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Análisis de las deficiencias en la ejecución de sentencias contenciosas administrativas sobre reincorporación de trabajadores en el primer juzgado mixto de Puno - 2012 / Tania Almendra Hiquisi Cáceres / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Análisis de las deficiencias en la ejecución de sentencias contenciosas administrativas sobre reincorporación de trabajadores en el primer juzgado mixto de Puno - 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Tania Almendra Hiquisi Cáceres, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 108 páginas Il.: figuras, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La mayoría de demandas Contenciosas Administrativas tiene por objeto la reincorporación del trabajador a su centro de labores, es así que cuando la sentencia queda consentida o ejecutoriada el Juez Mixto ordena su reincorporación en el mismo cargo o en otro similar al que venía desempeñando, siendo en este tramo en donde encuentra mayores dificultades; ya sea, por la lentitud del órgano judicial al emitir el oficio a la entidad demanda apercibiendo a la parte demandada a ejecutar la sentencia, o de establecer un plazo razonable para ejecutarla; o la negativa de la entidad de cumplirla o dilatarla el mayor tiempo posible; afectando así el Principio de Celeridad Procesal; Es por esto que el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el proceso de ejecución de la sentencia contenciosa administrativa sobre reincorporación de trabajadores en el Distrito Judicial de Puno para el año 2012. Los métodos a utilizar para el presente estudio son la observación y el análisis documental de las sentencias y la normatividad, el cual se consignará en la ficha documental para cada caso. Finalmente los resultados que se pretenden esperar es encontrar los puntos críticos mediante los cuales no se cumple la sentencia, para dar alternativas de solución los cuales estarán enmarcados en la normativa peruana. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80338 Análisis de las deficiencias en la ejecución de sentencias contenciosas administrativas sobre reincorporación de trabajadores en el primer juzgado mixto de Puno - 2012 [texto impreso] / Tania Almendra Hiquisi Cáceres, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 108 páginas : figuras, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La mayoría de demandas Contenciosas Administrativas tiene por objeto la reincorporación del trabajador a su centro de labores, es así que cuando la sentencia queda consentida o ejecutoriada el Juez Mixto ordena su reincorporación en el mismo cargo o en otro similar al que venía desempeñando, siendo en este tramo en donde encuentra mayores dificultades; ya sea, por la lentitud del órgano judicial al emitir el oficio a la entidad demanda apercibiendo a la parte demandada a ejecutar la sentencia, o de establecer un plazo razonable para ejecutarla; o la negativa de la entidad de cumplirla o dilatarla el mayor tiempo posible; afectando así el Principio de Celeridad Procesal; Es por esto que el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el proceso de ejecución de la sentencia contenciosa administrativa sobre reincorporación de trabajadores en el Distrito Judicial de Puno para el año 2012. Los métodos a utilizar para el presente estudio son la observación y el análisis documental de las sentencias y la normatividad, el cual se consignará en la ficha documental para cada caso. Finalmente los resultados que se pretenden esperar es encontrar los puntos críticos mediante los cuales no se cumple la sentencia, para dar alternativas de solución los cuales estarán enmarcados en la normativa peruana. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80338
Análisis de las deficiencias en la ejecución de sentencias contenciosas administrativas sobre reincorporación de trabajadores en el primer juzgado mixto de Puno - 2012
La mayoría de demandas Contenciosas Administrativas tiene por objeto la reincorporación del trabajador a su centro de labores, es así que cuando la sentencia queda consentida o ejecutoriada el Juez Mixto ordena su reincorporación en el mismo cargo o en otro similar al que venía desempeñando, siendo en este tramo en donde encuentra mayores dificultades; ya sea, por la lentitud del órgano judicial al emitir el oficio a la entidad demanda apercibiendo a la parte demandada a ejecutar la sentencia, o de establecer un plazo razonable para ejecutarla; o la negativa de la entidad de cumplirla o dilatarla el mayor tiempo posible; afectando así el Principio de Celeridad Procesal; Es por esto que el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el proceso de ejecución de la sentencia contenciosa administrativa sobre reincorporación de trabajadores en el Distrito Judicial de Puno para el año 2012. Los métodos a utilizar para el presente estudio son la observación y el análisis documental de las sentencias y la normatividad, el cual se consignará en la ficha documental para cada caso. Finalmente los resultados que se pretenden esperar es encontrar los puntos críticos mediante los cuales no se cumple la sentencia, para dar alternativas de solución los cuales estarán enmarcados en la normativa peruana.
Hiquisi Cáceres, Tania Almendra - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0108-01 HIQ Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18232-24689-01 HIQ Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis dogmático de la intervención del extraneus en los delitos contra la administración pública sobre la base de las teorías de título de imputación, autoría y participación / Cristian Alcides Quispe Japura / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Análisis dogmático de la intervención del extraneus en los delitos contra la administración pública sobre la base de las teorías de título de imputación, autoría y participación Tipo de documento: texto impreso Autores: Cristian Alcides Quispe Japura, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 162 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Se analiza la intervención del extraneus en los delitos especiales, desde la dogmática y política criminal, asimismo, se hace hincapié a las dificultades que se presenta para imputar un delito especial, y el estudio plantea los supuestos en las que el extraño debe ser imputado y sancionado por un delito funcionarial. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. OBJETIVO: Analizar el tratamiento del extraneus en la jurisprudencia, la problemática en la teoría y los supuestos en la que se justifica la punibilidad del extraneus en los delitos especiales. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) El tratamiento del extraneus en la jurisprudencia ha transcurrido, desde la concepción que el extraneus es ajeno a los delitos especiales, a la concepción que el extraneus es punible y responsable de un delito especial. (ii) La problemática gira en torno a los siguientes escenarios: a) El extraño pese a no tener un deber especial, puede entrar en los delitos especiales, b) Es factible que el extraño pueda ser imputado bajo el título de instigador, c) el extraneus responde por un delito común o por un delito especial, d) bajo qué títulos de autoría y participación puede ser imputado un extraño. (iii) Los supuestos en las que el extraneus es responsable: a) Bajo el respeto del principio de legalidad, b) La conducta indispensable para la comisión del delito, c) En cuanto a la prescripción, para los extraños se regirá por las reglas de los delitos comunes. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8991 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106992 Análisis dogmático de la intervención del extraneus en los delitos contra la administración pública sobre la base de las teorías de título de imputación, autoría y participación [texto impreso] / Cristian Alcides Quispe Japura, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 162 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Se analiza la intervención del extraneus en los delitos especiales, desde la dogmática y política criminal, asimismo, se hace hincapié a las dificultades que se presenta para imputar un delito especial, y el estudio plantea los supuestos en las que el extraño debe ser imputado y sancionado por un delito funcionarial. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. OBJETIVO: Analizar el tratamiento del extraneus en la jurisprudencia, la problemática en la teoría y los supuestos en la que se justifica la punibilidad del extraneus en los delitos especiales. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) El tratamiento del extraneus en la jurisprudencia ha transcurrido, desde la concepción que el extraneus es ajeno a los delitos especiales, a la concepción que el extraneus es punible y responsable de un delito especial. (ii) La problemática gira en torno a los siguientes escenarios: a) El extraño pese a no tener un deber especial, puede entrar en los delitos especiales, b) Es factible que el extraño pueda ser imputado bajo el título de instigador, c) el extraneus responde por un delito común o por un delito especial, d) bajo qué títulos de autoría y participación puede ser imputado un extraño. (iii) Los supuestos en las que el extraneus es responsable: a) Bajo el respeto del principio de legalidad, b) La conducta indispensable para la comisión del delito, c) En cuanto a la prescripción, para los extraños se regirá por las reglas de los delitos comunes. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8991 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106992
Análisis dogmático de la intervención del extraneus en los delitos contra la administración pública sobre la base de las teorías de título de imputación, autoría y participación
Se analiza la intervención del extraneus en los delitos especiales, desde la dogmática y política criminal, asimismo, se hace hincapié a las dificultades que se presenta para imputar un delito especial, y el estudio plantea los supuestos en las que el extraño debe ser imputado y sancionado por un delito funcionarial. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. OBJETIVO: Analizar el tratamiento del extraneus en la jurisprudencia, la problemática en la teoría y los supuestos en la que se justifica la punibilidad del extraneus en los delitos especiales. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) El tratamiento del extraneus en la jurisprudencia ha transcurrido, desde la concepción que el extraneus es ajeno a los delitos especiales, a la concepción que el extraneus es punible y responsable de un delito especial. (ii) La problemática gira en torno a los siguientes escenarios: a) El extraño pese a no tener un deber especial, puede entrar en los delitos especiales, b) Es factible que el extraño pueda ser imputado bajo el título de instigador, c) el extraneus responde por un delito común o por un delito especial, d) bajo qué títulos de autoría y participación puede ser imputado un extraño. (iii) Los supuestos en las que el extraneus es responsable: a) Bajo el respeto del principio de legalidad, b) La conducta indispensable para la comisión del delito, c) En cuanto a la prescripción, para los extraños se regirá por las reglas de los delitos comunes.
Quispe Japura, Cristian AlcidesTaype Condori, Yoysi Mayumi ; Taype Condori, Yoysi Mayumi ; Taype Condori, Yoysi Mayumi - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleAnálisis de los factores que propician la inejecución de sentencias en los procesos contenciosos administrativos sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la corte superior de justicia de Puno en el año 2012 / Stephanie Liz Cervantes Alagón / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias en los procesos contenciosos administrativos sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la corte superior de justicia de Puno en el año 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Stephanie Liz Cervantes Alagón, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 140 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Grado/Titulo Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Los procesos contenciosos administrativos tramitados en los juzgados mixtos en su generalidad tienen como pretensión principal la nulidad del acto o resolución administrativa conforme lo prevé el artículo 5° de la Ley 27584 y como pretensión accesoria la obligación de dar suma de dinero, ya sea por pago de bonificación especial, viudez, entre otros; donde la demanda es declarada fundada en primera instancia y confirmada por la Sala Civil; sin embargo, ésta no se ve realizada dado que su ejecución pende de los requerimientos que haga el juez de origen o del cumplimiento que deba de realizar la entidad demandada sobre la ejecución de la sentencia pendiente de pago, de ésta manera se afecta no solo a la tutela jurisdiccional efectiva, sino además principios del derecho, como el de legalidad, eficacia, celeridad y economía procesal. Con el desarrollo de la presente investigación se tiene por objetivo el análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias contencioso administrativas sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en el año 2012; y conforme a ello, proponer alternativas de solución que agilicen la ejecución de sentencias en materia contencioso administrativa. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO-PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80337 Análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias en los procesos contenciosos administrativos sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la corte superior de justicia de Puno en el año 2012 [texto impreso] / Stephanie Liz Cervantes Alagón, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 140 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Los procesos contenciosos administrativos tramitados en los juzgados mixtos en su generalidad tienen como pretensión principal la nulidad del acto o resolución administrativa conforme lo prevé el artículo 5° de la Ley 27584 y como pretensión accesoria la obligación de dar suma de dinero, ya sea por pago de bonificación especial, viudez, entre otros; donde la demanda es declarada fundada en primera instancia y confirmada por la Sala Civil; sin embargo, ésta no se ve realizada dado que su ejecución pende de los requerimientos que haga el juez de origen o del cumplimiento que deba de realizar la entidad demandada sobre la ejecución de la sentencia pendiente de pago, de ésta manera se afecta no solo a la tutela jurisdiccional efectiva, sino además principios del derecho, como el de legalidad, eficacia, celeridad y economía procesal. Con el desarrollo de la presente investigación se tiene por objetivo el análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias contencioso administrativas sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en el año 2012; y conforme a ello, proponer alternativas de solución que agilicen la ejecución de sentencias en materia contencioso administrativa. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO-PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80337
Análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias en los procesos contenciosos administrativos sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la corte superior de justicia de Puno en el año 2012
Los procesos contenciosos administrativos tramitados en los juzgados mixtos en su generalidad tienen como pretensión principal la nulidad del acto o resolución administrativa conforme lo prevé el artículo 5° de la Ley 27584 y como pretensión accesoria la obligación de dar suma de dinero, ya sea por pago de bonificación especial, viudez, entre otros; donde la demanda es declarada fundada en primera instancia y confirmada por la Sala Civil; sin embargo, ésta no se ve realizada dado que su ejecución pende de los requerimientos que haga el juez de origen o del cumplimiento que deba de realizar la entidad demandada sobre la ejecución de la sentencia pendiente de pago, de ésta manera se afecta no solo a la tutela jurisdiccional efectiva, sino además principios del derecho, como el de legalidad, eficacia, celeridad y economía procesal. Con el desarrollo de la presente investigación se tiene por objetivo el análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias contencioso administrativas sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en el año 2012; y conforme a ello, proponer alternativas de solución que agilicen la ejecución de sentencias en materia contencioso administrativa.
Cervantes Alagón, Stephanie Liz - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO-PUNO.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0109-01 CER Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18231-24688-01 T18231 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis jurídico de la necesidad de codificar y el derecho de familia en el Perú / Alan Waldo Valderrama Pome / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2003)
Título : Análisis jurídico de la necesidad de codificar y el derecho de familia en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Alan Waldo Valderrama Pome, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2003 Número de páginas: 114 páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71103 Análisis jurídico de la necesidad de codificar y el derecho de familia en el Perú [texto impreso] / Alan Waldo Valderrama Pome, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2003 . - 114 páginas : diagramas, tablas.
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Idioma : Español (spa)
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Análisis jurídico de la necesidad de codificar y el derecho de familia en el Perú
Valderrama Pome, Alan Waldo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2003
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0034-01 T0034 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T6871 Libro Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Disponible Análisis de la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil regulado por el Código Procesal Penal / Waldir Lucio Callo Diaz / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Análisis de la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil regulado por el Código Procesal Penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Waldir Lucio Callo Diaz, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 133 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: En la presente investigación se hace un estudio sobre la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se declara el abandono del actor civil en el proceso penal, ya que los Juzgados Penales asumen criterios diferentes, un sector decreta que ante el abandono del actor civil, el Ministerio Público debe reasumir el objeto civil; mientras que otro sector asume que ya no se pronunciarán sobre el objeto civil del proceso penal. Como objetivo general se planteó analizar la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil; y como objetivos específicos, analizar la naturaleza jurídica de la acción civil en el proceso penal, examinar la regulación del abandono del actor civil en el proceso penal, verificar el tratamiento judicial por parte de los Juzgados Penales de Puno al abandono del actor civil, y analizar las consecuencias que trae consigo que el Ministerio Público recupere o no legitimidad en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil, por ello fue menester emplear el método jurídico dogmático. Se determinó que la naturaleza jurídica del objeto civil del proceso penal es eminentemente privada y disponible para su titular, llegándose a la conclusión de que el Ministerio Público no debe reasumir el objeto civil del proceso cuando se decreta el abandono del actor civil; salvo para tutelar a personas de alta vulnerabilidad, como el menor de edad y el incapaz de ejercer su derecho por sí mismo, que actuaron a través de un representante legal que abandonó el proceso. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8527 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106990 Análisis de la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil regulado por el Código Procesal Penal [texto impreso] / Waldir Lucio Callo Diaz, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 133 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: En la presente investigación se hace un estudio sobre la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se declara el abandono del actor civil en el proceso penal, ya que los Juzgados Penales asumen criterios diferentes, un sector decreta que ante el abandono del actor civil, el Ministerio Público debe reasumir el objeto civil; mientras que otro sector asume que ya no se pronunciarán sobre el objeto civil del proceso penal. Como objetivo general se planteó analizar la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil; y como objetivos específicos, analizar la naturaleza jurídica de la acción civil en el proceso penal, examinar la regulación del abandono del actor civil en el proceso penal, verificar el tratamiento judicial por parte de los Juzgados Penales de Puno al abandono del actor civil, y analizar las consecuencias que trae consigo que el Ministerio Público recupere o no legitimidad en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil, por ello fue menester emplear el método jurídico dogmático. Se determinó que la naturaleza jurídica del objeto civil del proceso penal es eminentemente privada y disponible para su titular, llegándose a la conclusión de que el Ministerio Público no debe reasumir el objeto civil del proceso cuando se decreta el abandono del actor civil; salvo para tutelar a personas de alta vulnerabilidad, como el menor de edad y el incapaz de ejercer su derecho por sí mismo, que actuaron a través de un representante legal que abandonó el proceso. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8527 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106990
Análisis de la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil regulado por el Código Procesal Penal
En la presente investigación se hace un estudio sobre la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se declara el abandono del actor civil en el proceso penal, ya que los Juzgados Penales asumen criterios diferentes, un sector decreta que ante el abandono del actor civil, el Ministerio Público debe reasumir el objeto civil; mientras que otro sector asume que ya no se pronunciarán sobre el objeto civil del proceso penal. Como objetivo general se planteó analizar la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil; y como objetivos específicos, analizar la naturaleza jurídica de la acción civil en el proceso penal, examinar la regulación del abandono del actor civil en el proceso penal, verificar el tratamiento judicial por parte de los Juzgados Penales de Puno al abandono del actor civil, y analizar las consecuencias que trae consigo que el Ministerio Público recupere o no legitimidad en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil, por ello fue menester emplear el método jurídico dogmático. Se determinó que la naturaleza jurídica del objeto civil del proceso penal es eminentemente privada y disponible para su titular, llegándose a la conclusión de que el Ministerio Público no debe reasumir el objeto civil del proceso cuando se decreta el abandono del actor civil; salvo para tutelar a personas de alta vulnerabilidad, como el menor de edad y el incapaz de ejercer su derecho por sí mismo, que actuaron a través de un representante legal que abandonó el proceso.
Callo Diaz, Waldir Lucio - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0239-01 T 0239 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24087-30590-01 T24087 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis de la pena mínima del delito de concusión en aplicación del principio de proporcionalidad / Xeuxis Uribe Apaza Cansaya / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Análisis de la pena mínima del delito de concusión en aplicación del principio de proporcionalidad Tipo de documento: texto impreso Autores: Xeuxis Uribe Apaza Cansaya, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 86 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La problemática del estudio de la presente investigación surgió al momento de realizar la revisión de las penas mínimas de los delitos contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente en la pena mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382º nuestro código penal vigente, con los otros tipos penales regulados en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual la presente investigación tiene como objetivo; determinar, si la pena privativa de libertad mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382° del Código Penal, cumple con los tres factores sumamente importantes en el principio de proporcionalidad,como a) necesidad, b) idoneidad y c) proporcionalidad en sentido estricto, en relación a los otros delitos contra la administración pública - delitos cometidos funcionarios públicos regulados en nuestro Código Penal. La metodología que se utilizará para la investigación será de carácter cualitativo y el diseño que se usará será Dogmático-Propositiva con respecto a la modificatoria de la pena mínima del delito del artículo 382° (Concusión). Los resultados que la investigación propone son: a) Establecer la proporcionalidad, de la pena minina del delito de Concusión, regulado en el artículo 382° del Código Penal, dentro de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos aplicando el principio de proporcionalidad. b) Proponer la modificatoria de la pena privativa de libertad mínima delito de Concusión de no menor de dos (2) años por una de no menor de cuatro (4) años de modo que resulte proporcional a la conducta sancionada. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10553 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107699 Análisis de la pena mínima del delito de concusión en aplicación del principio de proporcionalidad [texto impreso] / Xeuxis Uribe Apaza Cansaya, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 86 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La problemática del estudio de la presente investigación surgió al momento de realizar la revisión de las penas mínimas de los delitos contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente en la pena mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382º nuestro código penal vigente, con los otros tipos penales regulados en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual la presente investigación tiene como objetivo; determinar, si la pena privativa de libertad mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382° del Código Penal, cumple con los tres factores sumamente importantes en el principio de proporcionalidad,como a) necesidad, b) idoneidad y c) proporcionalidad en sentido estricto, en relación a los otros delitos contra la administración pública - delitos cometidos funcionarios públicos regulados en nuestro Código Penal. La metodología que se utilizará para la investigación será de carácter cualitativo y el diseño que se usará será Dogmático-Propositiva con respecto a la modificatoria de la pena mínima del delito del artículo 382° (Concusión). Los resultados que la investigación propone son: a) Establecer la proporcionalidad, de la pena minina del delito de Concusión, regulado en el artículo 382° del Código Penal, dentro de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos aplicando el principio de proporcionalidad. b) Proponer la modificatoria de la pena privativa de libertad mínima delito de Concusión de no menor de dos (2) años por una de no menor de cuatro (4) años de modo que resulte proporcional a la conducta sancionada. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10553 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107699
Análisis de la pena mínima del delito de concusión en aplicación del principio de proporcionalidad
La problemática del estudio de la presente investigación surgió al momento de realizar la revisión de las penas mínimas de los delitos contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente en la pena mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382º nuestro código penal vigente, con los otros tipos penales regulados en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual la presente investigación tiene como objetivo; determinar, si la pena privativa de libertad mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382° del Código Penal, cumple con los tres factores sumamente importantes en el principio de proporcionalidad,como a) necesidad, b) idoneidad y c) proporcionalidad en sentido estricto, en relación a los otros delitos contra la administración pública - delitos cometidos funcionarios públicos regulados en nuestro Código Penal. La metodología que se utilizará para la investigación será de carácter cualitativo y el diseño que se usará será Dogmático-Propositiva con respecto a la modificatoria de la pena mínima del delito del artículo 382° (Concusión). Los resultados que la investigación propone son: a) Establecer la proporcionalidad, de la pena minina del delito de Concusión, regulado en el artículo 382° del Código Penal, dentro de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos aplicando el principio de proporcionalidad. b) Proponer la modificatoria de la pena privativa de libertad mínima delito de Concusión de no menor de dos (2) años por una de no menor de cuatro (4) años de modo que resulte proporcional a la conducta sancionada.
Apaza Cansaya, Xeuxis Uribe - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleAnálisis de la pérdida de confianza como causal de despido en la relación laboral en el Perú / Miriam Grace Zaga Castillo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Análisis de la pérdida de confianza como causal de despido en la relación laboral en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Miriam Grace Zaga Castillo, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 153 páginas Il.: figuras, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza pérdida de confianza constituye una causal de despido justificada en la relación laboral de los trabajadores de confianza en el Perú. Examinó la normatividad vigente acerca de la regulación de la pérdida de confianza, asimismo de trato de determinar qué elementos prueban la pérdida de confianza y finalmente si pudo haber abuso de derecho en la pérdida de confianza como causal de despido; por ello el tipo de investigación que fue menester es el cualitativo, se utilizo el método analítico y dogmatico, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que existe un vacío legal en el tema, asimismo se vio que en el Perú no hay prueba que determine la pérdida de confianza ya que esta tiene carácter subjetivo. Conclusiones: El derecho laboral se caracteriza por su dinamicidad, por ello debe el sistema legal debe responder a tales cambios implementando con normatividad. Así tenemos que existe un vacío legal en cuanto al tema de trabajadores de confianza como causa justa de despido. Ante la falta regulación en cuanto a la extinción del vínculo laboral de los trabajadores de confianza por la causal retiro de confianza valga la redundancia, es necesario hacer una propuesta normativa para solucionar y establecer específicamente los parámetros de cada situación de los trabajadores de confianza. El despido por la falta de confianza tiene naturaleza subjetiva, pues el elemento esencial de la confianza se traduce en la fe que se deposita en la relación laboral. Se ha encontrado diversas posiciones en las sentencias analizadas así los trabajadores de confianza despedidos por “el retiro de confianza” tienen derecho a una indemnización por despido arbitrario debido a que este retiro de confianza no es considerada una causa justa de despido por nuestro ordenamiento territorial. Ahora podría proceder también la reposición del trabajador cuando este haya accedido al cargo de confianza debido a que fue promovido de un cargo inicial, así este regresaría al cargo que ocupaba primero. El despido como causa de despido es una causa injustificada, porque no está contemplada en la normatividad como causa justa, esto se traduce en un despido arbitrario, ante ello los trabajadores defienden su derecho en concordancia a lo establecido en la Constitución, que otorga al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario. No se pretende mostrar a la pérdida de confianza como causa justa de despido, ya que ello significaría que los trabajadores pierdan el derecho de reclamo para un eventual resarcimiento ante un despido, sino mas bien se pretende que esta causal se regule para que no se restrinja sus derechos y así contribuir a que este tipo de extinción de la relación laboral tenga un marco legal. Concluyéndose que la pérdida de confianza es una causal injustificada de despido en la relación laboral. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/5876 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101520 Análisis de la pérdida de confianza como causal de despido en la relación laboral en el Perú [texto impreso] / Miriam Grace Zaga Castillo, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 153 páginas : figuras, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Analiza pérdida de confianza constituye una causal de despido justificada en la relación laboral de los trabajadores de confianza en el Perú. Examinó la normatividad vigente acerca de la regulación de la pérdida de confianza, asimismo de trato de determinar qué elementos prueban la pérdida de confianza y finalmente si pudo haber abuso de derecho en la pérdida de confianza como causal de despido; por ello el tipo de investigación que fue menester es el cualitativo, se utilizo el método analítico y dogmatico, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que existe un vacío legal en el tema, asimismo se vio que en el Perú no hay prueba que determine la pérdida de confianza ya que esta tiene carácter subjetivo. Conclusiones: El derecho laboral se caracteriza por su dinamicidad, por ello debe el sistema legal debe responder a tales cambios implementando con normatividad. Así tenemos que existe un vacío legal en cuanto al tema de trabajadores de confianza como causa justa de despido. Ante la falta regulación en cuanto a la extinción del vínculo laboral de los trabajadores de confianza por la causal retiro de confianza valga la redundancia, es necesario hacer una propuesta normativa para solucionar y establecer específicamente los parámetros de cada situación de los trabajadores de confianza. El despido por la falta de confianza tiene naturaleza subjetiva, pues el elemento esencial de la confianza se traduce en la fe que se deposita en la relación laboral. Se ha encontrado diversas posiciones en las sentencias analizadas así los trabajadores de confianza despedidos por “el retiro de confianza” tienen derecho a una indemnización por despido arbitrario debido a que este retiro de confianza no es considerada una causa justa de despido por nuestro ordenamiento territorial. Ahora podría proceder también la reposición del trabajador cuando este haya accedido al cargo de confianza debido a que fue promovido de un cargo inicial, así este regresaría al cargo que ocupaba primero. El despido como causa de despido es una causa injustificada, porque no está contemplada en la normatividad como causa justa, esto se traduce en un despido arbitrario, ante ello los trabajadores defienden su derecho en concordancia a lo establecido en la Constitución, que otorga al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario. No se pretende mostrar a la pérdida de confianza como causa justa de despido, ya que ello significaría que los trabajadores pierdan el derecho de reclamo para un eventual resarcimiento ante un despido, sino mas bien se pretende que esta causal se regule para que no se restrinja sus derechos y así contribuir a que este tipo de extinción de la relación laboral tenga un marco legal. Concluyéndose que la pérdida de confianza es una causal injustificada de despido en la relación laboral. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/5876 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101520
Análisis de la pérdida de confianza como causal de despido en la relación laboral en el Perú
Analiza pérdida de confianza constituye una causal de despido justificada en la relación laboral de los trabajadores de confianza en el Perú. Examinó la normatividad vigente acerca de la regulación de la pérdida de confianza, asimismo de trato de determinar qué elementos prueban la pérdida de confianza y finalmente si pudo haber abuso de derecho en la pérdida de confianza como causal de despido; por ello el tipo de investigación que fue menester es el cualitativo, se utilizo el método analítico y dogmatico, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que existe un vacío legal en el tema, asimismo se vio que en el Perú no hay prueba que determine la pérdida de confianza ya que esta tiene carácter subjetivo. Conclusiones: El derecho laboral se caracteriza por su dinamicidad, por ello debe el sistema legal debe responder a tales cambios implementando con normatividad. Así tenemos que existe un vacío legal en cuanto al tema de trabajadores de confianza como causa justa de despido. Ante la falta regulación en cuanto a la extinción del vínculo laboral de los trabajadores de confianza por la causal retiro de confianza valga la redundancia, es necesario hacer una propuesta normativa para solucionar y establecer específicamente los parámetros de cada situación de los trabajadores de confianza. El despido por la falta de confianza tiene naturaleza subjetiva, pues el elemento esencial de la confianza se traduce en la fe que se deposita en la relación laboral. Se ha encontrado diversas posiciones en las sentencias analizadas así los trabajadores de confianza despedidos por “el retiro de confianza” tienen derecho a una indemnización por despido arbitrario debido a que este retiro de confianza no es considerada una causa justa de despido por nuestro ordenamiento territorial. Ahora podría proceder también la reposición del trabajador cuando este haya accedido al cargo de confianza debido a que fue promovido de un cargo inicial, así este regresaría al cargo que ocupaba primero. El despido como causa de despido es una causa injustificada, porque no está contemplada en la normatividad como causa justa, esto se traduce en un despido arbitrario, ante ello los trabajadores defienden su derecho en concordancia a lo establecido en la Constitución, que otorga al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario. No se pretende mostrar a la pérdida de confianza como causa justa de despido, ya que ello significaría que los trabajadores pierdan el derecho de reclamo para un eventual resarcimiento ante un despido, sino mas bien se pretende que esta causal se regule para que no se restrinja sus derechos y así contribuir a que este tipo de extinción de la relación laboral tenga un marco legal. Concluyéndose que la pérdida de confianza es una causal injustificada de despido en la relación laboral.
Zaga Castillo, Miriam GraceChayña Vilca, Iris Gleny ; Chayña Vilca, Iris Gleny ; Chayña Vilca, Iris Gleny - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleAnálisis de la Relevancia del Valor del Bien Como Base para la Configuración de las Agravantes del Delito de Hurto en el Marco del Artículo 186 y 444 del Código Penal / Ricardo Tacuri Tacuri / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Análisis de la Relevancia del Valor del Bien Como Base para la Configuración de las Agravantes del Delito de Hurto en el Marco del Artículo 186 y 444 del Código Penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Ricardo Tacuri Tacuri, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 262 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza posiciones doctrinas, jurisprudenciales, y los casos tramitados en los Juzgados Unipersonales Penales de la Corte Superior de Justicia de Puno, determinando el estudio en cinco casos, interpretando los artículos 185, 186 y 444 del código penal, respecto de la relevancia el valor del bien para la configuración de las agravantes del delito de hurto en los Juzgados Unipersonales Penales de Puno, tramitados en el periodo 2012 y 2015. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Análisis de casos. Resultados obtenidos se llegó a la conclusión(i) Hay dos posiciones doctrinarias que coexisten en la legislación peruana, el primer grupo sostiene que por principio de legalidad el presupuesto del valor del bien no es aplicable para el hurto agravado y otros sostienen que los tipos agravados para su interpretación deben considerar todos los presupuestos del tipo base para su configuración. (ii) Los Juzgados Unipersonales Penales de la CSJ – Puno, adoptan la postura en la cual reconocen la autonomía relativa del articulo 186 CP respecto del tipo base articulo 185 CP, para tal efecto, se exceptúa la valoración del valor del bien para configurar las agravantes del delito del hurto. (iii) El delito de hurto con agravantes consistirá siempre en el apoderamiento mediante destreza de un bien mueble ajeno cuyo valor sea superior a una remuneración mínima vital, pero que tiene que ser cometido con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias agravantes específicas que se detallan en el artículo 186° CP. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96250 Análisis de la Relevancia del Valor del Bien Como Base para la Configuración de las Agravantes del Delito de Hurto en el Marco del Artículo 186 y 444 del Código Penal [texto impreso] / Ricardo Tacuri Tacuri, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 262 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Analiza posiciones doctrinas, jurisprudenciales, y los casos tramitados en los Juzgados Unipersonales Penales de la Corte Superior de Justicia de Puno, determinando el estudio en cinco casos, interpretando los artículos 185, 186 y 444 del código penal, respecto de la relevancia el valor del bien para la configuración de las agravantes del delito de hurto en los Juzgados Unipersonales Penales de Puno, tramitados en el periodo 2012 y 2015. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Análisis de casos. Resultados obtenidos se llegó a la conclusión(i) Hay dos posiciones doctrinarias que coexisten en la legislación peruana, el primer grupo sostiene que por principio de legalidad el presupuesto del valor del bien no es aplicable para el hurto agravado y otros sostienen que los tipos agravados para su interpretación deben considerar todos los presupuestos del tipo base para su configuración. (ii) Los Juzgados Unipersonales Penales de la CSJ – Puno, adoptan la postura en la cual reconocen la autonomía relativa del articulo 186 CP respecto del tipo base articulo 185 CP, para tal efecto, se exceptúa la valoración del valor del bien para configurar las agravantes del delito del hurto. (iii) El delito de hurto con agravantes consistirá siempre en el apoderamiento mediante destreza de un bien mueble ajeno cuyo valor sea superior a una remuneración mínima vital, pero que tiene que ser cometido con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias agravantes específicas que se detallan en el artículo 186° CP. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96250
Análisis de la Relevancia del Valor del Bien Como Base para la Configuración de las Agravantes del Delito de Hurto en el Marco del Artículo 186 y 444 del Código Penal
Analiza posiciones doctrinas, jurisprudenciales, y los casos tramitados en los Juzgados Unipersonales Penales de la Corte Superior de Justicia de Puno, determinando el estudio en cinco casos, interpretando los artículos 185, 186 y 444 del código penal, respecto de la relevancia el valor del bien para la configuración de las agravantes del delito de hurto en los Juzgados Unipersonales Penales de Puno, tramitados en el periodo 2012 y 2015. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Análisis de casos. Resultados obtenidos se llegó a la conclusión(i) Hay dos posiciones doctrinarias que coexisten en la legislación peruana, el primer grupo sostiene que por principio de legalidad el presupuesto del valor del bien no es aplicable para el hurto agravado y otros sostienen que los tipos agravados para su interpretación deben considerar todos los presupuestos del tipo base para su configuración. (ii) Los Juzgados Unipersonales Penales de la CSJ – Puno, adoptan la postura en la cual reconocen la autonomía relativa del articulo 186 CP respecto del tipo base articulo 185 CP, para tal efecto, se exceptúa la valoración del valor del bien para configurar las agravantes del delito del hurto. (iii) El delito de hurto con agravantes consistirá siempre en el apoderamiento mediante destreza de un bien mueble ajeno cuyo valor sea superior a una remuneración mínima vital, pero que tiene que ser cometido con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias agravantes específicas que se detallan en el artículo 186° CP.
Tacuri Tacuri, Ricardo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0155-01 T 0155 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21447-27939-01 T21447 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis de la Técnica Legislativa Utilizada para la Creación de Leyes Penales / Nohelia Nathaly Mengoa Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Análisis de la Técnica Legislativa Utilizada para la Creación de Leyes Penales Tipo de documento: texto impreso Autores: Nohelia Nathaly Mengoa Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 297 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Análisis de la técnica legislativa actual si bien tiene parámetros orientadores para la presentación de sus iniciativas legislativas, estos parámetros entendidos, no son suficientemente desarrollados, advirtiéndose incluso que en los proyectos de ley donde se concretizan las iniciativas legislativas estos lineamientos no se cumplen; así además se advierte que si bien este manual de técnica legislativa es destinado para todo tipo de leyes, hay ítems que permitirían implementarse bajo filtros específicos de cada área normativa, como es el que se propone en la presente investigación, así mismo la insuficiencia de filtros se ha corroborado a raíz de sus resultados, estos es, los tipos penales que se generaron a través de esta técnica legislativa tienen evidentes contradicciones entre lo que establecen los principios generales del derecho penal y el tipo penal creado; por lo que determinado ello es objetivo fundamental de esta investigación realizar una propuesta de ajuste en la técnica legislativa, mediante la inclusión en el manual de técnica legislativa del Congreso de filtros específicos de verificación para la dación de tipos penales basados en los principios generales del derecho penal del modelo de Estado optado por nuestro país, es decir un Estado Social y Democrático de Derecho, para ello primero se corroboró si la implementación de estos filtros atentaría con la naturaleza de la facultad legislativa otorgada a nuestros legisladores, por lo que revisada nuestra Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso, el Manual de Técnica Legislativa, la Ley Nº 26889 - Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, se concluye que es factible realizar la implementación, por lo que se efectuó la Guía de técnica legislativa para la creación de tipos penales. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90794 Análisis de la Técnica Legislativa Utilizada para la Creación de Leyes Penales [texto impreso] / Nohelia Nathaly Mengoa Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 297 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
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Resumen: Análisis de la técnica legislativa actual si bien tiene parámetros orientadores para la presentación de sus iniciativas legislativas, estos parámetros entendidos, no son suficientemente desarrollados, advirtiéndose incluso que en los proyectos de ley donde se concretizan las iniciativas legislativas estos lineamientos no se cumplen; así además se advierte que si bien este manual de técnica legislativa es destinado para todo tipo de leyes, hay ítems que permitirían implementarse bajo filtros específicos de cada área normativa, como es el que se propone en la presente investigación, así mismo la insuficiencia de filtros se ha corroborado a raíz de sus resultados, estos es, los tipos penales que se generaron a través de esta técnica legislativa tienen evidentes contradicciones entre lo que establecen los principios generales del derecho penal y el tipo penal creado; por lo que determinado ello es objetivo fundamental de esta investigación realizar una propuesta de ajuste en la técnica legislativa, mediante la inclusión en el manual de técnica legislativa del Congreso de filtros específicos de verificación para la dación de tipos penales basados en los principios generales del derecho penal del modelo de Estado optado por nuestro país, es decir un Estado Social y Democrático de Derecho, para ello primero se corroboró si la implementación de estos filtros atentaría con la naturaleza de la facultad legislativa otorgada a nuestros legisladores, por lo que revisada nuestra Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso, el Manual de Técnica Legislativa, la Ley Nº 26889 - Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, se concluye que es factible realizar la implementación, por lo que se efectuó la Guía de técnica legislativa para la creación de tipos penales. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90794
Análisis de la Técnica Legislativa Utilizada para la Creación de Leyes Penales
Análisis de la técnica legislativa actual si bien tiene parámetros orientadores para la presentación de sus iniciativas legislativas, estos parámetros entendidos, no son suficientemente desarrollados, advirtiéndose incluso que en los proyectos de ley donde se concretizan las iniciativas legislativas estos lineamientos no se cumplen; así además se advierte que si bien este manual de técnica legislativa es destinado para todo tipo de leyes, hay ítems que permitirían implementarse bajo filtros específicos de cada área normativa, como es el que se propone en la presente investigación, así mismo la insuficiencia de filtros se ha corroborado a raíz de sus resultados, estos es, los tipos penales que se generaron a través de esta técnica legislativa tienen evidentes contradicciones entre lo que establecen los principios generales del derecho penal y el tipo penal creado; por lo que determinado ello es objetivo fundamental de esta investigación realizar una propuesta de ajuste en la técnica legislativa, mediante la inclusión en el manual de técnica legislativa del Congreso de filtros específicos de verificación para la dación de tipos penales basados en los principios generales del derecho penal del modelo de Estado optado por nuestro país, es decir un Estado Social y Democrático de Derecho, para ello primero se corroboró si la implementación de estos filtros atentaría con la naturaleza de la facultad legislativa otorgada a nuestros legisladores, por lo que revisada nuestra Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso, el Manual de Técnica Legislativa, la Ley Nº 26889 - Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, se concluye que es factible realizar la implementación, por lo que se efectuó la Guía de técnica legislativa para la creación de tipos penales.
Mengoa Quispe, Nohelia Nathaly - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0134-01 T 0134 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T20620-27107-01 T20620 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl apartamiento del juez de investigación preparatoria en el control de acusación, por haber denegado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal / Julio Vanz Núñez San Román / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2019)
Título : El apartamiento del juez de investigación preparatoria en el control de acusación, por haber denegado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal Tipo de documento: texto impreso Autores: Julio Vanz Núñez San Román, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 159 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El trabajo de investigación describe la problemática existente en Código Procesal Penal, más específicamente, la etapa intermedia, cuando el juez de investigación preparatoria prosiga con la dirección del proceso, pese a que se encuentra contaminado, al haber llevado a cabo el control de sobreseimiento presentado por el fiscal, ya que en el control de acusación que se lleve posteriormente la defensa no podrá argumentar pedido de sobreseimiento al habersecontaminado sobre los hechos y los elementos de convicción, tan igual, como sucede en rigor del inciso 4) del artículo 346° del Código Procesal Penal; del mismo modo sucederá, cuando estime la posición del fiscal, siendo que su resolución sea apelada y la Sala revoque la misma o la declare nula, en cuyo caso también deberá de apartar al juez de investigación preparatoria que prevenga la causa. En ese sentido, éste trabajo tiene como objetivo central, determinar y analizar si se debe apartar al Juez de Investigación Preparatoria por existir de forma alguna, fundados elementos que estimen la vulneración de derechos y principios rectores del código procesal penal, tales como el de imparcialidad y tutela jurisdiccional efectiva. Para lo cual se utilizó el diseño de Investigación cualitativo, con métodos de la dogmática jurídica, método de investigación jurídica y el método de interpretación de textos normativos. Las conclusiones arribadas, son que el artículo 346° del Código Procesal Penal presenta ineficiencias, por lo cual, no cumple las funciones encomendadas por los principios y derechos del imputado que rige el sistema procesal acogido por el Estado; y, para la solución del problema, la alternativa más idónea es la modificación de dicha norma, en ese sentido, planteamos las características y cambios generales legales necesarios. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10471 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107698 El apartamiento del juez de investigación preparatoria en el control de acusación, por haber denegado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal [texto impreso] / Julio Vanz Núñez San Román, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2019 . - 159 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: El trabajo de investigación describe la problemática existente en Código Procesal Penal, más específicamente, la etapa intermedia, cuando el juez de investigación preparatoria prosiga con la dirección del proceso, pese a que se encuentra contaminado, al haber llevado a cabo el control de sobreseimiento presentado por el fiscal, ya que en el control de acusación que se lleve posteriormente la defensa no podrá argumentar pedido de sobreseimiento al habersecontaminado sobre los hechos y los elementos de convicción, tan igual, como sucede en rigor del inciso 4) del artículo 346° del Código Procesal Penal; del mismo modo sucederá, cuando estime la posición del fiscal, siendo que su resolución sea apelada y la Sala revoque la misma o la declare nula, en cuyo caso también deberá de apartar al juez de investigación preparatoria que prevenga la causa. En ese sentido, éste trabajo tiene como objetivo central, determinar y analizar si se debe apartar al Juez de Investigación Preparatoria por existir de forma alguna, fundados elementos que estimen la vulneración de derechos y principios rectores del código procesal penal, tales como el de imparcialidad y tutela jurisdiccional efectiva. Para lo cual se utilizó el diseño de Investigación cualitativo, con métodos de la dogmática jurídica, método de investigación jurídica y el método de interpretación de textos normativos. Las conclusiones arribadas, son que el artículo 346° del Código Procesal Penal presenta ineficiencias, por lo cual, no cumple las funciones encomendadas por los principios y derechos del imputado que rige el sistema procesal acogido por el Estado; y, para la solución del problema, la alternativa más idónea es la modificación de dicha norma, en ese sentido, planteamos las características y cambios generales legales necesarios. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10471 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107698
El apartamiento del juez de investigación preparatoria en el control de acusación, por haber denegado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal
El trabajo de investigación describe la problemática existente en Código Procesal Penal, más específicamente, la etapa intermedia, cuando el juez de investigación preparatoria prosiga con la dirección del proceso, pese a que se encuentra contaminado, al haber llevado a cabo el control de sobreseimiento presentado por el fiscal, ya que en el control de acusación que se lleve posteriormente la defensa no podrá argumentar pedido de sobreseimiento al habersecontaminado sobre los hechos y los elementos de convicción, tan igual, como sucede en rigor del inciso 4) del artículo 346° del Código Procesal Penal; del mismo modo sucederá, cuando estime la posición del fiscal, siendo que su resolución sea apelada y la Sala revoque la misma o la declare nula, en cuyo caso también deberá de apartar al juez de investigación preparatoria que prevenga la causa. En ese sentido, éste trabajo tiene como objetivo central, determinar y analizar si se debe apartar al Juez de Investigación Preparatoria por existir de forma alguna, fundados elementos que estimen la vulneración de derechos y principios rectores del código procesal penal, tales como el de imparcialidad y tutela jurisdiccional efectiva. Para lo cual se utilizó el diseño de Investigación cualitativo, con métodos de la dogmática jurídica, método de investigación jurídica y el método de interpretación de textos normativos. Las conclusiones arribadas, son que el artículo 346° del Código Procesal Penal presenta ineficiencias, por lo cual, no cumple las funciones encomendadas por los principios y derechos del imputado que rige el sistema procesal acogido por el Estado; y, para la solución del problema, la alternativa más idónea es la modificación de dicha norma, en ese sentido, planteamos las características y cambios generales legales necesarios.
Núñez San Román, Julio Vanz - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2019
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0259-01 T 0259 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24987-31490-01 T24987 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la vulneración de las garantías procesales a propósito de los decretos legislativos N° 1194 y 1307. / Alfredo Pérez Chávez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Aplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la vulneración de las garantías procesales a propósito de los decretos legislativos N° 1194 y 1307. Tipo de documento: texto impreso Autores: Alfredo Pérez Chávez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 154 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El problema central surge a partir de la emisión de los Decretos Legislativos N° 1194 y el 1307, que aceleran excesivamente el proceso inmediato por flagrancia; donde, los principios del proceso penal, derechos y garantías del procesado se ven vulnerados directamente, evidenciándose objetivamente, la afectación a un plazo estrictamente necesario; derecho base, de toda garantía establecida para el proceso y el procesado. Es en este orden que la investigación se desarrolló a la luz de la doctrina desarrollada por los juristas procesalistas y la jurisprudencia respecto al proceso inmediato. Por otro lado, el estudio presenta una propuesta legislativa para la reforma parcial del proceso inmediato, precisamente, el artículo regulado en los artículos 446:1 del Código Procesal Penal, relacionado con los delitos flagrantes materia de estudio. En la presente investigación se ejecutó en el año dos mil diecisiete, teniendo como OBJETIVO GENERAL: Analizar cómo y bajo qué fundamentos teóricos y procesales se sostiene la vulneración de las garantías procesales del derecho a defensa y el plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los Decretos Legislativos N° 1194 y 1307. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo (paradigma cualitativo) utilizándose el diseño dogmático. La investigación arribó a las siguientes conclusiones: (i) El Derecho de Defensa se constituye en la piedra angular del Proceso Penal, éste se ve vulnerado en el proceso especial inmediato sobre flagrancia en tanto se deja en estado de indefensión al imputado al no dársele un tiempo suficiente y necesario para preparar su defensa recabando los elementos probatorios necesarios; pericias y documentales en los delitos donde requiera de pruebas de descargo. (ii) Dada la naturaleza del proceso inmediato, los plazos se reducen al mínimo, donde el fiscal únicamente tiene 24 horas para construir una imputación sólida que pueda resistir el juicio; asimismo, la defensa técnica cuenta solo con dos días para preparar su defensa, para la audiencia de incoación y uno a tres días para la audiencia de saneamiento y juicio inmediato; ello afecta directamente el núcleo del plazo razonable. (iii) Para cautelar las garantías procesales y preservar los derechos del imputado es necesario recomendar la reforma del proceso especial inmediato por flagrancia, tomando en cuenta la pena de cada delito; esto es, incoar el proceso inmediato por flagrancia siempre que la pena en su extremo máximo no supere los 6 años. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6300 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105510 Aplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la vulneración de las garantías procesales a propósito de los decretos legislativos N° 1194 y 1307. [texto impreso] / Alfredo Pérez Chávez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 154 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El problema central surge a partir de la emisión de los Decretos Legislativos N° 1194 y el 1307, que aceleran excesivamente el proceso inmediato por flagrancia; donde, los principios del proceso penal, derechos y garantías del procesado se ven vulnerados directamente, evidenciándose objetivamente, la afectación a un plazo estrictamente necesario; derecho base, de toda garantía establecida para el proceso y el procesado. Es en este orden que la investigación se desarrolló a la luz de la doctrina desarrollada por los juristas procesalistas y la jurisprudencia respecto al proceso inmediato. Por otro lado, el estudio presenta una propuesta legislativa para la reforma parcial del proceso inmediato, precisamente, el artículo regulado en los artículos 446:1 del Código Procesal Penal, relacionado con los delitos flagrantes materia de estudio. En la presente investigación se ejecutó en el año dos mil diecisiete, teniendo como OBJETIVO GENERAL: Analizar cómo y bajo qué fundamentos teóricos y procesales se sostiene la vulneración de las garantías procesales del derecho a defensa y el plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los Decretos Legislativos N° 1194 y 1307. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo (paradigma cualitativo) utilizándose el diseño dogmático. La investigación arribó a las siguientes conclusiones: (i) El Derecho de Defensa se constituye en la piedra angular del Proceso Penal, éste se ve vulnerado en el proceso especial inmediato sobre flagrancia en tanto se deja en estado de indefensión al imputado al no dársele un tiempo suficiente y necesario para preparar su defensa recabando los elementos probatorios necesarios; pericias y documentales en los delitos donde requiera de pruebas de descargo. (ii) Dada la naturaleza del proceso inmediato, los plazos se reducen al mínimo, donde el fiscal únicamente tiene 24 horas para construir una imputación sólida que pueda resistir el juicio; asimismo, la defensa técnica cuenta solo con dos días para preparar su defensa, para la audiencia de incoación y uno a tres días para la audiencia de saneamiento y juicio inmediato; ello afecta directamente el núcleo del plazo razonable. (iii) Para cautelar las garantías procesales y preservar los derechos del imputado es necesario recomendar la reforma del proceso especial inmediato por flagrancia, tomando en cuenta la pena de cada delito; esto es, incoar el proceso inmediato por flagrancia siempre que la pena en su extremo máximo no supere los 6 años. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6300 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105510
Aplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la vulneración de las garantías procesales a propósito de los decretos legislativos N° 1194 y 1307.
El problema central surge a partir de la emisión de los Decretos Legislativos N° 1194 y el 1307, que aceleran excesivamente el proceso inmediato por flagrancia; donde, los principios del proceso penal, derechos y garantías del procesado se ven vulnerados directamente, evidenciándose objetivamente, la afectación a un plazo estrictamente necesario; derecho base, de toda garantía establecida para el proceso y el procesado. Es en este orden que la investigación se desarrolló a la luz de la doctrina desarrollada por los juristas procesalistas y la jurisprudencia respecto al proceso inmediato. Por otro lado, el estudio presenta una propuesta legislativa para la reforma parcial del proceso inmediato, precisamente, el artículo regulado en los artículos 446:1 del Código Procesal Penal, relacionado con los delitos flagrantes materia de estudio. En la presente investigación se ejecutó en el año dos mil diecisiete, teniendo como OBJETIVO GENERAL: Analizar cómo y bajo qué fundamentos teóricos y procesales se sostiene la vulneración de las garantías procesales del derecho a defensa y el plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los Decretos Legislativos N° 1194 y 1307. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo (paradigma cualitativo) utilizándose el diseño dogmático. La investigación arribó a las siguientes conclusiones: (i) El Derecho de Defensa se constituye en la piedra angular del Proceso Penal, éste se ve vulnerado en el proceso especial inmediato sobre flagrancia en tanto se deja en estado de indefensión al imputado al no dársele un tiempo suficiente y necesario para preparar su defensa recabando los elementos probatorios necesarios; pericias y documentales en los delitos donde requiera de pruebas de descargo. (ii) Dada la naturaleza del proceso inmediato, los plazos se reducen al mínimo, donde el fiscal únicamente tiene 24 horas para construir una imputación sólida que pueda resistir el juicio; asimismo, la defensa técnica cuenta solo con dos días para preparar su defensa, para la audiencia de incoación y uno a tres días para la audiencia de saneamiento y juicio inmediato; ello afecta directamente el núcleo del plazo razonable. (iii) Para cautelar las garantías procesales y preservar los derechos del imputado es necesario recomendar la reforma del proceso especial inmediato por flagrancia, tomando en cuenta la pena de cada delito; esto es, incoar el proceso inmediato por flagrancia siempre que la pena en su extremo máximo no supere los 6 años.
Pérez Chávez, Alfredo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0206-01 T 0206 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T23437-29941-01 T23437 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAplicación de la sentencia normativa en el tribunal constitucional: ¿es una facultad o una obligación? / Héctor Condori Delgado / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Aplicación de la sentencia normativa en el tribunal constitucional: ¿es una facultad o una obligación? Tipo de documento: texto impreso Autores: Héctor Condori Delgado, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 193 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina si la sentencia normativa es adecuada en favor a los derechos fundamentales en el marco del Estado constitucional de derecho. Identificar los fundamentos que permiten razonar que la aplicación de las sentencias normativas como modelo de sentencia constitucionales obligatoria. Advertirque la aplicación facultativa del tipo de las sentencias normativas afecta la eficacia de los derechos fundamentales. Conclusiones: En el contexto del Estado constitucional de derecho, postulado por Luigi Ferrajoli, la sentencia normativa representa un tipo de sentencia constitucional adecuada para el desarrollo positivo de los derechos fundamentales, pues solo con ello se elimina las situaciones de inconstitucionalidad de manera inmediata y efectiva. Según la Constitución de 1993, los principios constitucionales, juristas representativos en la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la aplicación de la sentencia normativa como tipo de sentencia constitucional por deducción resultan obligatorios. En la actualidad en la jurisprudencia constitucional y en la doctrina se aprecia que la aplicación de la sentencia normativa como tipo de decisión es facultativa, situación que afecta en desmedro de la eficacia de los derechos fundamentales. La aplicación facultativa de la sentencia normativa obedece a la ausencia de norma jurídica alguna que expresamente disponga y ordene al Tribunal Constitucional resuelva cuestiones constitucionales use obligatoriamente el tipo de sentencias normativas. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6065 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101561 Aplicación de la sentencia normativa en el tribunal constitucional: ¿es una facultad o una obligación? [texto impreso] / Héctor Condori Delgado, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 193 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 01 CD-ROM.
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Resumen: Determina si la sentencia normativa es adecuada en favor a los derechos fundamentales en el marco del Estado constitucional de derecho. Identificar los fundamentos que permiten razonar que la aplicación de las sentencias normativas como modelo de sentencia constitucionales obligatoria. Advertirque la aplicación facultativa del tipo de las sentencias normativas afecta la eficacia de los derechos fundamentales. Conclusiones: En el contexto del Estado constitucional de derecho, postulado por Luigi Ferrajoli, la sentencia normativa representa un tipo de sentencia constitucional adecuada para el desarrollo positivo de los derechos fundamentales, pues solo con ello se elimina las situaciones de inconstitucionalidad de manera inmediata y efectiva. Según la Constitución de 1993, los principios constitucionales, juristas representativos en la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la aplicación de la sentencia normativa como tipo de sentencia constitucional por deducción resultan obligatorios. En la actualidad en la jurisprudencia constitucional y en la doctrina se aprecia que la aplicación de la sentencia normativa como tipo de decisión es facultativa, situación que afecta en desmedro de la eficacia de los derechos fundamentales. La aplicación facultativa de la sentencia normativa obedece a la ausencia de norma jurídica alguna que expresamente disponga y ordene al Tribunal Constitucional resuelva cuestiones constitucionales use obligatoriamente el tipo de sentencias normativas. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6065 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101561
Aplicación de la sentencia normativa en el tribunal constitucional: ¿es una facultad o una obligación?
Determina si la sentencia normativa es adecuada en favor a los derechos fundamentales en el marco del Estado constitucional de derecho. Identificar los fundamentos que permiten razonar que la aplicación de las sentencias normativas como modelo de sentencia constitucionales obligatoria. Advertirque la aplicación facultativa del tipo de las sentencias normativas afecta la eficacia de los derechos fundamentales. Conclusiones: En el contexto del Estado constitucional de derecho, postulado por Luigi Ferrajoli, la sentencia normativa representa un tipo de sentencia constitucional adecuada para el desarrollo positivo de los derechos fundamentales, pues solo con ello se elimina las situaciones de inconstitucionalidad de manera inmediata y efectiva. Según la Constitución de 1993, los principios constitucionales, juristas representativos en la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la aplicación de la sentencia normativa como tipo de sentencia constitucional por deducción resultan obligatorios. En la actualidad en la jurisprudencia constitucional y en la doctrina se aprecia que la aplicación de la sentencia normativa como tipo de decisión es facultativa, situación que afecta en desmedro de la eficacia de los derechos fundamentales. La aplicación facultativa de la sentencia normativa obedece a la ausencia de norma jurídica alguna que expresamente disponga y ordene al Tribunal Constitucional resuelva cuestiones constitucionales use obligatoriamente el tipo de sentencias normativas.
Condori Delgado, Héctor - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0204-01 T 0204 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T22858-29362-01 T22858 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleArbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y su aplicación como regla general en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de San Román - Juliaca / Mauro Gerardo Churata Humpiri / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y su aplicación como regla general en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de San Román - Juliaca Tipo de documento: texto impreso Autores: Mauro Gerardo Churata Humpiri, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 107 páginas Dimensiones: 30 Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Este trabajo de investigación tiene por objetivo general: Analizar la arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y la desnaturalización de esta institución aplicada como regla general en el primer y tercero juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román durante el año 2017. Para lo cual se estudió y analizó los autos de prisión preventiva (resoluciones judiciales), además se revisó teorías, doctrinas y jurisprudencias, para obtener el resultado esperado se estudió los presupuestos que establece el art. 268° y así como señala la Casación N° 626-2015 Moquegua, para estimar la aplicación de la medida cautelar personal de la prisión preventiva y si se encuentra garantizada la aplicación de la excepcionalidad de dicha medida. Para alcanzar el objetivo señalado se utilizó el siguiente método: analítico – sintético, inductivo – deductivo. Las técnicas para la recolección de datos fueron las siguientes: revisión, análisis documental, luego de ello se procedió al análisis e interpretación de los datos obtenidos y se llegó a la conclusión general: Que, en el año 2017, los jueces del primer y tercer juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román - Juliaca, no motivaron adecuadamente las resoluciones judiciales que determinaron la medida cautelar personal de la prisión preventiva, lo aplican como regla general y esto desnaturaliza esta institución jurídica. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8064 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106975 Arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y su aplicación como regla general en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de San Román - Juliaca [texto impreso] / Mauro Gerardo Churata Humpiri, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 107 páginas ; 30 + 1 CD-ROM.
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Resumen: Este trabajo de investigación tiene por objetivo general: Analizar la arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y la desnaturalización de esta institución aplicada como regla general en el primer y tercero juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román durante el año 2017. Para lo cual se estudió y analizó los autos de prisión preventiva (resoluciones judiciales), además se revisó teorías, doctrinas y jurisprudencias, para obtener el resultado esperado se estudió los presupuestos que establece el art. 268° y así como señala la Casación N° 626-2015 Moquegua, para estimar la aplicación de la medida cautelar personal de la prisión preventiva y si se encuentra garantizada la aplicación de la excepcionalidad de dicha medida. Para alcanzar el objetivo señalado se utilizó el siguiente método: analítico – sintético, inductivo – deductivo. Las técnicas para la recolección de datos fueron las siguientes: revisión, análisis documental, luego de ello se procedió al análisis e interpretación de los datos obtenidos y se llegó a la conclusión general: Que, en el año 2017, los jueces del primer y tercer juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román - Juliaca, no motivaron adecuadamente las resoluciones judiciales que determinaron la medida cautelar personal de la prisión preventiva, lo aplican como regla general y esto desnaturaliza esta institución jurídica. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8064 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106975
Arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y su aplicación como regla general en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de San Román - Juliaca
Este trabajo de investigación tiene por objetivo general: Analizar la arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y la desnaturalización de esta institución aplicada como regla general en el primer y tercero juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román durante el año 2017. Para lo cual se estudió y analizó los autos de prisión preventiva (resoluciones judiciales), además se revisó teorías, doctrinas y jurisprudencias, para obtener el resultado esperado se estudió los presupuestos que establece el art. 268° y así como señala la Casación N° 626-2015 Moquegua, para estimar la aplicación de la medida cautelar personal de la prisión preventiva y si se encuentra garantizada la aplicación de la excepcionalidad de dicha medida. Para alcanzar el objetivo señalado se utilizó el siguiente método: analítico – sintético, inductivo – deductivo. Las técnicas para la recolección de datos fueron las siguientes: revisión, análisis documental, luego de ello se procedió al análisis e interpretación de los datos obtenidos y se llegó a la conclusión general: Que, en el año 2017, los jueces del primer y tercer juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román - Juliaca, no motivaron adecuadamente las resoluciones judiciales que determinaron la medida cautelar personal de la prisión preventiva, lo aplican como regla general y esto desnaturaliza esta institución jurídica.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0232-01 T0232 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24079-30582-01 T24079 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa autonomía del delito de lavado de activos y el principio de imputación necesaria / Carlos Noé Calizaya Rojas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La autonomía del delito de lavado de activos y el principio de imputación necesaria Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos Noé Calizaya Rojas, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 213 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa) Resumen: Analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria...”; esto en el marco del nuevo proceso penal peruano, ya que en ella se desarrolla los principios que garantizan a todo imputado sus derechos uno de los cuales es el principio de imputación necesaria consagrado en la Constitución Política del Estado, Siendo una manifestación de los principios de legalidad, del derecho de defensa y debido proceso. Considerando que se apertura investigaciones por lavado de activos por el solo hecho de tener desbalance patrimonial y/o incremento patrimonial, y sin mencionar cual es el delito precedente que habría generado dichos activos; afectándose de esta forma el principio de imputación necesaria. El tipo de investigación jurídica corresponde al dogmático jurídico. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92518 La autonomía del delito de lavado de activos y el principio de imputación necesaria [texto impreso] / Carlos Noé Calizaya Rojas, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 213 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria...”; esto en el marco del nuevo proceso penal peruano, ya que en ella se desarrolla los principios que garantizan a todo imputado sus derechos uno de los cuales es el principio de imputación necesaria consagrado en la Constitución Política del Estado, Siendo una manifestación de los principios de legalidad, del derecho de defensa y debido proceso. Considerando que se apertura investigaciones por lavado de activos por el solo hecho de tener desbalance patrimonial y/o incremento patrimonial, y sin mencionar cual es el delito precedente que habría generado dichos activos; afectándose de esta forma el principio de imputación necesaria. El tipo de investigación jurídica corresponde al dogmático jurídico. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92518
La autonomía del delito de lavado de activos y el principio de imputación necesaria
Analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria...”; esto en el marco del nuevo proceso penal peruano, ya que en ella se desarrolla los principios que garantizan a todo imputado sus derechos uno de los cuales es el principio de imputación necesaria consagrado en la Constitución Política del Estado, Siendo una manifestación de los principios de legalidad, del derecho de defensa y debido proceso. Considerando que se apertura investigaciones por lavado de activos por el solo hecho de tener desbalance patrimonial y/o incremento patrimonial, y sin mencionar cual es el delito precedente que habría generado dichos activos; afectándose de esta forma el principio de imputación necesaria. El tipo de investigación jurídica corresponde al dogmático jurídico.
Calizaya Rojas, Carlos Noé - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0140-01 T 0140 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T20999-27491-01 T20999 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl Cambio de nombre y los motivos justificados en la legislación nacional en consideración a la dignidad de la persona humana / Fidel Mamani Colque / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : El Cambio de nombre y los motivos justificados en la legislación nacional en consideración a la dignidad de la persona humana Tipo de documento: texto impreso Autores: Fidel Mamani Colque, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 229 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: En estos tiempos contemporáneos, donde si bien es cierto se han dictado las medidas pertinentes para una mejor convivencia entre personas que habitamos en un territorio, con personas de diferentes culturas y costumbres como es nuestro país pluricultural, los complejos y perjuicios aún no se han superado, por consiguiente de cualquier acto que afecte a la dignidad humana va en desmedro de la persona, atentándose de este modo no sólo con el artículo primero de la Constitución Política del Perú. Consideramos desde nuestra óptica, que la legislación pertinente se puede llevar a mejores entendimientos, y que la ley no tenga vacíos que pudieran vulnerar a la dignidad humana a través de nombres aberrantes inapropiados, ridículos o contrarios al orden público o a las buenas costumbres, con afectación a la dignidad humana. En esta misma dirección; se ha encontrado que, el derecho que asiste a los padres, según sea el caso de escoger el nombre de sus hijos con acercamiento a las referidas aseveraciones, conlleva un desatino, quizá involuntario, cuando ya es adulta la persona o en el uso de sus facultades de discernimiento, se encuentre con que su nombre de pila, no está de acuerdo a su personalidad o se traduzca en lo que ya hemos dicho un nombre, por el cual la persona busca que esté acorde el nombre con su personalidad, que no sea de burla y discriminación ni afecte a la dignidad humana. Debe regularse, a través de campañas de sensibilización y orientación oportuna por las instituciones involucradas, limitaciones del derecho que les asiste a los padres a determinar los prenombres a los hijos, teniendo en la necesidad de no desnaturalizar la función identificadora e individualizadora del nombre, evitándose en un futuro situaciones intolerables, que generen acciones judiciales destinadas a obtener el cambio de aquellos prenombres que no contribuyan al equilibrio y sereno desarrollo de la personalidad a la dignidad de la persona o a la función individualizadora propia de la institución. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82159 El Cambio de nombre y los motivos justificados en la legislación nacional en consideración a la dignidad de la persona humana [texto impreso] / Fidel Mamani Colque, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 229 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: En estos tiempos contemporáneos, donde si bien es cierto se han dictado las medidas pertinentes para una mejor convivencia entre personas que habitamos en un territorio, con personas de diferentes culturas y costumbres como es nuestro país pluricultural, los complejos y perjuicios aún no se han superado, por consiguiente de cualquier acto que afecte a la dignidad humana va en desmedro de la persona, atentándose de este modo no sólo con el artículo primero de la Constitución Política del Perú. Consideramos desde nuestra óptica, que la legislación pertinente se puede llevar a mejores entendimientos, y que la ley no tenga vacíos que pudieran vulnerar a la dignidad humana a través de nombres aberrantes inapropiados, ridículos o contrarios al orden público o a las buenas costumbres, con afectación a la dignidad humana. En esta misma dirección; se ha encontrado que, el derecho que asiste a los padres, según sea el caso de escoger el nombre de sus hijos con acercamiento a las referidas aseveraciones, conlleva un desatino, quizá involuntario, cuando ya es adulta la persona o en el uso de sus facultades de discernimiento, se encuentre con que su nombre de pila, no está de acuerdo a su personalidad o se traduzca en lo que ya hemos dicho un nombre, por el cual la persona busca que esté acorde el nombre con su personalidad, que no sea de burla y discriminación ni afecte a la dignidad humana. Debe regularse, a través de campañas de sensibilización y orientación oportuna por las instituciones involucradas, limitaciones del derecho que les asiste a los padres a determinar los prenombres a los hijos, teniendo en la necesidad de no desnaturalizar la función identificadora e individualizadora del nombre, evitándose en un futuro situaciones intolerables, que generen acciones judiciales destinadas a obtener el cambio de aquellos prenombres que no contribuyan al equilibrio y sereno desarrollo de la personalidad a la dignidad de la persona o a la función individualizadora propia de la institución. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82159
El Cambio de nombre y los motivos justificados en la legislación nacional en consideración a la dignidad de la persona humana
En estos tiempos contemporáneos, donde si bien es cierto se han dictado las medidas pertinentes para una mejor convivencia entre personas que habitamos en un territorio, con personas de diferentes culturas y costumbres como es nuestro país pluricultural, los complejos y perjuicios aún no se han superado, por consiguiente de cualquier acto que afecte a la dignidad humana va en desmedro de la persona, atentándose de este modo no sólo con el artículo primero de la Constitución Política del Perú. Consideramos desde nuestra óptica, que la legislación pertinente se puede llevar a mejores entendimientos, y que la ley no tenga vacíos que pudieran vulnerar a la dignidad humana a través de nombres aberrantes inapropiados, ridículos o contrarios al orden público o a las buenas costumbres, con afectación a la dignidad humana. En esta misma dirección; se ha encontrado que, el derecho que asiste a los padres, según sea el caso de escoger el nombre de sus hijos con acercamiento a las referidas aseveraciones, conlleva un desatino, quizá involuntario, cuando ya es adulta la persona o en el uso de sus facultades de discernimiento, se encuentre con que su nombre de pila, no está de acuerdo a su personalidad o se traduzca en lo que ya hemos dicho un nombre, por el cual la persona busca que esté acorde el nombre con su personalidad, que no sea de burla y discriminación ni afecte a la dignidad humana. Debe regularse, a través de campañas de sensibilización y orientación oportuna por las instituciones involucradas, limitaciones del derecho que les asiste a los padres a determinar los prenombres a los hijos, teniendo en la necesidad de no desnaturalizar la función identificadora e individualizadora del nombre, evitándose en un futuro situaciones intolerables, que generen acciones judiciales destinadas a obtener el cambio de aquellos prenombres que no contribuyan al equilibrio y sereno desarrollo de la personalidad a la dignidad de la persona o a la función individualizadora propia de la institución.
Mamani Colque, Fidel - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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