueba indiciaria, las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia, este último, entendido como la aplicación del método científico; la aplicación de estos mecanismos se llegará a probar el dolo en forma eficaz en el proceso penal. (iii) La ausencia probatoria para acreditar el dolo y la falta de desarrollo en una sentencia penal condenatoria, afecta el principio de motivación de las resoluciones judiciales, y el principio de presunción de inocencia. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8899 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106987
Mecanismos para la acreditación del Dolo en el proceso penal y la afectación del principio de motivación en las sentencias penales
La investigación centra su estudio en los mecanismos para probar el dolo en el proceso penal, para tal efecto se aborda el dolo desde las diversas concepciones (causalismo, finalismo y funcionalismo), asimismo, se estudia los presupuestos para probar el dolo, así también las consecuencias de la ausencia probatoria del dolo en la sentencia penal. Se tiene como OBJETIVO: Establecer y analizar los presupuestos para probar el dolo en un proceso penal acusatorio-garantista y cuáles son las consecuencias de la ausencia probatoria del dolo en una sentencia penal. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) El dolo se concibe como conocimiento del hecho punible, ello implica el conocimiento de los elementos del tipo penal y el conocimiento de las posibles consecuencias que va generar el hecho típico, en un estándar de persona medio. El sustento de esta concepción descansa en la teoría cognitiva del dolo. (ii) Los presupuestos para probar el dolo están vinculas con: la prueba indiciaria, las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia, este último, entendido como la aplicación del método científico; la aplicación de estos mecanismos se llegará a probar el dolo en forma eficaz en el proceso penal. (iii) La ausencia probatoria para acreditar el dolo y la falta de desarrollo en una sentencia penal condenatoria, afecta el principio de motivación de las resoluciones judiciales, y el principio de presunción de inocencia.
Machaca Quecara, Wasinton Rosbel - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleLas medidas de coerción personal en la afectación de la libertad en el primer y segundo juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial de Puno en el año 2015 / Raúl Sucasaire Callata / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Las medidas de coerción personal en la afectación de la libertad en el primer y segundo juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial de Puno en el año 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Sucasaire Callata, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 123, páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7783 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106617 Las medidas de coerción personal en la afectación de la libertad en el primer y segundo juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial de Puno en el año 2015 [texto impreso] / Raúl Sucasaire Callata, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 123, páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7783 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106617
Las medidas de coerción personal en la afectación de la libertad en el primer y segundo juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial de Puno en el año 2015
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DisponibleLa motivación de la reparación civil en la sentencia condenatoria: Caso Cirilo Fernando Robles Callomamani - Puno; 2012 / Elmer Jorge Cahuana Ucedo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La motivación de la reparación civil en la sentencia condenatoria: Caso Cirilo Fernando Robles Callomamani - Puno; 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Elmer Jorge Cahuana Ucedo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 97 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analizado derecho a la motivación extremo de reparación civil en sentencia condenatoria, verificándose el contenido, alcances, errores de la motivación de las resoluciones judiciales y su aplicación desde la teoría. ¿qué categorías de justificación desarrolladas por la teoría de la argumentación jurídica deben concurrir para la debida motivación de la reparación civil en la sentencia condenatoria sobre el caso Cirilo Fernando Robles Callomamani?. Investigación cualitativo, método dogmático, técnica la observación documental. Se tuvo en cuenta las opiniones de los Jueces y Fiscales penales del distrito judicial de Puno recogidas en entrevistas, concluyéndose que: i)en la sentencia sobre el caso Cirilo Fernando Robles Callomamani no se cumple con la debida motivación en el extremo de la reparación civil, por la falta de justificación interna y justificación externa en la decisión; ii) la Teoría de la Argumentación Jurídica brinda medios para identificar la corrección de la decisión judicial, que comprende dos categorías de la racionalidad interna y externa, constituyendo el contenido del derecho a la debida motivación, iii) en el caso Cirilo Robles Callomamani, para fijar la reparación civil se ha verificado la falta de validez lógica de las premisas, para determinar responsabilidad civil y para determinar el quantum indemnizatorio, así como la falta de remisión de los principios de consistencia, universalidad, coherencia y consecuencialismo para la justificación externa; iv) se ha validado el instrumento de justificación racional para fijar reparación. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96222 La motivación de la reparación civil en la sentencia condenatoria: Caso Cirilo Fernando Robles Callomamani - Puno; 2012 [texto impreso] / Elmer Jorge Cahuana Ucedo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 97 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Analizado derecho a la motivación extremo de reparación civil en sentencia condenatoria, verificándose el contenido, alcances, errores de la motivación de las resoluciones judiciales y su aplicación desde la teoría. ¿qué categorías de justificación desarrolladas por la teoría de la argumentación jurídica deben concurrir para la debida motivación de la reparación civil en la sentencia condenatoria sobre el caso Cirilo Fernando Robles Callomamani?. Investigación cualitativo, método dogmático, técnica la observación documental. Se tuvo en cuenta las opiniones de los Jueces y Fiscales penales del distrito judicial de Puno recogidas en entrevistas, concluyéndose que: i)en la sentencia sobre el caso Cirilo Fernando Robles Callomamani no se cumple con la debida motivación en el extremo de la reparación civil, por la falta de justificación interna y justificación externa en la decisión; ii) la Teoría de la Argumentación Jurídica brinda medios para identificar la corrección de la decisión judicial, que comprende dos categorías de la racionalidad interna y externa, constituyendo el contenido del derecho a la debida motivación, iii) en el caso Cirilo Robles Callomamani, para fijar la reparación civil se ha verificado la falta de validez lógica de las premisas, para determinar responsabilidad civil y para determinar el quantum indemnizatorio, así como la falta de remisión de los principios de consistencia, universalidad, coherencia y consecuencialismo para la justificación externa; iv) se ha validado el instrumento de justificación racional para fijar reparación. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96222
La motivación de la reparación civil en la sentencia condenatoria: Caso Cirilo Fernando Robles Callomamani - Puno; 2012
Analizado derecho a la motivación extremo de reparación civil en sentencia condenatoria, verificándose el contenido, alcances, errores de la motivación de las resoluciones judiciales y su aplicación desde la teoría. ¿qué categorías de justificación desarrolladas por la teoría de la argumentación jurídica deben concurrir para la debida motivación de la reparación civil en la sentencia condenatoria sobre el caso Cirilo Fernando Robles Callomamani?. Investigación cualitativo, método dogmático, técnica la observación documental. Se tuvo en cuenta las opiniones de los Jueces y Fiscales penales del distrito judicial de Puno recogidas en entrevistas, concluyéndose que: i)en la sentencia sobre el caso Cirilo Fernando Robles Callomamani no se cumple con la debida motivación en el extremo de la reparación civil, por la falta de justificación interna y justificación externa en la decisión; ii) la Teoría de la Argumentación Jurídica brinda medios para identificar la corrección de la decisión judicial, que comprende dos categorías de la racionalidad interna y externa, constituyendo el contenido del derecho a la debida motivación, iii) en el caso Cirilo Robles Callomamani, para fijar la reparación civil se ha verificado la falta de validez lógica de las premisas, para determinar responsabilidad civil y para determinar el quantum indemnizatorio, así como la falta de remisión de los principios de consistencia, universalidad, coherencia y consecuencialismo para la justificación externa; iv) se ha validado el instrumento de justificación racional para fijar reparación.
Cahuana Ucedo, Elmer Jorge - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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DisponibleLas Municipalidades de los Centros Poblados del Perú y de la Provincia de Puno como Gobiernos Locales con Autonomía Municipal / Fredy Gallegos Condemayta / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2013)
Título : Las Municipalidades de los Centros Poblados del Perú y de la Provincia de Puno como Gobiernos Locales con Autonomía Municipal Tipo de documento: texto impreso Autores: Fredy Gallegos Condemayta, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2013 Número de páginas: 215 páginas Il.: diagramas, mapas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente tesis denominada “Las Municipalidades de los Centros Poblados del Perú y de la Provincia de Puno como Gobiernos Locales con Autonomía Municipal”; parte de la necesidad de identificar los fundamentos, razones, sustentos jurídicos y fácticos para el logro del otorgamiento de Gobiernos Locales con Autonomía Municipal a las 2224 Municipalidades de Centros Poblados del Perú.
La muestra de investigación estuvo constituida por 400 Municipalidades de Centros Poblados del Perú, 55 municipalidades referidas pertenecientes a la Provincia de Puno; y por aquellas informaciones contenidas en libros, revistas, sentencias judiciales y otros referidos a la Autonomía Municipal y Gobiernos Locales de las Municipalidades de Centros Poblados sea jurídico y fáctico.
El fundamento jurídico del otorgamiento de lo referido en líneas arriba, es por la teoría doctrinaria de carácter material, características, objetivos, principios de subsidiaridad, permanente, dinámica, irreversibilidad, integralidad, gradualidad y provisión del proceso de descentralización contenida en el artículo 188° de la Constitución Política del Perú; mientras que los fundamentos fácticos del tesis es por la reducción de pobreza del 39.6% y 60.2%, extrema pobreza de 16,9% y 83.1%, agua potable del 10.5% y 63.5%, desagüe del 15.2% y 57.5%, electricidad de 1.7% y 30.3% en los sectores urbanos y rurales respectivamente; la disminución de desnutrición crónica de 16.65; la migración del sector rural a la urbana del 4.9% al 5.8% en censos del 1993 y 2007; la ineficiencia e ineficacia en la ejecución del presupuesto de los gobiernos locales. Todo lo expuesto se traduce en propuestas legislativas a favor de las municipalidades que fueron materia de estudio.
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=77864 Las Municipalidades de los Centros Poblados del Perú y de la Provincia de Puno como Gobiernos Locales con Autonomía Municipal [texto impreso] / Fredy Gallegos Condemayta, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2013 . - 215 páginas : diagramas, mapas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La presente tesis denominada “Las Municipalidades de los Centros Poblados del Perú y de la Provincia de Puno como Gobiernos Locales con Autonomía Municipal”; parte de la necesidad de identificar los fundamentos, razones, sustentos jurídicos y fácticos para el logro del otorgamiento de Gobiernos Locales con Autonomía Municipal a las 2224 Municipalidades de Centros Poblados del Perú.
La muestra de investigación estuvo constituida por 400 Municipalidades de Centros Poblados del Perú, 55 municipalidades referidas pertenecientes a la Provincia de Puno; y por aquellas informaciones contenidas en libros, revistas, sentencias judiciales y otros referidos a la Autonomía Municipal y Gobiernos Locales de las Municipalidades de Centros Poblados sea jurídico y fáctico.
El fundamento jurídico del otorgamiento de lo referido en líneas arriba, es por la teoría doctrinaria de carácter material, características, objetivos, principios de subsidiaridad, permanente, dinámica, irreversibilidad, integralidad, gradualidad y provisión del proceso de descentralización contenida en el artículo 188° de la Constitución Política del Perú; mientras que los fundamentos fácticos del tesis es por la reducción de pobreza del 39.6% y 60.2%, extrema pobreza de 16,9% y 83.1%, agua potable del 10.5% y 63.5%, desagüe del 15.2% y 57.5%, electricidad de 1.7% y 30.3% en los sectores urbanos y rurales respectivamente; la disminución de desnutrición crónica de 16.65; la migración del sector rural a la urbana del 4.9% al 5.8% en censos del 1993 y 2007; la ineficiencia e ineficacia en la ejecución del presupuesto de los gobiernos locales. Todo lo expuesto se traduce en propuestas legislativas a favor de las municipalidades que fueron materia de estudio.
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Las Municipalidades de los Centros Poblados del Perú y de la Provincia de Puno como Gobiernos Locales con Autonomía Municipal
La presente tesis denominada “Las Municipalidades de los Centros Poblados del Perú y de la Provincia de Puno como Gobiernos Locales con Autonomía Municipal”; parte de la necesidad de identificar los fundamentos, razones, sustentos jurídicos y fácticos para el logro del otorgamiento de Gobiernos Locales con Autonomía Municipal a las 2224 Municipalidades de Centros Poblados del Perú.
La muestra de investigación estuvo constituida por 400 Municipalidades de Centros Poblados del Perú, 55 municipalidades referidas pertenecientes a la Provincia de Puno; y por aquellas informaciones contenidas en libros, revistas, sentencias judiciales y otros referidos a la Autonomía Municipal y Gobiernos Locales de las Municipalidades de Centros Poblados sea jurídico y fáctico.
El fundamento jurídico del otorgamiento de lo referido en líneas arriba, es por la teoría doctrinaria de carácter material, características, objetivos, principios de subsidiaridad, permanente, dinámica, irreversibilidad, integralidad, gradualidad y provisión del proceso de descentralización contenida en el artículo 188° de la Constitución Política del Perú; mientras que los fundamentos fácticos del tesis es por la reducción de pobreza del 39.6% y 60.2%, extrema pobreza de 16,9% y 83.1%, agua potable del 10.5% y 63.5%, desagüe del 15.2% y 57.5%, electricidad de 1.7% y 30.3% en los sectores urbanos y rurales respectivamente; la disminución de desnutrición crónica de 16.65; la migración del sector rural a la urbana del 4.9% al 5.8% en censos del 1993 y 2007; la ineficiencia e ineficacia en la ejecución del presupuesto de los gobiernos locales. Todo lo expuesto se traduce en propuestas legislativas a favor de las municipalidades que fueron materia de estudio.
Gallegos Condemayta, Fredy - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2013
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DisponibleNaturaleza de la detención como medida de coerción en el sistema procesal peruano / Teofilo Leoncio Aragon Nuñez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1997)
Título : Naturaleza de la detención como medida de coerción en el sistema procesal peruano Tipo de documento: texto impreso Autores: Teofilo Leoncio Aragon Nuñez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1997 Número de páginas: 123 pàginas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=68050 Naturaleza de la detención como medida de coerción en el sistema procesal peruano [texto impreso] / Teofilo Leoncio Aragon Nuñez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1997 . - 123 pàginas ; 30 cm.
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Naturaleza de la detención como medida de coerción en el sistema procesal peruano
Aragon Nuñez, Teofilo Leoncio - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1997
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DisponibleNaturaleza jurídica del turismo: el carácter tuitivo de la ley general de turismo en relación a los derechos de los prestadores de servicio turísticos / Omar Ferdinand Coasaca Nuñez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : Naturaleza jurídica del turismo: el carácter tuitivo de la ley general de turismo en relación a los derechos de los prestadores de servicio turísticos Tipo de documento: texto impreso Autores: Omar Ferdinand Coasaca Nuñez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 236 pàginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63959 Naturaleza jurídica del turismo: el carácter tuitivo de la ley general de turismo en relación a los derechos de los prestadores de servicio turísticos [texto impreso] / Omar Ferdinand Coasaca Nuñez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 236 pàginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Naturaleza jurídica del turismo: el carácter tuitivo de la ley general de turismo en relación a los derechos de los prestadores de servicio turísticos
Coasaca Nuñez, Omar Ferdinand - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0087-01 T0087 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T15292-21630-01 T15292 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en los juzgados de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno / Lizeth Sthefani Cahuana Ucedo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : La necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en los juzgados de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Lizeth Sthefani Cahuana Ucedo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 135 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación, titulada “La necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno”; se ejecutó en el ámbito de estudio espacial circunscrito a la Corte Superior de Justicia de Puno - Juzgados de Investigación Preparatoria, el periodo de estudio comprende el año 2017. OBJETIVOS: determinar la necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno; describir la necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno; identificar los criterios y fundamentos jurídicos que hacen necesaria la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común; y finalmente, proponer las disposiciones normativas que se deben modificar en el Código Procesal Penal de 2004 a fin de admitir la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común. METODOLOGIA: en la investigación confluye el enfoque mixto y el diseño de investigación es el descriptivo propositivo. RESULTADOS: en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno existe la necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en razón a que en la realidad jurídica se manifiesta criterios que hacen necesaria su aplicación, es el caso de requerimiento de acusación directa. En efecto, el modelo procesal penal adversarial que asume el Código Procesal Penal de 2004, la naturaleza jurídica de la terminación anticipada, los principios procesales que respaldan el proceso especial de terminación anticipada y las consecuencias que ocasiona su inaplicación hacen necesaria la aplicación de la terminación anticipada en el estadio procesal penal de la etapa intermedia; en consecuencia, para una interpretación literal deben modificarse los artículos 468.1° y 350.1.e del Código Procesal Penal de 2004 a fin de admitir su aplicación en la etapa intermedia del proceso. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9949 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105726 La necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en los juzgados de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno [texto impreso] / Lizeth Sthefani Cahuana Ucedo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 135 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La investigación, titulada “La necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno”; se ejecutó en el ámbito de estudio espacial circunscrito a la Corte Superior de Justicia de Puno - Juzgados de Investigación Preparatoria, el periodo de estudio comprende el año 2017. OBJETIVOS: determinar la necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno; describir la necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno; identificar los criterios y fundamentos jurídicos que hacen necesaria la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común; y finalmente, proponer las disposiciones normativas que se deben modificar en el Código Procesal Penal de 2004 a fin de admitir la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común. METODOLOGIA: en la investigación confluye el enfoque mixto y el diseño de investigación es el descriptivo propositivo. RESULTADOS: en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno existe la necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en razón a que en la realidad jurídica se manifiesta criterios que hacen necesaria su aplicación, es el caso de requerimiento de acusación directa. En efecto, el modelo procesal penal adversarial que asume el Código Procesal Penal de 2004, la naturaleza jurídica de la terminación anticipada, los principios procesales que respaldan el proceso especial de terminación anticipada y las consecuencias que ocasiona su inaplicación hacen necesaria la aplicación de la terminación anticipada en el estadio procesal penal de la etapa intermedia; en consecuencia, para una interpretación literal deben modificarse los artículos 468.1° y 350.1.e del Código Procesal Penal de 2004 a fin de admitir su aplicación en la etapa intermedia del proceso. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9949 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105726
La necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en los juzgados de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno
La investigación, titulada “La necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno”; se ejecutó en el ámbito de estudio espacial circunscrito a la Corte Superior de Justicia de Puno - Juzgados de Investigación Preparatoria, el periodo de estudio comprende el año 2017. OBJETIVOS: determinar la necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno; describir la necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno; identificar los criterios y fundamentos jurídicos que hacen necesaria la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común; y finalmente, proponer las disposiciones normativas que se deben modificar en el Código Procesal Penal de 2004 a fin de admitir la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común. METODOLOGIA: en la investigación confluye el enfoque mixto y el diseño de investigación es el descriptivo propositivo. RESULTADOS: en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno existe la necesidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común en razón a que en la realidad jurídica se manifiesta criterios que hacen necesaria su aplicación, es el caso de requerimiento de acusación directa. En efecto, el modelo procesal penal adversarial que asume el Código Procesal Penal de 2004, la naturaleza jurídica de la terminación anticipada, los principios procesales que respaldan el proceso especial de terminación anticipada y las consecuencias que ocasiona su inaplicación hacen necesaria la aplicación de la terminación anticipada en el estadio procesal penal de la etapa intermedia; en consecuencia, para una interpretación literal deben modificarse los artículos 468.1° y 350.1.e del Código Procesal Penal de 2004 a fin de admitir su aplicación en la etapa intermedia del proceso.
Cahuana Ucedo, Lizeth Sthefani - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0248-01 T 0248 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24740-31243-01 T24740 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa necesidad que el juez realice de oficio la actualización de valor en la liquidación de alimentos cuando el titular del derecho sea menor de edad y propuesta de regulación / Lilian Rosmery Ponce Machaca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : La necesidad que el juez realice de oficio la actualización de valor en la liquidación de alimentos cuando el titular del derecho sea menor de edad y propuesta de regulación Tipo de documento: texto impreso Autores: Lilian Rosmery Ponce Machaca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 240 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La institución jurídica de los Alimentos es un derecho fundamental, porque tiene como finalidad proteger la vida digna del menor. No obstante, en la práctica los obligados alimentarios no cumplen con el pago, conllevando a que se realice la liquidación de alimentos devengados. Este hecho tiene como consecuencia que, al momento de calcularse la liquidación, el monto se haya depreciado, es decir, no tiene el mismo valor adquisitivo que el Juez fijó al asignar la pensión de alimentos. Este problema es ocasionado principalmente por la ambigüedad en la redacción del artículo 567° del Código Procesal Civil, que establece la actualización del valor en caso de alimentos, interpretándose que debe ser a solicitud de parte. Es por esto que el principal objetivo de la investigación es demostrar la necesidad que el Juez realice de oficio la actualización de valor en la liquidación de alimentos cuando el titular del derecho sea un menor de edad, ya que, de no hacerlo la pensión alimentaria no tendrá el mismo valor adquisitivo, y peor aún, se estaría premiando al deudor con pagar un monto menor al que realmente debe. Otro aspecto, es que los Alimentos es una de las instituciones jurídicas que más se ejercita en nuestro país, por lo que, esta actuación de oficio generaría un gran impacto en la sociedad en favor de los menores de edad. Para tal efecto se hará uso del enfoque cualitativo, del método Iusnaturalista, la técnica de la observación documental, entrevista en profundidad y la ficha de registro, guía de entrevista como instrumentos. Entre los resultados más importantes, observamos que el Estado a través de la creación de medidas civiles, penales e incluso administrativas, busca proteger el cumplimiento del pago total de la pensión alimenticia, pero al no actualizarse, no se logra eficazmente este propósito. Así pues, resulta necesario establecer un índice, para que el Juez pueda realizar de oficio la actualización de valor al momento de la liquidación, con el fin de proteger el mejor interés para el menor, logrando que pueda percibir una pensión alimenticia idónea para acceder a una tutela adecuada de sus derechos. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9828 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105716 La necesidad que el juez realice de oficio la actualización de valor en la liquidación de alimentos cuando el titular del derecho sea menor de edad y propuesta de regulación [texto impreso] / Lilian Rosmery Ponce Machaca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 240 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La institución jurídica de los Alimentos es un derecho fundamental, porque tiene como finalidad proteger la vida digna del menor. No obstante, en la práctica los obligados alimentarios no cumplen con el pago, conllevando a que se realice la liquidación de alimentos devengados. Este hecho tiene como consecuencia que, al momento de calcularse la liquidación, el monto se haya depreciado, es decir, no tiene el mismo valor adquisitivo que el Juez fijó al asignar la pensión de alimentos. Este problema es ocasionado principalmente por la ambigüedad en la redacción del artículo 567° del Código Procesal Civil, que establece la actualización del valor en caso de alimentos, interpretándose que debe ser a solicitud de parte. Es por esto que el principal objetivo de la investigación es demostrar la necesidad que el Juez realice de oficio la actualización de valor en la liquidación de alimentos cuando el titular del derecho sea un menor de edad, ya que, de no hacerlo la pensión alimentaria no tendrá el mismo valor adquisitivo, y peor aún, se estaría premiando al deudor con pagar un monto menor al que realmente debe. Otro aspecto, es que los Alimentos es una de las instituciones jurídicas que más se ejercita en nuestro país, por lo que, esta actuación de oficio generaría un gran impacto en la sociedad en favor de los menores de edad. Para tal efecto se hará uso del enfoque cualitativo, del método Iusnaturalista, la técnica de la observación documental, entrevista en profundidad y la ficha de registro, guía de entrevista como instrumentos. Entre los resultados más importantes, observamos que el Estado a través de la creación de medidas civiles, penales e incluso administrativas, busca proteger el cumplimiento del pago total de la pensión alimenticia, pero al no actualizarse, no se logra eficazmente este propósito. Así pues, resulta necesario establecer un índice, para que el Juez pueda realizar de oficio la actualización de valor al momento de la liquidación, con el fin de proteger el mejor interés para el menor, logrando que pueda percibir una pensión alimenticia idónea para acceder a una tutela adecuada de sus derechos. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9828 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105716
La necesidad que el juez realice de oficio la actualización de valor en la liquidación de alimentos cuando el titular del derecho sea menor de edad y propuesta de regulación
La institución jurídica de los Alimentos es un derecho fundamental, porque tiene como finalidad proteger la vida digna del menor. No obstante, en la práctica los obligados alimentarios no cumplen con el pago, conllevando a que se realice la liquidación de alimentos devengados. Este hecho tiene como consecuencia que, al momento de calcularse la liquidación, el monto se haya depreciado, es decir, no tiene el mismo valor adquisitivo que el Juez fijó al asignar la pensión de alimentos. Este problema es ocasionado principalmente por la ambigüedad en la redacción del artículo 567° del Código Procesal Civil, que establece la actualización del valor en caso de alimentos, interpretándose que debe ser a solicitud de parte. Es por esto que el principal objetivo de la investigación es demostrar la necesidad que el Juez realice de oficio la actualización de valor en la liquidación de alimentos cuando el titular del derecho sea un menor de edad, ya que, de no hacerlo la pensión alimentaria no tendrá el mismo valor adquisitivo, y peor aún, se estaría premiando al deudor con pagar un monto menor al que realmente debe. Otro aspecto, es que los Alimentos es una de las instituciones jurídicas que más se ejercita en nuestro país, por lo que, esta actuación de oficio generaría un gran impacto en la sociedad en favor de los menores de edad. Para tal efecto se hará uso del enfoque cualitativo, del método Iusnaturalista, la técnica de la observación documental, entrevista en profundidad y la ficha de registro, guía de entrevista como instrumentos. Entre los resultados más importantes, observamos que el Estado a través de la creación de medidas civiles, penales e incluso administrativas, busca proteger el cumplimiento del pago total de la pensión alimenticia, pero al no actualizarse, no se logra eficazmente este propósito. Así pues, resulta necesario establecer un índice, para que el Juez pueda realizar de oficio la actualización de valor al momento de la liquidación, con el fin de proteger el mejor interés para el menor, logrando que pueda percibir una pensión alimenticia idónea para acceder a una tutela adecuada de sus derechos.
Ponce Machaca, Lilian Rosmery - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0249-01 T 0249 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24734-31237-01 T24734 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleNecesidad de legalizar la eutanasia por desahucio medico en el Perú / Yeny Yovany Calsin Ramos / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2006)
Título : Necesidad de legalizar la eutanasia por desahucio medico en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Yeny Yovany Calsin Ramos, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2006 Número de páginas: 178 pàginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El estudio jurídico de la Eutanasia y su necesidad de legalizarlo por desahucio médico, es con la finalidad de dar mayor preponderancia legal y tratar de darle una alternativa de solución a dicho problema y así llegar a visualizarlo como un posible Derecho del Enfermo Terminal al igual que el Derecho a la Vida, siendo regulado por legislación especial por las razones que se expone en el desarrollo de la tesis.
El hombre como ser natural y racional tiene un espíritu y un sentir, por ello es que en situaciones extremas de gran sufrimiento, incurabilidad e irreversibilidad de su enfermedad, llega incluso a renunciar a su Derecho a la Vida, suplicando el poder morir con dignidad y sin sufrir, mediante la aplicación de la Eutanasia, pero que este medio y alternativa es sancionado como delito en el Perú, restituyendo al Enfermo Terminal la posibilidad de poder cumplir con su último deseo de querer morir dignamente sin sufrimientos innecesarios.
En la actualidad nuestra legislación, niega la aplicación legal de la eutanasia, al ser sancionado como delito de Homicidio por Piedad, creando así un temor en las personas, quienes pudieran intervenir como colaboradores o participes en la determinación final de vida con la aplicación de la Eutanasia y poder poner fin a los dolores insoportables del Enfermo Terminal cuya muerte es irreversible. Por lo tanto, la sanción penal, por el delito de Homicidio por Piedad o Eutanasia, recae sobre los que pudieran actuar directamente en la colaboración o participación de la ejecución de ese último deseo de querer morir. Al hablar de participes y/o colaboradores nos estamos refiriendo a los que están en relación directa con el enfermo incurable, tales son los
médicos o encargados de la salud, su familia y la sociedad por conservarla en la clandestinidad, quienes a pesar de no vivir en cuerpo propio el sufrimiento de su enfermo, no pueden hacer nada porque tienen el concepto de que si lo hacen están incurriendo en delito y están colaborando con la muerte u Homicidio Doloso, violando de ésta manera las normas positivas del derecho e incluso atacando la moral de la sociedad que juzga y no acepta la muerte de los demás, pero que si es crítica de los malestares ajenos y que no aceptaría la aplicación de la Eutanasia hasta que puedan vivirlo en forma objetiva y en vida.
La Eutanasia como alternativa al sufrimiento innecesario del Enfermo Terminal por su incurabilidad, muerte irreversible y sus dolores insoportables, es una propuesta poder regularla bajo la observancia de ciertos parámetros legales, es decir, a través del Proyecto de ley propuesto, en el cual se establezca claramente la voluntad del Enfermo Terminal y su condición fisiológica conforme al Diagnóstico médico, el cual deberá ser claro en cuanto a su estudio clínico y el resultado final.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58855 Necesidad de legalizar la eutanasia por desahucio medico en el Perú [texto impreso] / Yeny Yovany Calsin Ramos, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2006 . - 178 pàginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El estudio jurídico de la Eutanasia y su necesidad de legalizarlo por desahucio médico, es con la finalidad de dar mayor preponderancia legal y tratar de darle una alternativa de solución a dicho problema y así llegar a visualizarlo como un posible Derecho del Enfermo Terminal al igual que el Derecho a la Vida, siendo regulado por legislación especial por las razones que se expone en el desarrollo de la tesis.
El hombre como ser natural y racional tiene un espíritu y un sentir, por ello es que en situaciones extremas de gran sufrimiento, incurabilidad e irreversibilidad de su enfermedad, llega incluso a renunciar a su Derecho a la Vida, suplicando el poder morir con dignidad y sin sufrir, mediante la aplicación de la Eutanasia, pero que este medio y alternativa es sancionado como delito en el Perú, restituyendo al Enfermo Terminal la posibilidad de poder cumplir con su último deseo de querer morir dignamente sin sufrimientos innecesarios.
En la actualidad nuestra legislación, niega la aplicación legal de la eutanasia, al ser sancionado como delito de Homicidio por Piedad, creando así un temor en las personas, quienes pudieran intervenir como colaboradores o participes en la determinación final de vida con la aplicación de la Eutanasia y poder poner fin a los dolores insoportables del Enfermo Terminal cuya muerte es irreversible. Por lo tanto, la sanción penal, por el delito de Homicidio por Piedad o Eutanasia, recae sobre los que pudieran actuar directamente en la colaboración o participación de la ejecución de ese último deseo de querer morir. Al hablar de participes y/o colaboradores nos estamos refiriendo a los que están en relación directa con el enfermo incurable, tales son los
médicos o encargados de la salud, su familia y la sociedad por conservarla en la clandestinidad, quienes a pesar de no vivir en cuerpo propio el sufrimiento de su enfermo, no pueden hacer nada porque tienen el concepto de que si lo hacen están incurriendo en delito y están colaborando con la muerte u Homicidio Doloso, violando de ésta manera las normas positivas del derecho e incluso atacando la moral de la sociedad que juzga y no acepta la muerte de los demás, pero que si es crítica de los malestares ajenos y que no aceptaría la aplicación de la Eutanasia hasta que puedan vivirlo en forma objetiva y en vida.
La Eutanasia como alternativa al sufrimiento innecesario del Enfermo Terminal por su incurabilidad, muerte irreversible y sus dolores insoportables, es una propuesta poder regularla bajo la observancia de ciertos parámetros legales, es decir, a través del Proyecto de ley propuesto, en el cual se establezca claramente la voluntad del Enfermo Terminal y su condición fisiológica conforme al Diagnóstico médico, el cual deberá ser claro en cuanto a su estudio clínico y el resultado final.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58855
Necesidad de legalizar la eutanasia por desahucio medico en el Perú
El estudio jurídico de la Eutanasia y su necesidad de legalizarlo por desahucio médico, es con la finalidad de dar mayor preponderancia legal y tratar de darle una alternativa de solución a dicho problema y así llegar a visualizarlo como un posible Derecho del Enfermo Terminal al igual que el Derecho a la Vida, siendo regulado por legislación especial por las razones que se expone en el desarrollo de la tesis.
El hombre como ser natural y racional tiene un espíritu y un sentir, por ello es que en situaciones extremas de gran sufrimiento, incurabilidad e irreversibilidad de su enfermedad, llega incluso a renunciar a su Derecho a la Vida, suplicando el poder morir con dignidad y sin sufrir, mediante la aplicación de la Eutanasia, pero que este medio y alternativa es sancionado como delito en el Perú, restituyendo al Enfermo Terminal la posibilidad de poder cumplir con su último deseo de querer morir dignamente sin sufrimientos innecesarios.
En la actualidad nuestra legislación, niega la aplicación legal de la eutanasia, al ser sancionado como delito de Homicidio por Piedad, creando así un temor en las personas, quienes pudieran intervenir como colaboradores o participes en la determinación final de vida con la aplicación de la Eutanasia y poder poner fin a los dolores insoportables del Enfermo Terminal cuya muerte es irreversible. Por lo tanto, la sanción penal, por el delito de Homicidio por Piedad o Eutanasia, recae sobre los que pudieran actuar directamente en la colaboración o participación de la ejecución de ese último deseo de querer morir. Al hablar de participes y/o colaboradores nos estamos refiriendo a los que están en relación directa con el enfermo incurable, tales son los
médicos o encargados de la salud, su familia y la sociedad por conservarla en la clandestinidad, quienes a pesar de no vivir en cuerpo propio el sufrimiento de su enfermo, no pueden hacer nada porque tienen el concepto de que si lo hacen están incurriendo en delito y están colaborando con la muerte u Homicidio Doloso, violando de ésta manera las normas positivas del derecho e incluso atacando la moral de la sociedad que juzga y no acepta la muerte de los demás, pero que si es crítica de los malestares ajenos y que no aceptaría la aplicación de la Eutanasia hasta que puedan vivirlo en forma objetiva y en vida.
La Eutanasia como alternativa al sufrimiento innecesario del Enfermo Terminal por su incurabilidad, muerte irreversible y sus dolores insoportables, es una propuesta poder regularla bajo la observancia de ciertos parámetros legales, es decir, a través del Proyecto de ley propuesto, en el cual se establezca claramente la voluntad del Enfermo Terminal y su condición fisiológica conforme al Diagnóstico médico, el cual deberá ser claro en cuanto a su estudio clínico y el resultado final.Calsin Ramos, Yeny Yovany - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2006
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DisponibleLa necesidad de una Ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento en aplicación de los principios de igualdad de filiación y del interés superior del niño. Puno 2015-2016 / Katerin Ramos Quenaya / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : La necesidad de una Ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento en aplicación de los principios de igualdad de filiación y del interés superior del niño. Puno 2015-2016 Tipo de documento: texto impreso Autores: Katerin Ramos Quenaya, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 181 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Conforme con lo establecido por la doctrina nacional y extranjera, de todas las relaciones, la más importante es sin duda la que se llama Filiación; esto es, la que vincula a los padres con sus hijos y de la cual emergen una serie de derechos y deberes entre de ambos (derecho a la identidad, alimentos y herencia tratándose de los hijos). Sin embargo, pese a que en nuestro medio se propugna la igualdad de trato de los hijos frente a sus padres, así como la protección del interés superior del niño/a, el ejercicio de esta gama de derechos, presupone la obligatoria existencia de un acto formal de reconocimiento y/o de una sentencia judicial que establezca dicho vinculo, tratándose de los hijos extramatrimoniales. En ese sentido, estimando que en nuestro medio existe una considerable cantidad de niños y niñas que no se encuentran reconocidos por su progenitor, lo que determina que, sin culpa alguna, tengan que atravesar por una serie de restricciones tanto de índole moral como material, resulta urgente la toma de acciones legislativas tendientes a trascender esta problemática. Es por ello que, la presente investigación titulada “La necesidad de una ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento en aplicación de los principios de igualdad de filiación y del interés superior del niño. Puno 2015-2016”, en aras de contribuir con la defensa y garantía de los derechos del menor que nacen mediante el establecimiento formal de su filiación, tiene por objetivo principal determinar si en el Perú existe la necesidad de una ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento. Para tal efecto se hará uso del enfoque mixto, de los métodos inductivo, deductivo y de analítico, y de las técnicas de observación y análisis de contenido. La determinación de que en el Perú existe la necesidad de una ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento permitirá efectuar una propuesta normativa coherente con el resguardo del interés superior del niño y del principio de igualdad de filiación. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7610 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106973 La necesidad de una Ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento en aplicación de los principios de igualdad de filiación y del interés superior del niño. Puno 2015-2016 [texto impreso] / Katerin Ramos Quenaya, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 181 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Conforme con lo establecido por la doctrina nacional y extranjera, de todas las relaciones, la más importante es sin duda la que se llama Filiación; esto es, la que vincula a los padres con sus hijos y de la cual emergen una serie de derechos y deberes entre de ambos (derecho a la identidad, alimentos y herencia tratándose de los hijos). Sin embargo, pese a que en nuestro medio se propugna la igualdad de trato de los hijos frente a sus padres, así como la protección del interés superior del niño/a, el ejercicio de esta gama de derechos, presupone la obligatoria existencia de un acto formal de reconocimiento y/o de una sentencia judicial que establezca dicho vinculo, tratándose de los hijos extramatrimoniales. En ese sentido, estimando que en nuestro medio existe una considerable cantidad de niños y niñas que no se encuentran reconocidos por su progenitor, lo que determina que, sin culpa alguna, tengan que atravesar por una serie de restricciones tanto de índole moral como material, resulta urgente la toma de acciones legislativas tendientes a trascender esta problemática. Es por ello que, la presente investigación titulada “La necesidad de una ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento en aplicación de los principios de igualdad de filiación y del interés superior del niño. Puno 2015-2016”, en aras de contribuir con la defensa y garantía de los derechos del menor que nacen mediante el establecimiento formal de su filiación, tiene por objetivo principal determinar si en el Perú existe la necesidad de una ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento. Para tal efecto se hará uso del enfoque mixto, de los métodos inductivo, deductivo y de analítico, y de las técnicas de observación y análisis de contenido. La determinación de que en el Perú existe la necesidad de una ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento permitirá efectuar una propuesta normativa coherente con el resguardo del interés superior del niño y del principio de igualdad de filiación. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7610 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106973
La necesidad de una Ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento en aplicación de los principios de igualdad de filiación y del interés superior del niño. Puno 2015-2016
Conforme con lo establecido por la doctrina nacional y extranjera, de todas las relaciones, la más importante es sin duda la que se llama Filiación; esto es, la que vincula a los padres con sus hijos y de la cual emergen una serie de derechos y deberes entre de ambos (derecho a la identidad, alimentos y herencia tratándose de los hijos). Sin embargo, pese a que en nuestro medio se propugna la igualdad de trato de los hijos frente a sus padres, así como la protección del interés superior del niño/a, el ejercicio de esta gama de derechos, presupone la obligatoria existencia de un acto formal de reconocimiento y/o de una sentencia judicial que establezca dicho vinculo, tratándose de los hijos extramatrimoniales. En ese sentido, estimando que en nuestro medio existe una considerable cantidad de niños y niñas que no se encuentran reconocidos por su progenitor, lo que determina que, sin culpa alguna, tengan que atravesar por una serie de restricciones tanto de índole moral como material, resulta urgente la toma de acciones legislativas tendientes a trascender esta problemática. Es por ello que, la presente investigación titulada “La necesidad de una ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento en aplicación de los principios de igualdad de filiación y del interés superior del niño. Puno 2015-2016”, en aras de contribuir con la defensa y garantía de los derechos del menor que nacen mediante el establecimiento formal de su filiación, tiene por objetivo principal determinar si en el Perú existe la necesidad de una ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento. Para tal efecto se hará uso del enfoque mixto, de los métodos inductivo, deductivo y de analítico, y de las técnicas de observación y análisis de contenido. La determinación de que en el Perú existe la necesidad de una ley que garantice la filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento permitirá efectuar una propuesta normativa coherente con el resguardo del interés superior del niño y del principio de igualdad de filiación.
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DisponibleEl nivel de aplicación de la reserva del fallo condenatorio en el Distrito Judicial de Puno - año judicial 2015 / Gerson Romain Llanos Vilcanqui / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : El nivel de aplicación de la reserva del fallo condenatorio en el Distrito Judicial de Puno - año judicial 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: Gerson Romain Llanos Vilcanqui, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 184 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina nivel de aplicación del fallo condenatorio. Profundiza figura de reserva del fallo condenatorio. Determina porcentaje de aplicación de la figura de la reserva del fallo condenatorio. Identifica factores influyan en la resolución de procesos a través de la figura de reserva del fallo condenatorio en el Distrito Judicial de Puno en los procesos judiciales penales durante el año judicial 2015 de los Juzgados Unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Puno. Procesos judiciales en se aplicó reserva del fallo condenatorio en el Distrito Judicial de Puno y operadores del derecho de distrito judicial, universo: muestra los 276 casos examinados de los Juzgados Unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Puno, 36 operadores de derecho encuestados. Investigación diseño mixto, utilizó información de naturaleza cualitativa (normatividad y doctrina) de naturaleza cuantitativa (Resoluciones judiciales, encuestas). Método dogmático, estudió la norma, la doctrina y la jurisprudencia. Optó por el método estadístico, la información a través de encuestas medida y posteriormente traducida en cuadros y gráficos, método analítico e inductivo. Método estadístico e inductivo, información obtenida a través de encuestas, información concreta, llegar a generalidad, enunciado abstracto, método analítico, utilizado para procesar esta información. El nivel de aplicación de la Reserva del Fallo Condenatorio en el Distrito Judicial de Puno es relativamente bajo, sobre todo al compararse con otras figuras afines. Figura jurídica que se contrapone al principio de que todo delito debe ser castigado, basándose en la función de proporcionalidad de la pena y su función resocializadora, a través de la reserva del dictado de la parte resolutiva de la sentencia, aplicada en caso de delitos leves. Aplica reserva del fallo condenatorio en Distrito Judicial de Puno en porcentaje mínimo. Factores que influyen en aplicación de reserva del fallo condenatorio son: el desconocimiento de la figura de la reserva del fallo condenatorio y la existencia de una arraigada cultura de castigo y desconfianza por parte de los operadores del derecho. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3509 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97865 El nivel de aplicación de la reserva del fallo condenatorio en el Distrito Judicial de Puno - año judicial 2015 [texto impreso] / Gerson Romain Llanos Vilcanqui, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 184 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
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Resumen: Determina nivel de aplicación del fallo condenatorio. Profundiza figura de reserva del fallo condenatorio. Determina porcentaje de aplicación de la figura de la reserva del fallo condenatorio. Identifica factores influyan en la resolución de procesos a través de la figura de reserva del fallo condenatorio en el Distrito Judicial de Puno en los procesos judiciales penales durante el año judicial 2015 de los Juzgados Unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Puno. Procesos judiciales en se aplicó reserva del fallo condenatorio en el Distrito Judicial de Puno y operadores del derecho de distrito judicial, universo: muestra los 276 casos examinados de los Juzgados Unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Puno, 36 operadores de derecho encuestados. Investigación diseño mixto, utilizó información de naturaleza cualitativa (normatividad y doctrina) de naturaleza cuantitativa (Resoluciones judiciales, encuestas). Método dogmático, estudió la norma, la doctrina y la jurisprudencia. Optó por el método estadístico, la información a través de encuestas medida y posteriormente traducida en cuadros y gráficos, método analítico e inductivo. Método estadístico e inductivo, información obtenida a través de encuestas, información concreta, llegar a generalidad, enunciado abstracto, método analítico, utilizado para procesar esta información. El nivel de aplicación de la Reserva del Fallo Condenatorio en el Distrito Judicial de Puno es relativamente bajo, sobre todo al compararse con otras figuras afines. Figura jurídica que se contrapone al principio de que todo delito debe ser castigado, basándose en la función de proporcionalidad de la pena y su función resocializadora, a través de la reserva del dictado de la parte resolutiva de la sentencia, aplicada en caso de delitos leves. Aplica reserva del fallo condenatorio en Distrito Judicial de Puno en porcentaje mínimo. Factores que influyen en aplicación de reserva del fallo condenatorio son: el desconocimiento de la figura de la reserva del fallo condenatorio y la existencia de una arraigada cultura de castigo y desconfianza por parte de los operadores del derecho. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3509 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97865
El nivel de aplicación de la reserva del fallo condenatorio en el Distrito Judicial de Puno - año judicial 2015
Determina nivel de aplicación del fallo condenatorio. Profundiza figura de reserva del fallo condenatorio. Determina porcentaje de aplicación de la figura de la reserva del fallo condenatorio. Identifica factores influyan en la resolución de procesos a través de la figura de reserva del fallo condenatorio en el Distrito Judicial de Puno en los procesos judiciales penales durante el año judicial 2015 de los Juzgados Unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Puno. Procesos judiciales en se aplicó reserva del fallo condenatorio en el Distrito Judicial de Puno y operadores del derecho de distrito judicial, universo: muestra los 276 casos examinados de los Juzgados Unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Puno, 36 operadores de derecho encuestados. Investigación diseño mixto, utilizó información de naturaleza cualitativa (normatividad y doctrina) de naturaleza cuantitativa (Resoluciones judiciales, encuestas). Método dogmático, estudió la norma, la doctrina y la jurisprudencia. Optó por el método estadístico, la información a través de encuestas medida y posteriormente traducida en cuadros y gráficos, método analítico e inductivo. Método estadístico e inductivo, información obtenida a través de encuestas, información concreta, llegar a generalidad, enunciado abstracto, método analítico, utilizado para procesar esta información. El nivel de aplicación de la Reserva del Fallo Condenatorio en el Distrito Judicial de Puno es relativamente bajo, sobre todo al compararse con otras figuras afines. Figura jurídica que se contrapone al principio de que todo delito debe ser castigado, basándose en la función de proporcionalidad de la pena y su función resocializadora, a través de la reserva del dictado de la parte resolutiva de la sentencia, aplicada en caso de delitos leves. Aplica reserva del fallo condenatorio en Distrito Judicial de Puno en porcentaje mínimo. Factores que influyen en aplicación de reserva del fallo condenatorio son: el desconocimiento de la figura de la reserva del fallo condenatorio y la existencia de una arraigada cultura de castigo y desconfianza por parte de los operadores del derecho.
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DisponibleLas normas legales administrativas y su influencia en la gestión de los servidores no Docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, período: 2006 - 2007 / Fausto Zenón Humpiri Huisa / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2008)
Título : Las normas legales administrativas y su influencia en la gestión de los servidores no Docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, período: 2006 - 2007 Tipo de documento: texto impreso Autores: Fausto Zenón Humpiri Huisa, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2008 Número de páginas: 100 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=60741 Las normas legales administrativas y su influencia en la gestión de los servidores no Docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, período: 2006 - 2007 [texto impreso] / Fausto Zenón Humpiri Huisa, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2008 . - 100 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Las normas legales administrativas y su influencia en la gestión de los servidores no Docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, período: 2006 - 2007
Humpiri Huisa, Fausto Zenón - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2008
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DisponibleLa nulidad de la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria declarada por el Juez de investigación preparatoria / Ronny Marcelino Aguilar Escobar / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La nulidad de la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria declarada por el Juez de investigación preparatoria Tipo de documento: texto impreso Autores: Ronny Marcelino Aguilar Escobar, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 121 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determinar si conforme a los alcances normativos del sistema procesal penal acusatorio garantista, los Juzgados de Investigación Preparatoria, en ejercicio de su potestad de control jurisdiccional, se encuentran facultados o no para declarar la nulidad procesal de una Disposición Fiscal de Formalización de Investigación Preparatoria emitida por los fiscales representantes del Ministerio Publico. Para tal efecto, el método de recolección de datos (teóricos, normativos, doctrinarios y prácticos-jurisprudenciales) utilizado será el de la observación a fin de acopiar la información necesaria, suficiente y confiable referente a la variable e indicadores de investigación; así mismo, se utilizará el método de medición a fin de obtener datos objetivos de los expedientes en los Juzgados de Investigación Preparatoria y las Fiscalías Provinciales de la provincia de Puno, que detallen los casos que incumban el tema materia de investigación, para el estudio y análisis de la información obtenida, métodos de la deducción e interpretación jurídica. Y sobre lo dicho, al concluir con la presente investigación, se pretende demostrar que el Juez de Investigación Preparatoria, en ejercicio de su potestad de control jurisdiccional, de manera excepcional y residual, sí se encuentra facultado para declarar la nulidad una disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria, pero sólo bajo los supuestos de nulidad absoluta o relativa, según sea el caso; con arreglo a las normas y principios que rigen el sistema de nulidades procesales en nuestro Código Procesal Penal. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92359 La nulidad de la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria declarada por el Juez de investigación preparatoria [texto impreso] / Ronny Marcelino Aguilar Escobar, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 121 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Determinar si conforme a los alcances normativos del sistema procesal penal acusatorio garantista, los Juzgados de Investigación Preparatoria, en ejercicio de su potestad de control jurisdiccional, se encuentran facultados o no para declarar la nulidad procesal de una Disposición Fiscal de Formalización de Investigación Preparatoria emitida por los fiscales representantes del Ministerio Publico. Para tal efecto, el método de recolección de datos (teóricos, normativos, doctrinarios y prácticos-jurisprudenciales) utilizado será el de la observación a fin de acopiar la información necesaria, suficiente y confiable referente a la variable e indicadores de investigación; así mismo, se utilizará el método de medición a fin de obtener datos objetivos de los expedientes en los Juzgados de Investigación Preparatoria y las Fiscalías Provinciales de la provincia de Puno, que detallen los casos que incumban el tema materia de investigación, para el estudio y análisis de la información obtenida, métodos de la deducción e interpretación jurídica. Y sobre lo dicho, al concluir con la presente investigación, se pretende demostrar que el Juez de Investigación Preparatoria, en ejercicio de su potestad de control jurisdiccional, de manera excepcional y residual, sí se encuentra facultado para declarar la nulidad una disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria, pero sólo bajo los supuestos de nulidad absoluta o relativa, según sea el caso; con arreglo a las normas y principios que rigen el sistema de nulidades procesales en nuestro Código Procesal Penal. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92359
La nulidad de la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria declarada por el Juez de investigación preparatoria
Determinar si conforme a los alcances normativos del sistema procesal penal acusatorio garantista, los Juzgados de Investigación Preparatoria, en ejercicio de su potestad de control jurisdiccional, se encuentran facultados o no para declarar la nulidad procesal de una Disposición Fiscal de Formalización de Investigación Preparatoria emitida por los fiscales representantes del Ministerio Publico. Para tal efecto, el método de recolección de datos (teóricos, normativos, doctrinarios y prácticos-jurisprudenciales) utilizado será el de la observación a fin de acopiar la información necesaria, suficiente y confiable referente a la variable e indicadores de investigación; así mismo, se utilizará el método de medición a fin de obtener datos objetivos de los expedientes en los Juzgados de Investigación Preparatoria y las Fiscalías Provinciales de la provincia de Puno, que detallen los casos que incumban el tema materia de investigación, para el estudio y análisis de la información obtenida, métodos de la deducción e interpretación jurídica. Y sobre lo dicho, al concluir con la presente investigación, se pretende demostrar que el Juez de Investigación Preparatoria, en ejercicio de su potestad de control jurisdiccional, de manera excepcional y residual, sí se encuentra facultado para declarar la nulidad una disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria, pero sólo bajo los supuestos de nulidad absoluta o relativa, según sea el caso; con arreglo a las normas y principios que rigen el sistema de nulidades procesales en nuestro Código Procesal Penal.
Aguilar Escobar, Ronny Marcelino - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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DisponibleLas penalidades en el sistema jurídico incaico aplicado a la población de los siglos XII - XV desde un enfoque social y cultural / Juan Carlos Ramos Calsin / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Las penalidades en el sistema jurídico incaico aplicado a la población de los siglos XII - XV desde un enfoque social y cultural Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Carlos Ramos Calsin, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 115 páginas Il.: ilustraciones Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente estudio se ha formulado para investigar sobre las penalidades en el sistema jurídico incaico aplicados a la población incaica desde un enfoque social y cultural teniendo como objetivos describir e identificar cómo fueron las penalidades establecidas en el incanato, así como estudiar las bases sociales y culturales de las penalidades en el sistema jurídico inca. Para tal sentido se plantearon las hipótesis: Las penalidades en el sistema Jurídico incaico se aplicaron a la población en su totalidad siendo éstas elitistas, severas y crueles. Los castigos se elaboraron en base a patrones sociales y culturales, cuyo objetivo fue brindar protección a la población. La investigación es de carácter descriptivo, para ello se ha utilizado la técnica de la observación indirecta, el análisis documental y el fichaje con instrumentos confiables como son la ficha de observación, cuaderno de apuntes y las fichas de resumen. Se llegaron a los siguientes resultados: Las penalidades en el sistema jurídico incaico se aplicaron a la población severa y cruelmente teniendo como cimiento el sistema de derecho consuetudinario. Estas penalidades fueron elitistas teniendo como base patrones sociales y culturales fundados en los principios andinos de la relacionalidad, la complementariedad, la reciprocidad, la dualidad, la correspondencia, la costumbre y la moral Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=78794 Las penalidades en el sistema jurídico incaico aplicado a la población de los siglos XII - XV desde un enfoque social y cultural [texto impreso] / Juan Carlos Ramos Calsin, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 115 páginas : ilustraciones ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente estudio se ha formulado para investigar sobre las penalidades en el sistema jurídico incaico aplicados a la población incaica desde un enfoque social y cultural teniendo como objetivos describir e identificar cómo fueron las penalidades establecidas en el incanato, así como estudiar las bases sociales y culturales de las penalidades en el sistema jurídico inca. Para tal sentido se plantearon las hipótesis: Las penalidades en el sistema Jurídico incaico se aplicaron a la población en su totalidad siendo éstas elitistas, severas y crueles. Los castigos se elaboraron en base a patrones sociales y culturales, cuyo objetivo fue brindar protección a la población. La investigación es de carácter descriptivo, para ello se ha utilizado la técnica de la observación indirecta, el análisis documental y el fichaje con instrumentos confiables como son la ficha de observación, cuaderno de apuntes y las fichas de resumen. Se llegaron a los siguientes resultados: Las penalidades en el sistema jurídico incaico se aplicaron a la población severa y cruelmente teniendo como cimiento el sistema de derecho consuetudinario. Estas penalidades fueron elitistas teniendo como base patrones sociales y culturales fundados en los principios andinos de la relacionalidad, la complementariedad, la reciprocidad, la dualidad, la correspondencia, la costumbre y la moral Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=78794
Las penalidades en el sistema jurídico incaico aplicado a la población de los siglos XII - XV desde un enfoque social y cultural
El presente estudio se ha formulado para investigar sobre las penalidades en el sistema jurídico incaico aplicados a la población incaica desde un enfoque social y cultural teniendo como objetivos describir e identificar cómo fueron las penalidades establecidas en el incanato, así como estudiar las bases sociales y culturales de las penalidades en el sistema jurídico inca. Para tal sentido se plantearon las hipótesis: Las penalidades en el sistema Jurídico incaico se aplicaron a la población en su totalidad siendo éstas elitistas, severas y crueles. Los castigos se elaboraron en base a patrones sociales y culturales, cuyo objetivo fue brindar protección a la población. La investigación es de carácter descriptivo, para ello se ha utilizado la técnica de la observación indirecta, el análisis documental y el fichaje con instrumentos confiables como son la ficha de observación, cuaderno de apuntes y las fichas de resumen. Se llegaron a los siguientes resultados: Las penalidades en el sistema jurídico incaico se aplicaron a la población severa y cruelmente teniendo como cimiento el sistema de derecho consuetudinario. Estas penalidades fueron elitistas teniendo como base patrones sociales y culturales fundados en los principios andinos de la relacionalidad, la complementariedad, la reciprocidad, la dualidad, la correspondencia, la costumbre y la moral
Ramos Calsin, Juan Carlos - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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DisponibleEl Perú y la convención sobre el derecho del mar / Mary Sandra Lino Talavera / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1991)
Título : El Perú y la convención sobre el derecho del mar Tipo de documento: texto impreso Autores: Mary Sandra Lino Talavera, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1991 Número de páginas: 96 páginas Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas Idioma : Español (spa) Clasificación: 004.0151 Principios matemáticos Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74993 El Perú y la convención sobre el derecho del mar [texto impreso] / Mary Sandra Lino Talavera, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1991 . - 96 páginas.
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El Perú y la convención sobre el derecho del mar
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Excluido de préstamoPluralismo e Interculturalidad para Postular una Adecuada Imputación Configurada el Error Culturalmente Condicionado y Determinar la Competencia de la Jurisdicción Especial / Dorian Wilfredo Juli Anchapuri / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Pluralismo e Interculturalidad para Postular una Adecuada Imputación Configurada el Error Culturalmente Condicionado y Determinar la Competencia de la Jurisdicción Especial Tipo de documento: texto impreso Autores: Dorian Wilfredo Juli Anchapuri, Autor ; Rubeños Ccori Gutiérrez, Autor ; Rubeños Ccori Gutiérrez, Autor ; Rubeños Ccori Gutiérrez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 229 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Estudio se enfocó en analizar teorías, doctrina, y jurisprudencia; sobre la imputación penal, tomando en consideración la diversidad cultural, étnica y lingüística, para configurar el error culturalmente condicionado (artículo 15 del Código Penal), analizando el filtro de la teoría del delito para determinar la responsabilidad Penal y por otro lado, sobre la competencia de la jurisdicción especial en el marco del pluralismo jurídico e interculturalidad, teniendo como punto de referencia el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.El estudio fue desarrollado con el objetivo de Determinar sobre la base del Pluralismo Jurídico e Interculturalidad los presupuestos para postular una adecuada imputación objetiva y determinar los limites competenciales de la jurisdicción intercultural Especial. La investigación fue de tipo cualitativo y se siguió el diseño DOGMÁTICO – ARGUMENTATIVO, Por la metodología desarrollada (investigación cualitativa) la problemática del presente estudio se ha enfocado desde un punto de vista analítico, dogmático y propositiva.En cuanto a los Resultados obtenidos se llegó a la conclusión(i) El pluralismo jurídico e interculturalidad nos proporciona los criterios antropológicos, geográficos, lingüísticos, el patrón cultural, principios culturales, los valores, la racionalidad y la cosmovisión andina, para postular una adecuada imputación Penal y en este marco configurar el error culturalmente condicionado. (ii) Entre un modelo de administración de justicia con normas positivas garante de los principios procesales y la administración de justicia en el marco del Pluralismo Jurídico e Interculturalidad es necesario y urgente delimitar la competencia para el ejercicio jurisdiccional de las Rondas Campesinas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92520 Pluralismo e Interculturalidad para Postular una Adecuada Imputación Configurada el Error Culturalmente Condicionado y Determinar la Competencia de la Jurisdicción Especial [texto impreso] / Dorian Wilfredo Juli Anchapuri, Autor ; Rubeños Ccori Gutiérrez, Autor ; Rubeños Ccori Gutiérrez, Autor ; Rubeños Ccori Gutiérrez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 229 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Resumen: Estudio se enfocó en analizar teorías, doctrina, y jurisprudencia; sobre la imputación penal, tomando en consideración la diversidad cultural, étnica y lingüística, para configurar el error culturalmente condicionado (artículo 15 del Código Penal), analizando el filtro de la teoría del delito para determinar la responsabilidad Penal y por otro lado, sobre la competencia de la jurisdicción especial en el marco del pluralismo jurídico e interculturalidad, teniendo como punto de referencia el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.El estudio fue desarrollado con el objetivo de Determinar sobre la base del Pluralismo Jurídico e Interculturalidad los presupuestos para postular una adecuada imputación objetiva y determinar los limites competenciales de la jurisdicción intercultural Especial. La investigación fue de tipo cualitativo y se siguió el diseño DOGMÁTICO – ARGUMENTATIVO, Por la metodología desarrollada (investigación cualitativa) la problemática del presente estudio se ha enfocado desde un punto de vista analítico, dogmático y propositiva.En cuanto a los Resultados obtenidos se llegó a la conclusión(i) El pluralismo jurídico e interculturalidad nos proporciona los criterios antropológicos, geográficos, lingüísticos, el patrón cultural, principios culturales, los valores, la racionalidad y la cosmovisión andina, para postular una adecuada imputación Penal y en este marco configurar el error culturalmente condicionado. (ii) Entre un modelo de administración de justicia con normas positivas garante de los principios procesales y la administración de justicia en el marco del Pluralismo Jurídico e Interculturalidad es necesario y urgente delimitar la competencia para el ejercicio jurisdiccional de las Rondas Campesinas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92520
Pluralismo e Interculturalidad para Postular una Adecuada Imputación Configurada el Error Culturalmente Condicionado y Determinar la Competencia de la Jurisdicción Especial
Estudio se enfocó en analizar teorías, doctrina, y jurisprudencia; sobre la imputación penal, tomando en consideración la diversidad cultural, étnica y lingüística, para configurar el error culturalmente condicionado (artículo 15 del Código Penal), analizando el filtro de la teoría del delito para determinar la responsabilidad Penal y por otro lado, sobre la competencia de la jurisdicción especial en el marco del pluralismo jurídico e interculturalidad, teniendo como punto de referencia el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.El estudio fue desarrollado con el objetivo de Determinar sobre la base del Pluralismo Jurídico e Interculturalidad los presupuestos para postular una adecuada imputación objetiva y determinar los limites competenciales de la jurisdicción intercultural Especial. La investigación fue de tipo cualitativo y se siguió el diseño DOGMÁTICO – ARGUMENTATIVO, Por la metodología desarrollada (investigación cualitativa) la problemática del presente estudio se ha enfocado desde un punto de vista analítico, dogmático y propositiva.En cuanto a los Resultados obtenidos se llegó a la conclusión(i) El pluralismo jurídico e interculturalidad nos proporciona los criterios antropológicos, geográficos, lingüísticos, el patrón cultural, principios culturales, los valores, la racionalidad y la cosmovisión andina, para postular una adecuada imputación Penal y en este marco configurar el error culturalmente condicionado. (ii) Entre un modelo de administración de justicia con normas positivas garante de los principios procesales y la administración de justicia en el marco del Pluralismo Jurídico e Interculturalidad es necesario y urgente delimitar la competencia para el ejercicio jurisdiccional de las Rondas Campesinas.
Juli Anchapuri, Dorian WilfredoCcori Gutiérrez, Rubeños ; Ccori Gutiérrez, Rubeños ; Ccori Gutiérrez, Rubeños - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0143-01 T 0143 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21001-27493-01 T21001 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa pluriofensividad de los negocios de esquema piramidal y las consecuencias en la determinación de la pena / Lenin Elvis Vilca Vilca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2019)
Título : La pluriofensividad de los negocios de esquema piramidal y las consecuencias en la determinación de la pena Tipo de documento: texto impreso Autores: Lenin Elvis Vilca Vilca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 146 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El delito conocido usualmente como estafa masiva a una pluralidad de personas o estafa piramidal, resulta tener una complejidad excepcional. Según el tratamiento de esta conducta en el desempeño fiscal, por una parte es tipificada como Estafa simple, prevista en el artículo 196° del Código Penal, y consecuentemente en el artículo 196°-A., Estafa agravada: por la pluralidad de personas afectadas. De otra parte es tipificada como Instituciones financieras ilegales, establecida en el artículo 246° del CP. Vulnerándose dos artículos penales que protegen distintos bienes jurídicos. Frente al cual cabe establecer el tratamiento adecuado de este accionar delictivo sin afectar los fines preventivos ni la proporcionalidad de las sanciones que establece nuestro CP. En ese sentido, y de acuerdo a nuestra investigación el accionar voluntario de los negocios de esquema piramidal deviene en una sola y única acción que vulnera dos bienes jurídicos distintos. Tomando así la teoría de concurso ideal de delitos, el cual denota la manera más adecuada de tratar este accionar que genera incertidumbre a la hora de tipificarse. En la elaboración de nuestra investigación y en cumplimiento de los objetivos planteados, el diseño investigativo es propositivo, evidenciando vacíos o lagunas de una o varias normas existentes; es exploratorio, para obtener mayor conocimiento respecto de un problema poco tratado en el cual no se tiene suficiente información; es descriptivo, para obtener información y explicar adecuadamente el problema. Con un método de investigación sociológico-jurídico y dogmático-jurídico, ya que la presente investigación visualizará la funcionalidad del derecho objetivo en relación a la realidad social, y de otra parte su horizonte se limitará a las normas legales. Y por último, la investigación precisa un enfoque cualitativo, pues tiene como finalidad la elaboración de conceptos y el desarrollo teórico, recurriendo a conocimientos ya existentes inmersos en el ámbito normativo, doctrinario y jurisprudencial, además de justificar a través de argumentos el marco teórico de los hallazgos. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11421 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108709 La pluriofensividad de los negocios de esquema piramidal y las consecuencias en la determinación de la pena [texto impreso] / Lenin Elvis Vilca Vilca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2019 . - 146 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: El delito conocido usualmente como estafa masiva a una pluralidad de personas o estafa piramidal, resulta tener una complejidad excepcional. Según el tratamiento de esta conducta en el desempeño fiscal, por una parte es tipificada como Estafa simple, prevista en el artículo 196° del Código Penal, y consecuentemente en el artículo 196°-A., Estafa agravada: por la pluralidad de personas afectadas. De otra parte es tipificada como Instituciones financieras ilegales, establecida en el artículo 246° del CP. Vulnerándose dos artículos penales que protegen distintos bienes jurídicos. Frente al cual cabe establecer el tratamiento adecuado de este accionar delictivo sin afectar los fines preventivos ni la proporcionalidad de las sanciones que establece nuestro CP. En ese sentido, y de acuerdo a nuestra investigación el accionar voluntario de los negocios de esquema piramidal deviene en una sola y única acción que vulnera dos bienes jurídicos distintos. Tomando así la teoría de concurso ideal de delitos, el cual denota la manera más adecuada de tratar este accionar que genera incertidumbre a la hora de tipificarse. En la elaboración de nuestra investigación y en cumplimiento de los objetivos planteados, el diseño investigativo es propositivo, evidenciando vacíos o lagunas de una o varias normas existentes; es exploratorio, para obtener mayor conocimiento respecto de un problema poco tratado en el cual no se tiene suficiente información; es descriptivo, para obtener información y explicar adecuadamente el problema. Con un método de investigación sociológico-jurídico y dogmático-jurídico, ya que la presente investigación visualizará la funcionalidad del derecho objetivo en relación a la realidad social, y de otra parte su horizonte se limitará a las normas legales. Y por último, la investigación precisa un enfoque cualitativo, pues tiene como finalidad la elaboración de conceptos y el desarrollo teórico, recurriendo a conocimientos ya existentes inmersos en el ámbito normativo, doctrinario y jurisprudencial, además de justificar a través de argumentos el marco teórico de los hallazgos. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11421 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108709
La pluriofensividad de los negocios de esquema piramidal y las consecuencias en la determinación de la pena
El delito conocido usualmente como estafa masiva a una pluralidad de personas o estafa piramidal, resulta tener una complejidad excepcional. Según el tratamiento de esta conducta en el desempeño fiscal, por una parte es tipificada como Estafa simple, prevista en el artículo 196° del Código Penal, y consecuentemente en el artículo 196°-A., Estafa agravada: por la pluralidad de personas afectadas. De otra parte es tipificada como Instituciones financieras ilegales, establecida en el artículo 246° del CP. Vulnerándose dos artículos penales que protegen distintos bienes jurídicos. Frente al cual cabe establecer el tratamiento adecuado de este accionar delictivo sin afectar los fines preventivos ni la proporcionalidad de las sanciones que establece nuestro CP. En ese sentido, y de acuerdo a nuestra investigación el accionar voluntario de los negocios de esquema piramidal deviene en una sola y única acción que vulnera dos bienes jurídicos distintos. Tomando así la teoría de concurso ideal de delitos, el cual denota la manera más adecuada de tratar este accionar que genera incertidumbre a la hora de tipificarse. En la elaboración de nuestra investigación y en cumplimiento de los objetivos planteados, el diseño investigativo es propositivo, evidenciando vacíos o lagunas de una o varias normas existentes; es exploratorio, para obtener mayor conocimiento respecto de un problema poco tratado en el cual no se tiene suficiente información; es descriptivo, para obtener información y explicar adecuadamente el problema. Con un método de investigación sociológico-jurídico y dogmático-jurídico, ya que la presente investigación visualizará la funcionalidad del derecho objetivo en relación a la realidad social, y de otra parte su horizonte se limitará a las normas legales. Y por último, la investigación precisa un enfoque cualitativo, pues tiene como finalidad la elaboración de conceptos y el desarrollo teórico, recurriendo a conocimientos ya existentes inmersos en el ámbito normativo, doctrinario y jurisprudencial, además de justificar a través de argumentos el marco teórico de los hallazgos.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0277-01 T0277 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25442-31945-01 T25442 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Disponible Los presupuestos para establecer la reparación civil en el proceso penal y las implicancias de la cosa juzgada como límite para recurrir al Proceso Extra -Penal / Jhon René Ari Chambilla / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Los presupuestos para establecer la reparación civil en el proceso penal y las implicancias de la cosa juzgada como límite para recurrir al Proceso Extra -Penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Jhon René Ari Chambilla, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 149, [11] páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La problemática se configura cuando el agraviado en el proceso penal no se ha constituido en Actor Civil y el Ministerio Público asume la acción civil, y consigue la reparación civil en sede penal, y al mismo tiempo el agraviado recurre a la vía civil, demandando indemnización de daños y perjuicios y ésta es concedido imponiendo otra reparación civil respecto al único daño. OBJETIVO: Establecer los presupuestos para imponer la reparación civil en el proceso penal y las implicancias de la cosa juzgada en sede penal como límite para recurrir al proceso civil. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) Los presupuestos para imponer la reparación civil derivada de un hecho punible están referidos; al daño causado, antijuricidad del daño, nexo de causalidad y factores de atribución. (ii) La reparación civil establecida en la sentencia penal debe representar un límite para recurrir al proceso civil y solicitar nuevamente indemnización de daños y perjuicios por un mismo hecho dañoso, ello por atentar la cosa juzgada. (iii) La reparación civil debe discutirse únicamente en el proceso penal o civil, pero no simultáneamente a fin de evitar la doble sanción civil, para ello es necesario proponer un proyecto de ley para regular y optimizar el ordenamiento jurídico respecto a la reparación, ello con la incorporación de un supuesto en el artículo 106 del Código Procesal Penal. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/9427 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106615 Los presupuestos para establecer la reparación civil en el proceso penal y las implicancias de la cosa juzgada como límite para recurrir al Proceso Extra -Penal [texto impreso] / Jhon René Ari Chambilla, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 149, [11] páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La problemática se configura cuando el agraviado en el proceso penal no se ha constituido en Actor Civil y el Ministerio Público asume la acción civil, y consigue la reparación civil en sede penal, y al mismo tiempo el agraviado recurre a la vía civil, demandando indemnización de daños y perjuicios y ésta es concedido imponiendo otra reparación civil respecto al único daño. OBJETIVO: Establecer los presupuestos para imponer la reparación civil en el proceso penal y las implicancias de la cosa juzgada en sede penal como límite para recurrir al proceso civil. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) Los presupuestos para imponer la reparación civil derivada de un hecho punible están referidos; al daño causado, antijuricidad del daño, nexo de causalidad y factores de atribución. (ii) La reparación civil establecida en la sentencia penal debe representar un límite para recurrir al proceso civil y solicitar nuevamente indemnización de daños y perjuicios por un mismo hecho dañoso, ello por atentar la cosa juzgada. (iii) La reparación civil debe discutirse únicamente en el proceso penal o civil, pero no simultáneamente a fin de evitar la doble sanción civil, para ello es necesario proponer un proyecto de ley para regular y optimizar el ordenamiento jurídico respecto a la reparación, ello con la incorporación de un supuesto en el artículo 106 del Código Procesal Penal. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/9427 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106615
Los presupuestos para establecer la reparación civil en el proceso penal y las implicancias de la cosa juzgada como límite para recurrir al Proceso Extra -Penal
La problemática se configura cuando el agraviado en el proceso penal no se ha constituido en Actor Civil y el Ministerio Público asume la acción civil, y consigue la reparación civil en sede penal, y al mismo tiempo el agraviado recurre a la vía civil, demandando indemnización de daños y perjuicios y ésta es concedido imponiendo otra reparación civil respecto al único daño. OBJETIVO: Establecer los presupuestos para imponer la reparación civil en el proceso penal y las implicancias de la cosa juzgada en sede penal como límite para recurrir al proceso civil. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) Los presupuestos para imponer la reparación civil derivada de un hecho punible están referidos; al daño causado, antijuricidad del daño, nexo de causalidad y factores de atribución. (ii) La reparación civil establecida en la sentencia penal debe representar un límite para recurrir al proceso civil y solicitar nuevamente indemnización de daños y perjuicios por un mismo hecho dañoso, ello por atentar la cosa juzgada. (iii) La reparación civil debe discutirse únicamente en el proceso penal o civil, pero no simultáneamente a fin de evitar la doble sanción civil, para ello es necesario proponer un proyecto de ley para regular y optimizar el ordenamiento jurídico respecto a la reparación, ello con la incorporación de un supuesto en el artículo 106 del Código Procesal Penal.
Ari Chambilla, Jhon René - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponiblePrincipales factores de confusión entre denominación social y marca, y su incidencia en las solicitudes de Registro de Marca presentadas ante el INDECOPI Puno en el año 2014 / Sthefane Katherine Tinajeros Añasco / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Principales factores de confusión entre denominación social y marca, y su incidencia en las solicitudes de Registro de Marca presentadas ante el INDECOPI Puno en el año 2014 Tipo de documento: texto impreso Autores: Sthefane Katherine Tinajeros Añasco, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 113 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: En la región de Puno, sobre todo en las ciudades de Puno y Juliaca, existe un alto índice de actividad empresarial. En efecto, existe una gran cantidad de actividades económicas, vinculadas a todo tipo de rubros; sin embargo, evidenciamos que la mayoría de estos empresarios confunden la denominación social con la marca de su persona jurídica o empresa, a tal punto que cuando deciden inscribir su personería jurídica ante Registros Públicos, culminan el trámite con este procedimiento, obviando luego recurrir al Indecopi a Registrar su marca; siendo los principales factores que generan éste problema lo que se pretende investigar. La investigación se realizó en la Región de Puno durante el año 2014; teniendo por finalidad, como ya lo dijimos, el de determinar los principales factores de confusión entre denominación social y marca y su incidencia en las Solicitudes de Registro de marca presentadas por parte de los empresarios ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi de Puno. El método utilizado fue el de una investigación causal explicativa, destinada a encontrar los principales factores que generan el problema y dar alternativas de solución en pro de una mayor cantidad de solicitudes de registro de marca y por ende una prestación de servicios u oferta de productos de calidad en beneficio de los consumidores; para ello se empleó encuestas y entrevistas a la muestra de la población seleccionada llegándose a concluir que existen diversos factores que generan confusión entre una denominación social y una marca, siendo principalmente estos los factores conceptuales, procedimentales y sociales; lo cual incide de manera significativa y en forma negativa en la cantidad de solicitudes de registro de marca presentadas por los empresarios; lo que se demuestra en el bajo índice de solicitudes de registro de marca presentadas a comparación de la cantidad de solicitudes de inscripción de personas jurídicas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107014 Principales factores de confusión entre denominación social y marca, y su incidencia en las solicitudes de Registro de Marca presentadas ante el INDECOPI Puno en el año 2014 [texto impreso] / Sthefane Katherine Tinajeros Añasco, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 113 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: En la región de Puno, sobre todo en las ciudades de Puno y Juliaca, existe un alto índice de actividad empresarial. En efecto, existe una gran cantidad de actividades económicas, vinculadas a todo tipo de rubros; sin embargo, evidenciamos que la mayoría de estos empresarios confunden la denominación social con la marca de su persona jurídica o empresa, a tal punto que cuando deciden inscribir su personería jurídica ante Registros Públicos, culminan el trámite con este procedimiento, obviando luego recurrir al Indecopi a Registrar su marca; siendo los principales factores que generan éste problema lo que se pretende investigar. La investigación se realizó en la Región de Puno durante el año 2014; teniendo por finalidad, como ya lo dijimos, el de determinar los principales factores de confusión entre denominación social y marca y su incidencia en las Solicitudes de Registro de marca presentadas por parte de los empresarios ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi de Puno. El método utilizado fue el de una investigación causal explicativa, destinada a encontrar los principales factores que generan el problema y dar alternativas de solución en pro de una mayor cantidad de solicitudes de registro de marca y por ende una prestación de servicios u oferta de productos de calidad en beneficio de los consumidores; para ello se empleó encuestas y entrevistas a la muestra de la población seleccionada llegándose a concluir que existen diversos factores que generan confusión entre una denominación social y una marca, siendo principalmente estos los factores conceptuales, procedimentales y sociales; lo cual incide de manera significativa y en forma negativa en la cantidad de solicitudes de registro de marca presentadas por los empresarios; lo que se demuestra en el bajo índice de solicitudes de registro de marca presentadas a comparación de la cantidad de solicitudes de inscripción de personas jurídicas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107014
Principales factores de confusión entre denominación social y marca, y su incidencia en las solicitudes de Registro de Marca presentadas ante el INDECOPI Puno en el año 2014
En la región de Puno, sobre todo en las ciudades de Puno y Juliaca, existe un alto índice de actividad empresarial. En efecto, existe una gran cantidad de actividades económicas, vinculadas a todo tipo de rubros; sin embargo, evidenciamos que la mayoría de estos empresarios confunden la denominación social con la marca de su persona jurídica o empresa, a tal punto que cuando deciden inscribir su personería jurídica ante Registros Públicos, culminan el trámite con este procedimiento, obviando luego recurrir al Indecopi a Registrar su marca; siendo los principales factores que generan éste problema lo que se pretende investigar. La investigación se realizó en la Región de Puno durante el año 2014; teniendo por finalidad, como ya lo dijimos, el de determinar los principales factores de confusión entre denominación social y marca y su incidencia en las Solicitudes de Registro de marca presentadas por parte de los empresarios ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi de Puno. El método utilizado fue el de una investigación causal explicativa, destinada a encontrar los principales factores que generan el problema y dar alternativas de solución en pro de una mayor cantidad de solicitudes de registro de marca y por ende una prestación de servicios u oferta de productos de calidad en beneficio de los consumidores; para ello se empleó encuestas y entrevistas a la muestra de la población seleccionada llegándose a concluir que existen diversos factores que generan confusión entre una denominación social y una marca, siendo principalmente estos los factores conceptuales, procedimentales y sociales; lo cual incide de manera significativa y en forma negativa en la cantidad de solicitudes de registro de marca presentadas por los empresarios; lo que se demuestra en el bajo índice de solicitudes de registro de marca presentadas a comparación de la cantidad de solicitudes de inscripción de personas jurídicas.
Tinajeros Añasco, Sthefane Katherine - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleEl principio de imputación necesaria en los requerimientos acusatorios de los tipos imprudentes en las fiscalías penales de Puno; 2009 - 2016 / Vicente Ytusaca Mullisaca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : El principio de imputación necesaria en los requerimientos acusatorios de los tipos imprudentes en las fiscalías penales de Puno; 2009 - 2016 Tipo de documento: texto impreso Autores: Vicente Ytusaca Mullisaca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 203 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación ha debatido la problemática de los tipos imprudentes, partiendo de sus elementos constitutivos, pasando por su configuración y terminando en el análisis de la imputación determinando la tipicidad, antijurídica, y la culpabilidad. Ahora bien, en su segundo componente la investigación desarrolla el principio de imputación necesaria, para tal efecto se analizó requerimientos acusatorios, la investigación se realizó en la ciudad de Puno, año 2016-2017. Teniendo como OBJETIVO General: Analizar y establecer la estructura típica de los delitos imprudentes y el desarrollo del principio de imputación necesaria en los requerimientos acusatorios de los tipos imprudentes en las fiscalías penales de Puno. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo mixto y se enmarcó dentro del diseño DOGMÁTICO. Los resultados son los siguientes: (i) La estructura de los tipos imprudentes está constituida por tres elementos configuradores, los mismos que están unidos en la configuración del tipo; el primer elemento es el deber de cuidado, aquí se debe identificar el deber infringido y el segundo elemento es el resultado lesivo imprudente, aquí se verifica la puesta en peligro o la lesión al bien jurídico y el tercer elemento es la relación causal. (ii) Los requerimientos acusatorios no desarrollan adecuadamente el principio de imputación necesaria, dado que no satisfacen las exigencias del tipo imprudente, es decir, no describen con claridad la infracción del deber de cuidado infringido en la imputación de los tipos imprudentes. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8303 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106984 El principio de imputación necesaria en los requerimientos acusatorios de los tipos imprudentes en las fiscalías penales de Puno; 2009 - 2016 [texto impreso] / Vicente Ytusaca Mullisaca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 203 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La investigación ha debatido la problemática de los tipos imprudentes, partiendo de sus elementos constitutivos, pasando por su configuración y terminando en el análisis de la imputación determinando la tipicidad, antijurídica, y la culpabilidad. Ahora bien, en su segundo componente la investigación desarrolla el principio de imputación necesaria, para tal efecto se analizó requerimientos acusatorios, la investigación se realizó en la ciudad de Puno, año 2016-2017. Teniendo como OBJETIVO General: Analizar y establecer la estructura típica de los delitos imprudentes y el desarrollo del principio de imputación necesaria en los requerimientos acusatorios de los tipos imprudentes en las fiscalías penales de Puno. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo mixto y se enmarcó dentro del diseño DOGMÁTICO. Los resultados son los siguientes: (i) La estructura de los tipos imprudentes está constituida por tres elementos configuradores, los mismos que están unidos en la configuración del tipo; el primer elemento es el deber de cuidado, aquí se debe identificar el deber infringido y el segundo elemento es el resultado lesivo imprudente, aquí se verifica la puesta en peligro o la lesión al bien jurídico y el tercer elemento es la relación causal. (ii) Los requerimientos acusatorios no desarrollan adecuadamente el principio de imputación necesaria, dado que no satisfacen las exigencias del tipo imprudente, es decir, no describen con claridad la infracción del deber de cuidado infringido en la imputación de los tipos imprudentes. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8303 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106984
El principio de imputación necesaria en los requerimientos acusatorios de los tipos imprudentes en las fiscalías penales de Puno; 2009 - 2016
La investigación ha debatido la problemática de los tipos imprudentes, partiendo de sus elementos constitutivos, pasando por su configuración y terminando en el análisis de la imputación determinando la tipicidad, antijurídica, y la culpabilidad. Ahora bien, en su segundo componente la investigación desarrolla el principio de imputación necesaria, para tal efecto se analizó requerimientos acusatorios, la investigación se realizó en la ciudad de Puno, año 2016-2017. Teniendo como OBJETIVO General: Analizar y establecer la estructura típica de los delitos imprudentes y el desarrollo del principio de imputación necesaria en los requerimientos acusatorios de los tipos imprudentes en las fiscalías penales de Puno. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo mixto y se enmarcó dentro del diseño DOGMÁTICO. Los resultados son los siguientes: (i) La estructura de los tipos imprudentes está constituida por tres elementos configuradores, los mismos que están unidos en la configuración del tipo; el primer elemento es el deber de cuidado, aquí se debe identificar el deber infringido y el segundo elemento es el resultado lesivo imprudente, aquí se verifica la puesta en peligro o la lesión al bien jurídico y el tercer elemento es la relación causal. (ii) Los requerimientos acusatorios no desarrollan adecuadamente el principio de imputación necesaria, dado que no satisfacen las exigencias del tipo imprudente, es decir, no describen con claridad la infracción del deber de cuidado infringido en la imputación de los tipos imprudentes.
Ytusaca Mullisaca, Vicente - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleProblemas dogmáticos en la persecución y consumación de los delitos tributarios y la propuesta de reforma de la ley penal tributaria - D.L. N° 813 / Jardiel Omar Ligue Mamani / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2019)
Título : Problemas dogmáticos en la persecución y consumación de los delitos tributarios y la propuesta de reforma de la ley penal tributaria - D.L. N° 813 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jardiel Omar Ligue Mamani, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 133 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El estudio polemiza, sobre si el informe motivado debe ser o no un requisito procesal para formalizar la investigación, problemática y sus efectos, por otro lado, se analiza el agotamiento de los delitos tributarios, ello para determinar el inicio de la persecución penal, sin que sea necesaria el agotamiento de la vía administrativa, por último, se analiza la concurrencia simultanea entre el órgano administrativo y el derecho penal en la persecución y sanción de los delitos e infracciones tributarias. OBJETIVO: Establecer y Analizar los problemas dogmáticos que se presenta en la persecución y consumación de los delitos tributarios y evaluar la propuesta de reforma de la ley penal tributaria - D.L.N° 813. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) El informe motivado no puede ser requisito de procedibilidad para la persecución de los delitos tributarios, porque la configuración de estos delitos no depende de un informe técnico, sino con la concurrencia de los elementos típicos. (ii) Los delitos tributarios se consuman en diversos escenarios, algunos se consuman cuando se realiza el resultado exigido de haber dejado de tributar al Estado y otros se consuman con la sola simulación de las boletas. (iii) No existen investigaciones paralelas realizadas por la entidad fiscalizadora (SUNAT) y el Ministerio Público, y no vulneran el principio de seguridad jurídica, para ello, dado que ambas tienen diferentes competencias, el uno en las faltas y el otro en los delitos tributarios. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10815 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107703 Problemas dogmáticos en la persecución y consumación de los delitos tributarios y la propuesta de reforma de la ley penal tributaria - D.L. N° 813 [texto impreso] / Jardiel Omar Ligue Mamani, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2019 . - 133 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El estudio polemiza, sobre si el informe motivado debe ser o no un requisito procesal para formalizar la investigación, problemática y sus efectos, por otro lado, se analiza el agotamiento de los delitos tributarios, ello para determinar el inicio de la persecución penal, sin que sea necesaria el agotamiento de la vía administrativa, por último, se analiza la concurrencia simultanea entre el órgano administrativo y el derecho penal en la persecución y sanción de los delitos e infracciones tributarias. OBJETIVO: Establecer y Analizar los problemas dogmáticos que se presenta en la persecución y consumación de los delitos tributarios y evaluar la propuesta de reforma de la ley penal tributaria - D.L.N° 813. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) El informe motivado no puede ser requisito de procedibilidad para la persecución de los delitos tributarios, porque la configuración de estos delitos no depende de un informe técnico, sino con la concurrencia de los elementos típicos. (ii) Los delitos tributarios se consuman en diversos escenarios, algunos se consuman cuando se realiza el resultado exigido de haber dejado de tributar al Estado y otros se consuman con la sola simulación de las boletas. (iii) No existen investigaciones paralelas realizadas por la entidad fiscalizadora (SUNAT) y el Ministerio Público, y no vulneran el principio de seguridad jurídica, para ello, dado que ambas tienen diferentes competencias, el uno en las faltas y el otro en los delitos tributarios. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10815 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107703
Problemas dogmáticos en la persecución y consumación de los delitos tributarios y la propuesta de reforma de la ley penal tributaria - D.L. N° 813
El estudio polemiza, sobre si el informe motivado debe ser o no un requisito procesal para formalizar la investigación, problemática y sus efectos, por otro lado, se analiza el agotamiento de los delitos tributarios, ello para determinar el inicio de la persecución penal, sin que sea necesaria el agotamiento de la vía administrativa, por último, se analiza la concurrencia simultanea entre el órgano administrativo y el derecho penal en la persecución y sanción de los delitos e infracciones tributarias. OBJETIVO: Establecer y Analizar los problemas dogmáticos que se presenta en la persecución y consumación de los delitos tributarios y evaluar la propuesta de reforma de la ley penal tributaria - D.L.N° 813. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) El informe motivado no puede ser requisito de procedibilidad para la persecución de los delitos tributarios, porque la configuración de estos delitos no depende de un informe técnico, sino con la concurrencia de los elementos típicos. (ii) Los delitos tributarios se consuman en diversos escenarios, algunos se consuman cuando se realiza el resultado exigido de haber dejado de tributar al Estado y otros se consuman con la sola simulación de las boletas. (iii) No existen investigaciones paralelas realizadas por la entidad fiscalizadora (SUNAT) y el Ministerio Público, y no vulneran el principio de seguridad jurídica, para ello, dado que ambas tienen diferentes competencias, el uno en las faltas y el otro en los delitos tributarios.
Ligue Mamani, Jardiel Omar - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2019
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DisponibleProblemática de la Estabilidad Laboral en los Diarios de Lima / Jorge Oswaldo Ramos De La Flor / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social (1989)
Título : Problemática de la Estabilidad Laboral en los Diarios de Lima Tipo de documento: texto impreso Autores: Jorge Oswaldo Ramos De La Flor, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social Fecha de publicación: 1989 Número de páginas: 145 p. Il.: gráfs.; tbls Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Licenciado en Periodismo Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: LIMA. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67542 Problemática de la Estabilidad Laboral en los Diarios de Lima [texto impreso] / Jorge Oswaldo Ramos De La Flor, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social, 1989 . - 145 p. : gráfs.; tbls ; 30 cm.
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Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: LIMA. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67542
Problemática de la Estabilidad Laboral en los Diarios de Lima
Ramos De La Flor, Jorge Oswaldo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social - 1989
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0048-01 348.8 R21 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 3655-147-01 T3655 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleProblemática Jurídica en la Ausencia de Regulación sobre la Conexión Competitiva de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios y sus Efectos / Edyson Americo Quispe Mamani / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : Problemática Jurídica en la Ausencia de Regulación sobre la Conexión Competitiva de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios y sus Efectos Tipo de documento: texto impreso Autores: Edyson Americo Quispe Mamani, Autor ; Milagros Katia Pauro Velásquez, Autor ; Milagros Katia Pauro Velásquez, Autor ; Milagros Katia Pauro Velásquez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 195 p. Il.: tbls., gráfs. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Clasificación: [Agneaux] Niños Clasificación: 808.851 Clases específicas de discursos Resumen: CONCLUSIONES
PRIMERA: Existe ausencia de regulación legal sobre la conexión competitiva de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, en el ámbito legal nacional, dado que, el 100% de las disposiciones legales (leyes y normas con rango de ley, D.L. 1075, reglamentos y directivas) no regula la conexión competitiva; sino, por el contrario, desarrolla contenidos como los procedimientos de trámite administrativo, procedimientos de frontera, procedimientos de registro, entre otros.
SEGUNDA: Existe ausencia de regulación legal sobre la conexión competitiva de la Clasificación de Niza, en el ámbito legal internacional, dado que, el 100% de las disposiciones legales (Decisión 486 y acuerdos o pactos internacionales), no regula la conexión competitiva; sino, por el contrario, desarrolla contenidos como los procedimientos de registro de marca, procedimientos de trámite administrativo internacional, protección marcaria y registro único internacional.
TERCERA: Queda demostrado que el 100% de las disposiciones nacionales e internacionales no regula la conexión competitiva y, consecuentemente, esta ausencia genera la motivación insuficiente y la expedición de resoluciones contradictorias, entre las decisiones de primera y segunda instancia, en forma mayoritaria.
CUARTA: Los resultados de la investigación demuestran que no existe jurisprudencia vinculante sobre la conexión competitiva de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, en el ámbito nacional, dado que, el 100% de la jurisprudencia vinculante vigente regula contenidos como lema comercial, nulidad de registro, acción de cancelación y notoriedad de marca.
QUINTA: Existe motivación insuficiente en las resoluciones emitidas por INDECOPI, en el procedimiento de registro de marcas, en cuanto a la conexión competitiva, dado que se ha demostrado que no hay un examen de suficiencia, es decir no hay motivación suficiente. A ello, se debe complementar que los resultados señalan que tampoco se motiva los requisitos que señalan la existencia de conexión competitiva.
SEXTA: La expedición de resoluciones de INDECOPI en el procedimiento de registro de marcas, en cuanto a conexión competitiva son contradictorias, dado que, entre las decisiones de primera y segunda instancia, de la Dirección de Signos Distintivos, Comisión de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual respectivamente se contradicen tanto en la parte resolutiva como en la motivación. Por lo que se demuestra que no existe uniformidad de criterio en cuanto a los requisitos que determinan la existencia de conexión competitiva
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65143 Problemática Jurídica en la Ausencia de Regulación sobre la Conexión Competitiva de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios y sus Efectos [texto impreso] / Edyson Americo Quispe Mamani, Autor ; Milagros Katia Pauro Velásquez, Autor ; Milagros Katia Pauro Velásquez, Autor ; Milagros Katia Pauro Velásquez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 195 p. : tbls., gráfs. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado
Clasificación: [Agneaux] Niños Clasificación: 808.851 Clases específicas de discursos Resumen: CONCLUSIONES
PRIMERA: Existe ausencia de regulación legal sobre la conexión competitiva de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, en el ámbito legal nacional, dado que, el 100% de las disposiciones legales (leyes y normas con rango de ley, D.L. 1075, reglamentos y directivas) no regula la conexión competitiva; sino, por el contrario, desarrolla contenidos como los procedimientos de trámite administrativo, procedimientos de frontera, procedimientos de registro, entre otros.
SEGUNDA: Existe ausencia de regulación legal sobre la conexión competitiva de la Clasificación de Niza, en el ámbito legal internacional, dado que, el 100% de las disposiciones legales (Decisión 486 y acuerdos o pactos internacionales), no regula la conexión competitiva; sino, por el contrario, desarrolla contenidos como los procedimientos de registro de marca, procedimientos de trámite administrativo internacional, protección marcaria y registro único internacional.
TERCERA: Queda demostrado que el 100% de las disposiciones nacionales e internacionales no regula la conexión competitiva y, consecuentemente, esta ausencia genera la motivación insuficiente y la expedición de resoluciones contradictorias, entre las decisiones de primera y segunda instancia, en forma mayoritaria.
CUARTA: Los resultados de la investigación demuestran que no existe jurisprudencia vinculante sobre la conexión competitiva de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, en el ámbito nacional, dado que, el 100% de la jurisprudencia vinculante vigente regula contenidos como lema comercial, nulidad de registro, acción de cancelación y notoriedad de marca.
QUINTA: Existe motivación insuficiente en las resoluciones emitidas por INDECOPI, en el procedimiento de registro de marcas, en cuanto a la conexión competitiva, dado que se ha demostrado que no hay un examen de suficiencia, es decir no hay motivación suficiente. A ello, se debe complementar que los resultados señalan que tampoco se motiva los requisitos que señalan la existencia de conexión competitiva.
SEXTA: La expedición de resoluciones de INDECOPI en el procedimiento de registro de marcas, en cuanto a conexión competitiva son contradictorias, dado que, entre las decisiones de primera y segunda instancia, de la Dirección de Signos Distintivos, Comisión de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual respectivamente se contradicen tanto en la parte resolutiva como en la motivación. Por lo que se demuestra que no existe uniformidad de criterio en cuanto a los requisitos que determinan la existencia de conexión competitiva
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65143
Problemática Jurídica en la Ausencia de Regulación sobre la Conexión Competitiva de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios y sus Efectos
CONCLUSIONES
PRIMERA: Existe ausencia de regulación legal sobre la conexión competitiva de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, en el ámbito legal nacional, dado que, el 100% de las disposiciones legales (leyes y normas con rango de ley, D.L. 1075, reglamentos y directivas) no regula la conexión competitiva; sino, por el contrario, desarrolla contenidos como los procedimientos de trámite administrativo, procedimientos de frontera, procedimientos de registro, entre otros.
SEGUNDA: Existe ausencia de regulación legal sobre la conexión competitiva de la Clasificación de Niza, en el ámbito legal internacional, dado que, el 100% de las disposiciones legales (Decisión 486 y acuerdos o pactos internacionales), no regula la conexión competitiva; sino, por el contrario, desarrolla contenidos como los procedimientos de registro de marca, procedimientos de trámite administrativo internacional, protección marcaria y registro único internacional.
TERCERA: Queda demostrado que el 100% de las disposiciones nacionales e internacionales no regula la conexión competitiva y, consecuentemente, esta ausencia genera la motivación insuficiente y la expedición de resoluciones contradictorias, entre las decisiones de primera y segunda instancia, en forma mayoritaria.
CUARTA: Los resultados de la investigación demuestran que no existe jurisprudencia vinculante sobre la conexión competitiva de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, en el ámbito nacional, dado que, el 100% de la jurisprudencia vinculante vigente regula contenidos como lema comercial, nulidad de registro, acción de cancelación y notoriedad de marca.
QUINTA: Existe motivación insuficiente en las resoluciones emitidas por INDECOPI, en el procedimiento de registro de marcas, en cuanto a la conexión competitiva, dado que se ha demostrado que no hay un examen de suficiencia, es decir no hay motivación suficiente. A ello, se debe complementar que los resultados señalan que tampoco se motiva los requisitos que señalan la existencia de conexión competitiva.
SEXTA: La expedición de resoluciones de INDECOPI en el procedimiento de registro de marcas, en cuanto a conexión competitiva son contradictorias, dado que, entre las decisiones de primera y segunda instancia, de la Dirección de Signos Distintivos, Comisión de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual respectivamente se contradicen tanto en la parte resolutiva como en la motivación. Por lo que se demuestra que no existe uniformidad de criterio en cuanto a los requisitos que determinan la existencia de conexión competitiva
Quispe Mamani, Edyson AmericoPauro Velásquez, Milagros Katia ; Pauro Velásquez, Milagros Katia ; Pauro Velásquez, Milagros Katia - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
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DisponibleProceso inmediato en delitos de omisión de asistencia familiar frente a la incapacidad económica del obligado alimentista, en el segundo jusgado unipersonal de Puno - 2015 / Niña Katy Mishell Marconi Gayoso / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Proceso inmediato en delitos de omisión de asistencia familiar frente a la incapacidad económica del obligado alimentista, en el segundo jusgado unipersonal de Puno - 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: Niña Katy Mishell Marconi Gayoso, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 110 páginas Il.: figuras; tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo aborda el análisis del problema del delito de “omisión de asistencia familiar”, la misma que por ser un supuesto taxativamente establecido en ley, se desarrolla en un proceso especial y de simplificación procesal como lo regula el Decreto Legislativo N° 1194, y que faculta al representante del Ministerio Publico la incoación del Proceso Inmediato, para ello hemos recabado las sentencias emitidas en el segundo juzgado unipersonal del distrito judicial de Puno, teniendo en cuenta como criterio selectivo el periodo del año 2015. Para llegar a los objetivos planteados, hemos considerado como una premisa si el desarrollo del proceso inmediato en delitos de omisión de asistencia familiar valora la incapacidad económica del obligado alimentista, ya que con la tramitación del proceso inmediato se suprimen fases de investigación, para ello hemos observado el monto fijado en las sentencia emitida por el juzgado de Paz Letrado o conciliaciones extrajudiciales, así como las posibilidades económicas del obligado alimentista, y otros, para ello el método que se ha utilizado es el método hipotético - deductivo, utilizando un enfoque cuantitativo utilizando como instrumento el cuestionario y técnica la encuesta pre-codificada y el programa SPSS para el procesamiento estadístico de los datos obtenidos para la verificación empírica de la hipótesis. Por lo tanto se concluye que el obligado alimentario depende desus ingresos y posibilidades económicas respecto de su responsabilidad alimentaria frente al agraviado menor alimentista el mismo que debe ser valorado por el Órgano Jurisdiccional. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10630 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107694 Proceso inmediato en delitos de omisión de asistencia familiar frente a la incapacidad económica del obligado alimentista, en el segundo jusgado unipersonal de Puno - 2015 [texto impreso] / Niña Katy Mishell Marconi Gayoso, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 110 páginas : figuras; tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente trabajo aborda el análisis del problema del delito de “omisión de asistencia familiar”, la misma que por ser un supuesto taxativamente establecido en ley, se desarrolla en un proceso especial y de simplificación procesal como lo regula el Decreto Legislativo N° 1194, y que faculta al representante del Ministerio Publico la incoación del Proceso Inmediato, para ello hemos recabado las sentencias emitidas en el segundo juzgado unipersonal del distrito judicial de Puno, teniendo en cuenta como criterio selectivo el periodo del año 2015. Para llegar a los objetivos planteados, hemos considerado como una premisa si el desarrollo del proceso inmediato en delitos de omisión de asistencia familiar valora la incapacidad económica del obligado alimentista, ya que con la tramitación del proceso inmediato se suprimen fases de investigación, para ello hemos observado el monto fijado en las sentencia emitida por el juzgado de Paz Letrado o conciliaciones extrajudiciales, así como las posibilidades económicas del obligado alimentista, y otros, para ello el método que se ha utilizado es el método hipotético - deductivo, utilizando un enfoque cuantitativo utilizando como instrumento el cuestionario y técnica la encuesta pre-codificada y el programa SPSS para el procesamiento estadístico de los datos obtenidos para la verificación empírica de la hipótesis. Por lo tanto se concluye que el obligado alimentario depende desus ingresos y posibilidades económicas respecto de su responsabilidad alimentaria frente al agraviado menor alimentista el mismo que debe ser valorado por el Órgano Jurisdiccional. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10630 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107694
Proceso inmediato en delitos de omisión de asistencia familiar frente a la incapacidad económica del obligado alimentista, en el segundo jusgado unipersonal de Puno - 2015
El presente trabajo aborda el análisis del problema del delito de “omisión de asistencia familiar”, la misma que por ser un supuesto taxativamente establecido en ley, se desarrolla en un proceso especial y de simplificación procesal como lo regula el Decreto Legislativo N° 1194, y que faculta al representante del Ministerio Publico la incoación del Proceso Inmediato, para ello hemos recabado las sentencias emitidas en el segundo juzgado unipersonal del distrito judicial de Puno, teniendo en cuenta como criterio selectivo el periodo del año 2015. Para llegar a los objetivos planteados, hemos considerado como una premisa si el desarrollo del proceso inmediato en delitos de omisión de asistencia familiar valora la incapacidad económica del obligado alimentista, ya que con la tramitación del proceso inmediato se suprimen fases de investigación, para ello hemos observado el monto fijado en las sentencia emitida por el juzgado de Paz Letrado o conciliaciones extrajudiciales, así como las posibilidades económicas del obligado alimentista, y otros, para ello el método que se ha utilizado es el método hipotético - deductivo, utilizando un enfoque cuantitativo utilizando como instrumento el cuestionario y técnica la encuesta pre-codificada y el programa SPSS para el procesamiento estadístico de los datos obtenidos para la verificación empírica de la hipótesis. Por lo tanto se concluye que el obligado alimentario depende desus ingresos y posibilidades económicas respecto de su responsabilidad alimentaria frente al agraviado menor alimentista el mismo que debe ser valorado por el Órgano Jurisdiccional.
Marconi Gayoso, Niña Katy Mishell - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleEl proceso por faltas y el principio de oportunidad / Liliana Rosario Morales Cutimbo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1997)
Título : El proceso por faltas y el principio de oportunidad Tipo de documento: texto impreso Autores: Liliana Rosario Morales Cutimbo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1997 Número de páginas: 114 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Grado Titulo Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Palabras clave: DERECHO PENAL FALTAS Clasificación: 323.42 Igualdad ante la ley Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74983 El proceso por faltas y el principio de oportunidad [texto impreso] / Liliana Rosario Morales Cutimbo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1997 . - 114 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
Para Optar el Grado Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: DERECHO PENAL FALTAS Clasificación: 323.42 Igualdad ante la ley Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74983
El proceso por faltas y el principio de oportunidad
Morales Cutimbo, Liliana Rosario - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1997
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Excluido de préstamoPropiedad de las Islas Flotantes de los Uros en el Marco del Convenio 169 de la OTI / Krishna Julio Espinoza Perez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Propiedad de las Islas Flotantes de los Uros en el Marco del Convenio 169 de la OTI Tipo de documento: texto impreso Autores: Krishna Julio Espinoza Perez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 138 p. Il.: tbls. Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar el Titulo Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Fisiopatología Clasificación: 612.3061 Resumen: Formula una nueva construcción jurídica dentro del marco del Derecho Internacional de los derechos indígenas y la protección de su territorio y propiedad en su dimensión colectiva, a través de la aplicación doctrinaria y jurisprudencial del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención Americana de Derechos Humanos (CIDH) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas para el caso específico del pueblo indígena Uros y las islas flotantes de su hábitat. En Primer lugar, se analiza cómo viene evolucionando la doctrina sobre la propiedad. Posteriormente se indaga sobre los instrumentos jurídicos y su implicancia con los conceptos y el desarrollo de nuestras variables y finalmente, se patentiza la caracterización del pueblo indígena Uros y sus edificaciones. Hechos que noshan permitido la fundamentación y comprobación de las hipótesis de investigación y trabajo, desarrollando la posibilidad de determinar el derecho a la propiedad y el territorio de los indígenas Uros en aplicación del Convenio 169 de la OIT y el Derecho Internacional. Concluyendo que la protección de este derecho podría tener viabilidad de acuerdo al marco otorgado por el Derecho Internacional. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79159 Propiedad de las Islas Flotantes de los Uros en el Marco del Convenio 169 de la OTI [texto impreso] / Krishna Julio Espinoza Perez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 138 p. : tbls. ; 30 cm + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Fisiopatología Clasificación: 612.3061 Resumen: Formula una nueva construcción jurídica dentro del marco del Derecho Internacional de los derechos indígenas y la protección de su territorio y propiedad en su dimensión colectiva, a través de la aplicación doctrinaria y jurisprudencial del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención Americana de Derechos Humanos (CIDH) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas para el caso específico del pueblo indígena Uros y las islas flotantes de su hábitat. En Primer lugar, se analiza cómo viene evolucionando la doctrina sobre la propiedad. Posteriormente se indaga sobre los instrumentos jurídicos y su implicancia con los conceptos y el desarrollo de nuestras variables y finalmente, se patentiza la caracterización del pueblo indígena Uros y sus edificaciones. Hechos que noshan permitido la fundamentación y comprobación de las hipótesis de investigación y trabajo, desarrollando la posibilidad de determinar el derecho a la propiedad y el territorio de los indígenas Uros en aplicación del Convenio 169 de la OIT y el Derecho Internacional. Concluyendo que la protección de este derecho podría tener viabilidad de acuerdo al marco otorgado por el Derecho Internacional. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79159
Propiedad de las Islas Flotantes de los Uros en el Marco del Convenio 169 de la OTI
Formula una nueva construcción jurídica dentro del marco del Derecho Internacional de los derechos indígenas y la protección de su territorio y propiedad en su dimensión colectiva, a través de la aplicación doctrinaria y jurisprudencial del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención Americana de Derechos Humanos (CIDH) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas para el caso específico del pueblo indígena Uros y las islas flotantes de su hábitat. En Primer lugar, se analiza cómo viene evolucionando la doctrina sobre la propiedad. Posteriormente se indaga sobre los instrumentos jurídicos y su implicancia con los conceptos y el desarrollo de nuestras variables y finalmente, se patentiza la caracterización del pueblo indígena Uros y sus edificaciones. Hechos que noshan permitido la fundamentación y comprobación de las hipótesis de investigación y trabajo, desarrollando la posibilidad de determinar el derecho a la propiedad y el territorio de los indígenas Uros en aplicación del Convenio 169 de la OIT y el Derecho Internacional. Concluyendo que la protección de este derecho podría tener viabilidad de acuerdo al marco otorgado por el Derecho Internacional.
Espinoza Perez, Krishna Julio - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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DisponiblePropuesta de Reforma Constitucional para una República Federal del Perú / Arístides Ramón Serruto Colque / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Propuesta de Reforma Constitucional para una República Federal del Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Arístides Ramón Serruto Colque, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 59 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El Federalismo es una corriente política, social, económica, técnica y científica, que propugna una verdadera descentralización y desconcentración del poder en el Perú, y propone un nuevo ordenamiento a través de la construcción de una República Federal del Perú, conformando Macrorregiones o Estados Federales autónomos dentro de la Constitución y las leyes; y en la presente investigación, delimitados geográficamente en base a Cuencas Hidrográficas, unidades de planificación para el progreso y desarrollo. En cada Macrorregión Federal, los cuatro Poderes del Estado que se propone en el presente estudio: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; conservan su independencia, cuyos representantes son elegidos en forma democrática y con respaldo de las poblaciones de base. El Distrito Federal, se ubica en el geocentro o centroide del país, considerando las cuatro regiones naturales, es decir en la Sierra Central, donde los representantes de los cuatro poderes ejercen funciones de integración y concertación con sus similares de las Macrorregiones Federales del País. El Presidente de la República Federal del Perú, es el representante de la Nación, es el integrador y concertador del progreso y desarrollo del país, con los Gobernadores, máximas autoridades de las MacrorregionesFederales; vela por la economía del país, la defensa nacional y sobretodo dirige la política interior y exterior. El Congreso de la República Federal del Perú, está conformado por las Cámaras de Senadores y de Diputados, con requisitos claramente definidos, son elegidos democráticamente como representantes de cada MacrorregiónFederal. El Gobernador de cada MacrorregiónFederal, es el constructor del nuevo ordenamiento y dirige las políticas de desarrollo de su ámbito geográfico, de acuerdo a la realidad, idiosincrasia, cultura y demás características propias de las poblaciones. De manera similar, en los otros Poderes del Estado, su Estructura es desconcentrada a nivel Federal (Nacional) y a nivel de las Macrorregiones Federales. Es decir que el Federalismo, conlleva a un cambio democrático profundo de las viejas estructuras que han sumido al país en la pobreza, atraso, desempleo, desnutrición, delincuencia, corrupción y demás secuelas del subdesarrollo; problemas que se pueden solucionar sistemáticamente, pacíficamente y de manera integral, para lo cual se requiere de la participación de toda la población. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=84284 Propuesta de Reforma Constitucional para una República Federal del Perú [texto impreso] / Arístides Ramón Serruto Colque, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 59 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: El Federalismo es una corriente política, social, económica, técnica y científica, que propugna una verdadera descentralización y desconcentración del poder en el Perú, y propone un nuevo ordenamiento a través de la construcción de una República Federal del Perú, conformando Macrorregiones o Estados Federales autónomos dentro de la Constitución y las leyes; y en la presente investigación, delimitados geográficamente en base a Cuencas Hidrográficas, unidades de planificación para el progreso y desarrollo. En cada Macrorregión Federal, los cuatro Poderes del Estado que se propone en el presente estudio: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; conservan su independencia, cuyos representantes son elegidos en forma democrática y con respaldo de las poblaciones de base. El Distrito Federal, se ubica en el geocentro o centroide del país, considerando las cuatro regiones naturales, es decir en la Sierra Central, donde los representantes de los cuatro poderes ejercen funciones de integración y concertación con sus similares de las Macrorregiones Federales del País. El Presidente de la República Federal del Perú, es el representante de la Nación, es el integrador y concertador del progreso y desarrollo del país, con los Gobernadores, máximas autoridades de las MacrorregionesFederales; vela por la economía del país, la defensa nacional y sobretodo dirige la política interior y exterior. El Congreso de la República Federal del Perú, está conformado por las Cámaras de Senadores y de Diputados, con requisitos claramente definidos, son elegidos democráticamente como representantes de cada MacrorregiónFederal. El Gobernador de cada MacrorregiónFederal, es el constructor del nuevo ordenamiento y dirige las políticas de desarrollo de su ámbito geográfico, de acuerdo a la realidad, idiosincrasia, cultura y demás características propias de las poblaciones. De manera similar, en los otros Poderes del Estado, su Estructura es desconcentrada a nivel Federal (Nacional) y a nivel de las Macrorregiones Federales. Es decir que el Federalismo, conlleva a un cambio democrático profundo de las viejas estructuras que han sumido al país en la pobreza, atraso, desempleo, desnutrición, delincuencia, corrupción y demás secuelas del subdesarrollo; problemas que se pueden solucionar sistemáticamente, pacíficamente y de manera integral, para lo cual se requiere de la participación de toda la población. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=84284
Propuesta de Reforma Constitucional para una República Federal del Perú
El Federalismo es una corriente política, social, económica, técnica y científica, que propugna una verdadera descentralización y desconcentración del poder en el Perú, y propone un nuevo ordenamiento a través de la construcción de una República Federal del Perú, conformando Macrorregiones o Estados Federales autónomos dentro de la Constitución y las leyes; y en la presente investigación, delimitados geográficamente en base a Cuencas Hidrográficas, unidades de planificación para el progreso y desarrollo. En cada Macrorregión Federal, los cuatro Poderes del Estado que se propone en el presente estudio: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; conservan su independencia, cuyos representantes son elegidos en forma democrática y con respaldo de las poblaciones de base. El Distrito Federal, se ubica en el geocentro o centroide del país, considerando las cuatro regiones naturales, es decir en la Sierra Central, donde los representantes de los cuatro poderes ejercen funciones de integración y concertación con sus similares de las Macrorregiones Federales del País. El Presidente de la República Federal del Perú, es el representante de la Nación, es el integrador y concertador del progreso y desarrollo del país, con los Gobernadores, máximas autoridades de las MacrorregionesFederales; vela por la economía del país, la defensa nacional y sobretodo dirige la política interior y exterior. El Congreso de la República Federal del Perú, está conformado por las Cámaras de Senadores y de Diputados, con requisitos claramente definidos, son elegidos democráticamente como representantes de cada MacrorregiónFederal. El Gobernador de cada MacrorregiónFederal, es el constructor del nuevo ordenamiento y dirige las políticas de desarrollo de su ámbito geográfico, de acuerdo a la realidad, idiosincrasia, cultura y demás características propias de las poblaciones. De manera similar, en los otros Poderes del Estado, su Estructura es desconcentrada a nivel Federal (Nacional) y a nivel de las Macrorregiones Federales. Es decir que el Federalismo, conlleva a un cambio democrático profundo de las viejas estructuras que han sumido al país en la pobreza, atraso, desempleo, desnutrición, delincuencia, corrupción y demás secuelas del subdesarrollo; problemas que se pueden solucionar sistemáticamente, pacíficamente y de manera integral, para lo cual se requiere de la participación de toda la población.
Serruto Colque, Arístides Ramón - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0124-01 T 0124 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T19433-25905-01 T19433 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleProtección de Derecho a la Estabilidad Laboral en la Municipalidad Provincial de el Collao - Ilave, Periodo 2011 - 2015 / Richard Maquera Pilco / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Protección de Derecho a la Estabilidad Laboral en la Municipalidad Provincial de el Collao - Ilave, Periodo 2011 - 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: Richard Maquera Pilco, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 170 p. Il.: gráfs.; tbls. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación se titula: “PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO-ILAVE, PERIODO 2011 Y 2015”, es de tipo descriptivo, referente a los derechos laborales en al ámbito del sector público, específicamente en la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave. La interrogante que obedece a esta investigación o problema general es: ¿cómo es la protección de derechos laborales y su estabilidad en la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave en el periodo 2011 y 2015? Asimismo, el primer objetivo específico es determinar los tipos de derechos laborales en la Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave en el periodo 2011 y 2015; el segundo objetivo específico es explicar el procedimiento para la estabilidad laboral en la misma institución y periodo. Finalmente, la conclusión refiere que es indispensable que la Ley, a través de la cual el Estado garantiza la estabilidad laboral, se adecúe a nuestra realidad socioeconómica y al ser aplicada traiga consigo el desarrollo de la misma; para tal efecto, es necesario que la Ley en mención garantice el equilibrio del ejercicio de los derechos y obligaciones del empleador y del trabajador, sancionando el incumplimiento según corresponda, garantizando la producción y productividad eficientes en beneficio del desarrollo socioeconómico para alcanzar la paz social. La estabilidad laboral, como principio del derecho del trabajo, no garantiza a quienes cometen faltas, como el caso de quien sabotea la producción. La estabilidad, como se concibe dentro del Derecho del Trabajo, sólo protege al trabajador diligente, cumplidor de sus obligaciones y que no comete faltas que determinen su despido. El marco teórico se desarrolla referente a la revisión de la literatura sobre los derechos laborales y su relación con la normatividad aplicable para el sector de las municipalidades, principalmente con las diferentes modalidades de contratación de personal en dicho sector. Los resultados se presentan de acuerdo al esquema definido en la parte de la metodología de investigación, pues se trata de un trabajo descriptivo. La interpretación de los resultados está enmarcada en función de los objetivos y las hipótesis asumidas en el proyecto de investigación. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=86812 Protección de Derecho a la Estabilidad Laboral en la Municipalidad Provincial de el Collao - Ilave, Periodo 2011 - 2015 [texto impreso] / Richard Maquera Pilco, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 170 p. : gráfs.; tbls. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente trabajo de investigación se titula: “PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO-ILAVE, PERIODO 2011 Y 2015”, es de tipo descriptivo, referente a los derechos laborales en al ámbito del sector público, específicamente en la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave. La interrogante que obedece a esta investigación o problema general es: ¿cómo es la protección de derechos laborales y su estabilidad en la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave en el periodo 2011 y 2015? Asimismo, el primer objetivo específico es determinar los tipos de derechos laborales en la Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave en el periodo 2011 y 2015; el segundo objetivo específico es explicar el procedimiento para la estabilidad laboral en la misma institución y periodo. Finalmente, la conclusión refiere que es indispensable que la Ley, a través de la cual el Estado garantiza la estabilidad laboral, se adecúe a nuestra realidad socioeconómica y al ser aplicada traiga consigo el desarrollo de la misma; para tal efecto, es necesario que la Ley en mención garantice el equilibrio del ejercicio de los derechos y obligaciones del empleador y del trabajador, sancionando el incumplimiento según corresponda, garantizando la producción y productividad eficientes en beneficio del desarrollo socioeconómico para alcanzar la paz social. La estabilidad laboral, como principio del derecho del trabajo, no garantiza a quienes cometen faltas, como el caso de quien sabotea la producción. La estabilidad, como se concibe dentro del Derecho del Trabajo, sólo protege al trabajador diligente, cumplidor de sus obligaciones y que no comete faltas que determinen su despido. El marco teórico se desarrolla referente a la revisión de la literatura sobre los derechos laborales y su relación con la normatividad aplicable para el sector de las municipalidades, principalmente con las diferentes modalidades de contratación de personal en dicho sector. Los resultados se presentan de acuerdo al esquema definido en la parte de la metodología de investigación, pues se trata de un trabajo descriptivo. La interpretación de los resultados está enmarcada en función de los objetivos y las hipótesis asumidas en el proyecto de investigación. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=86812
Protección de Derecho a la Estabilidad Laboral en la Municipalidad Provincial de el Collao - Ilave, Periodo 2011 - 2015
El presente trabajo de investigación se titula: “PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO-ILAVE, PERIODO 2011 Y 2015”, es de tipo descriptivo, referente a los derechos laborales en al ámbito del sector público, específicamente en la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave. La interrogante que obedece a esta investigación o problema general es: ¿cómo es la protección de derechos laborales y su estabilidad en la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave en el periodo 2011 y 2015? Asimismo, el primer objetivo específico es determinar los tipos de derechos laborales en la Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave en el periodo 2011 y 2015; el segundo objetivo específico es explicar el procedimiento para la estabilidad laboral en la misma institución y periodo. Finalmente, la conclusión refiere que es indispensable que la Ley, a través de la cual el Estado garantiza la estabilidad laboral, se adecúe a nuestra realidad socioeconómica y al ser aplicada traiga consigo el desarrollo de la misma; para tal efecto, es necesario que la Ley en mención garantice el equilibrio del ejercicio de los derechos y obligaciones del empleador y del trabajador, sancionando el incumplimiento según corresponda, garantizando la producción y productividad eficientes en beneficio del desarrollo socioeconómico para alcanzar la paz social. La estabilidad laboral, como principio del derecho del trabajo, no garantiza a quienes cometen faltas, como el caso de quien sabotea la producción. La estabilidad, como se concibe dentro del Derecho del Trabajo, sólo protege al trabajador diligente, cumplidor de sus obligaciones y que no comete faltas que determinen su despido. El marco teórico se desarrolla referente a la revisión de la literatura sobre los derechos laborales y su relación con la normatividad aplicable para el sector de las municipalidades, principalmente con las diferentes modalidades de contratación de personal en dicho sector. Los resultados se presentan de acuerdo al esquema definido en la parte de la metodología de investigación, pues se trata de un trabajo descriptivo. La interpretación de los resultados está enmarcada en función de los objetivos y las hipótesis asumidas en el proyecto de investigación.
Maquera Pilco, Richard - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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DisponibleProtección penal de la intimidad personal en las redes sociales / Lenin Leonir Muñoz Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Protección penal de la intimidad personal en las redes sociales Tipo de documento: texto impreso Autores: Lenin Leonir Muñoz Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 114 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La llamada era digital representa un fenómeno de los nuevos tiempos que viene investigación aborda el problema de la falta de protección penal de la intimidad personal en el uso de las redes sociales en el Perú. OBJETIVO: Es determinar generando impacto en distintos ámbitos en los que se desarrollan los individuos. De alguna manera, todos los Estados y sociedades, en sus distintos niveles, se ven afectados por el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta si la protección penal en el Perú, para estos casos, es eficiente o no. Para ello, se plantearon tres objetivos específicos: Primero, desarrollar el concepto de intimidad personal, de acuerdo a la legislación nacional y su desarrollo jurisprudencial y doctrinario; segundo, se estableció, explicó y evaluó los supuestos de vulneración de la intimidad personal en las redes sociales que superan lo previsto por la legislación penal peruana y su análisis comparado; finalmente, se determinó la necesidad de desarrollar tipos penales que permitan una protección adecuada de la intimidad personal acorde a los avances tecnológicos. METODOLOGIA: La investigación es de tipo cualitativo. RESULTADOS: De acuerdo a ello, los principales hallazgos permitieron determinar que, efectivamente, la protección penal de la intimidad personal en las redes sociales en el Perú es deficiente. No se tiene en cuenta el redimensionamiento que tiene este bien jurídico protegido en el marco de la denominada era del conocimiento y el desarrollo de las TIC. Además, por la redacción de los tipos penales referidos a la intimidad personal que no protege la magnitud del daño al bien jurídico protegido, al extremo de configurarlo como perseguible por acción privada. Además de no considerar supuestos que también constituyen agravantes. En ese sentido, la investigación, permite proponer una modificatoria a la Ley de Delitos Informáticos, en el sentido de dotar a la norma penal, de una capacidad disuasiva mayor, además de incorporar atenuantes que incluyan supuestos como la vulneración de la intimidad por medio las redes sociales, estableciendo, explicando y evaluando los supuestos de vulneración de la intimidad personal en las redes sociales que superan lo previsto por la legislación penal peruana y su análisis comparado. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9897 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105718 Protección penal de la intimidad personal en las redes sociales [texto impreso] / Lenin Leonir Muñoz Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 114 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La llamada era digital representa un fenómeno de los nuevos tiempos que viene investigación aborda el problema de la falta de protección penal de la intimidad personal en el uso de las redes sociales en el Perú. OBJETIVO: Es determinar generando impacto en distintos ámbitos en los que se desarrollan los individuos. De alguna manera, todos los Estados y sociedades, en sus distintos niveles, se ven afectados por el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta si la protección penal en el Perú, para estos casos, es eficiente o no. Para ello, se plantearon tres objetivos específicos: Primero, desarrollar el concepto de intimidad personal, de acuerdo a la legislación nacional y su desarrollo jurisprudencial y doctrinario; segundo, se estableció, explicó y evaluó los supuestos de vulneración de la intimidad personal en las redes sociales que superan lo previsto por la legislación penal peruana y su análisis comparado; finalmente, se determinó la necesidad de desarrollar tipos penales que permitan una protección adecuada de la intimidad personal acorde a los avances tecnológicos. METODOLOGIA: La investigación es de tipo cualitativo. RESULTADOS: De acuerdo a ello, los principales hallazgos permitieron determinar que, efectivamente, la protección penal de la intimidad personal en las redes sociales en el Perú es deficiente. No se tiene en cuenta el redimensionamiento que tiene este bien jurídico protegido en el marco de la denominada era del conocimiento y el desarrollo de las TIC. Además, por la redacción de los tipos penales referidos a la intimidad personal que no protege la magnitud del daño al bien jurídico protegido, al extremo de configurarlo como perseguible por acción privada. Además de no considerar supuestos que también constituyen agravantes. En ese sentido, la investigación, permite proponer una modificatoria a la Ley de Delitos Informáticos, en el sentido de dotar a la norma penal, de una capacidad disuasiva mayor, además de incorporar atenuantes que incluyan supuestos como la vulneración de la intimidad por medio las redes sociales, estableciendo, explicando y evaluando los supuestos de vulneración de la intimidad personal en las redes sociales que superan lo previsto por la legislación penal peruana y su análisis comparado. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9897 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105718
Protección penal de la intimidad personal en las redes sociales
La llamada era digital representa un fenómeno de los nuevos tiempos que viene investigación aborda el problema de la falta de protección penal de la intimidad personal en el uso de las redes sociales en el Perú. OBJETIVO: Es determinar generando impacto en distintos ámbitos en los que se desarrollan los individuos. De alguna manera, todos los Estados y sociedades, en sus distintos niveles, se ven afectados por el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta si la protección penal en el Perú, para estos casos, es eficiente o no. Para ello, se plantearon tres objetivos específicos: Primero, desarrollar el concepto de intimidad personal, de acuerdo a la legislación nacional y su desarrollo jurisprudencial y doctrinario; segundo, se estableció, explicó y evaluó los supuestos de vulneración de la intimidad personal en las redes sociales que superan lo previsto por la legislación penal peruana y su análisis comparado; finalmente, se determinó la necesidad de desarrollar tipos penales que permitan una protección adecuada de la intimidad personal acorde a los avances tecnológicos. METODOLOGIA: La investigación es de tipo cualitativo. RESULTADOS: De acuerdo a ello, los principales hallazgos permitieron determinar que, efectivamente, la protección penal de la intimidad personal en las redes sociales en el Perú es deficiente. No se tiene en cuenta el redimensionamiento que tiene este bien jurídico protegido en el marco de la denominada era del conocimiento y el desarrollo de las TIC. Además, por la redacción de los tipos penales referidos a la intimidad personal que no protege la magnitud del daño al bien jurídico protegido, al extremo de configurarlo como perseguible por acción privada. Además de no considerar supuestos que también constituyen agravantes. En ese sentido, la investigación, permite proponer una modificatoria a la Ley de Delitos Informáticos, en el sentido de dotar a la norma penal, de una capacidad disuasiva mayor, además de incorporar atenuantes que incluyan supuestos como la vulneración de la intimidad por medio las redes sociales, estableciendo, explicando y evaluando los supuestos de vulneración de la intimidad personal en las redes sociales que superan lo previsto por la legislación penal peruana y su análisis comparado.
Muñoz Quispe, Lenin Leonir - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleLa prueba del delito fuente para establecer la responsabilidad penal en el delito de lavado de activos en el Perú / Victor Saul Huisa Pacori / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : La prueba del delito fuente para establecer la responsabilidad penal en el delito de lavado de activos en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Victor Saul Huisa Pacori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 137 páginas Il.: figuras; tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: “LA PRUEBA DEL DELITO FUENTE PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD PENALEN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOSEN EL PERÚ”,el lavado de activos, es el procedimiento sistematizado que tiene la finalidad de borrar el rastro del vínculo o conexión que tienen los activos (objeto del delito) con el delito fuente (origen ilícito). De la revisión de sentencias sobre lavado de activos, se advierte, que de los casos que pasan a la etapa de juzgamiento en la mayoría se emiten un pronunciamiento penal absolutorio, como consecuencia de no haberse probado o establecido el delito fuente; para tratar esta problemática se tiene como objetivo general, determinar las causas que impiden probar el delito fuente en el delito de lavado de activos en el Perú, y como objetivos específicos: i) explicar la naturaleza jurídica del delito fuente en delito de lavado de activos; ii) explicar la trascendencia del Principio de Imputación Necesaria para probar el delito fuente en delito de lavado de activos; y, iii)explicar cómo probar el delito fuente en el delito de lavado de activos.Para obtener los resultados que se presentan producto de la investigación, se ha seguido la metodología establecida por el diseño mixto, es por ello que los resultados son de carácter cualitativo y cuantitativo.Llegando a concluir: i) que las causas que impiden probar el delito fuente son el desconocimiento de la naturaleza jurídica del delito fuente, la inobservancia del Principio de Imputación Necesaria, y la no aplicación del método de la prueba indiciaria; ii) la naturaleza jurídica del delito fuente en el delito de lavado de activos es conocer su concepto, su sistema de tipificación en la legislación nacional y comparada, su evolución legislativa nacional como internacional, su relación con el delito de lavado de activos; iii) la reconstrucción de loshechos que se imputaran deben realizarse en base a datos de la realidad, los que constituirán la hipótesis de la investigación del delito, que debidamente conjugada con la calificación jurídica, guiaránla etapa de investigación;y, iv) para probar el delito fuente en el delito de lavado de activos se debe recurrir a la prueba indiciaria. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10438 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107696 La prueba del delito fuente para establecer la responsabilidad penal en el delito de lavado de activos en el Perú [texto impreso] / Victor Saul Huisa Pacori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 137 páginas : figuras; tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: “LA PRUEBA DEL DELITO FUENTE PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD PENALEN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOSEN EL PERÚ”,el lavado de activos, es el procedimiento sistematizado que tiene la finalidad de borrar el rastro del vínculo o conexión que tienen los activos (objeto del delito) con el delito fuente (origen ilícito). De la revisión de sentencias sobre lavado de activos, se advierte, que de los casos que pasan a la etapa de juzgamiento en la mayoría se emiten un pronunciamiento penal absolutorio, como consecuencia de no haberse probado o establecido el delito fuente; para tratar esta problemática se tiene como objetivo general, determinar las causas que impiden probar el delito fuente en el delito de lavado de activos en el Perú, y como objetivos específicos: i) explicar la naturaleza jurídica del delito fuente en delito de lavado de activos; ii) explicar la trascendencia del Principio de Imputación Necesaria para probar el delito fuente en delito de lavado de activos; y, iii)explicar cómo probar el delito fuente en el delito de lavado de activos.Para obtener los resultados que se presentan producto de la investigación, se ha seguido la metodología establecida por el diseño mixto, es por ello que los resultados son de carácter cualitativo y cuantitativo.Llegando a concluir: i) que las causas que impiden probar el delito fuente son el desconocimiento de la naturaleza jurídica del delito fuente, la inobservancia del Principio de Imputación Necesaria, y la no aplicación del método de la prueba indiciaria; ii) la naturaleza jurídica del delito fuente en el delito de lavado de activos es conocer su concepto, su sistema de tipificación en la legislación nacional y comparada, su evolución legislativa nacional como internacional, su relación con el delito de lavado de activos; iii) la reconstrucción de loshechos que se imputaran deben realizarse en base a datos de la realidad, los que constituirán la hipótesis de la investigación del delito, que debidamente conjugada con la calificación jurídica, guiaránla etapa de investigación;y, iv) para probar el delito fuente en el delito de lavado de activos se debe recurrir a la prueba indiciaria. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10438 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107696
La prueba del delito fuente para establecer la responsabilidad penal en el delito de lavado de activos en el Perú
“LA PRUEBA DEL DELITO FUENTE PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD PENALEN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOSEN EL PERÚ”,el lavado de activos, es el procedimiento sistematizado que tiene la finalidad de borrar el rastro del vínculo o conexión que tienen los activos (objeto del delito) con el delito fuente (origen ilícito). De la revisión de sentencias sobre lavado de activos, se advierte, que de los casos que pasan a la etapa de juzgamiento en la mayoría se emiten un pronunciamiento penal absolutorio, como consecuencia de no haberse probado o establecido el delito fuente; para tratar esta problemática se tiene como objetivo general, determinar las causas que impiden probar el delito fuente en el delito de lavado de activos en el Perú, y como objetivos específicos: i) explicar la naturaleza jurídica del delito fuente en delito de lavado de activos; ii) explicar la trascendencia del Principio de Imputación Necesaria para probar el delito fuente en delito de lavado de activos; y, iii)explicar cómo probar el delito fuente en el delito de lavado de activos.Para obtener los resultados que se presentan producto de la investigación, se ha seguido la metodología establecida por el diseño mixto, es por ello que los resultados son de carácter cualitativo y cuantitativo.Llegando a concluir: i) que las causas que impiden probar el delito fuente son el desconocimiento de la naturaleza jurídica del delito fuente, la inobservancia del Principio de Imputación Necesaria, y la no aplicación del método de la prueba indiciaria; ii) la naturaleza jurídica del delito fuente en el delito de lavado de activos es conocer su concepto, su sistema de tipificación en la legislación nacional y comparada, su evolución legislativa nacional como internacional, su relación con el delito de lavado de activos; iii) la reconstrucción de loshechos que se imputaran deben realizarse en base a datos de la realidad, los que constituirán la hipótesis de la investigación del delito, que debidamente conjugada con la calificación jurídica, guiaránla etapa de investigación;y, iv) para probar el delito fuente en el delito de lavado de activos se debe recurrir a la prueba indiciaria.
Huisa Pacori, Victor Saul - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleLa Prueba de las Uniones de Hecho en la Legislación Peruana / Clovis Eliezer Rios Ramos / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2005)
Título : La Prueba de las Uniones de Hecho en la Legislación Peruana Tipo de documento: texto impreso Autores: Clovis Eliezer Rios Ramos, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2005 Número de páginas: 222, [7] p. Il.: gráfs.,maps.,tbls. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: CONCLUSIONES
PRIMERA: En nuestro país existen básicamente dos maneras de constituir una familia el matrimonio y las uniones de hecho propias, al primero se le otorgan una serie de derechos de orden personal, patrimonial; al segundo solo derechos limitados, de orden patrimonial al aplicársele ciertas normas referidas a la sociedad de gananciales, desconociéndose los de orden personal, como los de asistencia, alimentos y sucesiones.
SEGUNDA: Durante el régimen de convivencia ya surgen una serie de dificultades, y conflictos que se manifiestan, cuando celebran actos jurídicos, para adquirir un bien inmueble, o cuando constituyen derechos reales de garantía como la prenda, anticresis o una hipoteca, o cuando solicitan créditos financieros; en los generalmente, no se utiliza el estado de convivientes; debido a que la convivencia no constituye estado civil para nuestra legislación; por eso, tienen que realizar sus actos jurídicos como solteros o copropietarios; trayendo por consiguiente el desconocimiento de derechos fundamentales como el derecho de contratar con fines lícitos, el derecho a la propiedad, el derecho a constituir patrimonio. También surgen conflictos de orden personal al no estar regulados en el código los deberes personales que se deben los convivientes, como el de asistencia, alimentos, fidelidad, cohabitación.
TERCERA: Surgen también conflictos al decaimiento del régimen de unión de hecho; especialmente en el régimen patrimonial, como la liquidación de la sociedad de gananciales formada durante la unión de hecho; para la división de los bienes, también el otorgamiento de alimentos para uno de los convivientes, cuando se termina la unión por decisión unilateral.
CUARTA: Los convivientes que conforman una familia no tienen o cuentan con escasa prueba documental escrita, pública o privada, por la misma naturaleza constitutiva de facto de la unión de hecho.
QUINTA: La norma del Código Civil establece que la posesión de la unión de hecho, puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista principio de prueba escrita; es decir, admitiría la necesaria existencia de prueba documental escrita; descartando la posible probanza, con otros medios probatorios, ya que éstos solo sirven de complemento, para corroborar, confirmar una prueba de carácter escrito que necesariamente se exige.
SEXTA: El Desconocimiento de una serie de derechos primordiales como, el derecho a formar una familia, el derecho a decidir libremente a contraer o no matrimonio, el derecho a conformar patrimonio común, el derecho a la propiedad y la herencia, a contratar con fines lícitos, el derecho a percibir alimentos; y los conflictos jurídicos surgidos en la vigencia y a la terminación de las uniones de hecho, se deben a la ambigua regulación del modo de prueba, al establecer el sometimiento del principio de prueba escrita, que contempla nuestra legislación.
SÉPTIMA: Con la creación de un registro civil de uniones de hecho y la inscripción de la convivencia en éstos, conseguimos dos cosas importantes, una de ellas, es la creación de un estado civil nuevo, el de la unión de hecho; y la formalización de ésta mediante un título, un documento escrito, que dará validez a la constitución de la unión convivencial.
OCTAVA: Con el Registro Civil de Uniones de Hecho se asegurarían todos los derechos que actualmente la legislación contempla para los convivientes, además de solucionar los conflictos jurídicos que se originan en la vigencia y a la terminación de la unión de hecho.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73120 La Prueba de las Uniones de Hecho en la Legislación Peruana [texto impreso] / Clovis Eliezer Rios Ramos, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2005 . - 222, [7] p. : gráfs.,maps.,tbls. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: CONCLUSIONES
PRIMERA: En nuestro país existen básicamente dos maneras de constituir una familia el matrimonio y las uniones de hecho propias, al primero se le otorgan una serie de derechos de orden personal, patrimonial; al segundo solo derechos limitados, de orden patrimonial al aplicársele ciertas normas referidas a la sociedad de gananciales, desconociéndose los de orden personal, como los de asistencia, alimentos y sucesiones.
SEGUNDA: Durante el régimen de convivencia ya surgen una serie de dificultades, y conflictos que se manifiestan, cuando celebran actos jurídicos, para adquirir un bien inmueble, o cuando constituyen derechos reales de garantía como la prenda, anticresis o una hipoteca, o cuando solicitan créditos financieros; en los generalmente, no se utiliza el estado de convivientes; debido a que la convivencia no constituye estado civil para nuestra legislación; por eso, tienen que realizar sus actos jurídicos como solteros o copropietarios; trayendo por consiguiente el desconocimiento de derechos fundamentales como el derecho de contratar con fines lícitos, el derecho a la propiedad, el derecho a constituir patrimonio. También surgen conflictos de orden personal al no estar regulados en el código los deberes personales que se deben los convivientes, como el de asistencia, alimentos, fidelidad, cohabitación.
TERCERA: Surgen también conflictos al decaimiento del régimen de unión de hecho; especialmente en el régimen patrimonial, como la liquidación de la sociedad de gananciales formada durante la unión de hecho; para la división de los bienes, también el otorgamiento de alimentos para uno de los convivientes, cuando se termina la unión por decisión unilateral.
CUARTA: Los convivientes que conforman una familia no tienen o cuentan con escasa prueba documental escrita, pública o privada, por la misma naturaleza constitutiva de facto de la unión de hecho.
QUINTA: La norma del Código Civil establece que la posesión de la unión de hecho, puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista principio de prueba escrita; es decir, admitiría la necesaria existencia de prueba documental escrita; descartando la posible probanza, con otros medios probatorios, ya que éstos solo sirven de complemento, para corroborar, confirmar una prueba de carácter escrito que necesariamente se exige.
SEXTA: El Desconocimiento de una serie de derechos primordiales como, el derecho a formar una familia, el derecho a decidir libremente a contraer o no matrimonio, el derecho a conformar patrimonio común, el derecho a la propiedad y la herencia, a contratar con fines lícitos, el derecho a percibir alimentos; y los conflictos jurídicos surgidos en la vigencia y a la terminación de las uniones de hecho, se deben a la ambigua regulación del modo de prueba, al establecer el sometimiento del principio de prueba escrita, que contempla nuestra legislación.
SÉPTIMA: Con la creación de un registro civil de uniones de hecho y la inscripción de la convivencia en éstos, conseguimos dos cosas importantes, una de ellas, es la creación de un estado civil nuevo, el de la unión de hecho; y la formalización de ésta mediante un título, un documento escrito, que dará validez a la constitución de la unión convivencial.
OCTAVA: Con el Registro Civil de Uniones de Hecho se asegurarían todos los derechos que actualmente la legislación contempla para los convivientes, además de solucionar los conflictos jurídicos que se originan en la vigencia y a la terminación de la unión de hecho.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73120
La Prueba de las Uniones de Hecho en la Legislación Peruana
CONCLUSIONES
PRIMERA: En nuestro país existen básicamente dos maneras de constituir una familia el matrimonio y las uniones de hecho propias, al primero se le otorgan una serie de derechos de orden personal, patrimonial; al segundo solo derechos limitados, de orden patrimonial al aplicársele ciertas normas referidas a la sociedad de gananciales, desconociéndose los de orden personal, como los de asistencia, alimentos y sucesiones.
SEGUNDA: Durante el régimen de convivencia ya surgen una serie de dificultades, y conflictos que se manifiestan, cuando celebran actos jurídicos, para adquirir un bien inmueble, o cuando constituyen derechos reales de garantía como la prenda, anticresis o una hipoteca, o cuando solicitan créditos financieros; en los generalmente, no se utiliza el estado de convivientes; debido a que la convivencia no constituye estado civil para nuestra legislación; por eso, tienen que realizar sus actos jurídicos como solteros o copropietarios; trayendo por consiguiente el desconocimiento de derechos fundamentales como el derecho de contratar con fines lícitos, el derecho a la propiedad, el derecho a constituir patrimonio. También surgen conflictos de orden personal al no estar regulados en el código los deberes personales que se deben los convivientes, como el de asistencia, alimentos, fidelidad, cohabitación.
TERCERA: Surgen también conflictos al decaimiento del régimen de unión de hecho; especialmente en el régimen patrimonial, como la liquidación de la sociedad de gananciales formada durante la unión de hecho; para la división de los bienes, también el otorgamiento de alimentos para uno de los convivientes, cuando se termina la unión por decisión unilateral.
CUARTA: Los convivientes que conforman una familia no tienen o cuentan con escasa prueba documental escrita, pública o privada, por la misma naturaleza constitutiva de facto de la unión de hecho.
QUINTA: La norma del Código Civil establece que la posesión de la unión de hecho, puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista principio de prueba escrita; es decir, admitiría la necesaria existencia de prueba documental escrita; descartando la posible probanza, con otros medios probatorios, ya que éstos solo sirven de complemento, para corroborar, confirmar una prueba de carácter escrito que necesariamente se exige.
SEXTA: El Desconocimiento de una serie de derechos primordiales como, el derecho a formar una familia, el derecho a decidir libremente a contraer o no matrimonio, el derecho a conformar patrimonio común, el derecho a la propiedad y la herencia, a contratar con fines lícitos, el derecho a percibir alimentos; y los conflictos jurídicos surgidos en la vigencia y a la terminación de las uniones de hecho, se deben a la ambigua regulación del modo de prueba, al establecer el sometimiento del principio de prueba escrita, que contempla nuestra legislación.
SÉPTIMA: Con la creación de un registro civil de uniones de hecho y la inscripción de la convivencia en éstos, conseguimos dos cosas importantes, una de ellas, es la creación de un estado civil nuevo, el de la unión de hecho; y la formalización de ésta mediante un título, un documento escrito, que dará validez a la constitución de la unión convivencial.
OCTAVA: Con el Registro Civil de Uniones de Hecho se asegurarían todos los derechos que actualmente la legislación contempla para los convivientes, además de solucionar los conflictos jurídicos que se originan en la vigencia y a la terminación de la unión de hecho.Rios Ramos, Clovis Eliezer - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2005
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DisponibleRealidad Penitenciaria y Derechos Humanos de los Internos del Penal de Challapalca, Tacna 2011 / Henry German Chaiña Lopez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Realidad Penitenciaria y Derechos Humanos de los Internos del Penal de Challapalca, Tacna 2011 Tipo de documento: texto impreso Autores: Henry German Chaiña Lopez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 194 p. Il.: gráfs.; tbls. Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar el Titulo Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Ayuda económica Clasificación: Resumen: Evolución del sistema penitenciario, orientación de la norma, nacional e internacional, sobre condiciones carcelarias compatibles con el respeto de derechos humanos a personas en prisión; Código de Ejecución Penal acoge las disposiciones, conclusiones y recomendaciones de las Naciones Unidas (reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas de 1955), en nuestra realidad penitenciaria ellas no se cumplen debidamente. Tratamiento penitenciario integral a los internos del penal de Challapalca, a través del trabajo, educación, equipo multidisciplinario de tratamiento y la mejora del servicio de salud, Sistema penitenciario nacional que es la resocialización del interno, se debe de asignar el material logístico necesario y los profesionales que se requieran en el penal de Challapalca. Internos del Penal de Challapalca, y como muestra a 65 de ellos, el instrumento que se les suministró fue una encuesta por cuestionario en tres dimensiones; salud, trabajo e infraestructura, el tipo de estudio es descriptivo, método el cuantitativo. Conclusiones: los factores de la realidad penitenciaria de servicio de salud, trabajo e infraestructura inciden de manera determinante en la vulneración de los derechos humanos de los internos del penal Challapalca; es así el 43,1% (28) internos enuncian que la infraestructura del penal de Challapalca no es adecuado vulnerándose el derecho a un ambiente adecuado; en el factor de trabajo el 47,71% (31) internos enuncian que se vulnera al derecho de trabajo; en cuanto si se soslaya el derecho a la salud el 89,2% (58) internos del penal declaran que el servicio de salud penitenciaria es mala en la atención a los internos. Toda persona privada de la libertad goza de iguales derechos que cualquier otra, salvo los afectados por la ley y la sentencia (Artículo 63º CEP). Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio PE: TACNA-CHALLAPALCA Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79504 Realidad Penitenciaria y Derechos Humanos de los Internos del Penal de Challapalca, Tacna 2011 [texto impreso] / Henry German Chaiña Lopez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 194 p. : gráfs.; tbls. ; 30 cm + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Ayuda económica Clasificación: Resumen: Evolución del sistema penitenciario, orientación de la norma, nacional e internacional, sobre condiciones carcelarias compatibles con el respeto de derechos humanos a personas en prisión; Código de Ejecución Penal acoge las disposiciones, conclusiones y recomendaciones de las Naciones Unidas (reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas de 1955), en nuestra realidad penitenciaria ellas no se cumplen debidamente. Tratamiento penitenciario integral a los internos del penal de Challapalca, a través del trabajo, educación, equipo multidisciplinario de tratamiento y la mejora del servicio de salud, Sistema penitenciario nacional que es la resocialización del interno, se debe de asignar el material logístico necesario y los profesionales que se requieran en el penal de Challapalca. Internos del Penal de Challapalca, y como muestra a 65 de ellos, el instrumento que se les suministró fue una encuesta por cuestionario en tres dimensiones; salud, trabajo e infraestructura, el tipo de estudio es descriptivo, método el cuantitativo. Conclusiones: los factores de la realidad penitenciaria de servicio de salud, trabajo e infraestructura inciden de manera determinante en la vulneración de los derechos humanos de los internos del penal Challapalca; es así el 43,1% (28) internos enuncian que la infraestructura del penal de Challapalca no es adecuado vulnerándose el derecho a un ambiente adecuado; en el factor de trabajo el 47,71% (31) internos enuncian que se vulnera al derecho de trabajo; en cuanto si se soslaya el derecho a la salud el 89,2% (58) internos del penal declaran que el servicio de salud penitenciaria es mala en la atención a los internos. Toda persona privada de la libertad goza de iguales derechos que cualquier otra, salvo los afectados por la ley y la sentencia (Artículo 63º CEP). Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio PE: TACNA-CHALLAPALCA Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79504
Realidad Penitenciaria y Derechos Humanos de los Internos del Penal de Challapalca, Tacna 2011
Evolución del sistema penitenciario, orientación de la norma, nacional e internacional, sobre condiciones carcelarias compatibles con el respeto de derechos humanos a personas en prisión; Código de Ejecución Penal acoge las disposiciones, conclusiones y recomendaciones de las Naciones Unidas (reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas de 1955), en nuestra realidad penitenciaria ellas no se cumplen debidamente. Tratamiento penitenciario integral a los internos del penal de Challapalca, a través del trabajo, educación, equipo multidisciplinario de tratamiento y la mejora del servicio de salud, Sistema penitenciario nacional que es la resocialización del interno, se debe de asignar el material logístico necesario y los profesionales que se requieran en el penal de Challapalca. Internos del Penal de Challapalca, y como muestra a 65 de ellos, el instrumento que se les suministró fue una encuesta por cuestionario en tres dimensiones; salud, trabajo e infraestructura, el tipo de estudio es descriptivo, método el cuantitativo. Conclusiones: los factores de la realidad penitenciaria de servicio de salud, trabajo e infraestructura inciden de manera determinante en la vulneración de los derechos humanos de los internos del penal Challapalca; es así el 43,1% (28) internos enuncian que la infraestructura del penal de Challapalca no es adecuado vulnerándose el derecho a un ambiente adecuado; en el factor de trabajo el 47,71% (31) internos enuncian que se vulnera al derecho de trabajo; en cuanto si se soslaya el derecho a la salud el 89,2% (58) internos del penal declaran que el servicio de salud penitenciaria es mala en la atención a los internos. Toda persona privada de la libertad goza de iguales derechos que cualquier otra, salvo los afectados por la ley y la sentencia (Artículo 63º CEP).
Chaiña Lopez, Henry German - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0106-01 344.4985 Ch537 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T17950-24407-01 344.4985 Ch537 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa Recaudación del Impuesto en las Municipalidades de Centros Poblados y su Alcance en la Normatividad en el Perú Año 2014 / Hernán Crisisto Aycaya / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : La Recaudación del Impuesto en las Municipalidades de Centros Poblados y su Alcance en la Normatividad en el Perú Año 2014 Tipo de documento: texto impreso Autores: Hernán Crisisto Aycaya, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 141 p. Il.: gráfs.; tbls. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina condiciones institucionales, normativas, sociales, culturales, para la delegación de facultades de Centros Poblados, de la recaudación del impuesto predial y su alcance en la normatividad en el Perú. Y objetivos específicos fueron, determinar las características de las municipalidades que sustentan, la recaudación del impuesto predial en las Municipalidades de Centros Poblados. Segundo objetivo específico, Determinar las condiciones, sociales, culturales, económicas, para la delegación de las facultades de la recaudación del impuesto predial para las Municipalidades de Centro Poblados. Y como tercer objetivo específico fue, determinar la normatividad que sustenta la recaudación del impuesto predial en las Municipalidades de Centros Poblados. Investigación enfoque cualitativo, diseño descriptivo e interpretativo y jurídico social: Resultados: las Municipalidades de Centro Poblados tienen las características institucionales para recaudar el impuesto predial porque se encuentran en los lugares más alejados de las capitales de las Provincias y Distritos, donde el Estado no llega y en la actualidad existen 2437 Municipalidades de Centros Poblados en lo que supera el total de las Municipalidades Provinciales y Distritales. Existen las condiciones sociales culturales y políticas de las Municipalidades de Centros Poblados, porque existen necesidades sociales la pobreza, servicios de saneamiento, por otro lado existen las fortalezas institucionales organizadas por las comunidades campesinas los cuales están estructurados y forman parte de estas Municipalidades de Centros Poblados. Municipalidades de Centros Poblados no tienen norma expresa que determina la recaudación del impuesto predial es por ello que planteamos, la modificación de la Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades, para que estas Municipalidades de Centros Poblados puedan recaudar el impuesto predial por excepción. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90521 La Recaudación del Impuesto en las Municipalidades de Centros Poblados y su Alcance en la Normatividad en el Perú Año 2014 [texto impreso] / Hernán Crisisto Aycaya, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 141 p. : gráfs.; tbls. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Resumen: Determina condiciones institucionales, normativas, sociales, culturales, para la delegación de facultades de Centros Poblados, de la recaudación del impuesto predial y su alcance en la normatividad en el Perú. Y objetivos específicos fueron, determinar las características de las municipalidades que sustentan, la recaudación del impuesto predial en las Municipalidades de Centros Poblados. Segundo objetivo específico, Determinar las condiciones, sociales, culturales, económicas, para la delegación de las facultades de la recaudación del impuesto predial para las Municipalidades de Centro Poblados. Y como tercer objetivo específico fue, determinar la normatividad que sustenta la recaudación del impuesto predial en las Municipalidades de Centros Poblados. Investigación enfoque cualitativo, diseño descriptivo e interpretativo y jurídico social: Resultados: las Municipalidades de Centro Poblados tienen las características institucionales para recaudar el impuesto predial porque se encuentran en los lugares más alejados de las capitales de las Provincias y Distritos, donde el Estado no llega y en la actualidad existen 2437 Municipalidades de Centros Poblados en lo que supera el total de las Municipalidades Provinciales y Distritales. Existen las condiciones sociales culturales y políticas de las Municipalidades de Centros Poblados, porque existen necesidades sociales la pobreza, servicios de saneamiento, por otro lado existen las fortalezas institucionales organizadas por las comunidades campesinas los cuales están estructurados y forman parte de estas Municipalidades de Centros Poblados. Municipalidades de Centros Poblados no tienen norma expresa que determina la recaudación del impuesto predial es por ello que planteamos, la modificación de la Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades, para que estas Municipalidades de Centros Poblados puedan recaudar el impuesto predial por excepción. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90521
La Recaudación del Impuesto en las Municipalidades de Centros Poblados y su Alcance en la Normatividad en el Perú Año 2014
Determina condiciones institucionales, normativas, sociales, culturales, para la delegación de facultades de Centros Poblados, de la recaudación del impuesto predial y su alcance en la normatividad en el Perú. Y objetivos específicos fueron, determinar las características de las municipalidades que sustentan, la recaudación del impuesto predial en las Municipalidades de Centros Poblados. Segundo objetivo específico, Determinar las condiciones, sociales, culturales, económicas, para la delegación de las facultades de la recaudación del impuesto predial para las Municipalidades de Centro Poblados. Y como tercer objetivo específico fue, determinar la normatividad que sustenta la recaudación del impuesto predial en las Municipalidades de Centros Poblados. Investigación enfoque cualitativo, diseño descriptivo e interpretativo y jurídico social: Resultados: las Municipalidades de Centro Poblados tienen las características institucionales para recaudar el impuesto predial porque se encuentran en los lugares más alejados de las capitales de las Provincias y Distritos, donde el Estado no llega y en la actualidad existen 2437 Municipalidades de Centros Poblados en lo que supera el total de las Municipalidades Provinciales y Distritales. Existen las condiciones sociales culturales y políticas de las Municipalidades de Centros Poblados, porque existen necesidades sociales la pobreza, servicios de saneamiento, por otro lado existen las fortalezas institucionales organizadas por las comunidades campesinas los cuales están estructurados y forman parte de estas Municipalidades de Centros Poblados. Municipalidades de Centros Poblados no tienen norma expresa que determina la recaudación del impuesto predial es por ello que planteamos, la modificación de la Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades, para que estas Municipalidades de Centros Poblados puedan recaudar el impuesto predial por excepción.
Crisisto Aycaya, Hernán - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0136-01 T 0136 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T20536-27023-01 T20536 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa Reclamación como un Acto Constitutivo en el Proceso Administrativo / Hector Ismael Yapuchura Uchasara / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : La Reclamación como un Acto Constitutivo en el Proceso Administrativo Tipo de documento: texto impreso Autores: Hector Ismael Yapuchura Uchasara, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 158 p. Il.: gráfs. Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69650 La Reclamación como un Acto Constitutivo en el Proceso Administrativo [texto impreso] / Hector Ismael Yapuchura Uchasara, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 158 p. : gráfs. ; 30 cm.
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La Reclamación como un Acto Constitutivo en el Proceso Administrativo
Yapuchura Uchasara, Hector Ismael - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0049-01 343.7 Y78 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 5560-8994-00 T5560 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa Reforma Judicial en el Perú Logros y Deficiencias / Cristobal Diaz Galdos / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2001)
Título : La Reforma Judicial en el Perú Logros y Deficiencias Tipo de documento: texto impreso Autores: Cristobal Diaz Galdos, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2001 Número de páginas: 99 p. Il.: gráfs., tbls. Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70182 La Reforma Judicial en el Perú Logros y Deficiencias [texto impreso] / Cristobal Diaz Galdos, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2001 . - 99 p. : gráfs., tbls. ; 30 cm.
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Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70182
La Reforma Judicial en el Perú Logros y Deficiencias
Diaz Galdos, Cristobal - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2001
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0024-01 T0024 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 6041-9936-01 T6041 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleRégimen Jurídico del Derecho Fundamental a la Consulta Previa y la Protección de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas en la Comunidad Andina de Naciones / Bruno Abad Pacompia Panca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Régimen Jurídico del Derecho Fundamental a la Consulta Previa y la Protección de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas en la Comunidad Andina de Naciones Tipo de documento: texto impreso Autores: Bruno Abad Pacompia Panca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 348 p. Il.: tbls. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Describe y explica régimen jurídico del derecho fundamental a la Consulta Previa y su influencia en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la Comunidad Andina de Naciones. Analiza desarrollo del régimen jurídico del derecho fundamental a Consulta Previa en países de la Comunidad Andina de Naciones, Convenio 169 de OIT; describir problemática jurídica, social y política de pueblos indígenas en países de Comunidad Andina de Naciones; conoce y analiza casos prácticos de implementación del derecho a Consulta Previa de pueblos indígenas en países de Comunidad Andina de Naciones; identifica derechos colectivos de los pueblos indígenas protegidos por derecho fundamental a Consulta Previa. Pueblos indígenas de cuatro países de la CAN (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú); Normas jurídicas nacionales de países de la CAN referidas a la protección y defensa del derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas; sentencias de los tribunales constitucionales nacionales referidos al derecho a la Consulta Previa; jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, sentencias de casos referidos al derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas. Metodos: inductivo, análisis, documental e interpretación jurídica. Resultados: concluir en la aprobación de las hipótesis planteadas, se ha demostrado que el desarrollo del régimen jurídico del derecho a la Consulta Previa es limitado, insuficiente y disperso en tres países (Bolivia, Colombia, Ecuador). Perú logró implementar una norma específica del que se espera resultados que aún no se ven. Pueblos indígenas viven en un estado de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social en los países de la Comunidad Andina de Naciones y que el derecho fundamental a la Consulta Previa constituye un derecho colectivo sustantivo que garantiza la defensa y protección de otros derechos colectivos como: derecho a la identidad étnica y cultural, de la libre determinación, a la participación, de la existencia física grupal y propiedad de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96255 Régimen Jurídico del Derecho Fundamental a la Consulta Previa y la Protección de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas en la Comunidad Andina de Naciones [texto impreso] / Bruno Abad Pacompia Panca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 348 p. : tbls. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Resumen: Describe y explica régimen jurídico del derecho fundamental a la Consulta Previa y su influencia en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la Comunidad Andina de Naciones. Analiza desarrollo del régimen jurídico del derecho fundamental a Consulta Previa en países de la Comunidad Andina de Naciones, Convenio 169 de OIT; describir problemática jurídica, social y política de pueblos indígenas en países de Comunidad Andina de Naciones; conoce y analiza casos prácticos de implementación del derecho a Consulta Previa de pueblos indígenas en países de Comunidad Andina de Naciones; identifica derechos colectivos de los pueblos indígenas protegidos por derecho fundamental a Consulta Previa. Pueblos indígenas de cuatro países de la CAN (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú); Normas jurídicas nacionales de países de la CAN referidas a la protección y defensa del derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas; sentencias de los tribunales constitucionales nacionales referidos al derecho a la Consulta Previa; jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, sentencias de casos referidos al derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas. Metodos: inductivo, análisis, documental e interpretación jurídica. Resultados: concluir en la aprobación de las hipótesis planteadas, se ha demostrado que el desarrollo del régimen jurídico del derecho a la Consulta Previa es limitado, insuficiente y disperso en tres países (Bolivia, Colombia, Ecuador). Perú logró implementar una norma específica del que se espera resultados que aún no se ven. Pueblos indígenas viven en un estado de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social en los países de la Comunidad Andina de Naciones y que el derecho fundamental a la Consulta Previa constituye un derecho colectivo sustantivo que garantiza la defensa y protección de otros derechos colectivos como: derecho a la identidad étnica y cultural, de la libre determinación, a la participación, de la existencia física grupal y propiedad de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96255
Régimen Jurídico del Derecho Fundamental a la Consulta Previa y la Protección de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas en la Comunidad Andina de Naciones
Describe y explica régimen jurídico del derecho fundamental a la Consulta Previa y su influencia en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la Comunidad Andina de Naciones. Analiza desarrollo del régimen jurídico del derecho fundamental a Consulta Previa en países de la Comunidad Andina de Naciones, Convenio 169 de OIT; describir problemática jurídica, social y política de pueblos indígenas en países de Comunidad Andina de Naciones; conoce y analiza casos prácticos de implementación del derecho a Consulta Previa de pueblos indígenas en países de Comunidad Andina de Naciones; identifica derechos colectivos de los pueblos indígenas protegidos por derecho fundamental a Consulta Previa. Pueblos indígenas de cuatro países de la CAN (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú); Normas jurídicas nacionales de países de la CAN referidas a la protección y defensa del derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas; sentencias de los tribunales constitucionales nacionales referidos al derecho a la Consulta Previa; jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, sentencias de casos referidos al derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas. Metodos: inductivo, análisis, documental e interpretación jurídica. Resultados: concluir en la aprobación de las hipótesis planteadas, se ha demostrado que el desarrollo del régimen jurídico del derecho a la Consulta Previa es limitado, insuficiente y disperso en tres países (Bolivia, Colombia, Ecuador). Perú logró implementar una norma específica del que se espera resultados que aún no se ven. Pueblos indígenas viven en un estado de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social en los países de la Comunidad Andina de Naciones y que el derecho fundamental a la Consulta Previa constituye un derecho colectivo sustantivo que garantiza la defensa y protección de otros derechos colectivos como: derecho a la identidad étnica y cultural, de la libre determinación, a la participación, de la existencia física grupal y propiedad de las tierras y territorios de los pueblos indígenas.
Pacompia Panca, Bruno Abad - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0156-01 T 0156 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21450-27942-01 T21450 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleRegulación de la Impugnación de Paternidad Matrimonial: Vulneración del Principio del Interés Superior del Niño y Propuesta de Modificación Normativa / Gabriela Katherine Bravo Cuayla / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Regulación de la Impugnación de Paternidad Matrimonial: Vulneración del Principio del Interés Superior del Niño y Propuesta de Modificación Normativa Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriela Katherine Bravo Cuayla, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 141 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina actual regulación del Código Civil en materia de impugnación de la paternidad matrimonial es adecuada para garantizar el respeto del principio del interés superior del niño; a fin de lograr su consecución se hará uso del enfoque cualitativo, del método dogmático, y la técnica de análisis de contenido. La identificación de los defectos en la regulación actual sobre impugnación de paternidad permitirá efectuar una propuesta coherente con los principios establecidos por la Convención sobre derechos del niño. La legislación civil peruana, en lo pertinente a la regulación de la impugnación de la paternidad determinada por el matrimonio, establece una serie de postulados que evidencian una no adecuación de los mismos a los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación a los fines de resguardar cabalmente el pleno respeto al interés superior del niño, advirtiéndose fallas de precisión y previsión de la norma en cuanto a los supuestos de procedencia e improcedencia de la acción, sujetos legitimación para obrar y plazos de caducidad establecidos, conforme a las circunstancias que derivan de la colisión entre la verdad biológica y la verdad social del niño centrada en la posesión de estado; aspectos que deben tratarse asegurando la vigencia del principio del interés superior del niño. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3623 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97869 Regulación de la Impugnación de Paternidad Matrimonial: Vulneración del Principio del Interés Superior del Niño y Propuesta de Modificación Normativa [texto impreso] / Gabriela Katherine Bravo Cuayla, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 141 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Determina actual regulación del Código Civil en materia de impugnación de la paternidad matrimonial es adecuada para garantizar el respeto del principio del interés superior del niño; a fin de lograr su consecución se hará uso del enfoque cualitativo, del método dogmático, y la técnica de análisis de contenido. La identificación de los defectos en la regulación actual sobre impugnación de paternidad permitirá efectuar una propuesta coherente con los principios establecidos por la Convención sobre derechos del niño. La legislación civil peruana, en lo pertinente a la regulación de la impugnación de la paternidad determinada por el matrimonio, establece una serie de postulados que evidencian una no adecuación de los mismos a los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación a los fines de resguardar cabalmente el pleno respeto al interés superior del niño, advirtiéndose fallas de precisión y previsión de la norma en cuanto a los supuestos de procedencia e improcedencia de la acción, sujetos legitimación para obrar y plazos de caducidad establecidos, conforme a las circunstancias que derivan de la colisión entre la verdad biológica y la verdad social del niño centrada en la posesión de estado; aspectos que deben tratarse asegurando la vigencia del principio del interés superior del niño. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3623 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97869
Regulación de la Impugnación de Paternidad Matrimonial: Vulneración del Principio del Interés Superior del Niño y Propuesta de Modificación Normativa
Determina actual regulación del Código Civil en materia de impugnación de la paternidad matrimonial es adecuada para garantizar el respeto del principio del interés superior del niño; a fin de lograr su consecución se hará uso del enfoque cualitativo, del método dogmático, y la técnica de análisis de contenido. La identificación de los defectos en la regulación actual sobre impugnación de paternidad permitirá efectuar una propuesta coherente con los principios establecidos por la Convención sobre derechos del niño. La legislación civil peruana, en lo pertinente a la regulación de la impugnación de la paternidad determinada por el matrimonio, establece una serie de postulados que evidencian una no adecuación de los mismos a los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación a los fines de resguardar cabalmente el pleno respeto al interés superior del niño, advirtiéndose fallas de precisión y previsión de la norma en cuanto a los supuestos de procedencia e improcedencia de la acción, sujetos legitimación para obrar y plazos de caducidad establecidos, conforme a las circunstancias que derivan de la colisión entre la verdad biológica y la verdad social del niño centrada en la posesión de estado; aspectos que deben tratarse asegurando la vigencia del principio del interés superior del niño.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0166-01 T 0166 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21730-28234-01 T21730 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleRegulación de las Intervenciones Corporales en el Código Procesal Penal Peruano y La Afectación de Derechos Fundamentales / Cathlin Isabel Salas Rivera / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Regulación de las Intervenciones Corporales en el Código Procesal Penal Peruano y La Afectación de Derechos Fundamentales Tipo de documento: texto impreso Autores: Cathlin Isabel Salas Rivera, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 151 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Las intervenciones corporales son medidas de investigación que se realizan sobre el cuerpo humano de las personas, sin necesidad de obtener su consentimiento, y cuando sea necesario por medio de la coacción, a fin de descubrir circunstancias fácticas que sean de interés para el proceso penal; estas pueden consistir en exámenes físicos al imputado que incluyen análisis sanguíneos, pruebas genético moleculares y exploraciones radiológicas. En nuestro ordenamiento procesal penal se encuentran establecidas por los artículos 211°, 212°, 213° del Código Procesal Penal; sin embargo la forma como están reguladas dichas medidas posibilitan que los operadores del derecho puedan caer en subjetividades al momento de decidir su aplicación, dejándose abierta la posibilidad de vulneración a derechos fundamentales del imputado, tales como la dignidad humana y el derecho a la defensa, al permitirse su realización en ausencia de un abogado defensor en casos de peligro en la demora, además del derecho a la no autoincriminación, que importa que ninguna persona está obligada a colaborar, sea a través sus palabras o de su cuerpo con la incriminación en su contra, pues el imputado debe ser respetado en su dignidad y no puede forzársele a colaborar con la prueba de cargo.
Esta tesis tiene como objetivo analizar la regulación de las intervenciones corporales en el Código Procesal Penal, y la determinación de qué derechos fundamentales resultarían ser vulnerados con estas diligencias en la investigación penal y hasta qué medida los derechos fundamentales de las personas pueden ser afectados con estas técnicas a fin de tutelar el interésdel Estado en la persecución del delito.Para la presente investigación se utilizó el diseño metodológico cualitativo, de carácter descriptivo (exploratorio) con sentido prospectivo.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92021 Regulación de las Intervenciones Corporales en el Código Procesal Penal Peruano y La Afectación de Derechos Fundamentales [texto impreso] / Cathlin Isabel Salas Rivera, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 151 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Las intervenciones corporales son medidas de investigación que se realizan sobre el cuerpo humano de las personas, sin necesidad de obtener su consentimiento, y cuando sea necesario por medio de la coacción, a fin de descubrir circunstancias fácticas que sean de interés para el proceso penal; estas pueden consistir en exámenes físicos al imputado que incluyen análisis sanguíneos, pruebas genético moleculares y exploraciones radiológicas. En nuestro ordenamiento procesal penal se encuentran establecidas por los artículos 211°, 212°, 213° del Código Procesal Penal; sin embargo la forma como están reguladas dichas medidas posibilitan que los operadores del derecho puedan caer en subjetividades al momento de decidir su aplicación, dejándose abierta la posibilidad de vulneración a derechos fundamentales del imputado, tales como la dignidad humana y el derecho a la defensa, al permitirse su realización en ausencia de un abogado defensor en casos de peligro en la demora, además del derecho a la no autoincriminación, que importa que ninguna persona está obligada a colaborar, sea a través sus palabras o de su cuerpo con la incriminación en su contra, pues el imputado debe ser respetado en su dignidad y no puede forzársele a colaborar con la prueba de cargo.
Esta tesis tiene como objetivo analizar la regulación de las intervenciones corporales en el Código Procesal Penal, y la determinación de qué derechos fundamentales resultarían ser vulnerados con estas diligencias en la investigación penal y hasta qué medida los derechos fundamentales de las personas pueden ser afectados con estas técnicas a fin de tutelar el interésdel Estado en la persecución del delito.Para la presente investigación se utilizó el diseño metodológico cualitativo, de carácter descriptivo (exploratorio) con sentido prospectivo.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92021
Regulación de las Intervenciones Corporales en el Código Procesal Penal Peruano y La Afectación de Derechos Fundamentales
Las intervenciones corporales son medidas de investigación que se realizan sobre el cuerpo humano de las personas, sin necesidad de obtener su consentimiento, y cuando sea necesario por medio de la coacción, a fin de descubrir circunstancias fácticas que sean de interés para el proceso penal; estas pueden consistir en exámenes físicos al imputado que incluyen análisis sanguíneos, pruebas genético moleculares y exploraciones radiológicas. En nuestro ordenamiento procesal penal se encuentran establecidas por los artículos 211°, 212°, 213° del Código Procesal Penal; sin embargo la forma como están reguladas dichas medidas posibilitan que los operadores del derecho puedan caer en subjetividades al momento de decidir su aplicación, dejándose abierta la posibilidad de vulneración a derechos fundamentales del imputado, tales como la dignidad humana y el derecho a la defensa, al permitirse su realización en ausencia de un abogado defensor en casos de peligro en la demora, además del derecho a la no autoincriminación, que importa que ninguna persona está obligada a colaborar, sea a través sus palabras o de su cuerpo con la incriminación en su contra, pues el imputado debe ser respetado en su dignidad y no puede forzársele a colaborar con la prueba de cargo.
Esta tesis tiene como objetivo analizar la regulación de las intervenciones corporales en el Código Procesal Penal, y la determinación de qué derechos fundamentales resultarían ser vulnerados con estas diligencias en la investigación penal y hasta qué medida los derechos fundamentales de las personas pueden ser afectados con estas técnicas a fin de tutelar el interésdel Estado en la persecución del delito.Para la presente investigación se utilizó el diseño metodológico cualitativo, de carácter descriptivo (exploratorio) con sentido prospectivo.Salas Rivera, Cathlin Isabel - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0139-01 T0139 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T20817-27304-01 T20817 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleRegulación Legal Sobre la Contaminación Sonora Producida por los Medios de Transporte Público y Privado en la Ciudad de Juliaca / Fracisco Jáuregui Huayapa / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Regulación Legal Sobre la Contaminación Sonora Producida por los Medios de Transporte Público y Privado en la Ciudad de Juliaca Tipo de documento: texto impreso Autores: Fracisco Jáuregui Huayapa, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 100 p. Il.: gráfs.; ils.; tbls. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: + 01 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente tesis intitulada La contaminación sonora producida por los medios de transporte público y privado en la ciudad de Juliaca, esboza sobre la contaminación ambiental en la actualidad se vive en nuestro país, específicamente centrando su estudio en la ciudad de Juliaca,teniendo al transporte público y privado como principales agentes contaminante a través de las emisiones sonoras contaminantes, las cualessegún evidencian las investigaciones al respecto, producen una serie de afecciones a la salud de las personas, como sordera, estrés, malas relaciones personales,etc. Situación que actualmente se presenta en nuestro país y específicamente en la ciudad de Juliaca,debido posiblemente a una deficiente normatividad al respecto y el poco interés de los gobernantes. Lapresente investigación tuvo comoobjetivo,determinarla normatividad existente para evitar la contaminación sonora producida por los medios de transporte público y privado en la ciudad de Juliaca, esto a través de un análisis minucioso para determinar la norma específica y adecuada a tal situación; y conforme a ello, proponer alternativas de soluciónqueeviten la contaminación sonora y por ende sus efectos en la sociedad en conjunto Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO-JULIACA Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82477 Regulación Legal Sobre la Contaminación Sonora Producida por los Medios de Transporte Público y Privado en la Ciudad de Juliaca [texto impreso] / Fracisco Jáuregui Huayapa, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 100 p. : gráfs.; ils.; tbls. ; 30 cm. + + 01 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La presente tesis intitulada La contaminación sonora producida por los medios de transporte público y privado en la ciudad de Juliaca, esboza sobre la contaminación ambiental en la actualidad se vive en nuestro país, específicamente centrando su estudio en la ciudad de Juliaca,teniendo al transporte público y privado como principales agentes contaminante a través de las emisiones sonoras contaminantes, las cualessegún evidencian las investigaciones al respecto, producen una serie de afecciones a la salud de las personas, como sordera, estrés, malas relaciones personales,etc. Situación que actualmente se presenta en nuestro país y específicamente en la ciudad de Juliaca,debido posiblemente a una deficiente normatividad al respecto y el poco interés de los gobernantes. Lapresente investigación tuvo comoobjetivo,determinarla normatividad existente para evitar la contaminación sonora producida por los medios de transporte público y privado en la ciudad de Juliaca, esto a través de un análisis minucioso para determinar la norma específica y adecuada a tal situación; y conforme a ello, proponer alternativas de soluciónqueeviten la contaminación sonora y por ende sus efectos en la sociedad en conjunto Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO-JULIACA Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82477
Regulación Legal Sobre la Contaminación Sonora Producida por los Medios de Transporte Público y Privado en la Ciudad de Juliaca
La presente tesis intitulada La contaminación sonora producida por los medios de transporte público y privado en la ciudad de Juliaca, esboza sobre la contaminación ambiental en la actualidad se vive en nuestro país, específicamente centrando su estudio en la ciudad de Juliaca,teniendo al transporte público y privado como principales agentes contaminante a través de las emisiones sonoras contaminantes, las cualessegún evidencian las investigaciones al respecto, producen una serie de afecciones a la salud de las personas, como sordera, estrés, malas relaciones personales,etc. Situación que actualmente se presenta en nuestro país y específicamente en la ciudad de Juliaca,debido posiblemente a una deficiente normatividad al respecto y el poco interés de los gobernantes. Lapresente investigación tuvo comoobjetivo,determinarla normatividad existente para evitar la contaminación sonora producida por los medios de transporte público y privado en la ciudad de Juliaca, esto a través de un análisis minucioso para determinar la norma específica y adecuada a tal situación; y conforme a ello, proponer alternativas de soluciónqueeviten la contaminación sonora y por ende sus efectos en la sociedad en conjunto
Jáuregui Huayapa, Fracisco - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO-JULIACA
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0117-01 T 0117 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18730-25187-01 T18730 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa reparación civil cuando la acción penal ha prescrito en aplicación del artículo 12 inciso 3 del Código Procesal Penal / Wilfredo Chura Sotomayor / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : La reparación civil cuando la acción penal ha prescrito en aplicación del artículo 12 inciso 3 del Código Procesal Penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Wilfredo Chura Sotomayor, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 136 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: “LA REPARACIÓN CIVIL CUANDO LA ACCIÓN PENAL HA PRESCRITO, EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 INCISO 3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL”
La entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 2004, trajo consigo una serie de novedades, es así el caso del artículo 12 inciso 3, que faculta al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, tal es así que el órgano jurisdiccional penal en aplicación del mencionado artículo se ha pronunciado respecto a la reparación civil, cuando la acción penal ha prescrito; afectando así una de las formas de extinción de la acción penal y la subsistencia de la reparación civil; es por esta razón que el objetivo de la presente investigación es demostrar que el órgano jurisdiccional penal no puede aplicar el artículo 12 inciso 3, respecto a la reparación civil cuando la acción penal haya prescrito. Los métodos a utilizar son la observación y el análisis documental de las sentencias, doctrina y la normatividad, el cual se consignará en la ficha documental para cada caso. Finalmente los resultados que se pretenden esperar es demostrar que el órgano jurisdiccional penal no puede pronunciarse respecto a la reparación civil cuando la acción penal haya prescrito, y así proponer las medidas y criterios para una adecuada interpretación de la regulación que existe sobre la vigencia de la reparación civil en el proceso penal cuando la acción penal haya prescrito.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80773 La reparación civil cuando la acción penal ha prescrito en aplicación del artículo 12 inciso 3 del Código Procesal Penal [texto impreso] / Wilfredo Chura Sotomayor, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 136 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: “LA REPARACIÓN CIVIL CUANDO LA ACCIÓN PENAL HA PRESCRITO, EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 INCISO 3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL”
La entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 2004, trajo consigo una serie de novedades, es así el caso del artículo 12 inciso 3, que faculta al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, tal es así que el órgano jurisdiccional penal en aplicación del mencionado artículo se ha pronunciado respecto a la reparación civil, cuando la acción penal ha prescrito; afectando así una de las formas de extinción de la acción penal y la subsistencia de la reparación civil; es por esta razón que el objetivo de la presente investigación es demostrar que el órgano jurisdiccional penal no puede aplicar el artículo 12 inciso 3, respecto a la reparación civil cuando la acción penal haya prescrito. Los métodos a utilizar son la observación y el análisis documental de las sentencias, doctrina y la normatividad, el cual se consignará en la ficha documental para cada caso. Finalmente los resultados que se pretenden esperar es demostrar que el órgano jurisdiccional penal no puede pronunciarse respecto a la reparación civil cuando la acción penal haya prescrito, y así proponer las medidas y criterios para una adecuada interpretación de la regulación que existe sobre la vigencia de la reparación civil en el proceso penal cuando la acción penal haya prescrito.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80773
La reparación civil cuando la acción penal ha prescrito en aplicación del artículo 12 inciso 3 del Código Procesal Penal
“LA REPARACIÓN CIVIL CUANDO LA ACCIÓN PENAL HA PRESCRITO, EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 INCISO 3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL”
La entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 2004, trajo consigo una serie de novedades, es así el caso del artículo 12 inciso 3, que faculta al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, tal es así que el órgano jurisdiccional penal en aplicación del mencionado artículo se ha pronunciado respecto a la reparación civil, cuando la acción penal ha prescrito; afectando así una de las formas de extinción de la acción penal y la subsistencia de la reparación civil; es por esta razón que el objetivo de la presente investigación es demostrar que el órgano jurisdiccional penal no puede aplicar el artículo 12 inciso 3, respecto a la reparación civil cuando la acción penal haya prescrito. Los métodos a utilizar son la observación y el análisis documental de las sentencias, doctrina y la normatividad, el cual se consignará en la ficha documental para cada caso. Finalmente los resultados que se pretenden esperar es demostrar que el órgano jurisdiccional penal no puede pronunciarse respecto a la reparación civil cuando la acción penal haya prescrito, y así proponer las medidas y criterios para una adecuada interpretación de la regulación que existe sobre la vigencia de la reparación civil en el proceso penal cuando la acción penal haya prescrito.Chura Sotomayor, Wilfredo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0110-01 CHU Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18312-24769-01 T18312 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa representación sucesoria en la conmoriencia / Gladys Agueda Arias De La Riva / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1997)
Título : La representación sucesoria en la conmoriencia Tipo de documento: texto impreso Autores: Gladys Agueda Arias De La Riva, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1997 Número de páginas: 126 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=68176 La representación sucesoria en la conmoriencia [texto impreso] / Gladys Agueda Arias De La Riva, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1997 . - 126 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm.
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Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=68176
La representación sucesoria en la conmoriencia
Arias De La Riva, Gladys Agueda - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1997
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0015-01 376.3 A71 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0016-02 376.3 A71 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 4225-7277-00 T4225 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa resocialización de los internos del penal La Capilla 1997-1998 / Edward Erick Huaman Frisancho / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : La resocialización de los internos del penal La Capilla 1997-1998 Tipo de documento: texto impreso Autores: Edward Erick Huaman Frisancho, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 187 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69648 La resocialización de los internos del penal La Capilla 1997-1998 [texto impreso] / Edward Erick Huaman Frisancho, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 187 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm.
Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado
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La resocialización de los internos del penal La Capilla 1997-1998
Huaman Frisancho, Edward Erick - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0042-01 344.4 H82 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0043-02 344.4 H82 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 5559-8726-00 T5559 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleResponsabilidad civil derivada de hecho delictual en procesos en reserva y reparación a las víctimas en el Distrito Judicial de Puno en el periodo 2010 a 2012 / Wilveor Quiñonez Chura / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Responsabilidad civil derivada de hecho delictual en procesos en reserva y reparación a las víctimas en el Distrito Judicial de Puno en el periodo 2010 a 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Wilveor Quiñonez Chura, Autor ; Guido Salomón Vargas Almonte, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 97 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina influencia en el incremento de procesos penales declarados en reserva en el pago de la reparación civil a las víctimas de hechos delictuales. Se utilizó el paradigma cuantitativo, desde el enfoque causal o explicativo, cuya técnica fue la observación documental, validando nuestra hipótesis; planteándose el problema ¿En qué medida el incremento de procesos penales declarados en reserva ha condicionado la demora del pago de la reparación civil a las víctimas de hechos delictuales en la Provincia de Puno en el periodo 2010 a 2012?; estudio que permite el proceso de análisis y síntesis de los resultados. La investigación desarrollada, se estructuró en cinco capítulos establecidos en el siguiente orden: Capítulo I, con el Planteamiento del Problema y Objetivos de la Investigación; Capítulo II el Marco Teórico, Conceptual e Hipótesis de la Investigación; Capítulo III se desarrolló la Metodología de la Investigación, y, Capítulo IV, Presentación de Resultados, así efectuamos las Conclusiones y Sugerencias que permitirán desarrollar con mayor profundidad posteriores investigaciones. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=89193 Responsabilidad civil derivada de hecho delictual en procesos en reserva y reparación a las víctimas en el Distrito Judicial de Puno en el periodo 2010 a 2012 [texto impreso] / Wilveor Quiñonez Chura, Autor ; Guido Salomón Vargas Almonte, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 97 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Determina influencia en el incremento de procesos penales declarados en reserva en el pago de la reparación civil a las víctimas de hechos delictuales. Se utilizó el paradigma cuantitativo, desde el enfoque causal o explicativo, cuya técnica fue la observación documental, validando nuestra hipótesis; planteándose el problema ¿En qué medida el incremento de procesos penales declarados en reserva ha condicionado la demora del pago de la reparación civil a las víctimas de hechos delictuales en la Provincia de Puno en el periodo 2010 a 2012?; estudio que permite el proceso de análisis y síntesis de los resultados. La investigación desarrollada, se estructuró en cinco capítulos establecidos en el siguiente orden: Capítulo I, con el Planteamiento del Problema y Objetivos de la Investigación; Capítulo II el Marco Teórico, Conceptual e Hipótesis de la Investigación; Capítulo III se desarrolló la Metodología de la Investigación, y, Capítulo IV, Presentación de Resultados, así efectuamos las Conclusiones y Sugerencias que permitirán desarrollar con mayor profundidad posteriores investigaciones. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=89193
Responsabilidad civil derivada de hecho delictual en procesos en reserva y reparación a las víctimas en el Distrito Judicial de Puno en el periodo 2010 a 2012
Determina influencia en el incremento de procesos penales declarados en reserva en el pago de la reparación civil a las víctimas de hechos delictuales. Se utilizó el paradigma cuantitativo, desde el enfoque causal o explicativo, cuya técnica fue la observación documental, validando nuestra hipótesis; planteándose el problema ¿En qué medida el incremento de procesos penales declarados en reserva ha condicionado la demora del pago de la reparación civil a las víctimas de hechos delictuales en la Provincia de Puno en el periodo 2010 a 2012?; estudio que permite el proceso de análisis y síntesis de los resultados. La investigación desarrollada, se estructuró en cinco capítulos establecidos en el siguiente orden: Capítulo I, con el Planteamiento del Problema y Objetivos de la Investigación; Capítulo II el Marco Teórico, Conceptual e Hipótesis de la Investigación; Capítulo III se desarrolló la Metodología de la Investigación, y, Capítulo IV, Presentación de Resultados, así efectuamos las Conclusiones y Sugerencias que permitirán desarrollar con mayor profundidad posteriores investigaciones.
Quiñonez Chura, WilveorVargas Almonte, Guido Salomón - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0132-01 T 0132 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T20067-26554-01 T20067 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleResponsabilidad civil de los jueces y del estado / Guissely Darlene Perez Guerra / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2003)
Título : Responsabilidad civil de los jueces y del estado Tipo de documento: texto impreso Autores: Guissely Darlene Perez Guerra Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2003 Número de páginas: 176, [44] páginas Il.: ilustraciones Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71102 Responsabilidad civil de los jueces y del estado [texto impreso] / Guissely Darlene Perez Guerra . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2003 . - 176, [44] páginas : ilustraciones ; 30 cm.
Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71102
Responsabilidad civil de los jueces y del estado
Perez Guerra, Guissely Darlene - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2003
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0035-01 T0035 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T6870 T6870 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Disponible Responsabilidad civil del estado por vulneración al proyecto de vida de la comunidad de Alí Grande. mediante el otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios / Michell Ivan Quispe Flores / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Responsabilidad civil del estado por vulneración al proyecto de vida de la comunidad de Alí Grande. mediante el otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios Tipo de documento: texto impreso Autores: Michell Ivan Quispe Flores, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 124 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza y desarrolla la existencia jurídica y material de un proyecto de vida colectivo desarrollado dentro de la Comunidad Campesina de Ali Grande, ubicada en el distrito de Atuncolla, provincia y departamento de Puno. Realiza un análisis sobre la existencia de Responsabilidad civil del Estado, a través del estudio de sus elementos, hecho causante, tipos de daño, Antijuricidad y factores de atribución. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82641 Responsabilidad civil del estado por vulneración al proyecto de vida de la comunidad de Alí Grande. mediante el otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios [texto impreso] / Michell Ivan Quispe Flores, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 124 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Analiza y desarrolla la existencia jurídica y material de un proyecto de vida colectivo desarrollado dentro de la Comunidad Campesina de Ali Grande, ubicada en el distrito de Atuncolla, provincia y departamento de Puno. Realiza un análisis sobre la existencia de Responsabilidad civil del Estado, a través del estudio de sus elementos, hecho causante, tipos de daño, Antijuricidad y factores de atribución. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82641
Responsabilidad civil del estado por vulneración al proyecto de vida de la comunidad de Alí Grande. mediante el otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios
Analiza y desarrolla la existencia jurídica y material de un proyecto de vida colectivo desarrollado dentro de la Comunidad Campesina de Ali Grande, ubicada en el distrito de Atuncolla, provincia y departamento de Puno. Realiza un análisis sobre la existencia de Responsabilidad civil del Estado, a través del estudio de sus elementos, hecho causante, tipos de daño, Antijuricidad y factores de atribución.
Quispe Flores, Michell Ivan - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0116-01 T 0116 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18822-25279-01 T18822 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleResponsabilidad civil solidaria del tercero (amante) en divorcio por causal de adulterio / Pady Isabel Mendizabal Gallegos / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2013)
Título : Responsabilidad civil solidaria del tercero (amante) en divorcio por causal de adulterio Tipo de documento: texto impreso Autores: Pady Isabel Mendizabal Gallegos, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2013 Número de páginas: 150 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Titulo Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76902 Responsabilidad civil solidaria del tercero (amante) en divorcio por causal de adulterio [texto impreso] / Pady Isabel Mendizabal Gallegos, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2013 . - 150 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Titulo Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76902
Responsabilidad civil solidaria del tercero (amante) en divorcio por causal de adulterio
Mendizabal Gallegos, Pady Isabel - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2013
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0095-01 T0095 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T16784-23237-01 T16784 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Disponible La responsabilidad penal sobre el uso arbitrario de la fuerza pública por efectivos policiales y militares y el estado de inpunidad que genera la ley N°30151 / Mariela Yovana Mamani Morocco / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : La responsabilidad penal sobre el uso arbitrario de la fuerza pública por efectivos policiales y militares y el estado de inpunidad que genera la ley N°30151 Tipo de documento: texto impreso Autores: Mariela Yovana Mamani Morocco, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 204 páginas Il.: figuras, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Un requisito básico para los programas de mejoramiento genético y la conservación de bancos de germoplasma basada en la selección asistida por marcadores moleculares es contar con un adecuado número de marcadores polimórficos, por ello esta investigación se realizó en los laboratorios de la Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Nacional Agraria la Molina de abril del 2016 a noviembre del 2017, con el objetivo de identificar los marcadores moleculares altamente informativos en la genotipificación de dos variedades de quinua donde la totalidad de muestras evaluadas fueron 19 entre witulla y Chenopodium petiolare, después de la recolección de semillas y la germinación en invernadero se colectó hojas jóvenes para realizar la extracción del ADN, se hizo la cuantificación para luego realizar el método de PCR y electroforesis; para el análisis estadístico se usó el AMOVA a través del programa Infogen versión 2016, los resultados fueron: la identificación de nueve primer`s, de los cuales el que más bandas amplificó fue QCA015 con un 29.32%, el porcentaje de marcadores polimórficos fue 81.25%, los valores de contenido de información polimórfica (PIC) más representativos fueron obtenidos con los primers QCA012, QCA029, QCA053, QCA067 (H= 0.32; 0.37; 0.33; 0.37 respectivamente), los cuales serían altamente polimórficos. El tamaño de alelos se encuentra en el rango de 142 y 240 pb, la variación en el tamaño de alelos en un solo locus está en el rango de 2 a 28 pb, el locus que representó la mayor variabilidad fue el QCA015 con 7 diferentes tamaños de alelos. Lo que concluye que los marcadores moleculares son altamente informativos en la genotipificación de estas dos variedades de quinua. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6497 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105943 La responsabilidad penal sobre el uso arbitrario de la fuerza pública por efectivos policiales y militares y el estado de inpunidad que genera la ley N°30151 [texto impreso] / Mariela Yovana Mamani Morocco, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 204 páginas : figuras, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Un requisito básico para los programas de mejoramiento genético y la conservación de bancos de germoplasma basada en la selección asistida por marcadores moleculares es contar con un adecuado número de marcadores polimórficos, por ello esta investigación se realizó en los laboratorios de la Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Nacional Agraria la Molina de abril del 2016 a noviembre del 2017, con el objetivo de identificar los marcadores moleculares altamente informativos en la genotipificación de dos variedades de quinua donde la totalidad de muestras evaluadas fueron 19 entre witulla y Chenopodium petiolare, después de la recolección de semillas y la germinación en invernadero se colectó hojas jóvenes para realizar la extracción del ADN, se hizo la cuantificación para luego realizar el método de PCR y electroforesis; para el análisis estadístico se usó el AMOVA a través del programa Infogen versión 2016, los resultados fueron: la identificación de nueve primer`s, de los cuales el que más bandas amplificó fue QCA015 con un 29.32%, el porcentaje de marcadores polimórficos fue 81.25%, los valores de contenido de información polimórfica (PIC) más representativos fueron obtenidos con los primers QCA012, QCA029, QCA053, QCA067 (H= 0.32; 0.37; 0.33; 0.37 respectivamente), los cuales serían altamente polimórficos. El tamaño de alelos se encuentra en el rango de 142 y 240 pb, la variación en el tamaño de alelos en un solo locus está en el rango de 2 a 28 pb, el locus que representó la mayor variabilidad fue el QCA015 con 7 diferentes tamaños de alelos. Lo que concluye que los marcadores moleculares son altamente informativos en la genotipificación de estas dos variedades de quinua. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6497 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105943
La responsabilidad penal sobre el uso arbitrario de la fuerza pública por efectivos policiales y militares y el estado de inpunidad que genera la ley N°30151
Un requisito básico para los programas de mejoramiento genético y la conservación de bancos de germoplasma basada en la selección asistida por marcadores moleculares es contar con un adecuado número de marcadores polimórficos, por ello esta investigación se realizó en los laboratorios de la Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Nacional Agraria la Molina de abril del 2016 a noviembre del 2017, con el objetivo de identificar los marcadores moleculares altamente informativos en la genotipificación de dos variedades de quinua donde la totalidad de muestras evaluadas fueron 19 entre witulla y Chenopodium petiolare, después de la recolección de semillas y la germinación en invernadero se colectó hojas jóvenes para realizar la extracción del ADN, se hizo la cuantificación para luego realizar el método de PCR y electroforesis; para el análisis estadístico se usó el AMOVA a través del programa Infogen versión 2016, los resultados fueron: la identificación de nueve primer`s, de los cuales el que más bandas amplificó fue QCA015 con un 29.32%, el porcentaje de marcadores polimórficos fue 81.25%, los valores de contenido de información polimórfica (PIC) más representativos fueron obtenidos con los primers QCA012, QCA029, QCA053, QCA067 (H= 0.32; 0.37; 0.33; 0.37 respectivamente), los cuales serían altamente polimórficos. El tamaño de alelos se encuentra en el rango de 142 y 240 pb, la variación en el tamaño de alelos en un solo locus está en el rango de 2 a 28 pb, el locus que representó la mayor variabilidad fue el QCA015 con 7 diferentes tamaños de alelos. Lo que concluye que los marcadores moleculares son altamente informativos en la genotipificación de estas dos variedades de quinua.
Mamani Morocco, Mariela Yovana - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleLa Responsabilidad Ultra e Intra Vires Hereditatis en Nuestro Vigente Código Civil / Pánfilo Monzón Mamani / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1991)
Título : La Responsabilidad Ultra e Intra Vires Hereditatis en Nuestro Vigente Código Civil Tipo de documento: texto impreso Autores: Pánfilo Monzón Mamani Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1991 Número de páginas: VIII,168 Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas Palabras clave: SUCESIONES DERECHO CIVIL CODIGO CIVIL DEUDA HERENCIA ANALISIS HISTORICO Clasificación: 617.605 Cirugía Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Con notas Bibliográficas Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74991 La Responsabilidad Ultra e Intra Vires Hereditatis en Nuestro Vigente Código Civil [texto impreso] / Pánfilo Monzón Mamani . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1991 . - VIII,168.
Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas
Palabras clave: SUCESIONES DERECHO CIVIL CODIGO CIVIL DEUDA HERENCIA ANALISIS HISTORICO Clasificación: 617.605 Cirugía Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Con notas Bibliográficas Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74991
La Responsabilidad Ultra e Intra Vires Hereditatis en Nuestro Vigente Código Civil
Monzón Mamani, Pánfilo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1991
Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas
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Excluido de préstamoLa restricción del derecho fundamental al trabajo / Elizabeth Justina Toledo Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : La restricción del derecho fundamental al trabajo : análisis y critica a los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional en Materia Laboral Tipo de documento: texto impreso Autores: Elizabeth Justina Toledo Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 129 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/9651 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106618 La restricción del derecho fundamental al trabajo : análisis y critica a los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional en Materia Laboral [texto impreso] / Elizabeth Justina Toledo Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 129 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/9651 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106618
La restricción del derecho fundamental al trabajo
Toledo Quispe, Elizabeth Justina - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleRestricción del ejercicio del derecho de defensa material del acusado en el juicio oral en el Distrito Judicial de Puno / Richard Nilton Cayra Suaña / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Restricción del ejercicio del derecho de defensa material del acusado en el juicio oral en el Distrito Judicial de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Richard Nilton Cayra Suaña, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 152 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El tema de investigación en el presente trabajo es la “RESTRICCIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA MATERIAL DEL ACUSADO EN EL JUICIO ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO”, tema que aborda al estudio de la problemática de las restricciones existentes al ejercicio del derecho de defensa material en el juicio oral del distrito judicial de Puno, ya que éste derecho como un derecho fundamental de la persona humana, viene siendo condicionado y restringido su ejercicio por el poder inquisitivo del Estado. Persiguiendo con esta investigación un objetivo que es lograr la determinación de la operatividad del ejercicio de una autodefensa (defensa material) eficaz en un juicio oral (etapa de juzgamiento) por el encausado, sin la necesidad de ser un profesional colegiado en el derecho, y al mismo tiempo sin la necesidad de la compañía de un abogado defensor. Entonces, para la elaboración de la investigación y el cumplimiento de los objetivos planteados se utiliza como guía aquella investigación dogmática-jurídico con una estructura de carácter cualitativo, que este método y enfoque de investigación se atiene al estudio de los principios doctrinales del derecho penal (derecho procesal penal) como medio principal para interpretar el sentido de la norma jurídica, al mismo tiempo estudiar a cabales el contenido normativo de las leyes, de todo un sistema jurídico o de sectores concretos de cada sistema jurídico (derecho comparado) y la fuerza socialmente organizada con el derecho dogmático. Todo esto vale decir con las siguientes fuentes: la ley, la analogía, la analogía jurídica – integración de la ley, los principios generales del derecho, parte dogmática en la constitución peruana. Empero, esta investigación como se dijo en un inicio se centra en el estudio del derecho de defensa (defensa material), que viene a ser un derecho fundamental de la persona humana, mismo que es reconocido por nuestra carta magna, así como por los tratados internacionales. Ya que se realizó una revisión de carácter general en la doctrina jurídica tanto nacional como extranjera, siendo relevante para los puntos de investigación en el presente caso. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7199 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106623 Restricción del ejercicio del derecho de defensa material del acusado en el juicio oral en el Distrito Judicial de Puno [texto impreso] / Richard Nilton Cayra Suaña, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 152 páginas : diagramas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El tema de investigación en el presente trabajo es la “RESTRICCIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA MATERIAL DEL ACUSADO EN EL JUICIO ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO”, tema que aborda al estudio de la problemática de las restricciones existentes al ejercicio del derecho de defensa material en el juicio oral del distrito judicial de Puno, ya que éste derecho como un derecho fundamental de la persona humana, viene siendo condicionado y restringido su ejercicio por el poder inquisitivo del Estado. Persiguiendo con esta investigación un objetivo que es lograr la determinación de la operatividad del ejercicio de una autodefensa (defensa material) eficaz en un juicio oral (etapa de juzgamiento) por el encausado, sin la necesidad de ser un profesional colegiado en el derecho, y al mismo tiempo sin la necesidad de la compañía de un abogado defensor. Entonces, para la elaboración de la investigación y el cumplimiento de los objetivos planteados se utiliza como guía aquella investigación dogmática-jurídico con una estructura de carácter cualitativo, que este método y enfoque de investigación se atiene al estudio de los principios doctrinales del derecho penal (derecho procesal penal) como medio principal para interpretar el sentido de la norma jurídica, al mismo tiempo estudiar a cabales el contenido normativo de las leyes, de todo un sistema jurídico o de sectores concretos de cada sistema jurídico (derecho comparado) y la fuerza socialmente organizada con el derecho dogmático. Todo esto vale decir con las siguientes fuentes: la ley, la analogía, la analogía jurídica – integración de la ley, los principios generales del derecho, parte dogmática en la constitución peruana. Empero, esta investigación como se dijo en un inicio se centra en el estudio del derecho de defensa (defensa material), que viene a ser un derecho fundamental de la persona humana, mismo que es reconocido por nuestra carta magna, así como por los tratados internacionales. Ya que se realizó una revisión de carácter general en la doctrina jurídica tanto nacional como extranjera, siendo relevante para los puntos de investigación en el presente caso. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7199 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106623
Restricción del ejercicio del derecho de defensa material del acusado en el juicio oral en el Distrito Judicial de Puno
El tema de investigación en el presente trabajo es la “RESTRICCIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA MATERIAL DEL ACUSADO EN EL JUICIO ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO”, tema que aborda al estudio de la problemática de las restricciones existentes al ejercicio del derecho de defensa material en el juicio oral del distrito judicial de Puno, ya que éste derecho como un derecho fundamental de la persona humana, viene siendo condicionado y restringido su ejercicio por el poder inquisitivo del Estado. Persiguiendo con esta investigación un objetivo que es lograr la determinación de la operatividad del ejercicio de una autodefensa (defensa material) eficaz en un juicio oral (etapa de juzgamiento) por el encausado, sin la necesidad de ser un profesional colegiado en el derecho, y al mismo tiempo sin la necesidad de la compañía de un abogado defensor. Entonces, para la elaboración de la investigación y el cumplimiento de los objetivos planteados se utiliza como guía aquella investigación dogmática-jurídico con una estructura de carácter cualitativo, que este método y enfoque de investigación se atiene al estudio de los principios doctrinales del derecho penal (derecho procesal penal) como medio principal para interpretar el sentido de la norma jurídica, al mismo tiempo estudiar a cabales el contenido normativo de las leyes, de todo un sistema jurídico o de sectores concretos de cada sistema jurídico (derecho comparado) y la fuerza socialmente organizada con el derecho dogmático. Todo esto vale decir con las siguientes fuentes: la ley, la analogía, la analogía jurídica – integración de la ley, los principios generales del derecho, parte dogmática en la constitución peruana. Empero, esta investigación como se dijo en un inicio se centra en el estudio del derecho de defensa (defensa material), que viene a ser un derecho fundamental de la persona humana, mismo que es reconocido por nuestra carta magna, así como por los tratados internacionales. Ya que se realizó una revisión de carácter general en la doctrina jurídica tanto nacional como extranjera, siendo relevante para los puntos de investigación en el presente caso.
Cayra Suaña, Richard Nilton - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0223-01 T 0223 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24070-30573-01 T24070 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLas sanciones administrativas en las contrataciones públicas: un estudio comparativo de Perú, Chile, Colombia y México / Yony Ricardo Contreras Mamani / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Las sanciones administrativas en las contrataciones públicas: un estudio comparativo de Perú, Chile, Colombia y México Tipo de documento: texto impreso Autores: Yony Ricardo Contreras Mamani, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 183 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación aborda sobre las sanciones administrativas en las contrataciones públicas, el estudio tiene un carácter comparativo en la que se analiza la normatividad peruana, chilena, colombiana y mexicana; para tal efecto la investigación desarrolla dos dimensiones, el primero la normatividad y la tipología de sanciones administrativas y la segunda el organismo encargado de sancionar y el procedimiento administrativo sancionador. La investigación se desarrolla como resultado a que las contrataciones públicas es el área más vulnerable a la corrupción y de existir mayor riesgo de situaciones de irregularidad tales como el soborno, los arreglos y direccionamiento de contratos con la finalidad de adjudicarse como ganador de la buena pro. EL OBJETIVO GENERAL de la investigación es: Analizar en forma comparativa las sanciones administrativas en las contrataciones públicas y el procedimiento administrativo sancionador en Perú, Chile, Colombia y México. LA METODOLOGÍA del presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, su diseño de investigación es jurídico – comparativo. El presente trabajo de investigación arribó a las siguientes CONCLUSIONES: I.- En el Perú las sanciones administrativas están reguladas en el artículo 50 de la Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341, en la que estipula que las sanciones administrativas son la multa, la inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva, mientras en México están regulados en los artículos del 59 al 64 y son la multa y la inhabilitación temporal finalmente en los ordenamiento jurídicos de Chile y Colombia no existe el capítulo de sanción administrativa dado a que se implementó el gobierno electrónico II.- En el Perú el órgano sancionador es el Tribunal de Contrataciones del Estado, en México es la Secretaria de la Función Pública, en Chile es el Tribunal de Contrataciones Públicas y en Colombia el interventor quien fiscaliza las actividades para que se haga con legalidad las adquisiciones de bienes, servicios y obras. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6847 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105509 Las sanciones administrativas en las contrataciones públicas: un estudio comparativo de Perú, Chile, Colombia y México [texto impreso] / Yony Ricardo Contreras Mamani, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 183 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente trabajo de investigación aborda sobre las sanciones administrativas en las contrataciones públicas, el estudio tiene un carácter comparativo en la que se analiza la normatividad peruana, chilena, colombiana y mexicana; para tal efecto la investigación desarrolla dos dimensiones, el primero la normatividad y la tipología de sanciones administrativas y la segunda el organismo encargado de sancionar y el procedimiento administrativo sancionador. La investigación se desarrolla como resultado a que las contrataciones públicas es el área más vulnerable a la corrupción y de existir mayor riesgo de situaciones de irregularidad tales como el soborno, los arreglos y direccionamiento de contratos con la finalidad de adjudicarse como ganador de la buena pro. EL OBJETIVO GENERAL de la investigación es: Analizar en forma comparativa las sanciones administrativas en las contrataciones públicas y el procedimiento administrativo sancionador en Perú, Chile, Colombia y México. LA METODOLOGÍA del presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, su diseño de investigación es jurídico – comparativo. El presente trabajo de investigación arribó a las siguientes CONCLUSIONES: I.- En el Perú las sanciones administrativas están reguladas en el artículo 50 de la Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341, en la que estipula que las sanciones administrativas son la multa, la inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva, mientras en México están regulados en los artículos del 59 al 64 y son la multa y la inhabilitación temporal finalmente en los ordenamiento jurídicos de Chile y Colombia no existe el capítulo de sanción administrativa dado a que se implementó el gobierno electrónico II.- En el Perú el órgano sancionador es el Tribunal de Contrataciones del Estado, en México es la Secretaria de la Función Pública, en Chile es el Tribunal de Contrataciones Públicas y en Colombia el interventor quien fiscaliza las actividades para que se haga con legalidad las adquisiciones de bienes, servicios y obras. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6847 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105509
Las sanciones administrativas en las contrataciones públicas: un estudio comparativo de Perú, Chile, Colombia y México
El presente trabajo de investigación aborda sobre las sanciones administrativas en las contrataciones públicas, el estudio tiene un carácter comparativo en la que se analiza la normatividad peruana, chilena, colombiana y mexicana; para tal efecto la investigación desarrolla dos dimensiones, el primero la normatividad y la tipología de sanciones administrativas y la segunda el organismo encargado de sancionar y el procedimiento administrativo sancionador. La investigación se desarrolla como resultado a que las contrataciones públicas es el área más vulnerable a la corrupción y de existir mayor riesgo de situaciones de irregularidad tales como el soborno, los arreglos y direccionamiento de contratos con la finalidad de adjudicarse como ganador de la buena pro. EL OBJETIVO GENERAL de la investigación es: Analizar en forma comparativa las sanciones administrativas en las contrataciones públicas y el procedimiento administrativo sancionador en Perú, Chile, Colombia y México. LA METODOLOGÍA del presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, su diseño de investigación es jurídico – comparativo. El presente trabajo de investigación arribó a las siguientes CONCLUSIONES: I.- En el Perú las sanciones administrativas están reguladas en el artículo 50 de la Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341, en la que estipula que las sanciones administrativas son la multa, la inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva, mientras en México están regulados en los artículos del 59 al 64 y son la multa y la inhabilitación temporal finalmente en los ordenamiento jurídicos de Chile y Colombia no existe el capítulo de sanción administrativa dado a que se implementó el gobierno electrónico II.- En el Perú el órgano sancionador es el Tribunal de Contrataciones del Estado, en México es la Secretaria de la Función Pública, en Chile es el Tribunal de Contrataciones Públicas y en Colombia el interventor quien fiscaliza las actividades para que se haga con legalidad las adquisiciones de bienes, servicios y obras.
Contreras Mamani, Yony Ricardo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleSituación Jurídica Social y Política de las Personas Humanas con Violación de los Derechos Humanos Ante la Legislación Antiterrorista en la Subregión de Puno / César Alfredo Arapa Roque / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1997)
Título : Situación Jurídica Social y Política de las Personas Humanas con Violación de los Derechos Humanos Ante la Legislación Antiterrorista en la Subregión de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: César Alfredo Arapa Roque Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1997 Número de páginas: 220 Il.: tbls., gráfs. Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Palabras clave: PERSONAS PERSONA NATURAL DERECHO CIVIL DERECHOS HUMANOS TERRORISMO LEGISLACION Clasificación: 616.8526 Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Con notas bibliográficas Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74977 Situación Jurídica Social y Política de las Personas Humanas con Violación de los Derechos Humanos Ante la Legislación Antiterrorista en la Subregión de Puno [texto impreso] / César Alfredo Arapa Roque . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1997 . - 220 : tbls., gráfs.
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Palabras clave: PERSONAS PERSONA NATURAL DERECHO CIVIL DERECHOS HUMANOS TERRORISMO LEGISLACION Clasificación: 616.8526 Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Con notas bibliográficas Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74977
Situación Jurídica Social y Política de las Personas Humanas con Violación de los Derechos Humanos Ante la Legislación Antiterrorista en la Subregión de Puno
Arapa Roque, César Alfredo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1997
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Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Con notas bibliográficas
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Excluido de préstamoSituación Social y Legal de Niños y Adolescentes Infractores de la Ley Penal: Propuesta para su Resocialización / Betty Jeanett Ramirez Atencio / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1996)
Título : Situación Social y Legal de Niños y Adolescentes Infractores de la Ley Penal: Propuesta para su Resocialización Tipo de documento: texto impreso Autores: Betty Jeanett Ramirez Atencio, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1996 Número de páginas: 152 p. Il.: diagrs.; gráfs.; tbls Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67752 Situación Social y Legal de Niños y Adolescentes Infractores de la Ley Penal: Propuesta para su Resocialización [texto impreso] / Betty Jeanett Ramirez Atencio, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1996 . - 152 p. : diagrs.; gráfs.; tbls ; 30 cm.
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Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67752
Situación Social y Legal de Niños y Adolescentes Infractores de la Ley Penal: Propuesta para su Resocialización
Ramirez Atencio, Betty Jeanett - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1996
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0005-01 T3844 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0006-02 T3844 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 3844-6652-00 T3844 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLas técnicas de reproducción humana asistida, una alternativa jurídica frente a la adopción / Milagros Coaquira Villasante / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2007)
Título : Las técnicas de reproducción humana asistida, una alternativa jurídica frente a la adopción Tipo de documento: texto impreso Autores: Milagros Coaquira Villasante, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2007 Número de páginas: 108, [11] páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Titulo Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58852 Las técnicas de reproducción humana asistida, una alternativa jurídica frente a la adopción [texto impreso] / Milagros Coaquira Villasante, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2007 . - 108, [11] páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Las técnicas de reproducción humana asistida, una alternativa jurídica frente a la adopción
Coaquira Villasante, Milagros - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2007
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0071-01 T0071 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T10696-17292-01 T10696 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl tratamiento del habeas corpus reparador y la vulneración del derecho a la libertad personal en las sentencias del Tribunal Constitucional / German Ninaraqui Jimenez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : El tratamiento del habeas corpus reparador y la vulneración del derecho a la libertad personal en las sentencias del Tribunal Constitucional Tipo de documento: texto impreso Autores: German Ninaraqui Jimenez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 140 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El estudio desarrolló la naturaleza jurídica y sus implicancias del hábeas corpus; para el sustento fáctico se analizó las sentencias del Tribunal Constitucional en un número de cinco casos. El objetivo central fue analizar el tratamiento del habeas corpus reparador y la vulneración del derecho a la libertad personal en las sentencias del Tribunal Constitucional. En la parte metodológica se adoptó el enfoque cualitativo y se siguió el diseño estudio de caso (estudio de las sentencias del Tribunal Constitucional). En cuanto a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: (i) El habeas corpus reparador en las sentencias del Tribunal Constitucional, así como en la doctrina, es considerado como una garantía destinada a tutelar la libertad física de las personas, frente a las detenciones arbitrarias y abusivas del poder público, dado que nadie puede ser privado de la libertad sino en virtud de una decisión judicial legal y firme. (ii) Las sentencias del Tribunal Constitucional carecen de dos aspectos: primero, que no resuelven oportunamente las demandas de habeas Corpus Reparador, esto es, que resuelven una vez que la vulneración y la amenaza de la libertad personal ya ha cesado, entonces, deviene en ineficaz, en consecuencia se vulnera la libertad personal; segundo, las demandas en la mayoría de los casos no están adecuadamente planteadas, dado que en los casos analizados, el supuesto fáctico no se configura como detención arbitraria ni ilegal, ello trae como consecuencia que las demandas de habeas corpus reparador sean declaradas infundadas. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7295 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106626 El tratamiento del habeas corpus reparador y la vulneración del derecho a la libertad personal en las sentencias del Tribunal Constitucional [texto impreso] / German Ninaraqui Jimenez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 140 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El estudio desarrolló la naturaleza jurídica y sus implicancias del hábeas corpus; para el sustento fáctico se analizó las sentencias del Tribunal Constitucional en un número de cinco casos. El objetivo central fue analizar el tratamiento del habeas corpus reparador y la vulneración del derecho a la libertad personal en las sentencias del Tribunal Constitucional. En la parte metodológica se adoptó el enfoque cualitativo y se siguió el diseño estudio de caso (estudio de las sentencias del Tribunal Constitucional). En cuanto a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: (i) El habeas corpus reparador en las sentencias del Tribunal Constitucional, así como en la doctrina, es considerado como una garantía destinada a tutelar la libertad física de las personas, frente a las detenciones arbitrarias y abusivas del poder público, dado que nadie puede ser privado de la libertad sino en virtud de una decisión judicial legal y firme. (ii) Las sentencias del Tribunal Constitucional carecen de dos aspectos: primero, que no resuelven oportunamente las demandas de habeas Corpus Reparador, esto es, que resuelven una vez que la vulneración y la amenaza de la libertad personal ya ha cesado, entonces, deviene en ineficaz, en consecuencia se vulnera la libertad personal; segundo, las demandas en la mayoría de los casos no están adecuadamente planteadas, dado que en los casos analizados, el supuesto fáctico no se configura como detención arbitraria ni ilegal, ello trae como consecuencia que las demandas de habeas corpus reparador sean declaradas infundadas. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7295 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106626
El tratamiento del habeas corpus reparador y la vulneración del derecho a la libertad personal en las sentencias del Tribunal Constitucional
El estudio desarrolló la naturaleza jurídica y sus implicancias del hábeas corpus; para el sustento fáctico se analizó las sentencias del Tribunal Constitucional en un número de cinco casos. El objetivo central fue analizar el tratamiento del habeas corpus reparador y la vulneración del derecho a la libertad personal en las sentencias del Tribunal Constitucional. En la parte metodológica se adoptó el enfoque cualitativo y se siguió el diseño estudio de caso (estudio de las sentencias del Tribunal Constitucional). En cuanto a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: (i) El habeas corpus reparador en las sentencias del Tribunal Constitucional, así como en la doctrina, es considerado como una garantía destinada a tutelar la libertad física de las personas, frente a las detenciones arbitrarias y abusivas del poder público, dado que nadie puede ser privado de la libertad sino en virtud de una decisión judicial legal y firme. (ii) Las sentencias del Tribunal Constitucional carecen de dos aspectos: primero, que no resuelven oportunamente las demandas de habeas Corpus Reparador, esto es, que resuelven una vez que la vulneración y la amenaza de la libertad personal ya ha cesado, entonces, deviene en ineficaz, en consecuencia se vulnera la libertad personal; segundo, las demandas en la mayoría de los casos no están adecuadamente planteadas, dado que en los casos analizados, el supuesto fáctico no se configura como detención arbitraria ni ilegal, ello trae como consecuencia que las demandas de habeas corpus reparador sean declaradas infundadas.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0226-01 T0226 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24069-30572-01 T24069 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleTratamiento Legal para Determinar la Responsabilidad Civil por Producto Defectuoso / Luzgarda Davila Herrera / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2004)
Título : Tratamiento Legal para Determinar la Responsabilidad Civil por Producto Defectuoso Tipo de documento: texto impreso Autores: Luzgarda Davila Herrera, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: 156 p. Il.: gráfs.; tbls. Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar Titulo Profesional de Abogado Clasificación: [Agneaux] Escultura - Técnica Resumen: Determina soluciones a la problemática de la necesidad de establecer las funciones que le competen al Indecopi y al Poder Judicial en materia de responsabilidad civil por producto defectuoso y del otro que mediante esta determinación de funciones se establezca el procedimiento más acorde, a seguir, en atención a las reclamaciones presentadas por consumidores razonables. Es así que partiendo del análisis de la legislación nacional y de instituciones del derecho comparado llegamos a determinar algunas posibles modificaciones sobre la legislación actual a fin de proteger de mejor manera los intereses de los consumidores afectados; del mismo modo se presenta un análisis de la actividad procedimental llevada a cabo por el Indecopi y el Poder Judicial; estableciendo posteriormente el tipo de responsabilidad civil aplicable; partiendo de la realidad local se buscó aquellos defectos que el consumidor (que en sí somos todos y cada uno de los integrantes del grupo social) encuentra en los productos que adquiere. Responsabilidad civil por producto defectuoso presentamos la metodología aplicada, el análisis normativo y situacional en base al ámbito del cual partimos: la ciudad de Puno. En base a lo anterior nuestras principales conclusiones son: que la regulación sobre responsabilidad civil por productos defectuosos, debe consagrar la responsabilidad objetiva del proveedor, admitiendo causales de exención, siendo necesario regular los supuestos de productos riesgosos, en sí, como defectuosos, volviendo a la responsabilidad subjetiva por culpa en supuestos específicos, igualmente la inclusión de esta figura (con nombre propio) en el Código Civil. Siendo la principal recomendación que se delimiten las funciones de los entes administrativo y judicial, lo que permitirá que cada uno cumpla con la finalidad para la que fue creado. Dado que la autoridad administrativa (Indecopi) debería limitarse a imponer multas que se originan en la infracción de las normas de protección al consumidor, por cuanto al ser la responsabilidad administrativa “objetiva” sería permisiva la imposición de multas en atención al principio de idoneidad. Sin embargo en el caso de aquellos productos que por motivo de su riesgo han causado un daño grave al consumidor como medicinas, alimentos, software, insecticidas, balones de gas, etc.; igualmente en el caso de aquellos productos que presentan defectos al ser usados defraudando al consumidor diligente: como celulares, prendas de vestir, etc. debería sancionarse la conducta del proveedor en defensa de los consumidores en general (en representación del Estado) y no atribuirse facultades resarcitorias de daños pues estas son competencia del Poder Judicial. La normatividad vigente y el derecho comparado demostramos contundentemente las hipótesis formuladas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73608 Tratamiento Legal para Determinar la Responsabilidad Civil por Producto Defectuoso [texto impreso] / Luzgarda Davila Herrera, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2004 . - 156 p. : gráfs.; tbls. ; 30 cm.
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Clasificación: [Agneaux] Escultura - Técnica Resumen: Determina soluciones a la problemática de la necesidad de establecer las funciones que le competen al Indecopi y al Poder Judicial en materia de responsabilidad civil por producto defectuoso y del otro que mediante esta determinación de funciones se establezca el procedimiento más acorde, a seguir, en atención a las reclamaciones presentadas por consumidores razonables. Es así que partiendo del análisis de la legislación nacional y de instituciones del derecho comparado llegamos a determinar algunas posibles modificaciones sobre la legislación actual a fin de proteger de mejor manera los intereses de los consumidores afectados; del mismo modo se presenta un análisis de la actividad procedimental llevada a cabo por el Indecopi y el Poder Judicial; estableciendo posteriormente el tipo de responsabilidad civil aplicable; partiendo de la realidad local se buscó aquellos defectos que el consumidor (que en sí somos todos y cada uno de los integrantes del grupo social) encuentra en los productos que adquiere. Responsabilidad civil por producto defectuoso presentamos la metodología aplicada, el análisis normativo y situacional en base al ámbito del cual partimos: la ciudad de Puno. En base a lo anterior nuestras principales conclusiones son: que la regulación sobre responsabilidad civil por productos defectuosos, debe consagrar la responsabilidad objetiva del proveedor, admitiendo causales de exención, siendo necesario regular los supuestos de productos riesgosos, en sí, como defectuosos, volviendo a la responsabilidad subjetiva por culpa en supuestos específicos, igualmente la inclusión de esta figura (con nombre propio) en el Código Civil. Siendo la principal recomendación que se delimiten las funciones de los entes administrativo y judicial, lo que permitirá que cada uno cumpla con la finalidad para la que fue creado. Dado que la autoridad administrativa (Indecopi) debería limitarse a imponer multas que se originan en la infracción de las normas de protección al consumidor, por cuanto al ser la responsabilidad administrativa “objetiva” sería permisiva la imposición de multas en atención al principio de idoneidad. Sin embargo en el caso de aquellos productos que por motivo de su riesgo han causado un daño grave al consumidor como medicinas, alimentos, software, insecticidas, balones de gas, etc.; igualmente en el caso de aquellos productos que presentan defectos al ser usados defraudando al consumidor diligente: como celulares, prendas de vestir, etc. debería sancionarse la conducta del proveedor en defensa de los consumidores en general (en representación del Estado) y no atribuirse facultades resarcitorias de daños pues estas son competencia del Poder Judicial. La normatividad vigente y el derecho comparado demostramos contundentemente las hipótesis formuladas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73608
Tratamiento Legal para Determinar la Responsabilidad Civil por Producto Defectuoso
Determina soluciones a la problemática de la necesidad de establecer las funciones que le competen al Indecopi y al Poder Judicial en materia de responsabilidad civil por producto defectuoso y del otro que mediante esta determinación de funciones se establezca el procedimiento más acorde, a seguir, en atención a las reclamaciones presentadas por consumidores razonables. Es así que partiendo del análisis de la legislación nacional y de instituciones del derecho comparado llegamos a determinar algunas posibles modificaciones sobre la legislación actual a fin de proteger de mejor manera los intereses de los consumidores afectados; del mismo modo se presenta un análisis de la actividad procedimental llevada a cabo por el Indecopi y el Poder Judicial; estableciendo posteriormente el tipo de responsabilidad civil aplicable; partiendo de la realidad local se buscó aquellos defectos que el consumidor (que en sí somos todos y cada uno de los integrantes del grupo social) encuentra en los productos que adquiere. Responsabilidad civil por producto defectuoso presentamos la metodología aplicada, el análisis normativo y situacional en base al ámbito del cual partimos: la ciudad de Puno. En base a lo anterior nuestras principales conclusiones son: que la regulación sobre responsabilidad civil por productos defectuosos, debe consagrar la responsabilidad objetiva del proveedor, admitiendo causales de exención, siendo necesario regular los supuestos de productos riesgosos, en sí, como defectuosos, volviendo a la responsabilidad subjetiva por culpa en supuestos específicos, igualmente la inclusión de esta figura (con nombre propio) en el Código Civil. Siendo la principal recomendación que se delimiten las funciones de los entes administrativo y judicial, lo que permitirá que cada uno cumpla con la finalidad para la que fue creado. Dado que la autoridad administrativa (Indecopi) debería limitarse a imponer multas que se originan en la infracción de las normas de protección al consumidor, por cuanto al ser la responsabilidad administrativa “objetiva” sería permisiva la imposición de multas en atención al principio de idoneidad. Sin embargo en el caso de aquellos productos que por motivo de su riesgo han causado un daño grave al consumidor como medicinas, alimentos, software, insecticidas, balones de gas, etc.; igualmente en el caso de aquellos productos que presentan defectos al ser usados defraudando al consumidor diligente: como celulares, prendas de vestir, etc. debería sancionarse la conducta del proveedor en defensa de los consumidores en general (en representación del Estado) y no atribuirse facultades resarcitorias de daños pues estas son competencia del Poder Judicial. La normatividad vigente y el derecho comparado demostramos contundentemente las hipótesis formuladas.
Davila Herrera, Luzgarda - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2004
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0053-01 T0053 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 9147-13536-01 T9147 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleTratamiento de la naturaleza jurídica de la responsabilidad y culpabilidad de las personas jurídicas / Johana Gisell Escobedo Yanarico / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2019)
Título : Tratamiento de la naturaleza jurídica de la responsabilidad y culpabilidad de las personas jurídicas Tipo de documento: texto impreso Autores: Johana Gisell Escobedo Yanarico, Autor ; Lorenzo Halanoca Ito, Autor ; Lorenzo Halanoca Ito, Autor ; Lorenzo Halanoca Ito, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 140 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Frente a la insuficiencia del sistema de responsabilidad penal elaborada acorde al principio societas delinquere non potest, la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es cada vez más progresivo en la legislación comparada. En cambio, nuestra legislación no se orienta acorde a la regulación internacional, advirtiéndose graves indeterminaciones e indefiniciones en la naturaleza de la responsabilidad y la culpabilidad penal de las personas jurídicas. Ante esta situación problemática se ha realizado el presente estudio, teniendo como objetivo general: identificar la naturaleza jurídica de la responsabilidad y culpabilidad de las personas jurídicas. Metodología utilizada: enfoque cualitativo, según el tipo de investigación es crítico y analítico prospectivo. Las conclusiones obtenidas son las siguientes: (i) Las sanciones previstas en el artículo 105 del Código Penal y aplicables a las personas jurídicas, vigente en nuestro ordenamiento jurídico y las medidas establecidas en la Ley N° 30424, tienen una naturaleza de carácter penal, de tal manera que se descarta totalmente la postura del carácter administrativo de las sanciones, dado que, las sanciones establecidas en el Código Penal y la ley penal especial, se imponen a las empresas como consecuencia de la comisión de un delito, y no de una infracción administrativa, la fuente generadora de la sanción es la comisión del delito. (ii) La condición sine qua non para la imposición de una sanción penal es la verificación de la culpabilidad, filtro más importante que debe ser superado para hacer efectivo el reproche penal, siendo esto así, las personas jurídicas tienen culpabilidad; sin embargo, su concepción es liminarmente diferente a la culpabilidad de las personas naturales. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10276 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105714 Tratamiento de la naturaleza jurídica de la responsabilidad y culpabilidad de las personas jurídicas [texto impreso] / Johana Gisell Escobedo Yanarico, Autor ; Lorenzo Halanoca Ito, Autor ; Lorenzo Halanoca Ito, Autor ; Lorenzo Halanoca Ito, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2019 . - 140 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Frente a la insuficiencia del sistema de responsabilidad penal elaborada acorde al principio societas delinquere non potest, la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es cada vez más progresivo en la legislación comparada. En cambio, nuestra legislación no se orienta acorde a la regulación internacional, advirtiéndose graves indeterminaciones e indefiniciones en la naturaleza de la responsabilidad y la culpabilidad penal de las personas jurídicas. Ante esta situación problemática se ha realizado el presente estudio, teniendo como objetivo general: identificar la naturaleza jurídica de la responsabilidad y culpabilidad de las personas jurídicas. Metodología utilizada: enfoque cualitativo, según el tipo de investigación es crítico y analítico prospectivo. Las conclusiones obtenidas son las siguientes: (i) Las sanciones previstas en el artículo 105 del Código Penal y aplicables a las personas jurídicas, vigente en nuestro ordenamiento jurídico y las medidas establecidas en la Ley N° 30424, tienen una naturaleza de carácter penal, de tal manera que se descarta totalmente la postura del carácter administrativo de las sanciones, dado que, las sanciones establecidas en el Código Penal y la ley penal especial, se imponen a las empresas como consecuencia de la comisión de un delito, y no de una infracción administrativa, la fuente generadora de la sanción es la comisión del delito. (ii) La condición sine qua non para la imposición de una sanción penal es la verificación de la culpabilidad, filtro más importante que debe ser superado para hacer efectivo el reproche penal, siendo esto así, las personas jurídicas tienen culpabilidad; sin embargo, su concepción es liminarmente diferente a la culpabilidad de las personas naturales. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10276 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105714
Tratamiento de la naturaleza jurídica de la responsabilidad y culpabilidad de las personas jurídicas
Frente a la insuficiencia del sistema de responsabilidad penal elaborada acorde al principio societas delinquere non potest, la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es cada vez más progresivo en la legislación comparada. En cambio, nuestra legislación no se orienta acorde a la regulación internacional, advirtiéndose graves indeterminaciones e indefiniciones en la naturaleza de la responsabilidad y la culpabilidad penal de las personas jurídicas. Ante esta situación problemática se ha realizado el presente estudio, teniendo como objetivo general: identificar la naturaleza jurídica de la responsabilidad y culpabilidad de las personas jurídicas. Metodología utilizada: enfoque cualitativo, según el tipo de investigación es crítico y analítico prospectivo. Las conclusiones obtenidas son las siguientes: (i) Las sanciones previstas en el artículo 105 del Código Penal y aplicables a las personas jurídicas, vigente en nuestro ordenamiento jurídico y las medidas establecidas en la Ley N° 30424, tienen una naturaleza de carácter penal, de tal manera que se descarta totalmente la postura del carácter administrativo de las sanciones, dado que, las sanciones establecidas en el Código Penal y la ley penal especial, se imponen a las empresas como consecuencia de la comisión de un delito, y no de una infracción administrativa, la fuente generadora de la sanción es la comisión del delito. (ii) La condición sine qua non para la imposición de una sanción penal es la verificación de la culpabilidad, filtro más importante que debe ser superado para hacer efectivo el reproche penal, siendo esto así, las personas jurídicas tienen culpabilidad; sin embargo, su concepción es liminarmente diferente a la culpabilidad de las personas naturales.
Escobedo Yanarico, Johana GisellHalanoca Ito, Lorenzo ; Halanoca Ito, Lorenzo ; Halanoca Ito, Lorenzo - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2019
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0261-01 T0261 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24732-31235-01 T24732 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa Tutela Penal del Derecho al Acceso a la Información Pública y las Modificaciones Legislativas que Requiere para Mejorar su Eficacia / Efraín Ccori Trujillo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La Tutela Penal del Derecho al Acceso a la Información Pública y las Modificaciones Legislativas que Requiere para Mejorar su Eficacia Tipo de documento: texto impreso Autores: Efraín Ccori Trujillo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 102 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina la tutela penal del Derecho al Acceso a la Información Pública e identificar las modificaciones legislativas que requiere para mejorar su eficacia, para luego, generar una teoría, que explique en un nivel conceptual y aporte nuevas visiones, pues las teorías disponibles no explican adecuadamente. Se enmarca dentro del enfoque cualitativo y el dogmático jurídico(normativo), orientada; hacia la exploración, la descripción y el entendimiento del objeto de estudio, mediante la técnica de la teoría fundamentada. La muestra es una muestra teórica o conceptual, por conveniencia, no probabilística, constituida por la; Convención Interamericana de Derechos Humanos, Constitución Pólitica del Perú, Ley 27806, Código Penal, doctrina, opiniones consultivas de la Corte IDH, sentencias de la Corte IDH, sentencias del Tribunal Constitucional del Perú, existentes, hasta el año 2014. Los instrumentos que se utilizaron fueron: observación cualitativa, bitácora de registro y bitácora de análisis. Como resultado, se observa que, en la actualidad, el derecho al Acceso a la Información Pública se encuentra tutelado penalmente por el artículo 4 y 14 de la Ley 27806 –Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública- y el artículo 377 del Código Penal. La investigación permite concluir que la norma que tutela penalmente, al derecho al Acceso a la Información Pública, no es precisa, pues solo establece la “posibilidad” de la responsabilidad penal, remitiendo al artículo 377 del Código Penal. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=95210 La Tutela Penal del Derecho al Acceso a la Información Pública y las Modificaciones Legislativas que Requiere para Mejorar su Eficacia [texto impreso] / Efraín Ccori Trujillo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 102 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Resumen: Determina la tutela penal del Derecho al Acceso a la Información Pública e identificar las modificaciones legislativas que requiere para mejorar su eficacia, para luego, generar una teoría, que explique en un nivel conceptual y aporte nuevas visiones, pues las teorías disponibles no explican adecuadamente. Se enmarca dentro del enfoque cualitativo y el dogmático jurídico(normativo), orientada; hacia la exploración, la descripción y el entendimiento del objeto de estudio, mediante la técnica de la teoría fundamentada. La muestra es una muestra teórica o conceptual, por conveniencia, no probabilística, constituida por la; Convención Interamericana de Derechos Humanos, Constitución Pólitica del Perú, Ley 27806, Código Penal, doctrina, opiniones consultivas de la Corte IDH, sentencias de la Corte IDH, sentencias del Tribunal Constitucional del Perú, existentes, hasta el año 2014. Los instrumentos que se utilizaron fueron: observación cualitativa, bitácora de registro y bitácora de análisis. Como resultado, se observa que, en la actualidad, el derecho al Acceso a la Información Pública se encuentra tutelado penalmente por el artículo 4 y 14 de la Ley 27806 –Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública- y el artículo 377 del Código Penal. La investigación permite concluir que la norma que tutela penalmente, al derecho al Acceso a la Información Pública, no es precisa, pues solo establece la “posibilidad” de la responsabilidad penal, remitiendo al artículo 377 del Código Penal. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=95210
La Tutela Penal del Derecho al Acceso a la Información Pública y las Modificaciones Legislativas que Requiere para Mejorar su Eficacia
Determina la tutela penal del Derecho al Acceso a la Información Pública e identificar las modificaciones legislativas que requiere para mejorar su eficacia, para luego, generar una teoría, que explique en un nivel conceptual y aporte nuevas visiones, pues las teorías disponibles no explican adecuadamente. Se enmarca dentro del enfoque cualitativo y el dogmático jurídico(normativo), orientada; hacia la exploración, la descripción y el entendimiento del objeto de estudio, mediante la técnica de la teoría fundamentada. La muestra es una muestra teórica o conceptual, por conveniencia, no probabilística, constituida por la; Convención Interamericana de Derechos Humanos, Constitución Pólitica del Perú, Ley 27806, Código Penal, doctrina, opiniones consultivas de la Corte IDH, sentencias de la Corte IDH, sentencias del Tribunal Constitucional del Perú, existentes, hasta el año 2014. Los instrumentos que se utilizaron fueron: observación cualitativa, bitácora de registro y bitácora de análisis. Como resultado, se observa que, en la actualidad, el derecho al Acceso a la Información Pública se encuentra tutelado penalmente por el artículo 4 y 14 de la Ley 27806 –Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública- y el artículo 377 del Código Penal. La investigación permite concluir que la norma que tutela penalmente, al derecho al Acceso a la Información Pública, no es precisa, pues solo establece la “posibilidad” de la responsabilidad penal, remitiendo al artículo 377 del Código Penal.
Ccori Trujillo, Efraín - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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DisponibleÚltimo Quinquenio de la Actividad Legislativa Peruana en Materia Penal Penal: Teoría de la Protección Penal de Bienes Jurídicos o un Derecho Penal del Enemigo / Ronald Edgar Calderón Huanacuni / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Último Quinquenio de la Actividad Legislativa Peruana en Materia Penal Penal: Teoría de la Protección Penal de Bienes Jurídicos o un Derecho Penal del Enemigo Tipo de documento: texto impreso Autores: Ronald Edgar Calderón Huanacuni, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 205 p. Il.: tbls. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: En el Perú, no se cuenta con un estudio destinado a determinar cuál es el fundamento que adoptan los legisladores. Pretende dar solución. Como ya referimos. Determina fundamento doctrinario, como son la Teoría del Bien Jurídico y el Derecho penal del enemigo, se vienen sustentando la actividad legislativa en materia penal especial durante el último quinquenio en el Perú. El método a usarse será un estudio de Investigación Dogmático, conocido También como Investigación de Contenido. Con todo ello, finalmente, se espera poder tener certeza de la posición que se viene asumiendo en la creación de tipos penales, y lo más importante, si ésta posición es acorde a nuestra constitución. Un estudio de esta naturaleza es absolutamente trascendental, pues si bien hoy existe reclamos de la sociedad en referencia a que se vendría usando al Derecho penal como un medio de represión y control desproporcionado, no se cuenta con un estudio científico que así lo señale. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96251 Último Quinquenio de la Actividad Legislativa Peruana en Materia Penal Penal: Teoría de la Protección Penal de Bienes Jurídicos o un Derecho Penal del Enemigo [texto impreso] / Ronald Edgar Calderón Huanacuni, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 205 p. : tbls. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Resumen: En el Perú, no se cuenta con un estudio destinado a determinar cuál es el fundamento que adoptan los legisladores. Pretende dar solución. Como ya referimos. Determina fundamento doctrinario, como son la Teoría del Bien Jurídico y el Derecho penal del enemigo, se vienen sustentando la actividad legislativa en materia penal especial durante el último quinquenio en el Perú. El método a usarse será un estudio de Investigación Dogmático, conocido También como Investigación de Contenido. Con todo ello, finalmente, se espera poder tener certeza de la posición que se viene asumiendo en la creación de tipos penales, y lo más importante, si ésta posición es acorde a nuestra constitución. Un estudio de esta naturaleza es absolutamente trascendental, pues si bien hoy existe reclamos de la sociedad en referencia a que se vendría usando al Derecho penal como un medio de represión y control desproporcionado, no se cuenta con un estudio científico que así lo señale. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96251
Último Quinquenio de la Actividad Legislativa Peruana en Materia Penal Penal: Teoría de la Protección Penal de Bienes Jurídicos o un Derecho Penal del Enemigo
En el Perú, no se cuenta con un estudio destinado a determinar cuál es el fundamento que adoptan los legisladores. Pretende dar solución. Como ya referimos. Determina fundamento doctrinario, como son la Teoría del Bien Jurídico y el Derecho penal del enemigo, se vienen sustentando la actividad legislativa en materia penal especial durante el último quinquenio en el Perú. El método a usarse será un estudio de Investigación Dogmático, conocido También como Investigación de Contenido. Con todo ello, finalmente, se espera poder tener certeza de la posición que se viene asumiendo en la creación de tipos penales, y lo más importante, si ésta posición es acorde a nuestra constitución. Un estudio de esta naturaleza es absolutamente trascendental, pues si bien hoy existe reclamos de la sociedad en referencia a que se vendría usando al Derecho penal como un medio de represión y control desproporcionado, no se cuenta con un estudio científico que así lo señale.
Calderón Huanacuni, Ronald Edgar - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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DisponibleUso del Examen Toxicológico en los Accidentes de Tránsito en Puno en el Año 2011 y su Necesidad de Protocolización / Izócimo Cazas Flores / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : Uso del Examen Toxicológico en los Accidentes de Tránsito en Puno en el Año 2011 y su Necesidad de Protocolización Tipo de documento: texto impreso Autores: Izócimo Cazas Flores, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 182 p. Il.: tbls., gráfs., diagrs. Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Clasificación: 611 L28 Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64401 Uso del Examen Toxicológico en los Accidentes de Tránsito en Puno en el Año 2011 y su Necesidad de Protocolización [texto impreso] / Izócimo Cazas Flores, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 182 p. : tbls., gráfs., diagrs. ; 30 cm.
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Clasificación: 611 L28 Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64401
Uso del Examen Toxicológico en los Accidentes de Tránsito en Puno en el Año 2011 y su Necesidad de Protocolización
Cazas Flores, Izócimo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
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DisponibleLa valoración del daño psíquico, en los delitos de violencia familiar por maltrato psicológico en la Primera Fiscalia Penal San Román-Juliaca, 2016 / Dina Maribel Mamani Collanqui / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : La valoración del daño psíquico, en los delitos de violencia familiar por maltrato psicológico en la Primera Fiscalia Penal San Román-Juliaca, 2016 Tipo de documento: texto impreso Autores: Dina Maribel Mamani Collanqui, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 204 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El trabajo de investigación tiene como objetivo general “Analizar la eficacia que tiene la valoración del daño psíquico, en los casos de violencia familiar por maltrato psicológico en la Primera Fiscalía Penal San Román- Juliaca, 2016-2017”, para el cual, se ha recopilado información de 200 casos fiscales, juntamente con sus protocolos de Pericias Psicológicas, en donde se han analizado el contenido de las disposiciones de apertura preliminar, ampliaciones, derivaciones y abstenciones que han sido emitidas por los Fiscales de la Primera Fiscalía Penal de San Román-Juliaca, también se ha recopilado información de normas, guías y jurisprudencia y doctrina. El método que se utilizó para el primer es el exegético, segundo y tercer objetivo fue el descriptivo (fichas de observación). Llegándose a las Conclusiones: La valoración del daño psíquico, no resulta eficaz, en los casos de violencia familiar por maltrato psicológico en la Primera Fiscalía Penal San Román- Juliaca, 2016-2017, debido a que la valoración del daño psíquico como medio probatorio es deficiente, ya que el daño psíquico solo lo determina el psicólogo de la División Médico Legal, mediante un instrumento técnico especializado o examen pericial, durante seis meses después de los hechos denunciados, por eso que los fiscales archivan los casos de maltrato psicológico. Los 200 casos denunciados en la Primera Fiscalía Penal San Román- Juliaca, en los años 2016-2017, han sido archivados, porque: - En el Protocolo de Pericia Psicológica, no establece textualmente la existencia del daño psíquico. -Los psicólogos de la División Médico Legal de San Román-Juliaca, en los años 2016 y 2017, no determinaron el nivel o magnitud de daño psicológico en ningún caso, porque no contaron con instrumento válido y porque no se han implementado y capacitado profesionales acreditados para diagnosticar el nivel de daño psicológico causado y porque en la DML no se ha instalado el sofward para la evaluación y determinación del daño psíquico. -Para formalizar preparatoriamente los hechos denunciados, los Fiscales exigen que la parte agraviada debe presentar en el Protocolo de Pericia Psicológica, algún indicador de daño psíquico (nivel leve, moderado, grave o muy grave de daño psíquico), sin embargo él no se dan cuenta que según la “Guía de Valoración de Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de Violencia Intencional”, establece que tiene que pasar seis meses como mínimo, para determinar el daño. Psíquico. -Según la “Guía de Valoración de Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de Violencia Intencional”, no es posible determinar valoración de daño psíquico en niños, niñas y adolescentes, y porque según los peritos psicólogos de la DML, por el hecho de ser niños tienden a olvidar los hechos violentos, pero según la psicología no es así, porque si un niño ve a su alrededor maltrato psicológico y si el menor es víctima de maltrato psicológico desarrolla una personalidad de maltratador. Respecto de los Informes Psicológicos que expiden los psicólogos del CEM para acreditar la afectación psicológica, no es fiable, porque según los Fiscales los psicólogos no están capacitados para determinar el daño psíquico y porque las victimas tienden a exagerar frente a ellos los hechos denunciados. La parte agraviada, cuando denuncia un hecho de lesión psicológica (maltrato psicológico), piensa que las autoridades no actúan rápido, porque el tiempo que demora en ingresar su denuncia a la fiscalía es de meses, y el Fiscal a cargo, al solicitar en la apertura preliminar que la parte agraviada pase por nueva evaluación psicológico para determinar el daño psíquico, no se presentar, porque pasaron meses después de los hechos denunciados y dejan así sus denuncias y porque muchas de las victimas tienden a reconciliarse con sus agresores y vuelven a caer en un círculo vicioso. Que al ser archivados los casos de lesión psicológica (maltrato psicológico), en las Fiscalías del Ministerio Publico en el Perú, desaparecen automáticamente las Medidas de Protección otorgados a las víctimas que denunciaron violencia familiar y así las victimas quedan desamparadas. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/9242 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106614 La valoración del daño psíquico, en los delitos de violencia familiar por maltrato psicológico en la Primera Fiscalia Penal San Román-Juliaca, 2016 [texto impreso] / Dina Maribel Mamani Collanqui, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 204 páginas : diagramas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: El trabajo de investigación tiene como objetivo general “Analizar la eficacia que tiene la valoración del daño psíquico, en los casos de violencia familiar por maltrato psicológico en la Primera Fiscalía Penal San Román- Juliaca, 2016-2017”, para el cual, se ha recopilado información de 200 casos fiscales, juntamente con sus protocolos de Pericias Psicológicas, en donde se han analizado el contenido de las disposiciones de apertura preliminar, ampliaciones, derivaciones y abstenciones que han sido emitidas por los Fiscales de la Primera Fiscalía Penal de San Román-Juliaca, también se ha recopilado información de normas, guías y jurisprudencia y doctrina. El método que se utilizó para el primer es el exegético, segundo y tercer objetivo fue el descriptivo (fichas de observación). Llegándose a las Conclusiones: La valoración del daño psíquico, no resulta eficaz, en los casos de violencia familiar por maltrato psicológico en la Primera Fiscalía Penal San Román- Juliaca, 2016-2017, debido a que la valoración del daño psíquico como medio probatorio es deficiente, ya que el daño psíquico solo lo determina el psicólogo de la División Médico Legal, mediante un instrumento técnico especializado o examen pericial, durante seis meses después de los hechos denunciados, por eso que los fiscales archivan los casos de maltrato psicológico. Los 200 casos denunciados en la Primera Fiscalía Penal San Román- Juliaca, en los años 2016-2017, han sido archivados, porque: - En el Protocolo de Pericia Psicológica, no establece textualmente la existencia del daño psíquico. -Los psicólogos de la División Médico Legal de San Román-Juliaca, en los años 2016 y 2017, no determinaron el nivel o magnitud de daño psicológico en ningún caso, porque no contaron con instrumento válido y porque no se han implementado y capacitado profesionales acreditados para diagnosticar el nivel de daño psicológico causado y porque en la DML no se ha instalado el sofward para la evaluación y determinación del daño psíquico. -Para formalizar preparatoriamente los hechos denunciados, los Fiscales exigen que la parte agraviada debe presentar en el Protocolo de Pericia Psicológica, algún indicador de daño psíquico (nivel leve, moderado, grave o muy grave de daño psíquico), sin embargo él no se dan cuenta que según la “Guía de Valoración de Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de Violencia Intencional”, establece que tiene que pasar seis meses como mínimo, para determinar el daño. Psíquico. -Según la “Guía de Valoración de Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de Violencia Intencional”, no es posible determinar valoración de daño psíquico en niños, niñas y adolescentes, y porque según los peritos psicólogos de la DML, por el hecho de ser niños tienden a olvidar los hechos violentos, pero según la psicología no es así, porque si un niño ve a su alrededor maltrato psicológico y si el menor es víctima de maltrato psicológico desarrolla una personalidad de maltratador. Respecto de los Informes Psicológicos que expiden los psicólogos del CEM para acreditar la afectación psicológica, no es fiable, porque según los Fiscales los psicólogos no están capacitados para determinar el daño psíquico y porque las victimas tienden a exagerar frente a ellos los hechos denunciados. La parte agraviada, cuando denuncia un hecho de lesión psicológica (maltrato psicológico), piensa que las autoridades no actúan rápido, porque el tiempo que demora en ingresar su denuncia a la fiscalía es de meses, y el Fiscal a cargo, al solicitar en la apertura preliminar que la parte agraviada pase por nueva evaluación psicológico para determinar el daño psíquico, no se presentar, porque pasaron meses después de los hechos denunciados y dejan así sus denuncias y porque muchas de las victimas tienden a reconciliarse con sus agresores y vuelven a caer en un círculo vicioso. Que al ser archivados los casos de lesión psicológica (maltrato psicológico), en las Fiscalías del Ministerio Publico en el Perú, desaparecen automáticamente las Medidas de Protección otorgados a las víctimas que denunciaron violencia familiar y así las victimas quedan desamparadas. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/9242 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106614
La valoración del daño psíquico, en los delitos de violencia familiar por maltrato psicológico en la Primera Fiscalia Penal San Román-Juliaca, 2016
El trabajo de investigación tiene como objetivo general “Analizar la eficacia que tiene la valoración del daño psíquico, en los casos de violencia familiar por maltrato psicológico en la Primera Fiscalía Penal San Román- Juliaca, 2016-2017”, para el cual, se ha recopilado información de 200 casos fiscales, juntamente con sus protocolos de Pericias Psicológicas, en donde se han analizado el contenido de las disposiciones de apertura preliminar, ampliaciones, derivaciones y abstenciones que han sido emitidas por los Fiscales de la Primera Fiscalía Penal de San Román-Juliaca, también se ha recopilado información de normas, guías y jurisprudencia y doctrina. El método que se utilizó para el primer es el exegético, segundo y tercer objetivo fue el descriptivo (fichas de observación). Llegándose a las Conclusiones: La valoración del daño psíquico, no resulta eficaz, en los casos de violencia familiar por maltrato psicológico en la Primera Fiscalía Penal San Román- Juliaca, 2016-2017, debido a que la valoración del daño psíquico como medio probatorio es deficiente, ya que el daño psíquico solo lo determina el psicólogo de la División Médico Legal, mediante un instrumento técnico especializado o examen pericial, durante seis meses después de los hechos denunciados, por eso que los fiscales archivan los casos de maltrato psicológico. Los 200 casos denunciados en la Primera Fiscalía Penal San Román- Juliaca, en los años 2016-2017, han sido archivados, porque: - En el Protocolo de Pericia Psicológica, no establece textualmente la existencia del daño psíquico. -Los psicólogos de la División Médico Legal de San Román-Juliaca, en los años 2016 y 2017, no determinaron el nivel o magnitud de daño psicológico en ningún caso, porque no contaron con instrumento válido y porque no se han implementado y capacitado profesionales acreditados para diagnosticar el nivel de daño psicológico causado y porque en la DML no se ha instalado el sofward para la evaluación y determinación del daño psíquico. -Para formalizar preparatoriamente los hechos denunciados, los Fiscales exigen que la parte agraviada debe presentar en el Protocolo de Pericia Psicológica, algún indicador de daño psíquico (nivel leve, moderado, grave o muy grave de daño psíquico), sin embargo él no se dan cuenta que según la “Guía de Valoración de Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de Violencia Intencional”, establece que tiene que pasar seis meses como mínimo, para determinar el daño. Psíquico. -Según la “Guía de Valoración de Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de Violencia Intencional”, no es posible determinar valoración de daño psíquico en niños, niñas y adolescentes, y porque según los peritos psicólogos de la DML, por el hecho de ser niños tienden a olvidar los hechos violentos, pero según la psicología no es así, porque si un niño ve a su alrededor maltrato psicológico y si el menor es víctima de maltrato psicológico desarrolla una personalidad de maltratador. Respecto de los Informes Psicológicos que expiden los psicólogos del CEM para acreditar la afectación psicológica, no es fiable, porque según los Fiscales los psicólogos no están capacitados para determinar el daño psíquico y porque las victimas tienden a exagerar frente a ellos los hechos denunciados. La parte agraviada, cuando denuncia un hecho de lesión psicológica (maltrato psicológico), piensa que las autoridades no actúan rápido, porque el tiempo que demora en ingresar su denuncia a la fiscalía es de meses, y el Fiscal a cargo, al solicitar en la apertura preliminar que la parte agraviada pase por nueva evaluación psicológico para determinar el daño psíquico, no se presentar, porque pasaron meses después de los hechos denunciados y dejan así sus denuncias y porque muchas de las victimas tienden a reconciliarse con sus agresores y vuelven a caer en un círculo vicioso. Que al ser archivados los casos de lesión psicológica (maltrato psicológico), en las Fiscalías del Ministerio Publico en el Perú, desaparecen automáticamente las Medidas de Protección otorgados a las víctimas que denunciaron violencia familiar y así las victimas quedan desamparadas.
Mamani Collanqui, Dina Maribel - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleLa venta de bien ajeno y el delito de estelionato en el Sistema Jurídico Peruano / Eloy Mamani Acero / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : La venta de bien ajeno y el delito de estelionato en el Sistema Jurídico Peruano Tipo de documento: texto impreso Autores: Eloy Mamani Acero, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 89 páginas Il.: figuras Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo realiza un estudio dogmático (en base a la teoría general del sistema jurídico), de las instituciones de venta de bien ajeno y el delito de estelionato, con la finalidad de establecer los límites y alcances de dichas instituciones; en ese sentido, tiene como tema de investigación, “la venta de bien ajeno y el delito de estelionato en el sistema jurídico peruano”. Como objeto de investigación “las normas jurídicas que regulan la venta de bien ajeno y el delito de estelionato”. Como problema general de investigación ¿Qué supuestos de hecho legal de venta de bien ajeno están permitidos o prohibidos por las normas del sistema jurídico peruano? siendo el objetivo general de investigación, determinar mediante la dogmática jurídica que supuestos de hecho de venta de bien ajeno, descritos por la norma jurídica del sistema jurídico peruano, están permitidos o prohibidos, para ello adopta un enfoque cualitativo de investigación científica y el método denominado dogmática jurídica.
Teniendo presente el objetivo de investigación, se concluye, con basta seguridad, que el negocio jurídico de venta de bien ajeno está permitido bajo determinados supuestos establecidos en el derecho peruano (civil, penal, administrativo etc.); en los límites con el derecho penal, es válido la venta de bien ajeno que no es delito (cuando no constituya delito de fraude, específicamente estelionato); en consecuencia está prohibido la venta de bien ajeno, cuando éste se enmarca dentro del supuesto legal del delito de estelionato. Es decir, reúna los elementos objetivos y subjetivos del delito de estelionato. De no enmarcarse dentro del supuesto legal de estelionato, la venta de bien ajeno es permitida. La sola venta como propietario de un bien ajeno, sin el engaño idóneo que exige el tipo penal de estafa, no constituye delito de estelionato, por ende, la venta de bien ajeno es permitida.
El negocio jurídico venta de bien ajeno, trata, ante todo, de un contrato de compraventa mediante la cual el vendedor se obliga a transmitir la propiedad de un bien al comprador. La única particularidad de este contrato radica en que el bien materia de la transferencia no pertenece al vendedor al momento de la celebración del contrato (Medina, pág. 74), tiene la misma estructura del contrato de compraventa, porque es un auténtico contrato de compraventa. Mario Castillo Freyre, con opinión distinta, desarrolla otros elementos distintos a los de la compraventa, postura que no se comparte, dado a que se estaría creando un supuesto de hecho distinto al del contrato de compraventa. El contrato de compraventa tiene un supuesto de hecho definido por normas (presupuesto, elementos y requisitos), el contrato de venta de bien ajeno no tiene estructura distinta a ella, es decir no reúne presupuesto, elemento, requisito, distinto al de la compraventa, tiene el mismo supuesto de hecho ni más ni menos. Agregar requisitos especiales, no tiene fundamento normativo, y limita el derecho a la libre contratación.
Se puede inferir la permisión del contrato de venta de bien ajeno en el derecho civil; si revisamos el inc. 2 del art. 1409 del CC, el mismo que señala que “la prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre bienes ajenos, es decir, que se puede celebrar contratos ya sean típicos (como la compraventa) o atípicos, sobre bienes ajenos. Pero esto es una norma general, que de existir una norma especial que prohíba contratar sobre bienes ajenos, es aplicable la norma especial; en las normas que regulan el contrato de compraventa no existe una norma expresa que prohíba la venta de bien ajeno. Más por el contrario, existe normas que le otorgan validez a dichos contratos; por ejemplo el artículo 1539 del CC dice “la venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que no pertenecía al vendedor o cuando éste adquiera el bien, antes de la citación con la demanda”. Está claro que el contrato de venta de bien ajeno es completamente válido.En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10043 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105722 La venta de bien ajeno y el delito de estelionato en el Sistema Jurídico Peruano [texto impreso] / Eloy Mamani Acero, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 89 páginas : figuras ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente trabajo realiza un estudio dogmático (en base a la teoría general del sistema jurídico), de las instituciones de venta de bien ajeno y el delito de estelionato, con la finalidad de establecer los límites y alcances de dichas instituciones; en ese sentido, tiene como tema de investigación, “la venta de bien ajeno y el delito de estelionato en el sistema jurídico peruano”. Como objeto de investigación “las normas jurídicas que regulan la venta de bien ajeno y el delito de estelionato”. Como problema general de investigación ¿Qué supuestos de hecho legal de venta de bien ajeno están permitidos o prohibidos por las normas del sistema jurídico peruano? siendo el objetivo general de investigación, determinar mediante la dogmática jurídica que supuestos de hecho de venta de bien ajeno, descritos por la norma jurídica del sistema jurídico peruano, están permitidos o prohibidos, para ello adopta un enfoque cualitativo de investigación científica y el método denominado dogmática jurídica.
Teniendo presente el objetivo de investigación, se concluye, con basta seguridad, que el negocio jurídico de venta de bien ajeno está permitido bajo determinados supuestos establecidos en el derecho peruano (civil, penal, administrativo etc.); en los límites con el derecho penal, es válido la venta de bien ajeno que no es delito (cuando no constituya delito de fraude, específicamente estelionato); en consecuencia está prohibido la venta de bien ajeno, cuando éste se enmarca dentro del supuesto legal del delito de estelionato. Es decir, reúna los elementos objetivos y subjetivos del delito de estelionato. De no enmarcarse dentro del supuesto legal de estelionato, la venta de bien ajeno es permitida. La sola venta como propietario de un bien ajeno, sin el engaño idóneo que exige el tipo penal de estafa, no constituye delito de estelionato, por ende, la venta de bien ajeno es permitida.
El negocio jurídico venta de bien ajeno, trata, ante todo, de un contrato de compraventa mediante la cual el vendedor se obliga a transmitir la propiedad de un bien al comprador. La única particularidad de este contrato radica en que el bien materia de la transferencia no pertenece al vendedor al momento de la celebración del contrato (Medina, pág. 74), tiene la misma estructura del contrato de compraventa, porque es un auténtico contrato de compraventa. Mario Castillo Freyre, con opinión distinta, desarrolla otros elementos distintos a los de la compraventa, postura que no se comparte, dado a que se estaría creando un supuesto de hecho distinto al del contrato de compraventa. El contrato de compraventa tiene un supuesto de hecho definido por normas (presupuesto, elementos y requisitos), el contrato de venta de bien ajeno no tiene estructura distinta a ella, es decir no reúne presupuesto, elemento, requisito, distinto al de la compraventa, tiene el mismo supuesto de hecho ni más ni menos. Agregar requisitos especiales, no tiene fundamento normativo, y limita el derecho a la libre contratación.
Se puede inferir la permisión del contrato de venta de bien ajeno en el derecho civil; si revisamos el inc. 2 del art. 1409 del CC, el mismo que señala que “la prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre bienes ajenos, es decir, que se puede celebrar contratos ya sean típicos (como la compraventa) o atípicos, sobre bienes ajenos. Pero esto es una norma general, que de existir una norma especial que prohíba contratar sobre bienes ajenos, es aplicable la norma especial; en las normas que regulan el contrato de compraventa no existe una norma expresa que prohíba la venta de bien ajeno. Más por el contrario, existe normas que le otorgan validez a dichos contratos; por ejemplo el artículo 1539 del CC dice “la venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que no pertenecía al vendedor o cuando éste adquiera el bien, antes de la citación con la demanda”. Está claro que el contrato de venta de bien ajeno es completamente válido.En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10043 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105722
La venta de bien ajeno y el delito de estelionato en el Sistema Jurídico Peruano
El presente trabajo realiza un estudio dogmático (en base a la teoría general del sistema jurídico), de las instituciones de venta de bien ajeno y el delito de estelionato, con la finalidad de establecer los límites y alcances de dichas instituciones; en ese sentido, tiene como tema de investigación, “la venta de bien ajeno y el delito de estelionato en el sistema jurídico peruano”. Como objeto de investigación “las normas jurídicas que regulan la venta de bien ajeno y el delito de estelionato”. Como problema general de investigación ¿Qué supuestos de hecho legal de venta de bien ajeno están permitidos o prohibidos por las normas del sistema jurídico peruano? siendo el objetivo general de investigación, determinar mediante la dogmática jurídica que supuestos de hecho de venta de bien ajeno, descritos por la norma jurídica del sistema jurídico peruano, están permitidos o prohibidos, para ello adopta un enfoque cualitativo de investigación científica y el método denominado dogmática jurídica.
Teniendo presente el objetivo de investigación, se concluye, con basta seguridad, que el negocio jurídico de venta de bien ajeno está permitido bajo determinados supuestos establecidos en el derecho peruano (civil, penal, administrativo etc.); en los límites con el derecho penal, es válido la venta de bien ajeno que no es delito (cuando no constituya delito de fraude, específicamente estelionato); en consecuencia está prohibido la venta de bien ajeno, cuando éste se enmarca dentro del supuesto legal del delito de estelionato. Es decir, reúna los elementos objetivos y subjetivos del delito de estelionato. De no enmarcarse dentro del supuesto legal de estelionato, la venta de bien ajeno es permitida. La sola venta como propietario de un bien ajeno, sin el engaño idóneo que exige el tipo penal de estafa, no constituye delito de estelionato, por ende, la venta de bien ajeno es permitida.
El negocio jurídico venta de bien ajeno, trata, ante todo, de un contrato de compraventa mediante la cual el vendedor se obliga a transmitir la propiedad de un bien al comprador. La única particularidad de este contrato radica en que el bien materia de la transferencia no pertenece al vendedor al momento de la celebración del contrato (Medina, pág. 74), tiene la misma estructura del contrato de compraventa, porque es un auténtico contrato de compraventa. Mario Castillo Freyre, con opinión distinta, desarrolla otros elementos distintos a los de la compraventa, postura que no se comparte, dado a que se estaría creando un supuesto de hecho distinto al del contrato de compraventa. El contrato de compraventa tiene un supuesto de hecho definido por normas (presupuesto, elementos y requisitos), el contrato de venta de bien ajeno no tiene estructura distinta a ella, es decir no reúne presupuesto, elemento, requisito, distinto al de la compraventa, tiene el mismo supuesto de hecho ni más ni menos. Agregar requisitos especiales, no tiene fundamento normativo, y limita el derecho a la libre contratación.
Se puede inferir la permisión del contrato de venta de bien ajeno en el derecho civil; si revisamos el inc. 2 del art. 1409 del CC, el mismo que señala que “la prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre bienes ajenos, es decir, que se puede celebrar contratos ya sean típicos (como la compraventa) o atípicos, sobre bienes ajenos. Pero esto es una norma general, que de existir una norma especial que prohíba contratar sobre bienes ajenos, es aplicable la norma especial; en las normas que regulan el contrato de compraventa no existe una norma expresa que prohíba la venta de bien ajeno. Más por el contrario, existe normas que le otorgan validez a dichos contratos; por ejemplo el artículo 1539 del CC dice “la venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que no pertenecía al vendedor o cuando éste adquiera el bien, antes de la citación con la demanda”. Está claro que el contrato de venta de bien ajeno es completamente válido.Mamani Acero, Eloy - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0254-01 T0254 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24737-31240-01 T24737 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleViolación de Derechos Humanos a Causa de Daños Ambientales en la Cuenca del Río Ramis, Periodo 2006 - 2008 / Neil Suller Equenda / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2009)
Título : Violación de Derechos Humanos a Causa de Daños Ambientales en la Cuenca del Río Ramis, Periodo 2006 - 2008 Tipo de documento: texto impreso Autores: Neil Suller Equenda, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: 235 p. Il.: tbls. Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Resumen: El desarrollo del presente trabajo, constituye la demostración, que los daños ambientales en el ámbito de la Cuenca del Río Ramis en la Región de Puno, son potenciales causas de afectación del bienestar de las personas. Es así qué, los daños ambientales al contener valores de contaminantes muy altos, tienen una lógica de causar violación de derechos humanos de las poblaciones de dicha Cuenca. El trabajo presenta, en primer término, el marco teórico necesario para conocer los derechos humanos, su fundamento, la descripción de ellos en función a su categorización por generaciones, identificando su marco normativo internacional, y terminando por delimitar la conceptualización de la violación de derechos humanos propiamente dicha. Cabe en este punto resaltar la consideración de los derechos humanos de tercera generación y su marco normativo contemplado en el Anteproyecto del Tercer Pacto Internacional de los Derechos de Solidaridad. La segunda parte del marco teórico está referida a la ciencia ambiental y la tercera parte a los daños ambientales, refiriendo sumisamente los distintos tipos de contaminación. Continuando cpn el trabajo, se tiene el punto importante, referida a la exposición y análisis de resultados, en el que al tener los valores de evaluación de calidad ambiental de las aguas de la Cuenca Ramis, se procede a realizar una interpretación de éstas, únicamente los que corresponden a valores que sobrepasan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, para continuar con su incidencia en los demás factores biótico y abióticos, concluyendo los daños que estos son capaces de ocasionar daños en el bienestar de las personas; teniendo esto, se realiza la caracterización de las violaciones de derechos humanos a causa de los daños ambientales, y por ultimo identificamos qué derechos humanos son afectados, de conformidad a su clasificación por generaciones. Los resultados obtenidos señalan, entre otros, que los daños ambientales y sus componentes contaminantes, afectan los derechos humanos a la vida, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la información, el derecho a la participación popular, el derecho la salud, el derecho la alimentación, el derecho a la vivienda, los derechos culturales, el derecho a vivir dentro de un ambiente adecuado, el derecho al desarrollo y por último se ve afectada el derecho al patrimonio común de la humanidad Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=61316 Violación de Derechos Humanos a Causa de Daños Ambientales en la Cuenca del Río Ramis, Periodo 2006 - 2008 [texto impreso] / Neil Suller Equenda, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2009 . - 235 p. : tbls. ; 30 cm.
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Resumen: El desarrollo del presente trabajo, constituye la demostración, que los daños ambientales en el ámbito de la Cuenca del Río Ramis en la Región de Puno, son potenciales causas de afectación del bienestar de las personas. Es así qué, los daños ambientales al contener valores de contaminantes muy altos, tienen una lógica de causar violación de derechos humanos de las poblaciones de dicha Cuenca. El trabajo presenta, en primer término, el marco teórico necesario para conocer los derechos humanos, su fundamento, la descripción de ellos en función a su categorización por generaciones, identificando su marco normativo internacional, y terminando por delimitar la conceptualización de la violación de derechos humanos propiamente dicha. Cabe en este punto resaltar la consideración de los derechos humanos de tercera generación y su marco normativo contemplado en el Anteproyecto del Tercer Pacto Internacional de los Derechos de Solidaridad. La segunda parte del marco teórico está referida a la ciencia ambiental y la tercera parte a los daños ambientales, refiriendo sumisamente los distintos tipos de contaminación. Continuando cpn el trabajo, se tiene el punto importante, referida a la exposición y análisis de resultados, en el que al tener los valores de evaluación de calidad ambiental de las aguas de la Cuenca Ramis, se procede a realizar una interpretación de éstas, únicamente los que corresponden a valores que sobrepasan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, para continuar con su incidencia en los demás factores biótico y abióticos, concluyendo los daños que estos son capaces de ocasionar daños en el bienestar de las personas; teniendo esto, se realiza la caracterización de las violaciones de derechos humanos a causa de los daños ambientales, y por ultimo identificamos qué derechos humanos son afectados, de conformidad a su clasificación por generaciones. Los resultados obtenidos señalan, entre otros, que los daños ambientales y sus componentes contaminantes, afectan los derechos humanos a la vida, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la información, el derecho a la participación popular, el derecho la salud, el derecho la alimentación, el derecho a la vivienda, los derechos culturales, el derecho a vivir dentro de un ambiente adecuado, el derecho al desarrollo y por último se ve afectada el derecho al patrimonio común de la humanidad Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=61316
Violación de Derechos Humanos a Causa de Daños Ambientales en la Cuenca del Río Ramis, Periodo 2006 - 2008
El desarrollo del presente trabajo, constituye la demostración, que los daños ambientales en el ámbito de la Cuenca del Río Ramis en la Región de Puno, son potenciales causas de afectación del bienestar de las personas. Es así qué, los daños ambientales al contener valores de contaminantes muy altos, tienen una lógica de causar violación de derechos humanos de las poblaciones de dicha Cuenca. El trabajo presenta, en primer término, el marco teórico necesario para conocer los derechos humanos, su fundamento, la descripción de ellos en función a su categorización por generaciones, identificando su marco normativo internacional, y terminando por delimitar la conceptualización de la violación de derechos humanos propiamente dicha. Cabe en este punto resaltar la consideración de los derechos humanos de tercera generación y su marco normativo contemplado en el Anteproyecto del Tercer Pacto Internacional de los Derechos de Solidaridad. La segunda parte del marco teórico está referida a la ciencia ambiental y la tercera parte a los daños ambientales, refiriendo sumisamente los distintos tipos de contaminación. Continuando cpn el trabajo, se tiene el punto importante, referida a la exposición y análisis de resultados, en el que al tener los valores de evaluación de calidad ambiental de las aguas de la Cuenca Ramis, se procede a realizar una interpretación de éstas, únicamente los que corresponden a valores que sobrepasan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, para continuar con su incidencia en los demás factores biótico y abióticos, concluyendo los daños que estos son capaces de ocasionar daños en el bienestar de las personas; teniendo esto, se realiza la caracterización de las violaciones de derechos humanos a causa de los daños ambientales, y por ultimo identificamos qué derechos humanos son afectados, de conformidad a su clasificación por generaciones. Los resultados obtenidos señalan, entre otros, que los daños ambientales y sus componentes contaminantes, afectan los derechos humanos a la vida, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la información, el derecho a la participación popular, el derecho la salud, el derecho la alimentación, el derecho a la vivienda, los derechos culturales, el derecho a vivir dentro de un ambiente adecuado, el derecho al desarrollo y por último se ve afectada el derecho al patrimonio común de la humanidad
Suller Equenda, Neil - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2009
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DisponibleVioléncia Doméstica Contra la Mujer Madre en los Barrios Urbano Marginales de Puno / Rolando Edgar Benavente Zaga / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1996)
Título : Violéncia Doméstica Contra la Mujer Madre en los Barrios Urbano Marginales de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Rolando Edgar Benavente Zaga Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1996 Número de páginas: 209 Il.: grafs., tbls., ilus Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Palabras clave: MUJERES VIOLENCIA MADRES BARRIOS ASPECTOS JURIDICOS DERECHO CIVIL Clasificación: 617.605 Cirugía Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67750 Violéncia Doméstica Contra la Mujer Madre en los Barrios Urbano Marginales de Puno [texto impreso] / Rolando Edgar Benavente Zaga . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1996 . - 209 : grafs., tbls., ilus.
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Palabras clave: MUJERES VIOLENCIA MADRES BARRIOS ASPECTOS JURIDICOS DERECHO CIVIL Clasificación: 617.605 Cirugía Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67750
Violéncia Doméstica Contra la Mujer Madre en los Barrios Urbano Marginales de Puno
Benavente Zaga, Rolando Edgar - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1996
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0007-01 T25-0007-01 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T3842 346.34 B38 Libro Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Disponible La Violencia Familiar en la Ciudad de Puno Durante el año 2002 y sus Alternativas de Prevención y Solución / Raphael Coacalla Ruelas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2005)
Título : La Violencia Familiar en la Ciudad de Puno Durante el año 2002 y sus Alternativas de Prevención y Solución Tipo de documento: texto impreso Autores: Raphael Coacalla Ruelas, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2005 Número de páginas: 134 Il.: tbls. Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Palabras clave: PROBLEMAS SOCIALES VIOLENCIA FAMILIA DESINTEGRACION DE LA FAMILIA PREVENCION Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73001 La Violencia Familiar en la Ciudad de Puno Durante el año 2002 y sus Alternativas de Prevención y Solución [texto impreso] / Raphael Coacalla Ruelas, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2005 . - 134 : tbls. ; 30 cm.
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Palabras clave: PROBLEMAS SOCIALES VIOLENCIA FAMILIA DESINTEGRACION DE LA FAMILIA PREVENCION Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73001
La Violencia Familiar en la Ciudad de Puno Durante el año 2002 y sus Alternativas de Prevención y Solución
Coacalla Ruelas, Raphael - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2005
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0061-01 T0061 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 8600-15250-01 T8600 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleVulneración al Derecho de Identidad por Actas de Nacimiento con Errores y Omisiones, en Oficina de Registro del Estado Civil de Municipalidad de Puno - Años 2003 al 2005 / Roberto Quispe Yanarico / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Vulneración al Derecho de Identidad por Actas de Nacimiento con Errores y Omisiones, en Oficina de Registro del Estado Civil de Municipalidad de Puno - Años 2003 al 2005 Tipo de documento: texto impreso Autores: Roberto Quispe Yanarico, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 109 p. Il.: gráfs.; tbls. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Explica cómo se vulnera al derecho de identidad, cuando el acta de nacimiento tiene errores y omisiones de la Oficina de Registro del Estado Civil de Municipalidad de Puno. No es admitida a trámite en RENIEC para la obtención del DNI y se tiene que seguir procedimientos de rectificación. Identifica errores materiales y omisiones que tienen las actas de nacimiento. Describe procedimientos de rectificación seguidos en las actas de nacimiento que tienen errores y omisiones. Explica por qué, un acta de nacimiento que tiene errores y omisiones no es admitida a trámite en RENIEC para la obtención del DNI. La rectificación requiere tiempo y economía, así como los requisitos que se establecen en cada vía procedimental de rectificación. Para la investigación se ha considerado como lugar de estudio la Oficina de Registro del Estado Civil (OREC.) de Municipalidad Provincial de Puno y se considera como universo de estudio el registro de las actas de nacimiento realizado manualmente de los periodos anuales del 2003 al 2005. La muestra se determina por muestreo probabilístico, y por el tipo de muestra aleatorio estratificado. El tipo de investigación es cuantitativo y de diseño explicativo. Resultados: total de 129 actas de nacimientos registrados manualmente en el año 2003, el 19,4 % de actas tienen errores u omisiones que equivale a 25 actas; respecto al año 2004 en un 100 % de actas de nacimientos tomados como muestra que son 121 actas tienen omisiones; las omisiones son respecto a los datos del registrador civil de la época y fueron rectificados en su totalidad administrativamente; y, por último el registro de las actas de nacimiento del año 2005 y considerado como muestra 107 actas de nacimientos, también tienen omisiones, omisión respecto a datos del Registrador Civil de la época en un 100% que equivale a los 107 actas observadas y las mismas también fueron rectificados en su totalidad administrativamente. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=95211 Vulneración al Derecho de Identidad por Actas de Nacimiento con Errores y Omisiones, en Oficina de Registro del Estado Civil de Municipalidad de Puno - Años 2003 al 2005 [texto impreso] / Roberto Quispe Yanarico, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 109 p. : gráfs.; tbls. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Resumen: Explica cómo se vulnera al derecho de identidad, cuando el acta de nacimiento tiene errores y omisiones de la Oficina de Registro del Estado Civil de Municipalidad de Puno. No es admitida a trámite en RENIEC para la obtención del DNI y se tiene que seguir procedimientos de rectificación. Identifica errores materiales y omisiones que tienen las actas de nacimiento. Describe procedimientos de rectificación seguidos en las actas de nacimiento que tienen errores y omisiones. Explica por qué, un acta de nacimiento que tiene errores y omisiones no es admitida a trámite en RENIEC para la obtención del DNI. La rectificación requiere tiempo y economía, así como los requisitos que se establecen en cada vía procedimental de rectificación. Para la investigación se ha considerado como lugar de estudio la Oficina de Registro del Estado Civil (OREC.) de Municipalidad Provincial de Puno y se considera como universo de estudio el registro de las actas de nacimiento realizado manualmente de los periodos anuales del 2003 al 2005. La muestra se determina por muestreo probabilístico, y por el tipo de muestra aleatorio estratificado. El tipo de investigación es cuantitativo y de diseño explicativo. Resultados: total de 129 actas de nacimientos registrados manualmente en el año 2003, el 19,4 % de actas tienen errores u omisiones que equivale a 25 actas; respecto al año 2004 en un 100 % de actas de nacimientos tomados como muestra que son 121 actas tienen omisiones; las omisiones son respecto a los datos del registrador civil de la época y fueron rectificados en su totalidad administrativamente; y, por último el registro de las actas de nacimiento del año 2005 y considerado como muestra 107 actas de nacimientos, también tienen omisiones, omisión respecto a datos del Registrador Civil de la época en un 100% que equivale a los 107 actas observadas y las mismas también fueron rectificados en su totalidad administrativamente. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=95211
Vulneración al Derecho de Identidad por Actas de Nacimiento con Errores y Omisiones, en Oficina de Registro del Estado Civil de Municipalidad de Puno - Años 2003 al 2005
Explica cómo se vulnera al derecho de identidad, cuando el acta de nacimiento tiene errores y omisiones de la Oficina de Registro del Estado Civil de Municipalidad de Puno. No es admitida a trámite en RENIEC para la obtención del DNI y se tiene que seguir procedimientos de rectificación. Identifica errores materiales y omisiones que tienen las actas de nacimiento. Describe procedimientos de rectificación seguidos en las actas de nacimiento que tienen errores y omisiones. Explica por qué, un acta de nacimiento que tiene errores y omisiones no es admitida a trámite en RENIEC para la obtención del DNI. La rectificación requiere tiempo y economía, así como los requisitos que se establecen en cada vía procedimental de rectificación. Para la investigación se ha considerado como lugar de estudio la Oficina de Registro del Estado Civil (OREC.) de Municipalidad Provincial de Puno y se considera como universo de estudio el registro de las actas de nacimiento realizado manualmente de los periodos anuales del 2003 al 2005. La muestra se determina por muestreo probabilístico, y por el tipo de muestra aleatorio estratificado. El tipo de investigación es cuantitativo y de diseño explicativo. Resultados: total de 129 actas de nacimientos registrados manualmente en el año 2003, el 19,4 % de actas tienen errores u omisiones que equivale a 25 actas; respecto al año 2004 en un 100 % de actas de nacimientos tomados como muestra que son 121 actas tienen omisiones; las omisiones son respecto a los datos del registrador civil de la época y fueron rectificados en su totalidad administrativamente; y, por último el registro de las actas de nacimiento del año 2005 y considerado como muestra 107 actas de nacimientos, también tienen omisiones, omisión respecto a datos del Registrador Civil de la época en un 100% que equivale a los 107 actas observadas y las mismas también fueron rectificados en su totalidad administrativamente.
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DisponibleLa Vulneración del Derecho al Plazo Razonable con el Retardo de Pronunciamiento Fiscal Durante la calificación de la Denuncia por los Despachos de Decisión Temprana de la Provincia de San Román - 2015 / Luz Yenny Hito Luque / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La Vulneración del Derecho al Plazo Razonable con el Retardo de Pronunciamiento Fiscal Durante la calificación de la Denuncia por los Despachos de Decisión Temprana de la Provincia de San Román - 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: Luz Yenny Hito Luque, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 114 p. Il.: gráfs.; tbls. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina vulneración del derecho al plazo razonable, con el retardo de pronunciamiento fiscal durante la calificación de la denuncia por los despachos de Decisión Temprana de la provincia de San Román en el año 2015. Verifica tiempo que tardan los Fiscales en emitir su pronunciamiento durante dicha calificación y determinar los factores que inciden en su retardo; habiendo alcanzado como resultado principal la obtención de cifras que demuestran que el tiempo utilizado por estos fiscales, afectóenormemente el derecho al plazo razonable, más aún si conforme a la naturaleza de estos despachos no conocían de casos complejos; concluyendo que el tiempo que utilizaronno se encontraba enmarcado dentro de los criterios de razonabilidad que el sistema legal exige; por ello,se propone el cumplimiento definitivo del uso obligatorio del Sistema de Gestión Fiscal, orientando a la creación de directrices y protocolos en cuanto a la asignación de denuncias se refiere, además de tomar las medidas necesarias a actuarse para evitar dicha problemática. Investigación mixto (cuantitativo-cualitativo Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=93787 La Vulneración del Derecho al Plazo Razonable con el Retardo de Pronunciamiento Fiscal Durante la calificación de la Denuncia por los Despachos de Decisión Temprana de la Provincia de San Román - 2015 [texto impreso] / Luz Yenny Hito Luque, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 114 p. : gráfs.; tbls. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Determina vulneración del derecho al plazo razonable, con el retardo de pronunciamiento fiscal durante la calificación de la denuncia por los despachos de Decisión Temprana de la provincia de San Román en el año 2015. Verifica tiempo que tardan los Fiscales en emitir su pronunciamiento durante dicha calificación y determinar los factores que inciden en su retardo; habiendo alcanzado como resultado principal la obtención de cifras que demuestran que el tiempo utilizado por estos fiscales, afectóenormemente el derecho al plazo razonable, más aún si conforme a la naturaleza de estos despachos no conocían de casos complejos; concluyendo que el tiempo que utilizaronno se encontraba enmarcado dentro de los criterios de razonabilidad que el sistema legal exige; por ello,se propone el cumplimiento definitivo del uso obligatorio del Sistema de Gestión Fiscal, orientando a la creación de directrices y protocolos en cuanto a la asignación de denuncias se refiere, además de tomar las medidas necesarias a actuarse para evitar dicha problemática. Investigación mixto (cuantitativo-cualitativo Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=93787
La Vulneración del Derecho al Plazo Razonable con el Retardo de Pronunciamiento Fiscal Durante la calificación de la Denuncia por los Despachos de Decisión Temprana de la Provincia de San Román - 2015
Determina vulneración del derecho al plazo razonable, con el retardo de pronunciamiento fiscal durante la calificación de la denuncia por los despachos de Decisión Temprana de la provincia de San Román en el año 2015. Verifica tiempo que tardan los Fiscales en emitir su pronunciamiento durante dicha calificación y determinar los factores que inciden en su retardo; habiendo alcanzado como resultado principal la obtención de cifras que demuestran que el tiempo utilizado por estos fiscales, afectóenormemente el derecho al plazo razonable, más aún si conforme a la naturaleza de estos despachos no conocían de casos complejos; concluyendo que el tiempo que utilizaronno se encontraba enmarcado dentro de los criterios de razonabilidad que el sistema legal exige; por ello,se propone el cumplimiento definitivo del uso obligatorio del Sistema de Gestión Fiscal, orientando a la creación de directrices y protocolos en cuanto a la asignación de denuncias se refiere, además de tomar las medidas necesarias a actuarse para evitar dicha problemática. Investigación mixto (cuantitativo-cualitativo
Hito Luque, Luz Yenny - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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DisponibleLa vulneración de los derechos laborales adquiridos por los docentes universitarios de la UNA – Puno, en aplicación de la Ley N°30220 Ley Universitaria / Oscar Playmer Luque Chambizea / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : La vulneración de los derechos laborales adquiridos por los docentes universitarios de la UNA – Puno, en aplicación de la Ley N°30220 Ley Universitaria Tipo de documento: texto impreso Autores: Oscar Playmer Luque Chambizea, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 178 páginas Il.: figuras; tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación tiene como objeto general Analizara la problemática jurídica referida a la vulneración de los beneficios laborales adquiridos por los docentes Universitarios de la UNA – Puno, con la interpretación y aplicación de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. Como objetivo específico se tiene el analizar la vulneración de los beneficios laborales adquiridos por los docentes universitarios de la UNA Puno, con la interpretación y aplicación estricta de la Ley Universitaria. La presente investigación se realizara desde un enfoque cualitativo, la metodología a usarse es un análisis documentario y descriptivo. Esperando demostrar la problemática jurídica existente para consolidar un aporte normativo que beneficie a los docentes universitarios como trabajadores del Estado. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9987 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105725 La vulneración de los derechos laborales adquiridos por los docentes universitarios de la UNA – Puno, en aplicación de la Ley N°30220 Ley Universitaria [texto impreso] / Oscar Playmer Luque Chambizea, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 178 páginas : figuras; tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente trabajo de investigación tiene como objeto general Analizara la problemática jurídica referida a la vulneración de los beneficios laborales adquiridos por los docentes Universitarios de la UNA – Puno, con la interpretación y aplicación de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. Como objetivo específico se tiene el analizar la vulneración de los beneficios laborales adquiridos por los docentes universitarios de la UNA Puno, con la interpretación y aplicación estricta de la Ley Universitaria. La presente investigación se realizara desde un enfoque cualitativo, la metodología a usarse es un análisis documentario y descriptivo. Esperando demostrar la problemática jurídica existente para consolidar un aporte normativo que beneficie a los docentes universitarios como trabajadores del Estado. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9987 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105725
La vulneración de los derechos laborales adquiridos por los docentes universitarios de la UNA – Puno, en aplicación de la Ley N°30220 Ley Universitaria
El presente trabajo de investigación tiene como objeto general Analizara la problemática jurídica referida a la vulneración de los beneficios laborales adquiridos por los docentes Universitarios de la UNA – Puno, con la interpretación y aplicación de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. Como objetivo específico se tiene el analizar la vulneración de los beneficios laborales adquiridos por los docentes universitarios de la UNA Puno, con la interpretación y aplicación estricta de la Ley Universitaria. La presente investigación se realizara desde un enfoque cualitativo, la metodología a usarse es un análisis documentario y descriptivo. Esperando demostrar la problemática jurídica existente para consolidar un aporte normativo que beneficie a los docentes universitarios como trabajadores del Estado.
Luque Chambizea, Oscar Playmer - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0256-01 T0256 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24739-31242-01 T24739 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa Vulneración del Principio de Presunción de Inocencia en el Contenido Normativo del Artículo 165 del Código Tributario / Myrian Yovana Limachi Lopéz / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : La Vulneración del Principio de Presunción de Inocencia en el Contenido Normativo del Artículo 165 del Código Tributario Tipo de documento: texto impreso Autores: Myrian Yovana Limachi Lopéz, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 145 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El sistema tributario peruano es un conjunto de reglas establecidas por el estado a fin de regular la relación Jurídica Tributario entre el acreedor y el deudor tributario, amparada constitucionalmente en el Art. 74 de la Constitución Política de 1993, reconociéndose dentro de sus principios el respeto a los derechos fundamentales de la persona; este sistema es estudiado por el Derecho Tributario que tiene como instrumento representativo al Código Tributario, y en su Libro IV regula las infracciones t sanciones tributarias, y el artículo 165°, el mismo que regula la determinación objetiva de las infracciones. El objetivo general de este trabajo investigativo, consiste en determinar si el artículo 165° del Código Tributario vulnera el principio de presunción de inocencia, regulado este constitucionalmente. El diseño que se emplea es el cualitativo, siendo una investigación de tipo jurídica social, la metodología que se utiliza es deductivo, analítico, recolección de datos, dogmático y exegético, aplicándolo al estudio y análisis de un conjunto de parámetros descriptivos y explicativos de la doctrina jurídica, jurisprudencia y legislación comparada, además de presentación de casos y revisión bibliográfica. Luego de hacer el desarrollo de la investigación la principal conclusión a la que se llego es: Esta demostrado que la imposición de sanciones en forma objetiva, normada por el artículo 165° de Código Tributario, es decir sin tomar en cuenta las circunstancias bajo las cuales se cometió la infracción, como la intención, la reincidencia, el daño al bien jurídicamente protegido, resulta vulnerar derechos fundamentales reflejados en la constitución, como es el principio de presunción de inocencia. Por lo que se lesiona este principio cuando no existen pruebas válidas que acrediten culpabilidad, o su sustento sea insuficiente. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=84565 La Vulneración del Principio de Presunción de Inocencia en el Contenido Normativo del Artículo 165 del Código Tributario [texto impreso] / Myrian Yovana Limachi Lopéz, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 145 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El sistema tributario peruano es un conjunto de reglas establecidas por el estado a fin de regular la relación Jurídica Tributario entre el acreedor y el deudor tributario, amparada constitucionalmente en el Art. 74 de la Constitución Política de 1993, reconociéndose dentro de sus principios el respeto a los derechos fundamentales de la persona; este sistema es estudiado por el Derecho Tributario que tiene como instrumento representativo al Código Tributario, y en su Libro IV regula las infracciones t sanciones tributarias, y el artículo 165°, el mismo que regula la determinación objetiva de las infracciones. El objetivo general de este trabajo investigativo, consiste en determinar si el artículo 165° del Código Tributario vulnera el principio de presunción de inocencia, regulado este constitucionalmente. El diseño que se emplea es el cualitativo, siendo una investigación de tipo jurídica social, la metodología que se utiliza es deductivo, analítico, recolección de datos, dogmático y exegético, aplicándolo al estudio y análisis de un conjunto de parámetros descriptivos y explicativos de la doctrina jurídica, jurisprudencia y legislación comparada, además de presentación de casos y revisión bibliográfica. Luego de hacer el desarrollo de la investigación la principal conclusión a la que se llego es: Esta demostrado que la imposición de sanciones en forma objetiva, normada por el artículo 165° de Código Tributario, es decir sin tomar en cuenta las circunstancias bajo las cuales se cometió la infracción, como la intención, la reincidencia, el daño al bien jurídicamente protegido, resulta vulnerar derechos fundamentales reflejados en la constitución, como es el principio de presunción de inocencia. Por lo que se lesiona este principio cuando no existen pruebas válidas que acrediten culpabilidad, o su sustento sea insuficiente. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=84565
La Vulneración del Principio de Presunción de Inocencia en el Contenido Normativo del Artículo 165 del Código Tributario
El sistema tributario peruano es un conjunto de reglas establecidas por el estado a fin de regular la relación Jurídica Tributario entre el acreedor y el deudor tributario, amparada constitucionalmente en el Art. 74 de la Constitución Política de 1993, reconociéndose dentro de sus principios el respeto a los derechos fundamentales de la persona; este sistema es estudiado por el Derecho Tributario que tiene como instrumento representativo al Código Tributario, y en su Libro IV regula las infracciones t sanciones tributarias, y el artículo 165°, el mismo que regula la determinación objetiva de las infracciones. El objetivo general de este trabajo investigativo, consiste en determinar si el artículo 165° del Código Tributario vulnera el principio de presunción de inocencia, regulado este constitucionalmente. El diseño que se emplea es el cualitativo, siendo una investigación de tipo jurídica social, la metodología que se utiliza es deductivo, analítico, recolección de datos, dogmático y exegético, aplicándolo al estudio y análisis de un conjunto de parámetros descriptivos y explicativos de la doctrina jurídica, jurisprudencia y legislación comparada, además de presentación de casos y revisión bibliográfica. Luego de hacer el desarrollo de la investigación la principal conclusión a la que se llego es: Esta demostrado que la imposición de sanciones en forma objetiva, normada por el artículo 165° de Código Tributario, es decir sin tomar en cuenta las circunstancias bajo las cuales se cometió la infracción, como la intención, la reincidencia, el daño al bien jurídicamente protegido, resulta vulnerar derechos fundamentales reflejados en la constitución, como es el principio de presunción de inocencia. Por lo que se lesiona este principio cuando no existen pruebas válidas que acrediten culpabilidad, o su sustento sea insuficiente.
Limachi Lopéz, Myrian Yovana - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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