Bib. Esp. Derecho
Refinar búsqueda
El aborto, su realidad, incidencia y la legislación penal Peruana / Ana María Vizcarra Herles / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1996)
Título : El aborto, su realidad, incidencia y la legislación penal Peruana Tipo de documento: texto impreso Autores: Ana María Vizcarra Herles, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1996 Número de páginas: 113 páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67751 El aborto, su realidad, incidencia y la legislación penal Peruana [texto impreso] / Ana María Vizcarra Herles, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1996 . - 113 páginas : diagramas, tablas.
Para Optar el Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67751
El aborto, su realidad, incidencia y la legislación penal Peruana
Vizcarra Herles, Ana María - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1996
Para Optar el Titulo Profesional : Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0008-01 344.518 V78 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T3843 344.512 V78 Libro Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Disponible El abuso de la personalidad jurídica de las sociedades irregulares como principal factor de la obligación tributaria y el remedio con visión a la responsabilidad civil y al Disregard of Legal Emity / Jimmy Alan Manchego Enriquez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2002)
Título : El abuso de la personalidad jurídica de las sociedades irregulares como principal factor de la obligación tributaria y el remedio con visión a la responsabilidad civil y al Disregard of Legal Emity Tipo de documento: texto impreso Autores: Jimmy Alan Manchego Enriquez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2002 Número de páginas: 293, [3] páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71036 El abuso de la personalidad jurídica de las sociedades irregulares como principal factor de la obligación tributaria y el remedio con visión a la responsabilidad civil y al Disregard of Legal Emity [texto impreso] / Jimmy Alan Manchego Enriquez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2002 . - 293, [3] páginas : diagramas, tablas.
Para Optar el Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71036
El abuso de la personalidad jurídica de las sociedades irregulares como principal factor de la obligación tributaria y el remedio con visión a la responsabilidad civil y al Disregard of Legal Emity
Manchego Enriquez, Jimmy Alan - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2002
Para Optar el Titulo Profesional : Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0033-01 T0033 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T6810 Libro Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Disponible La acción de cumplimiento en la legislación peruana / Carlos Enrique Aragon Jimenez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : La acción de cumplimiento en la legislación peruana Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos Enrique Aragon Jimenez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 263 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69652 La acción de cumplimiento en la legislación peruana [texto impreso] / Carlos Enrique Aragon Jimenez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 263 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
Para Optar Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69652
La acción de cumplimiento en la legislación peruana
Aragon Jimenez, Carlos Enrique - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
Para Optar Titulo Profesional : Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0023-01 T0023 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Consulta en sala
DisponibleT5561-8995-00 T5561 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl acoso sexual típico en las relaciones de trabajo del régimen laboral privado en la ciudad de Puno / Kelly Yesenia Ramos Chahuares / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2004)
Título : El acoso sexual típico en las relaciones de trabajo del régimen laboral privado en la ciudad de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Kelly Yesenia Ramos Chahuares, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: 174 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Se suscita en las relaciones laborales del régimen laboral privado en la ciudad de Puno, en instituciones públicas y privadas, analizando su existencia, estableciendo sus causas, caracterizando sus elementos y determinando los perjuicios que le ocasiona al trabajador. Legislación nacional de violencia familiar, todavía existen confusiones respecto a su denominación correcta: “acoso sexual típico”. Resultados de la investigación de encuestas realizadas a 208 trabajadores sujetos al régimen laboral privado de la ciudad de Puno; que constituye el 10% del universo. Luego de haber detectado casos de acoso sexual típico en las encuestas realizadas; una segunda fase ha consistido en llevar a cabo entrevistas a 10 trabajadores que fueron víctimas de acoso sexual con la finalidad de contrastar, confirmar o negar la información obtenida. Determina que el acoso sexual típico existe en la ciudad de Puno; abuso de poder del empleador, la deficiente legislación nacional para regular efectivamente este problema y el desconocimiento de los trabajadores de normas que prevengan y sancionen el acoso sexual típico en nuestro ordenamiento jurídico. El acoso sexual típico “es una forma de abuso de poder que consiste en un conducta de connotación sexual del empleador hacia el trabajador, quien percibe que abusa del poder de dirección, en contra del trabajador que rechaza estos comportamientos por considerarlo humillante, ofensivo y denigrante a su dignidad y derechos fundamentales”. Los elementos para que se configure el acoso sexual típico en el trabajo son la presencia de una conducta de connotación sexual del empleador, que excede los límites de la razonabilidad en el ejercicio del poder de dirección y la actitud de rechazo expreso del trabajador, quien percibe éstas comportamientos como humillantes, ofensivos y denigrante a su dignidad y derechos fundamentales. A diferencia de la ley actual que prevé que un elemento importante para que se configure el acoso sexual típico es la reiterancia; los trabajadores se sienten perjudicados la primera vez que el empleador denota un comportamiento de connotación sexual. Los perjuicios materiales como morales sobre el trabajador se producen de manera conjunta; siendo los más frecuentes el despido y los problemas psicológicos del trabajador; por ello, es necesario establecer otro tipo de indemnización que cubra tanto el daño material como moral. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73004 El acoso sexual típico en las relaciones de trabajo del régimen laboral privado en la ciudad de Puno [texto impreso] / Kelly Yesenia Ramos Chahuares, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2004 . - 174 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
Para Optar Titulo Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Se suscita en las relaciones laborales del régimen laboral privado en la ciudad de Puno, en instituciones públicas y privadas, analizando su existencia, estableciendo sus causas, caracterizando sus elementos y determinando los perjuicios que le ocasiona al trabajador. Legislación nacional de violencia familiar, todavía existen confusiones respecto a su denominación correcta: “acoso sexual típico”. Resultados de la investigación de encuestas realizadas a 208 trabajadores sujetos al régimen laboral privado de la ciudad de Puno; que constituye el 10% del universo. Luego de haber detectado casos de acoso sexual típico en las encuestas realizadas; una segunda fase ha consistido en llevar a cabo entrevistas a 10 trabajadores que fueron víctimas de acoso sexual con la finalidad de contrastar, confirmar o negar la información obtenida. Determina que el acoso sexual típico existe en la ciudad de Puno; abuso de poder del empleador, la deficiente legislación nacional para regular efectivamente este problema y el desconocimiento de los trabajadores de normas que prevengan y sancionen el acoso sexual típico en nuestro ordenamiento jurídico. El acoso sexual típico “es una forma de abuso de poder que consiste en un conducta de connotación sexual del empleador hacia el trabajador, quien percibe que abusa del poder de dirección, en contra del trabajador que rechaza estos comportamientos por considerarlo humillante, ofensivo y denigrante a su dignidad y derechos fundamentales”. Los elementos para que se configure el acoso sexual típico en el trabajo son la presencia de una conducta de connotación sexual del empleador, que excede los límites de la razonabilidad en el ejercicio del poder de dirección y la actitud de rechazo expreso del trabajador, quien percibe éstas comportamientos como humillantes, ofensivos y denigrante a su dignidad y derechos fundamentales. A diferencia de la ley actual que prevé que un elemento importante para que se configure el acoso sexual típico es la reiterancia; los trabajadores se sienten perjudicados la primera vez que el empleador denota un comportamiento de connotación sexual. Los perjuicios materiales como morales sobre el trabajador se producen de manera conjunta; siendo los más frecuentes el despido y los problemas psicológicos del trabajador; por ello, es necesario establecer otro tipo de indemnización que cubra tanto el daño material como moral. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73004
El acoso sexual típico en las relaciones de trabajo del régimen laboral privado en la ciudad de Puno
Se suscita en las relaciones laborales del régimen laboral privado en la ciudad de Puno, en instituciones públicas y privadas, analizando su existencia, estableciendo sus causas, caracterizando sus elementos y determinando los perjuicios que le ocasiona al trabajador. Legislación nacional de violencia familiar, todavía existen confusiones respecto a su denominación correcta: “acoso sexual típico”. Resultados de la investigación de encuestas realizadas a 208 trabajadores sujetos al régimen laboral privado de la ciudad de Puno; que constituye el 10% del universo. Luego de haber detectado casos de acoso sexual típico en las encuestas realizadas; una segunda fase ha consistido en llevar a cabo entrevistas a 10 trabajadores que fueron víctimas de acoso sexual con la finalidad de contrastar, confirmar o negar la información obtenida. Determina que el acoso sexual típico existe en la ciudad de Puno; abuso de poder del empleador, la deficiente legislación nacional para regular efectivamente este problema y el desconocimiento de los trabajadores de normas que prevengan y sancionen el acoso sexual típico en nuestro ordenamiento jurídico. El acoso sexual típico “es una forma de abuso de poder que consiste en un conducta de connotación sexual del empleador hacia el trabajador, quien percibe que abusa del poder de dirección, en contra del trabajador que rechaza estos comportamientos por considerarlo humillante, ofensivo y denigrante a su dignidad y derechos fundamentales”. Los elementos para que se configure el acoso sexual típico en el trabajo son la presencia de una conducta de connotación sexual del empleador, que excede los límites de la razonabilidad en el ejercicio del poder de dirección y la actitud de rechazo expreso del trabajador, quien percibe éstas comportamientos como humillantes, ofensivos y denigrante a su dignidad y derechos fundamentales. A diferencia de la ley actual que prevé que un elemento importante para que se configure el acoso sexual típico es la reiterancia; los trabajadores se sienten perjudicados la primera vez que el empleador denota un comportamiento de connotación sexual. Los perjuicios materiales como morales sobre el trabajador se producen de manera conjunta; siendo los más frecuentes el despido y los problemas psicológicos del trabajador; por ello, es necesario establecer otro tipo de indemnización que cubra tanto el daño material como moral.
Ramos Chahuares, Kelly Yesenia - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2004
Para Optar Titulo Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0054-01 T0054 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 8603-13537-01 T8603 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAcreditación de la concertación en el delito de colusión y la dificultad para construir la imputación necesaria / Magda Violeta Lasteros Tristán / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Acreditación de la concertación en el delito de colusión y la dificultad para construir la imputación necesaria Tipo de documento: texto impreso Autores: Magda Violeta Lasteros Tristán, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 228 páginas Il.: figuras, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación, tiene por título: “ACREDITACIÓN DE LA CONCERTACIÓN EN EL DELITO DE COLUSIÓN Y LA DIFICULTAD PARA CONSTRUIR LA IMPUTACIÓN NECESARIA”; y aborda, el análisis a la normatividad penal desde una mirada teórica y práctica, para hallar las respuesta a: cómo acreditar la concertación en el delito de colusión, y a las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en este ilícito penal, dado que en la configuración del delito de colusión -donde resulta necesaria la acreditación de la concertación-, muchas veces al no contar con al menos una prueba directa que sirva para vincular a los sujetos activos con la comisión del referido ilícito penal, y así atribuirles su participación en la concertación ilegal, donde su finalidad haya sido el defraudar al Estado, nos encontramos ante la principal dificultad para construir la adecuada imputación necesaria en este ilícito penal, ocasionando así, que este ilícito penal quede impune y los sujetos activos de este ilícito permanezcan sin asumir sus responsabilidades ante las consecuencias de sus actos y peor aun cometiendo más actos ilícitos de esta índole; por lo que, ante tal dificultad, se buscó hallar la solución, razón por la cual en la presente investigación se ha optado por efectuar un análisis de la normatividad penal, desde una mirada teórica (doctrina y jurisprudencia) y práctica (casos -que reflejaron fácticamente el problema materia de investigación-); siendo los objetivos: analizar los planteamientos doctrinarios y jurisprudenciales para hallar una respuesta a cómo acreditar la concertación, y, determinar cuáles son las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en el delito de colusión, para así poder superarlas. El presente estudio, tiene enfoque cualitativo y el diseño seguido ha sido: estudio de casos cualitativos (SAMPIERI, COLLADO, y BAPTISTA, 2010); sin embargo, en razón a la metodología desarrollada, la investigación básicamente fue analítica y propositiva. En cuanto a los resultados obtenidos se llegó fundamentalmente a las siguientes conclusiones: (i) Una de las formas para acreditar la concertación en el delito de colusión, es a través de la determinación de las irregularidades que se presentan en las diversas modalidades y fases de la contratación pública, obtenidas gracias a la utilización de la prueba indiciaria. (ii) Las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en el delito de colusión, están relacionadas con la delimitación de la autoría y participación de los sujetos activos, y la atribución de hechos típicos materia de imputación penal con prueba directa, la misma que es difícil de hallar; dado que en la mayoría de casos donde existe la comisión del delito de colusión, se advierte la existencia de una previa desaparición intencionada de documentos que servirían para acreditar la responsabilidad del agente, generándose así las dificultades en la construcción de las proposiciones fácticas de la imputación en este delito. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/6143 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105508 Acreditación de la concertación en el delito de colusión y la dificultad para construir la imputación necesaria [texto impreso] / Magda Violeta Lasteros Tristán, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 228 páginas : figuras, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La investigación, tiene por título: “ACREDITACIÓN DE LA CONCERTACIÓN EN EL DELITO DE COLUSIÓN Y LA DIFICULTAD PARA CONSTRUIR LA IMPUTACIÓN NECESARIA”; y aborda, el análisis a la normatividad penal desde una mirada teórica y práctica, para hallar las respuesta a: cómo acreditar la concertación en el delito de colusión, y a las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en este ilícito penal, dado que en la configuración del delito de colusión -donde resulta necesaria la acreditación de la concertación-, muchas veces al no contar con al menos una prueba directa que sirva para vincular a los sujetos activos con la comisión del referido ilícito penal, y así atribuirles su participación en la concertación ilegal, donde su finalidad haya sido el defraudar al Estado, nos encontramos ante la principal dificultad para construir la adecuada imputación necesaria en este ilícito penal, ocasionando así, que este ilícito penal quede impune y los sujetos activos de este ilícito permanezcan sin asumir sus responsabilidades ante las consecuencias de sus actos y peor aun cometiendo más actos ilícitos de esta índole; por lo que, ante tal dificultad, se buscó hallar la solución, razón por la cual en la presente investigación se ha optado por efectuar un análisis de la normatividad penal, desde una mirada teórica (doctrina y jurisprudencia) y práctica (casos -que reflejaron fácticamente el problema materia de investigación-); siendo los objetivos: analizar los planteamientos doctrinarios y jurisprudenciales para hallar una respuesta a cómo acreditar la concertación, y, determinar cuáles son las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en el delito de colusión, para así poder superarlas. El presente estudio, tiene enfoque cualitativo y el diseño seguido ha sido: estudio de casos cualitativos (SAMPIERI, COLLADO, y BAPTISTA, 2010); sin embargo, en razón a la metodología desarrollada, la investigación básicamente fue analítica y propositiva. En cuanto a los resultados obtenidos se llegó fundamentalmente a las siguientes conclusiones: (i) Una de las formas para acreditar la concertación en el delito de colusión, es a través de la determinación de las irregularidades que se presentan en las diversas modalidades y fases de la contratación pública, obtenidas gracias a la utilización de la prueba indiciaria. (ii) Las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en el delito de colusión, están relacionadas con la delimitación de la autoría y participación de los sujetos activos, y la atribución de hechos típicos materia de imputación penal con prueba directa, la misma que es difícil de hallar; dado que en la mayoría de casos donde existe la comisión del delito de colusión, se advierte la existencia de una previa desaparición intencionada de documentos que servirían para acreditar la responsabilidad del agente, generándose así las dificultades en la construcción de las proposiciones fácticas de la imputación en este delito. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/6143 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105508
Acreditación de la concertación en el delito de colusión y la dificultad para construir la imputación necesaria
La investigación, tiene por título: “ACREDITACIÓN DE LA CONCERTACIÓN EN EL DELITO DE COLUSIÓN Y LA DIFICULTAD PARA CONSTRUIR LA IMPUTACIÓN NECESARIA”; y aborda, el análisis a la normatividad penal desde una mirada teórica y práctica, para hallar las respuesta a: cómo acreditar la concertación en el delito de colusión, y a las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en este ilícito penal, dado que en la configuración del delito de colusión -donde resulta necesaria la acreditación de la concertación-, muchas veces al no contar con al menos una prueba directa que sirva para vincular a los sujetos activos con la comisión del referido ilícito penal, y así atribuirles su participación en la concertación ilegal, donde su finalidad haya sido el defraudar al Estado, nos encontramos ante la principal dificultad para construir la adecuada imputación necesaria en este ilícito penal, ocasionando así, que este ilícito penal quede impune y los sujetos activos de este ilícito permanezcan sin asumir sus responsabilidades ante las consecuencias de sus actos y peor aun cometiendo más actos ilícitos de esta índole; por lo que, ante tal dificultad, se buscó hallar la solución, razón por la cual en la presente investigación se ha optado por efectuar un análisis de la normatividad penal, desde una mirada teórica (doctrina y jurisprudencia) y práctica (casos -que reflejaron fácticamente el problema materia de investigación-); siendo los objetivos: analizar los planteamientos doctrinarios y jurisprudenciales para hallar una respuesta a cómo acreditar la concertación, y, determinar cuáles son las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en el delito de colusión, para así poder superarlas. El presente estudio, tiene enfoque cualitativo y el diseño seguido ha sido: estudio de casos cualitativos (SAMPIERI, COLLADO, y BAPTISTA, 2010); sin embargo, en razón a la metodología desarrollada, la investigación básicamente fue analítica y propositiva. En cuanto a los resultados obtenidos se llegó fundamentalmente a las siguientes conclusiones: (i) Una de las formas para acreditar la concertación en el delito de colusión, es a través de la determinación de las irregularidades que se presentan en las diversas modalidades y fases de la contratación pública, obtenidas gracias a la utilización de la prueba indiciaria. (ii) Las dificultades que se presentan al construir la imputación necesaria en el delito de colusión, están relacionadas con la delimitación de la autoría y participación de los sujetos activos, y la atribución de hechos típicos materia de imputación penal con prueba directa, la misma que es difícil de hallar; dado que en la mayoría de casos donde existe la comisión del delito de colusión, se advierte la existencia de una previa desaparición intencionada de documentos que servirían para acreditar la responsabilidad del agente, generándose así las dificultades en la construcción de las proposiciones fácticas de la imputación en este delito.
Lasteros Tristán, Magda Violeta - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0209-01 T0209 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Consulta en sala
DisponibleT23435-29939-01 T23435 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleActividad preventiva policial frente a la incidencia del delito de robo y la creación de rondas urbanas en la ciudad de Juliaca / José Guadalupe Vargas Villegas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1991)
Título : Actividad preventiva policial frente a la incidencia del delito de robo y la creación de rondas urbanas en la ciudad de Juliaca Tipo de documento: texto impreso Autores: José Guadalupe Vargas Villegas, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1991 Número de páginas: 140 páginas Il.: tablas Nota general: Para Optar el Grado / Titulo profesional : Bachiller en derecho Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: JULIACA. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74988 Actividad preventiva policial frente a la incidencia del delito de robo y la creación de rondas urbanas en la ciudad de Juliaca [texto impreso] / José Guadalupe Vargas Villegas, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1991 . - 140 páginas : tablas.
Para Optar el Grado / Titulo profesional : Bachiller en derecho
Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: JULIACA. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74988
Actividad preventiva policial frente a la incidencia del delito de robo y la creación de rondas urbanas en la ciudad de Juliaca
Vargas Villegas, José Guadalupe - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1991
Para Optar el Grado / Titulo profesional : Bachiller en derecho
Zona Territorial de Estudio:. PE: JULIACA.
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0004-01 0004 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible TE176 TE176 Tesis de Bachiller Biblioteca Central Area Tesis (sótano) En Procesos Técnicos
Excluido de préstamoLa actuación del imputado y el agraviado en el modelo procesal acusatorio garantista : la afectación de derechos fundamentales / Alfredo Machaca Condori / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : La actuación del imputado y el agraviado en el modelo procesal acusatorio garantista : la afectación de derechos fundamentales Tipo de documento: texto impreso Autores: Alfredo Machaca Condori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 206 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Grado titulo profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63958 La actuación del imputado y el agraviado en el modelo procesal acusatorio garantista : la afectación de derechos fundamentales [texto impreso] / Alfredo Machaca Condori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 206 páginas : tablas ; 30 cm.
Para Optar el Grado titulo profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63958
La actuación del imputado y el agraviado en el modelo procesal acusatorio garantista : la afectación de derechos fundamentales
Machaca Condori, Alfredo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
Para Optar el Grado titulo profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0089-01 T0089 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T15291-21629-01 T15291 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa afectación al plazo razonable en las investigaciones por delitos ambientales en la etapa preliminar - Distrito Judicial de Puno 2011 / Valentín Huayllapuma Lima / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : La afectación al plazo razonable en las investigaciones por delitos ambientales en la etapa preliminar - Distrito Judicial de Puno 2011 Tipo de documento: texto impreso Autores: Valentín Huayllapuma Lima, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 175 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65145 La afectación al plazo razonable en las investigaciones por delitos ambientales en la etapa preliminar - Distrito Judicial de Puno 2011 [texto impreso] / Valentín Huayllapuma Lima, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 175 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=65145
La afectación al plazo razonable en las investigaciones por delitos ambientales en la etapa preliminar - Distrito Judicial de Puno 2011
Huayllapuma Lima, Valentín - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
Para Optar el Título Profesional : Abogado
Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0094-01 T0094 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T16360-22812-01 T16360 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa afectación de la clausula constitucional de no discriminación en la exclusión de los efectos atenuantes de la imputabilidad restringida previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal / Yhony Cirilo Huanchi Mamani / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : La afectación de la clausula constitucional de no discriminación en la exclusión de los efectos atenuantes de la imputabilidad restringida previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Yhony Cirilo Huanchi Mamani, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 132 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El código penal prevé en su artículo 22 la responsabilidad restringida por razón de edad, mediante el cual se faculta al Juez, a reducir prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenticinco años al momento de realizar la infracción. El segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal prevé la exclusión del beneficio de la reducción de la pena al agente con responsabilidad restringida, que haya incurrido en delito de violación sexual, Femenicidio, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua. El presente trabajo tiene como objetivo Conocer si la regulación de la exclusión de los efectos atenuantes previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, Contraviene la clausula constitucional de no Discriminación; el mismo que se lograra previo análisis del derecho a la igualdad como un derecho de rango constitucional. Para alcanzar dicho objetivo se utilizará, las técnicas de recolección de datos, Recopilación documental (apuntes y fichas textuales, de resumen, de comentario, etcétera). El Método General, Analítico - sintético (análisis mental o lógico), Inductivo – deductivo, Histórico, Dialéctico, y el método especifico, Métodos propios de la interpretación jurídica, Dogmática funcional (teleológica). Con el resultado de la siguiente investigación se espera demostrar las contradicciones insalvables del Código Penal con las clausulas de rango constitucional, así como promover la derogación de ser necesaria del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79424 La afectación de la clausula constitucional de no discriminación en la exclusión de los efectos atenuantes de la imputabilidad restringida previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal [texto impreso] / Yhony Cirilo Huanchi Mamani, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 132 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El código penal prevé en su artículo 22 la responsabilidad restringida por razón de edad, mediante el cual se faculta al Juez, a reducir prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenticinco años al momento de realizar la infracción. El segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal prevé la exclusión del beneficio de la reducción de la pena al agente con responsabilidad restringida, que haya incurrido en delito de violación sexual, Femenicidio, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua. El presente trabajo tiene como objetivo Conocer si la regulación de la exclusión de los efectos atenuantes previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, Contraviene la clausula constitucional de no Discriminación; el mismo que se lograra previo análisis del derecho a la igualdad como un derecho de rango constitucional. Para alcanzar dicho objetivo se utilizará, las técnicas de recolección de datos, Recopilación documental (apuntes y fichas textuales, de resumen, de comentario, etcétera). El Método General, Analítico - sintético (análisis mental o lógico), Inductivo – deductivo, Histórico, Dialéctico, y el método especifico, Métodos propios de la interpretación jurídica, Dogmática funcional (teleológica). Con el resultado de la siguiente investigación se espera demostrar las contradicciones insalvables del Código Penal con las clausulas de rango constitucional, así como promover la derogación de ser necesaria del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79424
La afectación de la clausula constitucional de no discriminación en la exclusión de los efectos atenuantes de la imputabilidad restringida previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal
El código penal prevé en su artículo 22 la responsabilidad restringida por razón de edad, mediante el cual se faculta al Juez, a reducir prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenticinco años al momento de realizar la infracción. El segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal prevé la exclusión del beneficio de la reducción de la pena al agente con responsabilidad restringida, que haya incurrido en delito de violación sexual, Femenicidio, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua. El presente trabajo tiene como objetivo Conocer si la regulación de la exclusión de los efectos atenuantes previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, Contraviene la clausula constitucional de no Discriminación; el mismo que se lograra previo análisis del derecho a la igualdad como un derecho de rango constitucional. Para alcanzar dicho objetivo se utilizará, las técnicas de recolección de datos, Recopilación documental (apuntes y fichas textuales, de resumen, de comentario, etcétera). El Método General, Analítico - sintético (análisis mental o lógico), Inductivo – deductivo, Histórico, Dialéctico, y el método especifico, Métodos propios de la interpretación jurídica, Dogmática funcional (teleológica). Con el resultado de la siguiente investigación se espera demostrar las contradicciones insalvables del Código Penal con las clausulas de rango constitucional, así como promover la derogación de ser necesaria del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal.
Huanchi Mamani, Yhony Cirilo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para Optar el Título Profesional: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0103-01 344C4 H84 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T17921-24378-01 T17921 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAfectación del derecho constitucional de no discriminación en la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57 del Código Penal / Saúl Vilca Vilca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Afectación del derecho constitucional de no discriminación en la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57 del Código Penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Saúl Vilca Vilca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 173 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Conocer regulación de inaplicación de suspensión de la ejecución de pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57º del Código Penal contraviene el derecho constitucional de igualdad ante la ley, el mismo que se logrará previo análisis del derecho a la igualdad como un derecho de rango constitucional. Investigación mixto cuantitativo y cualitativo, transformación radical de la realidad social y la mejora del nivel de la vida de las personas, es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales e instrumentos en una determinada situación o problema. Recogió datos cuantitativos sobre las variables, análisis de la revisión bibliográfica. Recolección de información, utilizó técnicas de recopilación documental y la entrevista. El Código Penal prevé en el artículo 57º la suspensión de la ejecución de la pena que tiene por finalidad eludir o limitar la ejecución de penas privativas de libertad de no mayor de cuatro años para evitar el efecto corruptor de la vida carcelaria. En donde manifiesta en el último párrafo, que la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384 y 387. Ante esta situación, dicha norma penal contraviene al principio de las cláusulas de la Constitución del Perú por la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena para los funcionarios y servidores públicos, es decir dicha norma introduce una discriminación, desigualdad de trato irrazonable y desmedido. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96225 Afectación del derecho constitucional de no discriminación en la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57 del Código Penal [texto impreso] / Saúl Vilca Vilca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 173 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Conocer regulación de inaplicación de suspensión de la ejecución de pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57º del Código Penal contraviene el derecho constitucional de igualdad ante la ley, el mismo que se logrará previo análisis del derecho a la igualdad como un derecho de rango constitucional. Investigación mixto cuantitativo y cualitativo, transformación radical de la realidad social y la mejora del nivel de la vida de las personas, es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales e instrumentos en una determinada situación o problema. Recogió datos cuantitativos sobre las variables, análisis de la revisión bibliográfica. Recolección de información, utilizó técnicas de recopilación documental y la entrevista. El Código Penal prevé en el artículo 57º la suspensión de la ejecución de la pena que tiene por finalidad eludir o limitar la ejecución de penas privativas de libertad de no mayor de cuatro años para evitar el efecto corruptor de la vida carcelaria. En donde manifiesta en el último párrafo, que la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384 y 387. Ante esta situación, dicha norma penal contraviene al principio de las cláusulas de la Constitución del Perú por la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena para los funcionarios y servidores públicos, es decir dicha norma introduce una discriminación, desigualdad de trato irrazonable y desmedido. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96225
Afectación del derecho constitucional de no discriminación en la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57 del Código Penal
Conocer regulación de inaplicación de suspensión de la ejecución de pena a los funcionarios o servidores públicos previsto en el último párrafo del artículo 57º del Código Penal contraviene el derecho constitucional de igualdad ante la ley, el mismo que se logrará previo análisis del derecho a la igualdad como un derecho de rango constitucional. Investigación mixto cuantitativo y cualitativo, transformación radical de la realidad social y la mejora del nivel de la vida de las personas, es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales e instrumentos en una determinada situación o problema. Recogió datos cuantitativos sobre las variables, análisis de la revisión bibliográfica. Recolección de información, utilizó técnicas de recopilación documental y la entrevista. El Código Penal prevé en el artículo 57º la suspensión de la ejecución de la pena que tiene por finalidad eludir o limitar la ejecución de penas privativas de libertad de no mayor de cuatro años para evitar el efecto corruptor de la vida carcelaria. En donde manifiesta en el último párrafo, que la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384 y 387. Ante esta situación, dicha norma penal contraviene al principio de las cláusulas de la Constitución del Perú por la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena para los funcionarios y servidores públicos, es decir dicha norma introduce una discriminación, desigualdad de trato irrazonable y desmedido.
Vilca Vilca, Saúl - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0154-01 T 0154 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21445-27937-01 T21445 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa afectación del derecho de defensa con no requerir la declaración de ausencia en investigación preparatoria / Patricia Milagros Chipana Callo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2013)
Título : La afectación del derecho de defensa con no requerir la declaración de ausencia en investigación preparatoria Tipo de documento: texto impreso Autores: Patricia Milagros Chipana Callo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2013 Número de páginas: 132 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=77641 La afectación del derecho de defensa con no requerir la declaración de ausencia en investigación preparatoria [texto impreso] / Patricia Milagros Chipana Callo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2013 . - 132 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=77641
La afectación del derecho de defensa con no requerir la declaración de ausencia en investigación preparatoria
Chipana Callo, Patricia Milagros - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2013
Para Optar el Título Profesional : Abogado
Zona Territorial de Estudio: PE: PUNO
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0097-01 T0097 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T17410-23867-01 T17410 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAlcances interpretativos de la violencia en el delito de usurpación por despojo / Hilda Chata Calla / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2013)
Título : Alcances interpretativos de la violencia en el delito de usurpación por despojo Tipo de documento: texto impreso Autores: Hilda Chata Calla, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2013 Número de páginas: 82 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El tema de investigación en el presente trabajo se denomina: “ALCANCES INTERPRETATIVOS DE LA VIOLENCIA EN EL DELITO DE USURPACIÓN POR DESPOJO”, desarrollado en la ciudad de Juliaca, durante el año dos mil trece, teniendo como objetivo general; identificar si la reciente modificatoria introducida por Ley N° 30076 al artículo 202 del Código Penal, respecto al medio comisivo “violencia”; es una norma constitutiva de delito o interpretativa del texto original.El método de recolección de datos, será la observación, a fin de conseguir información confiable respecto a las variables e indicadores de la investigación.Asimismo, se utilizará el método de medición,a fin de obtener datos del Ministerio Público de la Provincia de San Román – Juliaca, que detallen el curso de las investigaciones por el delito de usurpación en su modalidad de despojo. Además, para el estudio de la información, acudiremos al método de la deducción y la interpretación jurídica. Al concluir con la presente investigación, se espera demostrar que la modificatoria introducida por la Ley N° 30076 respecto al medio comisivo “violencia”, contenido en el numeral 2 del artículo 202 del Código Penal; es una norma interpretativa,cuya vigencia se retrotrae a la vigencia de la norma interpretada. Por ende, debe reexaminarse las investigaciones penales que hayan sido archivadas bajo interpretaciones incorrectas del numeral 2, artículo 202 del Código Penal. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:PE: PUNO - JULIACA Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=78793 Alcances interpretativos de la violencia en el delito de usurpación por despojo [texto impreso] / Hilda Chata Calla, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2013 . - 82 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El tema de investigación en el presente trabajo se denomina: “ALCANCES INTERPRETATIVOS DE LA VIOLENCIA EN EL DELITO DE USURPACIÓN POR DESPOJO”, desarrollado en la ciudad de Juliaca, durante el año dos mil trece, teniendo como objetivo general; identificar si la reciente modificatoria introducida por Ley N° 30076 al artículo 202 del Código Penal, respecto al medio comisivo “violencia”; es una norma constitutiva de delito o interpretativa del texto original.El método de recolección de datos, será la observación, a fin de conseguir información confiable respecto a las variables e indicadores de la investigación.Asimismo, se utilizará el método de medición,a fin de obtener datos del Ministerio Público de la Provincia de San Román – Juliaca, que detallen el curso de las investigaciones por el delito de usurpación en su modalidad de despojo. Además, para el estudio de la información, acudiremos al método de la deducción y la interpretación jurídica. Al concluir con la presente investigación, se espera demostrar que la modificatoria introducida por la Ley N° 30076 respecto al medio comisivo “violencia”, contenido en el numeral 2 del artículo 202 del Código Penal; es una norma interpretativa,cuya vigencia se retrotrae a la vigencia de la norma interpretada. Por ende, debe reexaminarse las investigaciones penales que hayan sido archivadas bajo interpretaciones incorrectas del numeral 2, artículo 202 del Código Penal. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:PE: PUNO - JULIACA Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=78793
Alcances interpretativos de la violencia en el delito de usurpación por despojo
El tema de investigación en el presente trabajo se denomina: “ALCANCES INTERPRETATIVOS DE LA VIOLENCIA EN EL DELITO DE USURPACIÓN POR DESPOJO”, desarrollado en la ciudad de Juliaca, durante el año dos mil trece, teniendo como objetivo general; identificar si la reciente modificatoria introducida por Ley N° 30076 al artículo 202 del Código Penal, respecto al medio comisivo “violencia”; es una norma constitutiva de delito o interpretativa del texto original.El método de recolección de datos, será la observación, a fin de conseguir información confiable respecto a las variables e indicadores de la investigación.Asimismo, se utilizará el método de medición,a fin de obtener datos del Ministerio Público de la Provincia de San Román – Juliaca, que detallen el curso de las investigaciones por el delito de usurpación en su modalidad de despojo. Además, para el estudio de la información, acudiremos al método de la deducción y la interpretación jurídica. Al concluir con la presente investigación, se espera demostrar que la modificatoria introducida por la Ley N° 30076 respecto al medio comisivo “violencia”, contenido en el numeral 2 del artículo 202 del Código Penal; es una norma interpretativa,cuya vigencia se retrotrae a la vigencia de la norma interpretada. Por ende, debe reexaminarse las investigaciones penales que hayan sido archivadas bajo interpretaciones incorrectas del numeral 2, artículo 202 del Código Penal.
Chata Calla, Hilda - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2013
Para Optar el Título Profesional: Abogado
Zona Territorial de Estudio:PE: PUNO - JULIACA
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0099-01 344.525 CHA Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T17629-24086-01 T17629 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis comparativo del derecho a la estabilidad laboral en la Ley de Reforma Magistral N° 29944 (Perú) con las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México / Isidro Grimaniel Quispe Cansaya / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Análisis comparativo del derecho a la estabilidad laboral en la Ley de Reforma Magistral N° 29944 (Perú) con las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México Tipo de documento: texto impreso Autores: Isidro Grimaniel Quispe Cansaya, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 139 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Estudio comparativo del derecho a la estabilidad en la Ley de Reforma Magisterial Nº 29944 (Perú) y las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México. Durante los últimos años, en Latinoamérica, se está fortaleciendo la idea de la calidad de la educación. Un aspecto fundamental es el papel de los docentes en los resultados educativos. En muchos países, preocupados por tales circunstancias, las agendas políticas apuntaron a resolver los problemas de formación profesional inicial y en servicio, ingreso, permanencia, salarios, etc., y a plantear mecanismos de evaluación adecuados que den cuenta la labor del maestro. Ante esta situación realizan protestas colectivas porque sienten legítimamente que sus condiciones laborales corren riesgo de ser vulnerados. Es así, que se encontró gran similitud o semejanza entre las legislaciones de Perú, Colombia y México al parecer tuvieran la misma intensión; puesto que existe mucha igualdad en la redacción de los mismos y más aún en lo referente a los artículos relacionados con el ingreso, permanencia y sobre todo el derecho a la estabilidad laboral; pues éstos se circunscriben únicamente a la aprobación de una evaluación de desempeño, vulnerando así dicho principio. Del mismo modo, se pudo establecer que existe una marcada diferencia con las legislaciones de Argentina y Chile; pues dentro de sus ordenamientos jurídicos, aún consideran los aportes de sus estatutos anteriores, pues estos, aún brindan una garantía y protección en su derecho a la estabilidad laboral y que les da confianza para el ejercicio de su función. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=95209 Análisis comparativo del derecho a la estabilidad laboral en la Ley de Reforma Magistral N° 29944 (Perú) con las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México [texto impreso] / Isidro Grimaniel Quispe Cansaya, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 139 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Estudio comparativo del derecho a la estabilidad en la Ley de Reforma Magisterial Nº 29944 (Perú) y las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México. Durante los últimos años, en Latinoamérica, se está fortaleciendo la idea de la calidad de la educación. Un aspecto fundamental es el papel de los docentes en los resultados educativos. En muchos países, preocupados por tales circunstancias, las agendas políticas apuntaron a resolver los problemas de formación profesional inicial y en servicio, ingreso, permanencia, salarios, etc., y a plantear mecanismos de evaluación adecuados que den cuenta la labor del maestro. Ante esta situación realizan protestas colectivas porque sienten legítimamente que sus condiciones laborales corren riesgo de ser vulnerados. Es así, que se encontró gran similitud o semejanza entre las legislaciones de Perú, Colombia y México al parecer tuvieran la misma intensión; puesto que existe mucha igualdad en la redacción de los mismos y más aún en lo referente a los artículos relacionados con el ingreso, permanencia y sobre todo el derecho a la estabilidad laboral; pues éstos se circunscriben únicamente a la aprobación de una evaluación de desempeño, vulnerando así dicho principio. Del mismo modo, se pudo establecer que existe una marcada diferencia con las legislaciones de Argentina y Chile; pues dentro de sus ordenamientos jurídicos, aún consideran los aportes de sus estatutos anteriores, pues estos, aún brindan una garantía y protección en su derecho a la estabilidad laboral y que les da confianza para el ejercicio de su función. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=95209
Análisis comparativo del derecho a la estabilidad laboral en la Ley de Reforma Magistral N° 29944 (Perú) con las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México
Estudio comparativo del derecho a la estabilidad en la Ley de Reforma Magisterial Nº 29944 (Perú) y las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia y México. Durante los últimos años, en Latinoamérica, se está fortaleciendo la idea de la calidad de la educación. Un aspecto fundamental es el papel de los docentes en los resultados educativos. En muchos países, preocupados por tales circunstancias, las agendas políticas apuntaron a resolver los problemas de formación profesional inicial y en servicio, ingreso, permanencia, salarios, etc., y a plantear mecanismos de evaluación adecuados que den cuenta la labor del maestro. Ante esta situación realizan protestas colectivas porque sienten legítimamente que sus condiciones laborales corren riesgo de ser vulnerados. Es así, que se encontró gran similitud o semejanza entre las legislaciones de Perú, Colombia y México al parecer tuvieran la misma intensión; puesto que existe mucha igualdad en la redacción de los mismos y más aún en lo referente a los artículos relacionados con el ingreso, permanencia y sobre todo el derecho a la estabilidad laboral; pues éstos se circunscriben únicamente a la aprobación de una evaluación de desempeño, vulnerando así dicho principio. Del mismo modo, se pudo establecer que existe una marcada diferencia con las legislaciones de Argentina y Chile; pues dentro de sus ordenamientos jurídicos, aún consideran los aportes de sus estatutos anteriores, pues estos, aún brindan una garantía y protección en su derecho a la estabilidad laboral y que les da confianza para el ejercicio de su función.
Quispe Cansaya, Isidro Grimaniel - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0150-01 T 0150 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21319-27811-01 T21319 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis Comparativo de la Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las Legislaciones de Sudamérica - 2015 / Julia Brígida Condori Borda / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Análisis Comparativo de la Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las Legislaciones de Sudamérica - 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: Julia Brígida Condori Borda, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 279 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: En la actualidad existen ordenamientos jurídicos en Sudamérica como la República Argentina, la República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil que tienen vigente en sus legislaciones la institución jurídica del matrimonio igualitario, así también regulan en sus ordenamientos jurídicos las uniones homoafectivas no matrimoniales; mientras que la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Chile, cuentan solo con la legislación de las uniones homoafectivas no matrimoniales, situación diferente a la de los demás ordenamientos jurídicos del mismo Sudamérica, ya que en algunos, como Bolivia, Guyana, Paraguay, Perú, Venezuela y Surinam no reconocen legalmente ningún tipo de unión homosexual. Y lo que es sorprendente, en Guyana, las relaciones homosexuales masculinas son conductas recriminadas y sancionadas con pena privativa de libertad de dos años hasta cadena perpetua, también se prohíbe vestir de acuerdo a su identidad de género a las personas transexuales. Situación que llama poderosamente la atención, ya que todos los países que conforman Sudamérica son estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que están obligados (o en todo caso se les insta mediante Resoluciones de la Asamblea General) a que sus Estados sean gobernados garantizando la aplicación de los principios del derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, todo ello conforme a lo que se dispone en la Carta de las Naciones Unidas. Se puede notar que cada ordenamiento jurídico de Sudamérica entiende y aplica el principio de igualdad y no discriminación de diferentes formas, más aun tratándose del reconocimiento legal y legislación de las uniones homosexuales.
Se planteó como interrogante general: ¿Cómo es la regulación jurídica de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015? Como interrogantes específicas: ¿Cómo es el reconocimiento legal de las uniones homoafectivas no matrimoniales en la legislaciones de Sudamérica-2015? Y ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que se reconocen a favor de los convivientes homosexuales en las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015?
Como objetivo general se asumió: Analizar comparativamente la regulación jurídica de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015, y como Objetivos Específicos, el primero: Analizar el reconocimiento legal de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015; y el segundo: Determinar los derechos y las obligaciones que se reconocen a favor de los convivientes homosexuales en las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015.
Se tiene como una de las principales conclusiones, que el reconocimiento legal de las Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en Sudamérica-2015, se ha realizado por la vía legislativa y por la vía judicial, con sus diferentes denominaciones designadas para cada una de ellas, teniendo en común la palabra “Unión” en la denominación de sus instituciones jurídicas, connotándose la situación de la “vida en común” o “convivencia” entre los integrantes de la unión. Así también, con sus respectivas definiciones jurídicas, ubicando cada una de sus instituciones jurídicas dentro del Derecho de Familia o dentro del Derecho de los Contratos, es decir, darle reconocimiento legal a las uniones homoafectivas no matrimoniales en base al vínculo afectivo que existe en la pareja homosexual y que los insta a la convivencia o darle reconocimiento legal con un componente netamente contractual entre las dos partes. Los derechos y obligaciones reconocidos en las Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015, son los mismos derechos y obligaciones reconocidos a favor de las uniones convivenciales de las parejas heterosexuales, habiendo por lo tanto inclusión social y desarrollo humano para la Comunidad LGTBI de esos ordenamientos jurídicos. En otros hay integración social de la Comunidad Homosexual, pues se han creado instituciones jurídicas a parte para regular la situación de convivencia de las parejas homosexuales, pero no incluyéndolas dentro de las instituciones jurídicas del Derecho de Familia sino dentro del Derecho de los Contratos.
El derecho de las parejas homosexuales a ser reconocidos legalmente, y que han exigido a sus respectivos ordenamientos jurídicos tanto por la vía legislativa y por la vía judicial, se ha logrado por el esfuerzo perseverante y firme ante la oposición de las diferentes instituciones de cada uno de sus estados que han salido al frente con sus argumentos antagónicos al reconocimiento del matrimonio igualitario y/o alguna institución jurídica que reconozca y regule la situación jurídica de aquellas parejas homosexuales que tienen una convivencia fundada en el vínculo afectivo.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90951 Análisis Comparativo de la Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las Legislaciones de Sudamérica - 2015 [texto impreso] / Julia Brígida Condori Borda, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 279 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: En la actualidad existen ordenamientos jurídicos en Sudamérica como la República Argentina, la República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil que tienen vigente en sus legislaciones la institución jurídica del matrimonio igualitario, así también regulan en sus ordenamientos jurídicos las uniones homoafectivas no matrimoniales; mientras que la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Chile, cuentan solo con la legislación de las uniones homoafectivas no matrimoniales, situación diferente a la de los demás ordenamientos jurídicos del mismo Sudamérica, ya que en algunos, como Bolivia, Guyana, Paraguay, Perú, Venezuela y Surinam no reconocen legalmente ningún tipo de unión homosexual. Y lo que es sorprendente, en Guyana, las relaciones homosexuales masculinas son conductas recriminadas y sancionadas con pena privativa de libertad de dos años hasta cadena perpetua, también se prohíbe vestir de acuerdo a su identidad de género a las personas transexuales. Situación que llama poderosamente la atención, ya que todos los países que conforman Sudamérica son estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que están obligados (o en todo caso se les insta mediante Resoluciones de la Asamblea General) a que sus Estados sean gobernados garantizando la aplicación de los principios del derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, todo ello conforme a lo que se dispone en la Carta de las Naciones Unidas. Se puede notar que cada ordenamiento jurídico de Sudamérica entiende y aplica el principio de igualdad y no discriminación de diferentes formas, más aun tratándose del reconocimiento legal y legislación de las uniones homosexuales.
Se planteó como interrogante general: ¿Cómo es la regulación jurídica de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015? Como interrogantes específicas: ¿Cómo es el reconocimiento legal de las uniones homoafectivas no matrimoniales en la legislaciones de Sudamérica-2015? Y ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que se reconocen a favor de los convivientes homosexuales en las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015?
Como objetivo general se asumió: Analizar comparativamente la regulación jurídica de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015, y como Objetivos Específicos, el primero: Analizar el reconocimiento legal de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015; y el segundo: Determinar los derechos y las obligaciones que se reconocen a favor de los convivientes homosexuales en las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015.
Se tiene como una de las principales conclusiones, que el reconocimiento legal de las Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en Sudamérica-2015, se ha realizado por la vía legislativa y por la vía judicial, con sus diferentes denominaciones designadas para cada una de ellas, teniendo en común la palabra “Unión” en la denominación de sus instituciones jurídicas, connotándose la situación de la “vida en común” o “convivencia” entre los integrantes de la unión. Así también, con sus respectivas definiciones jurídicas, ubicando cada una de sus instituciones jurídicas dentro del Derecho de Familia o dentro del Derecho de los Contratos, es decir, darle reconocimiento legal a las uniones homoafectivas no matrimoniales en base al vínculo afectivo que existe en la pareja homosexual y que los insta a la convivencia o darle reconocimiento legal con un componente netamente contractual entre las dos partes. Los derechos y obligaciones reconocidos en las Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015, son los mismos derechos y obligaciones reconocidos a favor de las uniones convivenciales de las parejas heterosexuales, habiendo por lo tanto inclusión social y desarrollo humano para la Comunidad LGTBI de esos ordenamientos jurídicos. En otros hay integración social de la Comunidad Homosexual, pues se han creado instituciones jurídicas a parte para regular la situación de convivencia de las parejas homosexuales, pero no incluyéndolas dentro de las instituciones jurídicas del Derecho de Familia sino dentro del Derecho de los Contratos.
El derecho de las parejas homosexuales a ser reconocidos legalmente, y que han exigido a sus respectivos ordenamientos jurídicos tanto por la vía legislativa y por la vía judicial, se ha logrado por el esfuerzo perseverante y firme ante la oposición de las diferentes instituciones de cada uno de sus estados que han salido al frente con sus argumentos antagónicos al reconocimiento del matrimonio igualitario y/o alguna institución jurídica que reconozca y regule la situación jurídica de aquellas parejas homosexuales que tienen una convivencia fundada en el vínculo afectivo.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90951
Análisis Comparativo de la Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las Legislaciones de Sudamérica - 2015
En la actualidad existen ordenamientos jurídicos en Sudamérica como la República Argentina, la República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil que tienen vigente en sus legislaciones la institución jurídica del matrimonio igualitario, así también regulan en sus ordenamientos jurídicos las uniones homoafectivas no matrimoniales; mientras que la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Chile, cuentan solo con la legislación de las uniones homoafectivas no matrimoniales, situación diferente a la de los demás ordenamientos jurídicos del mismo Sudamérica, ya que en algunos, como Bolivia, Guyana, Paraguay, Perú, Venezuela y Surinam no reconocen legalmente ningún tipo de unión homosexual. Y lo que es sorprendente, en Guyana, las relaciones homosexuales masculinas son conductas recriminadas y sancionadas con pena privativa de libertad de dos años hasta cadena perpetua, también se prohíbe vestir de acuerdo a su identidad de género a las personas transexuales. Situación que llama poderosamente la atención, ya que todos los países que conforman Sudamérica son estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que están obligados (o en todo caso se les insta mediante Resoluciones de la Asamblea General) a que sus Estados sean gobernados garantizando la aplicación de los principios del derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, todo ello conforme a lo que se dispone en la Carta de las Naciones Unidas. Se puede notar que cada ordenamiento jurídico de Sudamérica entiende y aplica el principio de igualdad y no discriminación de diferentes formas, más aun tratándose del reconocimiento legal y legislación de las uniones homosexuales.
Se planteó como interrogante general: ¿Cómo es la regulación jurídica de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015? Como interrogantes específicas: ¿Cómo es el reconocimiento legal de las uniones homoafectivas no matrimoniales en la legislaciones de Sudamérica-2015? Y ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que se reconocen a favor de los convivientes homosexuales en las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015?
Como objetivo general se asumió: Analizar comparativamente la regulación jurídica de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015, y como Objetivos Específicos, el primero: Analizar el reconocimiento legal de las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015; y el segundo: Determinar los derechos y las obligaciones que se reconocen a favor de los convivientes homosexuales en las uniones homoafectivas no matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015.
Se tiene como una de las principales conclusiones, que el reconocimiento legal de las Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en Sudamérica-2015, se ha realizado por la vía legislativa y por la vía judicial, con sus diferentes denominaciones designadas para cada una de ellas, teniendo en común la palabra “Unión” en la denominación de sus instituciones jurídicas, connotándose la situación de la “vida en común” o “convivencia” entre los integrantes de la unión. Así también, con sus respectivas definiciones jurídicas, ubicando cada una de sus instituciones jurídicas dentro del Derecho de Familia o dentro del Derecho de los Contratos, es decir, darle reconocimiento legal a las uniones homoafectivas no matrimoniales en base al vínculo afectivo que existe en la pareja homosexual y que los insta a la convivencia o darle reconocimiento legal con un componente netamente contractual entre las dos partes. Los derechos y obligaciones reconocidos en las Uniones Homoafectivas No Matrimoniales en las legislaciones de Sudamérica-2015, son los mismos derechos y obligaciones reconocidos a favor de las uniones convivenciales de las parejas heterosexuales, habiendo por lo tanto inclusión social y desarrollo humano para la Comunidad LGTBI de esos ordenamientos jurídicos. En otros hay integración social de la Comunidad Homosexual, pues se han creado instituciones jurídicas a parte para regular la situación de convivencia de las parejas homosexuales, pero no incluyéndolas dentro de las instituciones jurídicas del Derecho de Familia sino dentro del Derecho de los Contratos.
El derecho de las parejas homosexuales a ser reconocidos legalmente, y que han exigido a sus respectivos ordenamientos jurídicos tanto por la vía legislativa y por la vía judicial, se ha logrado por el esfuerzo perseverante y firme ante la oposición de las diferentes instituciones de cada uno de sus estados que han salido al frente con sus argumentos antagónicos al reconocimiento del matrimonio igualitario y/o alguna institución jurídica que reconozca y regule la situación jurídica de aquellas parejas homosexuales que tienen una convivencia fundada en el vínculo afectivo.Condori Borda, Julia Brígida - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0133-01 T 0133 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T20706-27193-01 T20706 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano / Julio Cesar Jara Ccallo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Análisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano Tipo de documento: texto impreso Autores: Julio Cesar Jara Ccallo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 107 p. Il.: tbls. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: + 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación titulado “Análisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano”, desarrollado durante el 2103 y parte del año 2014, tiene como propósito analizar la constitucionalidad de la prueba de oficio en el marco del Código Procesal Penal Peruano 2004. Con este propósito, se ha realizado una investigación de tipo teórico – documental, haciendo uso del método de investigación propio de la ciencia del derecho denominado método dogmático. El cual nos ha permitido alcanzar los objetivos propuestos. Entre ellos, analizar la constitucionalidad de la prueba de oficio, precisar los posibles derechos vulnerados, identificar los fundamentos de la regulación de la prueba de oficio y finalmente averiguar su idoneidad. Además de las herramientas metodológicas, que actúan como garantes de los resultados de la investigación, hicimos uso de todo el marco teórico que contiene al Principio de Proporcionalidad a fin de pronunciarnos sobre la constitucionalidad de la prueba de oficio. Como resultado de todo ello la hipótesis, que en términos generales plantea la inconstitucionalidad de la prueba de oficio, ha sido aceptada, basada en elaboraciones teórico – argumentativas. Finalmente, en base a los resultados de la investigación, hemos propuesto algunas modificaciones al Código Procesal Penal, que de implementarse constituirían en una alternativa a la regulación de la prueba de oficio, que también están orientadas a la búsqueda de la verdad y la justicia Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82638 Análisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano [texto impreso] / Julio Cesar Jara Ccallo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 107 p. : tbls. ; 30 cm. + + 01 CD-ROM.
Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente trabajo de investigación titulado “Análisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano”, desarrollado durante el 2103 y parte del año 2014, tiene como propósito analizar la constitucionalidad de la prueba de oficio en el marco del Código Procesal Penal Peruano 2004. Con este propósito, se ha realizado una investigación de tipo teórico – documental, haciendo uso del método de investigación propio de la ciencia del derecho denominado método dogmático. El cual nos ha permitido alcanzar los objetivos propuestos. Entre ellos, analizar la constitucionalidad de la prueba de oficio, precisar los posibles derechos vulnerados, identificar los fundamentos de la regulación de la prueba de oficio y finalmente averiguar su idoneidad. Además de las herramientas metodológicas, que actúan como garantes de los resultados de la investigación, hicimos uso de todo el marco teórico que contiene al Principio de Proporcionalidad a fin de pronunciarnos sobre la constitucionalidad de la prueba de oficio. Como resultado de todo ello la hipótesis, que en términos generales plantea la inconstitucionalidad de la prueba de oficio, ha sido aceptada, basada en elaboraciones teórico – argumentativas. Finalmente, en base a los resultados de la investigación, hemos propuesto algunas modificaciones al Código Procesal Penal, que de implementarse constituirían en una alternativa a la regulación de la prueba de oficio, que también están orientadas a la búsqueda de la verdad y la justicia Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82638
Análisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano
El presente trabajo de investigación titulado “Análisis de la Constitucionalidad de la Prueba de Oficio en el Proceso Penal Peruano”, desarrollado durante el 2103 y parte del año 2014, tiene como propósito analizar la constitucionalidad de la prueba de oficio en el marco del Código Procesal Penal Peruano 2004. Con este propósito, se ha realizado una investigación de tipo teórico – documental, haciendo uso del método de investigación propio de la ciencia del derecho denominado método dogmático. El cual nos ha permitido alcanzar los objetivos propuestos. Entre ellos, analizar la constitucionalidad de la prueba de oficio, precisar los posibles derechos vulnerados, identificar los fundamentos de la regulación de la prueba de oficio y finalmente averiguar su idoneidad. Además de las herramientas metodológicas, que actúan como garantes de los resultados de la investigación, hicimos uso de todo el marco teórico que contiene al Principio de Proporcionalidad a fin de pronunciarnos sobre la constitucionalidad de la prueba de oficio. Como resultado de todo ello la hipótesis, que en términos generales plantea la inconstitucionalidad de la prueba de oficio, ha sido aceptada, basada en elaboraciones teórico – argumentativas. Finalmente, en base a los resultados de la investigación, hemos propuesto algunas modificaciones al Código Procesal Penal, que de implementarse constituirían en una alternativa a la regulación de la prueba de oficio, que también están orientadas a la búsqueda de la verdad y la justicia
Jara Ccallo, Julio Cesar - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0118-01 T 0118 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18821-25278-01 T18821 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis de las deficiencias en la ejecución de sentencias contenciosas administrativas sobre reincorporación de trabajadores en el primer juzgado mixto de Puno - 2012 / Tania Almendra Hiquisi Cáceres / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Análisis de las deficiencias en la ejecución de sentencias contenciosas administrativas sobre reincorporación de trabajadores en el primer juzgado mixto de Puno - 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Tania Almendra Hiquisi Cáceres, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 108 páginas Il.: figuras, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La mayoría de demandas Contenciosas Administrativas tiene por objeto la reincorporación del trabajador a su centro de labores, es así que cuando la sentencia queda consentida o ejecutoriada el Juez Mixto ordena su reincorporación en el mismo cargo o en otro similar al que venía desempeñando, siendo en este tramo en donde encuentra mayores dificultades; ya sea, por la lentitud del órgano judicial al emitir el oficio a la entidad demanda apercibiendo a la parte demandada a ejecutar la sentencia, o de establecer un plazo razonable para ejecutarla; o la negativa de la entidad de cumplirla o dilatarla el mayor tiempo posible; afectando así el Principio de Celeridad Procesal; Es por esto que el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el proceso de ejecución de la sentencia contenciosa administrativa sobre reincorporación de trabajadores en el Distrito Judicial de Puno para el año 2012. Los métodos a utilizar para el presente estudio son la observación y el análisis documental de las sentencias y la normatividad, el cual se consignará en la ficha documental para cada caso. Finalmente los resultados que se pretenden esperar es encontrar los puntos críticos mediante los cuales no se cumple la sentencia, para dar alternativas de solución los cuales estarán enmarcados en la normativa peruana. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80338 Análisis de las deficiencias en la ejecución de sentencias contenciosas administrativas sobre reincorporación de trabajadores en el primer juzgado mixto de Puno - 2012 [texto impreso] / Tania Almendra Hiquisi Cáceres, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 108 páginas : figuras, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La mayoría de demandas Contenciosas Administrativas tiene por objeto la reincorporación del trabajador a su centro de labores, es así que cuando la sentencia queda consentida o ejecutoriada el Juez Mixto ordena su reincorporación en el mismo cargo o en otro similar al que venía desempeñando, siendo en este tramo en donde encuentra mayores dificultades; ya sea, por la lentitud del órgano judicial al emitir el oficio a la entidad demanda apercibiendo a la parte demandada a ejecutar la sentencia, o de establecer un plazo razonable para ejecutarla; o la negativa de la entidad de cumplirla o dilatarla el mayor tiempo posible; afectando así el Principio de Celeridad Procesal; Es por esto que el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el proceso de ejecución de la sentencia contenciosa administrativa sobre reincorporación de trabajadores en el Distrito Judicial de Puno para el año 2012. Los métodos a utilizar para el presente estudio son la observación y el análisis documental de las sentencias y la normatividad, el cual se consignará en la ficha documental para cada caso. Finalmente los resultados que se pretenden esperar es encontrar los puntos críticos mediante los cuales no se cumple la sentencia, para dar alternativas de solución los cuales estarán enmarcados en la normativa peruana. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80338
Análisis de las deficiencias en la ejecución de sentencias contenciosas administrativas sobre reincorporación de trabajadores en el primer juzgado mixto de Puno - 2012
La mayoría de demandas Contenciosas Administrativas tiene por objeto la reincorporación del trabajador a su centro de labores, es así que cuando la sentencia queda consentida o ejecutoriada el Juez Mixto ordena su reincorporación en el mismo cargo o en otro similar al que venía desempeñando, siendo en este tramo en donde encuentra mayores dificultades; ya sea, por la lentitud del órgano judicial al emitir el oficio a la entidad demanda apercibiendo a la parte demandada a ejecutar la sentencia, o de establecer un plazo razonable para ejecutarla; o la negativa de la entidad de cumplirla o dilatarla el mayor tiempo posible; afectando así el Principio de Celeridad Procesal; Es por esto que el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el proceso de ejecución de la sentencia contenciosa administrativa sobre reincorporación de trabajadores en el Distrito Judicial de Puno para el año 2012. Los métodos a utilizar para el presente estudio son la observación y el análisis documental de las sentencias y la normatividad, el cual se consignará en la ficha documental para cada caso. Finalmente los resultados que se pretenden esperar es encontrar los puntos críticos mediante los cuales no se cumple la sentencia, para dar alternativas de solución los cuales estarán enmarcados en la normativa peruana.
Hiquisi Cáceres, Tania Almendra - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0108-01 HIQ Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18232-24689-01 HIQ Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis dogmático de la intervención del extraneus en los delitos contra la administración pública sobre la base de las teorías de título de imputación, autoría y participación / Cristian Alcides Quispe Japura / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Análisis dogmático de la intervención del extraneus en los delitos contra la administración pública sobre la base de las teorías de título de imputación, autoría y participación Tipo de documento: texto impreso Autores: Cristian Alcides Quispe Japura, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 162 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Se analiza la intervención del extraneus en los delitos especiales, desde la dogmática y política criminal, asimismo, se hace hincapié a las dificultades que se presenta para imputar un delito especial, y el estudio plantea los supuestos en las que el extraño debe ser imputado y sancionado por un delito funcionarial. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. OBJETIVO: Analizar el tratamiento del extraneus en la jurisprudencia, la problemática en la teoría y los supuestos en la que se justifica la punibilidad del extraneus en los delitos especiales. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) El tratamiento del extraneus en la jurisprudencia ha transcurrido, desde la concepción que el extraneus es ajeno a los delitos especiales, a la concepción que el extraneus es punible y responsable de un delito especial. (ii) La problemática gira en torno a los siguientes escenarios: a) El extraño pese a no tener un deber especial, puede entrar en los delitos especiales, b) Es factible que el extraño pueda ser imputado bajo el título de instigador, c) el extraneus responde por un delito común o por un delito especial, d) bajo qué títulos de autoría y participación puede ser imputado un extraño. (iii) Los supuestos en las que el extraneus es responsable: a) Bajo el respeto del principio de legalidad, b) La conducta indispensable para la comisión del delito, c) En cuanto a la prescripción, para los extraños se regirá por las reglas de los delitos comunes. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8991 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106992 Análisis dogmático de la intervención del extraneus en los delitos contra la administración pública sobre la base de las teorías de título de imputación, autoría y participación [texto impreso] / Cristian Alcides Quispe Japura, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor ; Yoysi Mayumi Taype Condori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 162 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Se analiza la intervención del extraneus en los delitos especiales, desde la dogmática y política criminal, asimismo, se hace hincapié a las dificultades que se presenta para imputar un delito especial, y el estudio plantea los supuestos en las que el extraño debe ser imputado y sancionado por un delito funcionarial. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. OBJETIVO: Analizar el tratamiento del extraneus en la jurisprudencia, la problemática en la teoría y los supuestos en la que se justifica la punibilidad del extraneus en los delitos especiales. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) El tratamiento del extraneus en la jurisprudencia ha transcurrido, desde la concepción que el extraneus es ajeno a los delitos especiales, a la concepción que el extraneus es punible y responsable de un delito especial. (ii) La problemática gira en torno a los siguientes escenarios: a) El extraño pese a no tener un deber especial, puede entrar en los delitos especiales, b) Es factible que el extraño pueda ser imputado bajo el título de instigador, c) el extraneus responde por un delito común o por un delito especial, d) bajo qué títulos de autoría y participación puede ser imputado un extraño. (iii) Los supuestos en las que el extraneus es responsable: a) Bajo el respeto del principio de legalidad, b) La conducta indispensable para la comisión del delito, c) En cuanto a la prescripción, para los extraños se regirá por las reglas de los delitos comunes. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8991 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106992
Análisis dogmático de la intervención del extraneus en los delitos contra la administración pública sobre la base de las teorías de título de imputación, autoría y participación
Se analiza la intervención del extraneus en los delitos especiales, desde la dogmática y política criminal, asimismo, se hace hincapié a las dificultades que se presenta para imputar un delito especial, y el estudio plantea los supuestos en las que el extraño debe ser imputado y sancionado por un delito funcionarial. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. OBJETIVO: Analizar el tratamiento del extraneus en la jurisprudencia, la problemática en la teoría y los supuestos en la que se justifica la punibilidad del extraneus en los delitos especiales. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) El tratamiento del extraneus en la jurisprudencia ha transcurrido, desde la concepción que el extraneus es ajeno a los delitos especiales, a la concepción que el extraneus es punible y responsable de un delito especial. (ii) La problemática gira en torno a los siguientes escenarios: a) El extraño pese a no tener un deber especial, puede entrar en los delitos especiales, b) Es factible que el extraño pueda ser imputado bajo el título de instigador, c) el extraneus responde por un delito común o por un delito especial, d) bajo qué títulos de autoría y participación puede ser imputado un extraño. (iii) Los supuestos en las que el extraneus es responsable: a) Bajo el respeto del principio de legalidad, b) La conducta indispensable para la comisión del delito, c) En cuanto a la prescripción, para los extraños se regirá por las reglas de los delitos comunes.
Quispe Japura, Cristian AlcidesTaype Condori, Yoysi Mayumi ; Taype Condori, Yoysi Mayumi ; Taype Condori, Yoysi Mayumi - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0243-01 t25-0243-01 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24088-30591-01 T24088 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis de los factores que propician la inejecución de sentencias en los procesos contenciosos administrativos sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la corte superior de justicia de Puno en el año 2012 / Stephanie Liz Cervantes Alagón / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias en los procesos contenciosos administrativos sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la corte superior de justicia de Puno en el año 2012 Tipo de documento: texto impreso Autores: Stephanie Liz Cervantes Alagón, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 140 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Grado/Titulo Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Los procesos contenciosos administrativos tramitados en los juzgados mixtos en su generalidad tienen como pretensión principal la nulidad del acto o resolución administrativa conforme lo prevé el artículo 5° de la Ley 27584 y como pretensión accesoria la obligación de dar suma de dinero, ya sea por pago de bonificación especial, viudez, entre otros; donde la demanda es declarada fundada en primera instancia y confirmada por la Sala Civil; sin embargo, ésta no se ve realizada dado que su ejecución pende de los requerimientos que haga el juez de origen o del cumplimiento que deba de realizar la entidad demandada sobre la ejecución de la sentencia pendiente de pago, de ésta manera se afecta no solo a la tutela jurisdiccional efectiva, sino además principios del derecho, como el de legalidad, eficacia, celeridad y economía procesal. Con el desarrollo de la presente investigación se tiene por objetivo el análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias contencioso administrativas sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en el año 2012; y conforme a ello, proponer alternativas de solución que agilicen la ejecución de sentencias en materia contencioso administrativa. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO-PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80337 Análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias en los procesos contenciosos administrativos sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la corte superior de justicia de Puno en el año 2012 [texto impreso] / Stephanie Liz Cervantes Alagón, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 140 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Grado/Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Los procesos contenciosos administrativos tramitados en los juzgados mixtos en su generalidad tienen como pretensión principal la nulidad del acto o resolución administrativa conforme lo prevé el artículo 5° de la Ley 27584 y como pretensión accesoria la obligación de dar suma de dinero, ya sea por pago de bonificación especial, viudez, entre otros; donde la demanda es declarada fundada en primera instancia y confirmada por la Sala Civil; sin embargo, ésta no se ve realizada dado que su ejecución pende de los requerimientos que haga el juez de origen o del cumplimiento que deba de realizar la entidad demandada sobre la ejecución de la sentencia pendiente de pago, de ésta manera se afecta no solo a la tutela jurisdiccional efectiva, sino además principios del derecho, como el de legalidad, eficacia, celeridad y economía procesal. Con el desarrollo de la presente investigación se tiene por objetivo el análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias contencioso administrativas sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en el año 2012; y conforme a ello, proponer alternativas de solución que agilicen la ejecución de sentencias en materia contencioso administrativa. Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO-PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80337
Análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias en los procesos contenciosos administrativos sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la corte superior de justicia de Puno en el año 2012
Los procesos contenciosos administrativos tramitados en los juzgados mixtos en su generalidad tienen como pretensión principal la nulidad del acto o resolución administrativa conforme lo prevé el artículo 5° de la Ley 27584 y como pretensión accesoria la obligación de dar suma de dinero, ya sea por pago de bonificación especial, viudez, entre otros; donde la demanda es declarada fundada en primera instancia y confirmada por la Sala Civil; sin embargo, ésta no se ve realizada dado que su ejecución pende de los requerimientos que haga el juez de origen o del cumplimiento que deba de realizar la entidad demandada sobre la ejecución de la sentencia pendiente de pago, de ésta manera se afecta no solo a la tutela jurisdiccional efectiva, sino además principios del derecho, como el de legalidad, eficacia, celeridad y economía procesal. Con el desarrollo de la presente investigación se tiene por objetivo el análisis de los factores que propician la inejecución de sentencias contencioso administrativas sobre pago de obligaciones dinerarias en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en el año 2012; y conforme a ello, proponer alternativas de solución que agilicen la ejecución de sentencias en materia contencioso administrativa.
Cervantes Alagón, Stephanie Liz - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para Optar el Grado/Titulo Profesional: Abogado
Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO-PUNO.
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0109-01 CER Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18231-24688-01 T18231 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis jurídico de la necesidad de codificar y el derecho de familia en el Perú / Alan Waldo Valderrama Pome / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2003)
Título : Análisis jurídico de la necesidad de codificar y el derecho de familia en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Alan Waldo Valderrama Pome, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2003 Número de páginas: 114 páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71103 Análisis jurídico de la necesidad de codificar y el derecho de familia en el Perú [texto impreso] / Alan Waldo Valderrama Pome, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2003 . - 114 páginas : diagramas, tablas.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71103
Análisis jurídico de la necesidad de codificar y el derecho de familia en el Perú
Valderrama Pome, Alan Waldo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2003
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0034-01 T0034 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T6871 Libro Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Disponible Análisis de la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil regulado por el Código Procesal Penal / Waldir Lucio Callo Diaz / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Análisis de la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil regulado por el Código Procesal Penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Waldir Lucio Callo Diaz, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 133 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: En la presente investigación se hace un estudio sobre la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se declara el abandono del actor civil en el proceso penal, ya que los Juzgados Penales asumen criterios diferentes, un sector decreta que ante el abandono del actor civil, el Ministerio Público debe reasumir el objeto civil; mientras que otro sector asume que ya no se pronunciarán sobre el objeto civil del proceso penal. Como objetivo general se planteó analizar la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil; y como objetivos específicos, analizar la naturaleza jurídica de la acción civil en el proceso penal, examinar la regulación del abandono del actor civil en el proceso penal, verificar el tratamiento judicial por parte de los Juzgados Penales de Puno al abandono del actor civil, y analizar las consecuencias que trae consigo que el Ministerio Público recupere o no legitimidad en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil, por ello fue menester emplear el método jurídico dogmático. Se determinó que la naturaleza jurídica del objeto civil del proceso penal es eminentemente privada y disponible para su titular, llegándose a la conclusión de que el Ministerio Público no debe reasumir el objeto civil del proceso cuando se decreta el abandono del actor civil; salvo para tutelar a personas de alta vulnerabilidad, como el menor de edad y el incapaz de ejercer su derecho por sí mismo, que actuaron a través de un representante legal que abandonó el proceso. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8527 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106990 Análisis de la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil regulado por el Código Procesal Penal [texto impreso] / Waldir Lucio Callo Diaz, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 133 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: En la presente investigación se hace un estudio sobre la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se declara el abandono del actor civil en el proceso penal, ya que los Juzgados Penales asumen criterios diferentes, un sector decreta que ante el abandono del actor civil, el Ministerio Público debe reasumir el objeto civil; mientras que otro sector asume que ya no se pronunciarán sobre el objeto civil del proceso penal. Como objetivo general se planteó analizar la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil; y como objetivos específicos, analizar la naturaleza jurídica de la acción civil en el proceso penal, examinar la regulación del abandono del actor civil en el proceso penal, verificar el tratamiento judicial por parte de los Juzgados Penales de Puno al abandono del actor civil, y analizar las consecuencias que trae consigo que el Ministerio Público recupere o no legitimidad en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil, por ello fue menester emplear el método jurídico dogmático. Se determinó que la naturaleza jurídica del objeto civil del proceso penal es eminentemente privada y disponible para su titular, llegándose a la conclusión de que el Ministerio Público no debe reasumir el objeto civil del proceso cuando se decreta el abandono del actor civil; salvo para tutelar a personas de alta vulnerabilidad, como el menor de edad y el incapaz de ejercer su derecho por sí mismo, que actuaron a través de un representante legal que abandonó el proceso. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8527 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106990
Análisis de la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil regulado por el Código Procesal Penal
En la presente investigación se hace un estudio sobre la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se declara el abandono del actor civil en el proceso penal, ya que los Juzgados Penales asumen criterios diferentes, un sector decreta que ante el abandono del actor civil, el Ministerio Público debe reasumir el objeto civil; mientras que otro sector asume que ya no se pronunciarán sobre el objeto civil del proceso penal. Como objetivo general se planteó analizar la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil; y como objetivos específicos, analizar la naturaleza jurídica de la acción civil en el proceso penal, examinar la regulación del abandono del actor civil en el proceso penal, verificar el tratamiento judicial por parte de los Juzgados Penales de Puno al abandono del actor civil, y analizar las consecuencias que trae consigo que el Ministerio Público recupere o no legitimidad en el objeto civil cuando se produce el abandono del actor civil, por ello fue menester emplear el método jurídico dogmático. Se determinó que la naturaleza jurídica del objeto civil del proceso penal es eminentemente privada y disponible para su titular, llegándose a la conclusión de que el Ministerio Público no debe reasumir el objeto civil del proceso cuando se decreta el abandono del actor civil; salvo para tutelar a personas de alta vulnerabilidad, como el menor de edad y el incapaz de ejercer su derecho por sí mismo, que actuaron a través de un representante legal que abandonó el proceso.
Callo Diaz, Waldir Lucio - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar el Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0239-01 T 0239 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24087-30590-01 T24087 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis de la pena mínima del delito de concusión en aplicación del principio de proporcionalidad / Xeuxis Uribe Apaza Cansaya / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Análisis de la pena mínima del delito de concusión en aplicación del principio de proporcionalidad Tipo de documento: texto impreso Autores: Xeuxis Uribe Apaza Cansaya, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 86 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La problemática del estudio de la presente investigación surgió al momento de realizar la revisión de las penas mínimas de los delitos contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente en la pena mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382º nuestro código penal vigente, con los otros tipos penales regulados en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual la presente investigación tiene como objetivo; determinar, si la pena privativa de libertad mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382° del Código Penal, cumple con los tres factores sumamente importantes en el principio de proporcionalidad,como a) necesidad, b) idoneidad y c) proporcionalidad en sentido estricto, en relación a los otros delitos contra la administración pública - delitos cometidos funcionarios públicos regulados en nuestro Código Penal. La metodología que se utilizará para la investigación será de carácter cualitativo y el diseño que se usará será Dogmático-Propositiva con respecto a la modificatoria de la pena mínima del delito del artículo 382° (Concusión). Los resultados que la investigación propone son: a) Establecer la proporcionalidad, de la pena minina del delito de Concusión, regulado en el artículo 382° del Código Penal, dentro de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos aplicando el principio de proporcionalidad. b) Proponer la modificatoria de la pena privativa de libertad mínima delito de Concusión de no menor de dos (2) años por una de no menor de cuatro (4) años de modo que resulte proporcional a la conducta sancionada. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10553 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107699 Análisis de la pena mínima del delito de concusión en aplicación del principio de proporcionalidad [texto impreso] / Xeuxis Uribe Apaza Cansaya, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 86 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La problemática del estudio de la presente investigación surgió al momento de realizar la revisión de las penas mínimas de los delitos contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente en la pena mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382º nuestro código penal vigente, con los otros tipos penales regulados en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual la presente investigación tiene como objetivo; determinar, si la pena privativa de libertad mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382° del Código Penal, cumple con los tres factores sumamente importantes en el principio de proporcionalidad,como a) necesidad, b) idoneidad y c) proporcionalidad en sentido estricto, en relación a los otros delitos contra la administración pública - delitos cometidos funcionarios públicos regulados en nuestro Código Penal. La metodología que se utilizará para la investigación será de carácter cualitativo y el diseño que se usará será Dogmático-Propositiva con respecto a la modificatoria de la pena mínima del delito del artículo 382° (Concusión). Los resultados que la investigación propone son: a) Establecer la proporcionalidad, de la pena minina del delito de Concusión, regulado en el artículo 382° del Código Penal, dentro de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos aplicando el principio de proporcionalidad. b) Proponer la modificatoria de la pena privativa de libertad mínima delito de Concusión de no menor de dos (2) años por una de no menor de cuatro (4) años de modo que resulte proporcional a la conducta sancionada. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10553 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107699
Análisis de la pena mínima del delito de concusión en aplicación del principio de proporcionalidad
La problemática del estudio de la presente investigación surgió al momento de realizar la revisión de las penas mínimas de los delitos contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente en la pena mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382º nuestro código penal vigente, con los otros tipos penales regulados en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual la presente investigación tiene como objetivo; determinar, si la pena privativa de libertad mínima del delito de concusión regulado en el artículo 382° del Código Penal, cumple con los tres factores sumamente importantes en el principio de proporcionalidad,como a) necesidad, b) idoneidad y c) proporcionalidad en sentido estricto, en relación a los otros delitos contra la administración pública - delitos cometidos funcionarios públicos regulados en nuestro Código Penal. La metodología que se utilizará para la investigación será de carácter cualitativo y el diseño que se usará será Dogmático-Propositiva con respecto a la modificatoria de la pena mínima del delito del artículo 382° (Concusión). Los resultados que la investigación propone son: a) Establecer la proporcionalidad, de la pena minina del delito de Concusión, regulado en el artículo 382° del Código Penal, dentro de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos aplicando el principio de proporcionalidad. b) Proponer la modificatoria de la pena privativa de libertad mínima delito de Concusión de no menor de dos (2) años por una de no menor de cuatro (4) años de modo que resulte proporcional a la conducta sancionada.
Apaza Cansaya, Xeuxis Uribe - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0262-01 T0262 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24988-31491-01 T24988 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis de la pérdida de confianza como causal de despido en la relación laboral en el Perú / Miriam Grace Zaga Castillo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Análisis de la pérdida de confianza como causal de despido en la relación laboral en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Miriam Grace Zaga Castillo, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 153 páginas Il.: figuras, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza pérdida de confianza constituye una causal de despido justificada en la relación laboral de los trabajadores de confianza en el Perú. Examinó la normatividad vigente acerca de la regulación de la pérdida de confianza, asimismo de trato de determinar qué elementos prueban la pérdida de confianza y finalmente si pudo haber abuso de derecho en la pérdida de confianza como causal de despido; por ello el tipo de investigación que fue menester es el cualitativo, se utilizo el método analítico y dogmatico, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que existe un vacío legal en el tema, asimismo se vio que en el Perú no hay prueba que determine la pérdida de confianza ya que esta tiene carácter subjetivo. Conclusiones: El derecho laboral se caracteriza por su dinamicidad, por ello debe el sistema legal debe responder a tales cambios implementando con normatividad. Así tenemos que existe un vacío legal en cuanto al tema de trabajadores de confianza como causa justa de despido. Ante la falta regulación en cuanto a la extinción del vínculo laboral de los trabajadores de confianza por la causal retiro de confianza valga la redundancia, es necesario hacer una propuesta normativa para solucionar y establecer específicamente los parámetros de cada situación de los trabajadores de confianza. El despido por la falta de confianza tiene naturaleza subjetiva, pues el elemento esencial de la confianza se traduce en la fe que se deposita en la relación laboral. Se ha encontrado diversas posiciones en las sentencias analizadas así los trabajadores de confianza despedidos por “el retiro de confianza” tienen derecho a una indemnización por despido arbitrario debido a que este retiro de confianza no es considerada una causa justa de despido por nuestro ordenamiento territorial. Ahora podría proceder también la reposición del trabajador cuando este haya accedido al cargo de confianza debido a que fue promovido de un cargo inicial, así este regresaría al cargo que ocupaba primero. El despido como causa de despido es una causa injustificada, porque no está contemplada en la normatividad como causa justa, esto se traduce en un despido arbitrario, ante ello los trabajadores defienden su derecho en concordancia a lo establecido en la Constitución, que otorga al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario. No se pretende mostrar a la pérdida de confianza como causa justa de despido, ya que ello significaría que los trabajadores pierdan el derecho de reclamo para un eventual resarcimiento ante un despido, sino mas bien se pretende que esta causal se regule para que no se restrinja sus derechos y así contribuir a que este tipo de extinción de la relación laboral tenga un marco legal. Concluyéndose que la pérdida de confianza es una causal injustificada de despido en la relación laboral. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/5876 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101520 Análisis de la pérdida de confianza como causal de despido en la relación laboral en el Perú [texto impreso] / Miriam Grace Zaga Castillo, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor ; Iris Gleny Chayña Vilca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 153 páginas : figuras, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Analiza pérdida de confianza constituye una causal de despido justificada en la relación laboral de los trabajadores de confianza en el Perú. Examinó la normatividad vigente acerca de la regulación de la pérdida de confianza, asimismo de trato de determinar qué elementos prueban la pérdida de confianza y finalmente si pudo haber abuso de derecho en la pérdida de confianza como causal de despido; por ello el tipo de investigación que fue menester es el cualitativo, se utilizo el método analítico y dogmatico, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que existe un vacío legal en el tema, asimismo se vio que en el Perú no hay prueba que determine la pérdida de confianza ya que esta tiene carácter subjetivo. Conclusiones: El derecho laboral se caracteriza por su dinamicidad, por ello debe el sistema legal debe responder a tales cambios implementando con normatividad. Así tenemos que existe un vacío legal en cuanto al tema de trabajadores de confianza como causa justa de despido. Ante la falta regulación en cuanto a la extinción del vínculo laboral de los trabajadores de confianza por la causal retiro de confianza valga la redundancia, es necesario hacer una propuesta normativa para solucionar y establecer específicamente los parámetros de cada situación de los trabajadores de confianza. El despido por la falta de confianza tiene naturaleza subjetiva, pues el elemento esencial de la confianza se traduce en la fe que se deposita en la relación laboral. Se ha encontrado diversas posiciones en las sentencias analizadas así los trabajadores de confianza despedidos por “el retiro de confianza” tienen derecho a una indemnización por despido arbitrario debido a que este retiro de confianza no es considerada una causa justa de despido por nuestro ordenamiento territorial. Ahora podría proceder también la reposición del trabajador cuando este haya accedido al cargo de confianza debido a que fue promovido de un cargo inicial, así este regresaría al cargo que ocupaba primero. El despido como causa de despido es una causa injustificada, porque no está contemplada en la normatividad como causa justa, esto se traduce en un despido arbitrario, ante ello los trabajadores defienden su derecho en concordancia a lo establecido en la Constitución, que otorga al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario. No se pretende mostrar a la pérdida de confianza como causa justa de despido, ya que ello significaría que los trabajadores pierdan el derecho de reclamo para un eventual resarcimiento ante un despido, sino mas bien se pretende que esta causal se regule para que no se restrinja sus derechos y así contribuir a que este tipo de extinción de la relación laboral tenga un marco legal. Concluyéndose que la pérdida de confianza es una causal injustificada de despido en la relación laboral. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/5876 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101520
Análisis de la pérdida de confianza como causal de despido en la relación laboral en el Perú
Analiza pérdida de confianza constituye una causal de despido justificada en la relación laboral de los trabajadores de confianza en el Perú. Examinó la normatividad vigente acerca de la regulación de la pérdida de confianza, asimismo de trato de determinar qué elementos prueban la pérdida de confianza y finalmente si pudo haber abuso de derecho en la pérdida de confianza como causal de despido; por ello el tipo de investigación que fue menester es el cualitativo, se utilizo el método analítico y dogmatico, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que existe un vacío legal en el tema, asimismo se vio que en el Perú no hay prueba que determine la pérdida de confianza ya que esta tiene carácter subjetivo. Conclusiones: El derecho laboral se caracteriza por su dinamicidad, por ello debe el sistema legal debe responder a tales cambios implementando con normatividad. Así tenemos que existe un vacío legal en cuanto al tema de trabajadores de confianza como causa justa de despido. Ante la falta regulación en cuanto a la extinción del vínculo laboral de los trabajadores de confianza por la causal retiro de confianza valga la redundancia, es necesario hacer una propuesta normativa para solucionar y establecer específicamente los parámetros de cada situación de los trabajadores de confianza. El despido por la falta de confianza tiene naturaleza subjetiva, pues el elemento esencial de la confianza se traduce en la fe que se deposita en la relación laboral. Se ha encontrado diversas posiciones en las sentencias analizadas así los trabajadores de confianza despedidos por “el retiro de confianza” tienen derecho a una indemnización por despido arbitrario debido a que este retiro de confianza no es considerada una causa justa de despido por nuestro ordenamiento territorial. Ahora podría proceder también la reposición del trabajador cuando este haya accedido al cargo de confianza debido a que fue promovido de un cargo inicial, así este regresaría al cargo que ocupaba primero. El despido como causa de despido es una causa injustificada, porque no está contemplada en la normatividad como causa justa, esto se traduce en un despido arbitrario, ante ello los trabajadores defienden su derecho en concordancia a lo establecido en la Constitución, que otorga al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario. No se pretende mostrar a la pérdida de confianza como causa justa de despido, ya que ello significaría que los trabajadores pierdan el derecho de reclamo para un eventual resarcimiento ante un despido, sino mas bien se pretende que esta causal se regule para que no se restrinja sus derechos y así contribuir a que este tipo de extinción de la relación laboral tenga un marco legal. Concluyéndose que la pérdida de confianza es una causal injustificada de despido en la relación laboral.
Zaga Castillo, Miriam GraceChayña Vilca, Iris Gleny ; Chayña Vilca, Iris Gleny ; Chayña Vilca, Iris Gleny - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0203-01 T 0203 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T22849-29353-01 T22849 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis de la Relevancia del Valor del Bien Como Base para la Configuración de las Agravantes del Delito de Hurto en el Marco del Artículo 186 y 444 del Código Penal / Ricardo Tacuri Tacuri / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Análisis de la Relevancia del Valor del Bien Como Base para la Configuración de las Agravantes del Delito de Hurto en el Marco del Artículo 186 y 444 del Código Penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Ricardo Tacuri Tacuri, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 262 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza posiciones doctrinas, jurisprudenciales, y los casos tramitados en los Juzgados Unipersonales Penales de la Corte Superior de Justicia de Puno, determinando el estudio en cinco casos, interpretando los artículos 185, 186 y 444 del código penal, respecto de la relevancia el valor del bien para la configuración de las agravantes del delito de hurto en los Juzgados Unipersonales Penales de Puno, tramitados en el periodo 2012 y 2015. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Análisis de casos. Resultados obtenidos se llegó a la conclusión(i) Hay dos posiciones doctrinarias que coexisten en la legislación peruana, el primer grupo sostiene que por principio de legalidad el presupuesto del valor del bien no es aplicable para el hurto agravado y otros sostienen que los tipos agravados para su interpretación deben considerar todos los presupuestos del tipo base para su configuración. (ii) Los Juzgados Unipersonales Penales de la CSJ – Puno, adoptan la postura en la cual reconocen la autonomía relativa del articulo 186 CP respecto del tipo base articulo 185 CP, para tal efecto, se exceptúa la valoración del valor del bien para configurar las agravantes del delito del hurto. (iii) El delito de hurto con agravantes consistirá siempre en el apoderamiento mediante destreza de un bien mueble ajeno cuyo valor sea superior a una remuneración mínima vital, pero que tiene que ser cometido con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias agravantes específicas que se detallan en el artículo 186° CP. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96250 Análisis de la Relevancia del Valor del Bien Como Base para la Configuración de las Agravantes del Delito de Hurto en el Marco del Artículo 186 y 444 del Código Penal [texto impreso] / Ricardo Tacuri Tacuri, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 262 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Analiza posiciones doctrinas, jurisprudenciales, y los casos tramitados en los Juzgados Unipersonales Penales de la Corte Superior de Justicia de Puno, determinando el estudio en cinco casos, interpretando los artículos 185, 186 y 444 del código penal, respecto de la relevancia el valor del bien para la configuración de las agravantes del delito de hurto en los Juzgados Unipersonales Penales de Puno, tramitados en el periodo 2012 y 2015. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Análisis de casos. Resultados obtenidos se llegó a la conclusión(i) Hay dos posiciones doctrinarias que coexisten en la legislación peruana, el primer grupo sostiene que por principio de legalidad el presupuesto del valor del bien no es aplicable para el hurto agravado y otros sostienen que los tipos agravados para su interpretación deben considerar todos los presupuestos del tipo base para su configuración. (ii) Los Juzgados Unipersonales Penales de la CSJ – Puno, adoptan la postura en la cual reconocen la autonomía relativa del articulo 186 CP respecto del tipo base articulo 185 CP, para tal efecto, se exceptúa la valoración del valor del bien para configurar las agravantes del delito del hurto. (iii) El delito de hurto con agravantes consistirá siempre en el apoderamiento mediante destreza de un bien mueble ajeno cuyo valor sea superior a una remuneración mínima vital, pero que tiene que ser cometido con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias agravantes específicas que se detallan en el artículo 186° CP. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96250
Análisis de la Relevancia del Valor del Bien Como Base para la Configuración de las Agravantes del Delito de Hurto en el Marco del Artículo 186 y 444 del Código Penal
Analiza posiciones doctrinas, jurisprudenciales, y los casos tramitados en los Juzgados Unipersonales Penales de la Corte Superior de Justicia de Puno, determinando el estudio en cinco casos, interpretando los artículos 185, 186 y 444 del código penal, respecto de la relevancia el valor del bien para la configuración de las agravantes del delito de hurto en los Juzgados Unipersonales Penales de Puno, tramitados en el periodo 2012 y 2015. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Análisis de casos. Resultados obtenidos se llegó a la conclusión(i) Hay dos posiciones doctrinarias que coexisten en la legislación peruana, el primer grupo sostiene que por principio de legalidad el presupuesto del valor del bien no es aplicable para el hurto agravado y otros sostienen que los tipos agravados para su interpretación deben considerar todos los presupuestos del tipo base para su configuración. (ii) Los Juzgados Unipersonales Penales de la CSJ – Puno, adoptan la postura en la cual reconocen la autonomía relativa del articulo 186 CP respecto del tipo base articulo 185 CP, para tal efecto, se exceptúa la valoración del valor del bien para configurar las agravantes del delito del hurto. (iii) El delito de hurto con agravantes consistirá siempre en el apoderamiento mediante destreza de un bien mueble ajeno cuyo valor sea superior a una remuneración mínima vital, pero que tiene que ser cometido con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias agravantes específicas que se detallan en el artículo 186° CP.
Tacuri Tacuri, Ricardo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0155-01 T 0155 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21447-27939-01 T21447 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAnálisis de la Técnica Legislativa Utilizada para la Creación de Leyes Penales / Nohelia Nathaly Mengoa Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Análisis de la Técnica Legislativa Utilizada para la Creación de Leyes Penales Tipo de documento: texto impreso Autores: Nohelia Nathaly Mengoa Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 297 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Análisis de la técnica legislativa actual si bien tiene parámetros orientadores para la presentación de sus iniciativas legislativas, estos parámetros entendidos, no son suficientemente desarrollados, advirtiéndose incluso que en los proyectos de ley donde se concretizan las iniciativas legislativas estos lineamientos no se cumplen; así además se advierte que si bien este manual de técnica legislativa es destinado para todo tipo de leyes, hay ítems que permitirían implementarse bajo filtros específicos de cada área normativa, como es el que se propone en la presente investigación, así mismo la insuficiencia de filtros se ha corroborado a raíz de sus resultados, estos es, los tipos penales que se generaron a través de esta técnica legislativa tienen evidentes contradicciones entre lo que establecen los principios generales del derecho penal y el tipo penal creado; por lo que determinado ello es objetivo fundamental de esta investigación realizar una propuesta de ajuste en la técnica legislativa, mediante la inclusión en el manual de técnica legislativa del Congreso de filtros específicos de verificación para la dación de tipos penales basados en los principios generales del derecho penal del modelo de Estado optado por nuestro país, es decir un Estado Social y Democrático de Derecho, para ello primero se corroboró si la implementación de estos filtros atentaría con la naturaleza de la facultad legislativa otorgada a nuestros legisladores, por lo que revisada nuestra Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso, el Manual de Técnica Legislativa, la Ley Nº 26889 - Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, se concluye que es factible realizar la implementación, por lo que se efectuó la Guía de técnica legislativa para la creación de tipos penales. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90794 Análisis de la Técnica Legislativa Utilizada para la Creación de Leyes Penales [texto impreso] / Nohelia Nathaly Mengoa Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 297 p. ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Análisis de la técnica legislativa actual si bien tiene parámetros orientadores para la presentación de sus iniciativas legislativas, estos parámetros entendidos, no son suficientemente desarrollados, advirtiéndose incluso que en los proyectos de ley donde se concretizan las iniciativas legislativas estos lineamientos no se cumplen; así además se advierte que si bien este manual de técnica legislativa es destinado para todo tipo de leyes, hay ítems que permitirían implementarse bajo filtros específicos de cada área normativa, como es el que se propone en la presente investigación, así mismo la insuficiencia de filtros se ha corroborado a raíz de sus resultados, estos es, los tipos penales que se generaron a través de esta técnica legislativa tienen evidentes contradicciones entre lo que establecen los principios generales del derecho penal y el tipo penal creado; por lo que determinado ello es objetivo fundamental de esta investigación realizar una propuesta de ajuste en la técnica legislativa, mediante la inclusión en el manual de técnica legislativa del Congreso de filtros específicos de verificación para la dación de tipos penales basados en los principios generales del derecho penal del modelo de Estado optado por nuestro país, es decir un Estado Social y Democrático de Derecho, para ello primero se corroboró si la implementación de estos filtros atentaría con la naturaleza de la facultad legislativa otorgada a nuestros legisladores, por lo que revisada nuestra Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso, el Manual de Técnica Legislativa, la Ley Nº 26889 - Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, se concluye que es factible realizar la implementación, por lo que se efectuó la Guía de técnica legislativa para la creación de tipos penales. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90794
Análisis de la Técnica Legislativa Utilizada para la Creación de Leyes Penales
Análisis de la técnica legislativa actual si bien tiene parámetros orientadores para la presentación de sus iniciativas legislativas, estos parámetros entendidos, no son suficientemente desarrollados, advirtiéndose incluso que en los proyectos de ley donde se concretizan las iniciativas legislativas estos lineamientos no se cumplen; así además se advierte que si bien este manual de técnica legislativa es destinado para todo tipo de leyes, hay ítems que permitirían implementarse bajo filtros específicos de cada área normativa, como es el que se propone en la presente investigación, así mismo la insuficiencia de filtros se ha corroborado a raíz de sus resultados, estos es, los tipos penales que se generaron a través de esta técnica legislativa tienen evidentes contradicciones entre lo que establecen los principios generales del derecho penal y el tipo penal creado; por lo que determinado ello es objetivo fundamental de esta investigación realizar una propuesta de ajuste en la técnica legislativa, mediante la inclusión en el manual de técnica legislativa del Congreso de filtros específicos de verificación para la dación de tipos penales basados en los principios generales del derecho penal del modelo de Estado optado por nuestro país, es decir un Estado Social y Democrático de Derecho, para ello primero se corroboró si la implementación de estos filtros atentaría con la naturaleza de la facultad legislativa otorgada a nuestros legisladores, por lo que revisada nuestra Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso, el Manual de Técnica Legislativa, la Ley Nº 26889 - Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, se concluye que es factible realizar la implementación, por lo que se efectuó la Guía de técnica legislativa para la creación de tipos penales.
Mengoa Quispe, Nohelia Nathaly - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0134-01 T 0134 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T20620-27107-01 T20620 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl apartamiento del juez de investigación preparatoria en el control de acusación, por haber denegado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal / Julio Vanz Núñez San Román / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2019)
Título : El apartamiento del juez de investigación preparatoria en el control de acusación, por haber denegado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal Tipo de documento: texto impreso Autores: Julio Vanz Núñez San Román, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 159 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El trabajo de investigación describe la problemática existente en Código Procesal Penal, más específicamente, la etapa intermedia, cuando el juez de investigación preparatoria prosiga con la dirección del proceso, pese a que se encuentra contaminado, al haber llevado a cabo el control de sobreseimiento presentado por el fiscal, ya que en el control de acusación que se lleve posteriormente la defensa no podrá argumentar pedido de sobreseimiento al habersecontaminado sobre los hechos y los elementos de convicción, tan igual, como sucede en rigor del inciso 4) del artículo 346° del Código Procesal Penal; del mismo modo sucederá, cuando estime la posición del fiscal, siendo que su resolución sea apelada y la Sala revoque la misma o la declare nula, en cuyo caso también deberá de apartar al juez de investigación preparatoria que prevenga la causa. En ese sentido, éste trabajo tiene como objetivo central, determinar y analizar si se debe apartar al Juez de Investigación Preparatoria por existir de forma alguna, fundados elementos que estimen la vulneración de derechos y principios rectores del código procesal penal, tales como el de imparcialidad y tutela jurisdiccional efectiva. Para lo cual se utilizó el diseño de Investigación cualitativo, con métodos de la dogmática jurídica, método de investigación jurídica y el método de interpretación de textos normativos. Las conclusiones arribadas, son que el artículo 346° del Código Procesal Penal presenta ineficiencias, por lo cual, no cumple las funciones encomendadas por los principios y derechos del imputado que rige el sistema procesal acogido por el Estado; y, para la solución del problema, la alternativa más idónea es la modificación de dicha norma, en ese sentido, planteamos las características y cambios generales legales necesarios. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10471 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107698 El apartamiento del juez de investigación preparatoria en el control de acusación, por haber denegado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal [texto impreso] / Julio Vanz Núñez San Román, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2019 . - 159 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El trabajo de investigación describe la problemática existente en Código Procesal Penal, más específicamente, la etapa intermedia, cuando el juez de investigación preparatoria prosiga con la dirección del proceso, pese a que se encuentra contaminado, al haber llevado a cabo el control de sobreseimiento presentado por el fiscal, ya que en el control de acusación que se lleve posteriormente la defensa no podrá argumentar pedido de sobreseimiento al habersecontaminado sobre los hechos y los elementos de convicción, tan igual, como sucede en rigor del inciso 4) del artículo 346° del Código Procesal Penal; del mismo modo sucederá, cuando estime la posición del fiscal, siendo que su resolución sea apelada y la Sala revoque la misma o la declare nula, en cuyo caso también deberá de apartar al juez de investigación preparatoria que prevenga la causa. En ese sentido, éste trabajo tiene como objetivo central, determinar y analizar si se debe apartar al Juez de Investigación Preparatoria por existir de forma alguna, fundados elementos que estimen la vulneración de derechos y principios rectores del código procesal penal, tales como el de imparcialidad y tutela jurisdiccional efectiva. Para lo cual se utilizó el diseño de Investigación cualitativo, con métodos de la dogmática jurídica, método de investigación jurídica y el método de interpretación de textos normativos. Las conclusiones arribadas, son que el artículo 346° del Código Procesal Penal presenta ineficiencias, por lo cual, no cumple las funciones encomendadas por los principios y derechos del imputado que rige el sistema procesal acogido por el Estado; y, para la solución del problema, la alternativa más idónea es la modificación de dicha norma, en ese sentido, planteamos las características y cambios generales legales necesarios. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10471 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107698
El apartamiento del juez de investigación preparatoria en el control de acusación, por haber denegado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el fiscal
El trabajo de investigación describe la problemática existente en Código Procesal Penal, más específicamente, la etapa intermedia, cuando el juez de investigación preparatoria prosiga con la dirección del proceso, pese a que se encuentra contaminado, al haber llevado a cabo el control de sobreseimiento presentado por el fiscal, ya que en el control de acusación que se lleve posteriormente la defensa no podrá argumentar pedido de sobreseimiento al habersecontaminado sobre los hechos y los elementos de convicción, tan igual, como sucede en rigor del inciso 4) del artículo 346° del Código Procesal Penal; del mismo modo sucederá, cuando estime la posición del fiscal, siendo que su resolución sea apelada y la Sala revoque la misma o la declare nula, en cuyo caso también deberá de apartar al juez de investigación preparatoria que prevenga la causa. En ese sentido, éste trabajo tiene como objetivo central, determinar y analizar si se debe apartar al Juez de Investigación Preparatoria por existir de forma alguna, fundados elementos que estimen la vulneración de derechos y principios rectores del código procesal penal, tales como el de imparcialidad y tutela jurisdiccional efectiva. Para lo cual se utilizó el diseño de Investigación cualitativo, con métodos de la dogmática jurídica, método de investigación jurídica y el método de interpretación de textos normativos. Las conclusiones arribadas, son que el artículo 346° del Código Procesal Penal presenta ineficiencias, por lo cual, no cumple las funciones encomendadas por los principios y derechos del imputado que rige el sistema procesal acogido por el Estado; y, para la solución del problema, la alternativa más idónea es la modificación de dicha norma, en ese sentido, planteamos las características y cambios generales legales necesarios.
Núñez San Román, Julio Vanz - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2019
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0259-01 T 0259 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24987-31490-01 T24987 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la vulneración de las garantías procesales a propósito de los decretos legislativos N° 1194 y 1307. / Alfredo Pérez Chávez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Aplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la vulneración de las garantías procesales a propósito de los decretos legislativos N° 1194 y 1307. Tipo de documento: texto impreso Autores: Alfredo Pérez Chávez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 154 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El problema central surge a partir de la emisión de los Decretos Legislativos N° 1194 y el 1307, que aceleran excesivamente el proceso inmediato por flagrancia; donde, los principios del proceso penal, derechos y garantías del procesado se ven vulnerados directamente, evidenciándose objetivamente, la afectación a un plazo estrictamente necesario; derecho base, de toda garantía establecida para el proceso y el procesado. Es en este orden que la investigación se desarrolló a la luz de la doctrina desarrollada por los juristas procesalistas y la jurisprudencia respecto al proceso inmediato. Por otro lado, el estudio presenta una propuesta legislativa para la reforma parcial del proceso inmediato, precisamente, el artículo regulado en los artículos 446:1 del Código Procesal Penal, relacionado con los delitos flagrantes materia de estudio. En la presente investigación se ejecutó en el año dos mil diecisiete, teniendo como OBJETIVO GENERAL: Analizar cómo y bajo qué fundamentos teóricos y procesales se sostiene la vulneración de las garantías procesales del derecho a defensa y el plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los Decretos Legislativos N° 1194 y 1307. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo (paradigma cualitativo) utilizándose el diseño dogmático. La investigación arribó a las siguientes conclusiones: (i) El Derecho de Defensa se constituye en la piedra angular del Proceso Penal, éste se ve vulnerado en el proceso especial inmediato sobre flagrancia en tanto se deja en estado de indefensión al imputado al no dársele un tiempo suficiente y necesario para preparar su defensa recabando los elementos probatorios necesarios; pericias y documentales en los delitos donde requiera de pruebas de descargo. (ii) Dada la naturaleza del proceso inmediato, los plazos se reducen al mínimo, donde el fiscal únicamente tiene 24 horas para construir una imputación sólida que pueda resistir el juicio; asimismo, la defensa técnica cuenta solo con dos días para preparar su defensa, para la audiencia de incoación y uno a tres días para la audiencia de saneamiento y juicio inmediato; ello afecta directamente el núcleo del plazo razonable. (iii) Para cautelar las garantías procesales y preservar los derechos del imputado es necesario recomendar la reforma del proceso especial inmediato por flagrancia, tomando en cuenta la pena de cada delito; esto es, incoar el proceso inmediato por flagrancia siempre que la pena en su extremo máximo no supere los 6 años. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6300 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105510 Aplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la vulneración de las garantías procesales a propósito de los decretos legislativos N° 1194 y 1307. [texto impreso] / Alfredo Pérez Chávez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 154 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El problema central surge a partir de la emisión de los Decretos Legislativos N° 1194 y el 1307, que aceleran excesivamente el proceso inmediato por flagrancia; donde, los principios del proceso penal, derechos y garantías del procesado se ven vulnerados directamente, evidenciándose objetivamente, la afectación a un plazo estrictamente necesario; derecho base, de toda garantía establecida para el proceso y el procesado. Es en este orden que la investigación se desarrolló a la luz de la doctrina desarrollada por los juristas procesalistas y la jurisprudencia respecto al proceso inmediato. Por otro lado, el estudio presenta una propuesta legislativa para la reforma parcial del proceso inmediato, precisamente, el artículo regulado en los artículos 446:1 del Código Procesal Penal, relacionado con los delitos flagrantes materia de estudio. En la presente investigación se ejecutó en el año dos mil diecisiete, teniendo como OBJETIVO GENERAL: Analizar cómo y bajo qué fundamentos teóricos y procesales se sostiene la vulneración de las garantías procesales del derecho a defensa y el plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los Decretos Legislativos N° 1194 y 1307. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo (paradigma cualitativo) utilizándose el diseño dogmático. La investigación arribó a las siguientes conclusiones: (i) El Derecho de Defensa se constituye en la piedra angular del Proceso Penal, éste se ve vulnerado en el proceso especial inmediato sobre flagrancia en tanto se deja en estado de indefensión al imputado al no dársele un tiempo suficiente y necesario para preparar su defensa recabando los elementos probatorios necesarios; pericias y documentales en los delitos donde requiera de pruebas de descargo. (ii) Dada la naturaleza del proceso inmediato, los plazos se reducen al mínimo, donde el fiscal únicamente tiene 24 horas para construir una imputación sólida que pueda resistir el juicio; asimismo, la defensa técnica cuenta solo con dos días para preparar su defensa, para la audiencia de incoación y uno a tres días para la audiencia de saneamiento y juicio inmediato; ello afecta directamente el núcleo del plazo razonable. (iii) Para cautelar las garantías procesales y preservar los derechos del imputado es necesario recomendar la reforma del proceso especial inmediato por flagrancia, tomando en cuenta la pena de cada delito; esto es, incoar el proceso inmediato por flagrancia siempre que la pena en su extremo máximo no supere los 6 años. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6300 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105510
Aplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la vulneración de las garantías procesales a propósito de los decretos legislativos N° 1194 y 1307.
El problema central surge a partir de la emisión de los Decretos Legislativos N° 1194 y el 1307, que aceleran excesivamente el proceso inmediato por flagrancia; donde, los principios del proceso penal, derechos y garantías del procesado se ven vulnerados directamente, evidenciándose objetivamente, la afectación a un plazo estrictamente necesario; derecho base, de toda garantía establecida para el proceso y el procesado. Es en este orden que la investigación se desarrolló a la luz de la doctrina desarrollada por los juristas procesalistas y la jurisprudencia respecto al proceso inmediato. Por otro lado, el estudio presenta una propuesta legislativa para la reforma parcial del proceso inmediato, precisamente, el artículo regulado en los artículos 446:1 del Código Procesal Penal, relacionado con los delitos flagrantes materia de estudio. En la presente investigación se ejecutó en el año dos mil diecisiete, teniendo como OBJETIVO GENERAL: Analizar cómo y bajo qué fundamentos teóricos y procesales se sostiene la vulneración de las garantías procesales del derecho a defensa y el plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los Decretos Legislativos N° 1194 y 1307. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo (paradigma cualitativo) utilizándose el diseño dogmático. La investigación arribó a las siguientes conclusiones: (i) El Derecho de Defensa se constituye en la piedra angular del Proceso Penal, éste se ve vulnerado en el proceso especial inmediato sobre flagrancia en tanto se deja en estado de indefensión al imputado al no dársele un tiempo suficiente y necesario para preparar su defensa recabando los elementos probatorios necesarios; pericias y documentales en los delitos donde requiera de pruebas de descargo. (ii) Dada la naturaleza del proceso inmediato, los plazos se reducen al mínimo, donde el fiscal únicamente tiene 24 horas para construir una imputación sólida que pueda resistir el juicio; asimismo, la defensa técnica cuenta solo con dos días para preparar su defensa, para la audiencia de incoación y uno a tres días para la audiencia de saneamiento y juicio inmediato; ello afecta directamente el núcleo del plazo razonable. (iii) Para cautelar las garantías procesales y preservar los derechos del imputado es necesario recomendar la reforma del proceso especial inmediato por flagrancia, tomando en cuenta la pena de cada delito; esto es, incoar el proceso inmediato por flagrancia siempre que la pena en su extremo máximo no supere los 6 años.
Pérez Chávez, Alfredo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0206-01 T 0206 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T23437-29941-01 T23437 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleAplicación de la sentencia normativa en el tribunal constitucional: ¿es una facultad o una obligación? / Héctor Condori Delgado / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Aplicación de la sentencia normativa en el tribunal constitucional: ¿es una facultad o una obligación? Tipo de documento: texto impreso Autores: Héctor Condori Delgado, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 193 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina si la sentencia normativa es adecuada en favor a los derechos fundamentales en el marco del Estado constitucional de derecho. Identificar los fundamentos que permiten razonar que la aplicación de las sentencias normativas como modelo de sentencia constitucionales obligatoria. Advertirque la aplicación facultativa del tipo de las sentencias normativas afecta la eficacia de los derechos fundamentales. Conclusiones: En el contexto del Estado constitucional de derecho, postulado por Luigi Ferrajoli, la sentencia normativa representa un tipo de sentencia constitucional adecuada para el desarrollo positivo de los derechos fundamentales, pues solo con ello se elimina las situaciones de inconstitucionalidad de manera inmediata y efectiva. Según la Constitución de 1993, los principios constitucionales, juristas representativos en la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la aplicación de la sentencia normativa como tipo de sentencia constitucional por deducción resultan obligatorios. En la actualidad en la jurisprudencia constitucional y en la doctrina se aprecia que la aplicación de la sentencia normativa como tipo de decisión es facultativa, situación que afecta en desmedro de la eficacia de los derechos fundamentales. La aplicación facultativa de la sentencia normativa obedece a la ausencia de norma jurídica alguna que expresamente disponga y ordene al Tribunal Constitucional resuelva cuestiones constitucionales use obligatoriamente el tipo de sentencias normativas. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6065 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101561 Aplicación de la sentencia normativa en el tribunal constitucional: ¿es una facultad o una obligación? [texto impreso] / Héctor Condori Delgado, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 193 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 01 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Determina si la sentencia normativa es adecuada en favor a los derechos fundamentales en el marco del Estado constitucional de derecho. Identificar los fundamentos que permiten razonar que la aplicación de las sentencias normativas como modelo de sentencia constitucionales obligatoria. Advertirque la aplicación facultativa del tipo de las sentencias normativas afecta la eficacia de los derechos fundamentales. Conclusiones: En el contexto del Estado constitucional de derecho, postulado por Luigi Ferrajoli, la sentencia normativa representa un tipo de sentencia constitucional adecuada para el desarrollo positivo de los derechos fundamentales, pues solo con ello se elimina las situaciones de inconstitucionalidad de manera inmediata y efectiva. Según la Constitución de 1993, los principios constitucionales, juristas representativos en la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la aplicación de la sentencia normativa como tipo de sentencia constitucional por deducción resultan obligatorios. En la actualidad en la jurisprudencia constitucional y en la doctrina se aprecia que la aplicación de la sentencia normativa como tipo de decisión es facultativa, situación que afecta en desmedro de la eficacia de los derechos fundamentales. La aplicación facultativa de la sentencia normativa obedece a la ausencia de norma jurídica alguna que expresamente disponga y ordene al Tribunal Constitucional resuelva cuestiones constitucionales use obligatoriamente el tipo de sentencias normativas. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6065 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101561
Aplicación de la sentencia normativa en el tribunal constitucional: ¿es una facultad o una obligación?
Determina si la sentencia normativa es adecuada en favor a los derechos fundamentales en el marco del Estado constitucional de derecho. Identificar los fundamentos que permiten razonar que la aplicación de las sentencias normativas como modelo de sentencia constitucionales obligatoria. Advertirque la aplicación facultativa del tipo de las sentencias normativas afecta la eficacia de los derechos fundamentales. Conclusiones: En el contexto del Estado constitucional de derecho, postulado por Luigi Ferrajoli, la sentencia normativa representa un tipo de sentencia constitucional adecuada para el desarrollo positivo de los derechos fundamentales, pues solo con ello se elimina las situaciones de inconstitucionalidad de manera inmediata y efectiva. Según la Constitución de 1993, los principios constitucionales, juristas representativos en la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la aplicación de la sentencia normativa como tipo de sentencia constitucional por deducción resultan obligatorios. En la actualidad en la jurisprudencia constitucional y en la doctrina se aprecia que la aplicación de la sentencia normativa como tipo de decisión es facultativa, situación que afecta en desmedro de la eficacia de los derechos fundamentales. La aplicación facultativa de la sentencia normativa obedece a la ausencia de norma jurídica alguna que expresamente disponga y ordene al Tribunal Constitucional resuelva cuestiones constitucionales use obligatoriamente el tipo de sentencias normativas.
Condori Delgado, Héctor - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0204-01 T 0204 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T22858-29362-01 T22858 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleArbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y su aplicación como regla general en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de San Román - Juliaca / Mauro Gerardo Churata Humpiri / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y su aplicación como regla general en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de San Román - Juliaca Tipo de documento: texto impreso Autores: Mauro Gerardo Churata Humpiri, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 107 páginas Dimensiones: 30 Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Este trabajo de investigación tiene por objetivo general: Analizar la arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y la desnaturalización de esta institución aplicada como regla general en el primer y tercero juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román durante el año 2017. Para lo cual se estudió y analizó los autos de prisión preventiva (resoluciones judiciales), además se revisó teorías, doctrinas y jurisprudencias, para obtener el resultado esperado se estudió los presupuestos que establece el art. 268° y así como señala la Casación N° 626-2015 Moquegua, para estimar la aplicación de la medida cautelar personal de la prisión preventiva y si se encuentra garantizada la aplicación de la excepcionalidad de dicha medida. Para alcanzar el objetivo señalado se utilizó el siguiente método: analítico – sintético, inductivo – deductivo. Las técnicas para la recolección de datos fueron las siguientes: revisión, análisis documental, luego de ello se procedió al análisis e interpretación de los datos obtenidos y se llegó a la conclusión general: Que, en el año 2017, los jueces del primer y tercer juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román - Juliaca, no motivaron adecuadamente las resoluciones judiciales que determinaron la medida cautelar personal de la prisión preventiva, lo aplican como regla general y esto desnaturaliza esta institución jurídica. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8064 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106975 Arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y su aplicación como regla general en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de San Román - Juliaca [texto impreso] / Mauro Gerardo Churata Humpiri, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 107 páginas ; 30 + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Este trabajo de investigación tiene por objetivo general: Analizar la arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y la desnaturalización de esta institución aplicada como regla general en el primer y tercero juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román durante el año 2017. Para lo cual se estudió y analizó los autos de prisión preventiva (resoluciones judiciales), además se revisó teorías, doctrinas y jurisprudencias, para obtener el resultado esperado se estudió los presupuestos que establece el art. 268° y así como señala la Casación N° 626-2015 Moquegua, para estimar la aplicación de la medida cautelar personal de la prisión preventiva y si se encuentra garantizada la aplicación de la excepcionalidad de dicha medida. Para alcanzar el objetivo señalado se utilizó el siguiente método: analítico – sintético, inductivo – deductivo. Las técnicas para la recolección de datos fueron las siguientes: revisión, análisis documental, luego de ello se procedió al análisis e interpretación de los datos obtenidos y se llegó a la conclusión general: Que, en el año 2017, los jueces del primer y tercer juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román - Juliaca, no motivaron adecuadamente las resoluciones judiciales que determinaron la medida cautelar personal de la prisión preventiva, lo aplican como regla general y esto desnaturaliza esta institución jurídica. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8064 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106975
Arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y su aplicación como regla general en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de San Román - Juliaca
Este trabajo de investigación tiene por objetivo general: Analizar la arbitrariedad en los mandatos de prisión preventiva y la desnaturalización de esta institución aplicada como regla general en el primer y tercero juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román durante el año 2017. Para lo cual se estudió y analizó los autos de prisión preventiva (resoluciones judiciales), además se revisó teorías, doctrinas y jurisprudencias, para obtener el resultado esperado se estudió los presupuestos que establece el art. 268° y así como señala la Casación N° 626-2015 Moquegua, para estimar la aplicación de la medida cautelar personal de la prisión preventiva y si se encuentra garantizada la aplicación de la excepcionalidad de dicha medida. Para alcanzar el objetivo señalado se utilizó el siguiente método: analítico – sintético, inductivo – deductivo. Las técnicas para la recolección de datos fueron las siguientes: revisión, análisis documental, luego de ello se procedió al análisis e interpretación de los datos obtenidos y se llegó a la conclusión general: Que, en el año 2017, los jueces del primer y tercer juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román - Juliaca, no motivaron adecuadamente las resoluciones judiciales que determinaron la medida cautelar personal de la prisión preventiva, lo aplican como regla general y esto desnaturaliza esta institución jurídica.
Churata Humpiri, Mauro Gerardo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0232-01 T0232 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24079-30582-01 T24079 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa autonomía del delito de lavado de activos y el principio de imputación necesaria / Carlos Noé Calizaya Rojas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La autonomía del delito de lavado de activos y el principio de imputación necesaria Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos Noé Calizaya Rojas, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 213 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa) Resumen: Analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria...”; esto en el marco del nuevo proceso penal peruano, ya que en ella se desarrolla los principios que garantizan a todo imputado sus derechos uno de los cuales es el principio de imputación necesaria consagrado en la Constitución Política del Estado, Siendo una manifestación de los principios de legalidad, del derecho de defensa y debido proceso. Considerando que se apertura investigaciones por lavado de activos por el solo hecho de tener desbalance patrimonial y/o incremento patrimonial, y sin mencionar cual es el delito precedente que habría generado dichos activos; afectándose de esta forma el principio de imputación necesaria. El tipo de investigación jurídica corresponde al dogmático jurídico. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92518 La autonomía del delito de lavado de activos y el principio de imputación necesaria [texto impreso] / Carlos Noé Calizaya Rojas, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 213 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria...”; esto en el marco del nuevo proceso penal peruano, ya que en ella se desarrolla los principios que garantizan a todo imputado sus derechos uno de los cuales es el principio de imputación necesaria consagrado en la Constitución Política del Estado, Siendo una manifestación de los principios de legalidad, del derecho de defensa y debido proceso. Considerando que se apertura investigaciones por lavado de activos por el solo hecho de tener desbalance patrimonial y/o incremento patrimonial, y sin mencionar cual es el delito precedente que habría generado dichos activos; afectándose de esta forma el principio de imputación necesaria. El tipo de investigación jurídica corresponde al dogmático jurídico. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92518
La autonomía del delito de lavado de activos y el principio de imputación necesaria
Analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria...”; esto en el marco del nuevo proceso penal peruano, ya que en ella se desarrolla los principios que garantizan a todo imputado sus derechos uno de los cuales es el principio de imputación necesaria consagrado en la Constitución Política del Estado, Siendo una manifestación de los principios de legalidad, del derecho de defensa y debido proceso. Considerando que se apertura investigaciones por lavado de activos por el solo hecho de tener desbalance patrimonial y/o incremento patrimonial, y sin mencionar cual es el delito precedente que habría generado dichos activos; afectándose de esta forma el principio de imputación necesaria. El tipo de investigación jurídica corresponde al dogmático jurídico.
Calizaya Rojas, Carlos Noé - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0140-01 T 0140 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T20999-27491-01 T20999 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl Cambio de nombre y los motivos justificados en la legislación nacional en consideración a la dignidad de la persona humana / Fidel Mamani Colque / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : El Cambio de nombre y los motivos justificados en la legislación nacional en consideración a la dignidad de la persona humana Tipo de documento: texto impreso Autores: Fidel Mamani Colque, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 229 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: En estos tiempos contemporáneos, donde si bien es cierto se han dictado las medidas pertinentes para una mejor convivencia entre personas que habitamos en un territorio, con personas de diferentes culturas y costumbres como es nuestro país pluricultural, los complejos y perjuicios aún no se han superado, por consiguiente de cualquier acto que afecte a la dignidad humana va en desmedro de la persona, atentándose de este modo no sólo con el artículo primero de la Constitución Política del Perú. Consideramos desde nuestra óptica, que la legislación pertinente se puede llevar a mejores entendimientos, y que la ley no tenga vacíos que pudieran vulnerar a la dignidad humana a través de nombres aberrantes inapropiados, ridículos o contrarios al orden público o a las buenas costumbres, con afectación a la dignidad humana. En esta misma dirección; se ha encontrado que, el derecho que asiste a los padres, según sea el caso de escoger el nombre de sus hijos con acercamiento a las referidas aseveraciones, conlleva un desatino, quizá involuntario, cuando ya es adulta la persona o en el uso de sus facultades de discernimiento, se encuentre con que su nombre de pila, no está de acuerdo a su personalidad o se traduzca en lo que ya hemos dicho un nombre, por el cual la persona busca que esté acorde el nombre con su personalidad, que no sea de burla y discriminación ni afecte a la dignidad humana. Debe regularse, a través de campañas de sensibilización y orientación oportuna por las instituciones involucradas, limitaciones del derecho que les asiste a los padres a determinar los prenombres a los hijos, teniendo en la necesidad de no desnaturalizar la función identificadora e individualizadora del nombre, evitándose en un futuro situaciones intolerables, que generen acciones judiciales destinadas a obtener el cambio de aquellos prenombres que no contribuyan al equilibrio y sereno desarrollo de la personalidad a la dignidad de la persona o a la función individualizadora propia de la institución. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82159 El Cambio de nombre y los motivos justificados en la legislación nacional en consideración a la dignidad de la persona humana [texto impreso] / Fidel Mamani Colque, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 229 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: En estos tiempos contemporáneos, donde si bien es cierto se han dictado las medidas pertinentes para una mejor convivencia entre personas que habitamos en un territorio, con personas de diferentes culturas y costumbres como es nuestro país pluricultural, los complejos y perjuicios aún no se han superado, por consiguiente de cualquier acto que afecte a la dignidad humana va en desmedro de la persona, atentándose de este modo no sólo con el artículo primero de la Constitución Política del Perú. Consideramos desde nuestra óptica, que la legislación pertinente se puede llevar a mejores entendimientos, y que la ley no tenga vacíos que pudieran vulnerar a la dignidad humana a través de nombres aberrantes inapropiados, ridículos o contrarios al orden público o a las buenas costumbres, con afectación a la dignidad humana. En esta misma dirección; se ha encontrado que, el derecho que asiste a los padres, según sea el caso de escoger el nombre de sus hijos con acercamiento a las referidas aseveraciones, conlleva un desatino, quizá involuntario, cuando ya es adulta la persona o en el uso de sus facultades de discernimiento, se encuentre con que su nombre de pila, no está de acuerdo a su personalidad o se traduzca en lo que ya hemos dicho un nombre, por el cual la persona busca que esté acorde el nombre con su personalidad, que no sea de burla y discriminación ni afecte a la dignidad humana. Debe regularse, a través de campañas de sensibilización y orientación oportuna por las instituciones involucradas, limitaciones del derecho que les asiste a los padres a determinar los prenombres a los hijos, teniendo en la necesidad de no desnaturalizar la función identificadora e individualizadora del nombre, evitándose en un futuro situaciones intolerables, que generen acciones judiciales destinadas a obtener el cambio de aquellos prenombres que no contribuyan al equilibrio y sereno desarrollo de la personalidad a la dignidad de la persona o a la función individualizadora propia de la institución. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82159
El Cambio de nombre y los motivos justificados en la legislación nacional en consideración a la dignidad de la persona humana
En estos tiempos contemporáneos, donde si bien es cierto se han dictado las medidas pertinentes para una mejor convivencia entre personas que habitamos en un territorio, con personas de diferentes culturas y costumbres como es nuestro país pluricultural, los complejos y perjuicios aún no se han superado, por consiguiente de cualquier acto que afecte a la dignidad humana va en desmedro de la persona, atentándose de este modo no sólo con el artículo primero de la Constitución Política del Perú. Consideramos desde nuestra óptica, que la legislación pertinente se puede llevar a mejores entendimientos, y que la ley no tenga vacíos que pudieran vulnerar a la dignidad humana a través de nombres aberrantes inapropiados, ridículos o contrarios al orden público o a las buenas costumbres, con afectación a la dignidad humana. En esta misma dirección; se ha encontrado que, el derecho que asiste a los padres, según sea el caso de escoger el nombre de sus hijos con acercamiento a las referidas aseveraciones, conlleva un desatino, quizá involuntario, cuando ya es adulta la persona o en el uso de sus facultades de discernimiento, se encuentre con que su nombre de pila, no está de acuerdo a su personalidad o se traduzca en lo que ya hemos dicho un nombre, por el cual la persona busca que esté acorde el nombre con su personalidad, que no sea de burla y discriminación ni afecte a la dignidad humana. Debe regularse, a través de campañas de sensibilización y orientación oportuna por las instituciones involucradas, limitaciones del derecho que les asiste a los padres a determinar los prenombres a los hijos, teniendo en la necesidad de no desnaturalizar la función identificadora e individualizadora del nombre, evitándose en un futuro situaciones intolerables, que generen acciones judiciales destinadas a obtener el cambio de aquellos prenombres que no contribuyan al equilibrio y sereno desarrollo de la personalidad a la dignidad de la persona o a la función individualizadora propia de la institución.
Mamani Colque, Fidel - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0112-01 MAM Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18586-25043-01 T18586 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleCambio del prenombre sin motivo justificado, y su necesaria provisionalidad y ratificación como garantías del ejercicio pleno del derecho al nombre en la legislación peruana / José Manuel Huanca Yampara / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : Cambio del prenombre sin motivo justificado, y su necesaria provisionalidad y ratificación como garantías del ejercicio pleno del derecho al nombre en la legislación peruana Tipo de documento: texto impreso Autores: José Manuel Huanca Yampara, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 147 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 616.8526 Nota de contenido: Zona territorial de estudio:. PE: Puno. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63960 Cambio del prenombre sin motivo justificado, y su necesaria provisionalidad y ratificación como garantías del ejercicio pleno del derecho al nombre en la legislación peruana [texto impreso] / José Manuel Huanca Yampara, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 147 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
Para Optar el Título Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 616.8526 Nota de contenido: Zona territorial de estudio:. PE: Puno. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63960
Cambio del prenombre sin motivo justificado, y su necesaria provisionalidad y ratificación como garantías del ejercicio pleno del derecho al nombre en la legislación peruana
Huanca Yampara, José Manuel - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
Para Optar el Título Profesional : Abogado
Zona territorial de estudio:. PE: Puno.
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0084-01 T0084 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T15293-21631-01 T15293 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleCaracterísticas del debate en las audiencias de apelación de autos sin presencia del impugnante y la restricción de los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal / Juan Carlos Arce Ponce / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Características del debate en las audiencias de apelación de autos sin presencia del impugnante y la restricción de los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Carlos Arce Ponce, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 130 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Se investigó las Características del debate en las audiencias de apelación de autos, analizándose Autos emitidos por la Sala Penal de Corte Superior de Justicia de Puno, entre los meses de Enero a Junio del año 2015, además se entrevistó a magistrados de apelaciones tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, contrastándose que la regulación del artículo 420° inciso 5 del Código Procesal Penal no es coherente con la naturaleza y principios rectores del Sistema Acusatorio adoptado por el proceso penal peruano, al permitir que el desarrollo de la audiencia de apelación de autos se desarrolle sin presencia de la parte impugnante desnaturaliza el correcto desarrollo del debate en la audiencia, por restringir los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal, en tanto que el juez se ve obligado a pronunciarse solo en base al escrito de apelación, y no en base a un debate previo oral público y en igualdad de condiciones, que implica la asistencia obligatoria de las partes, en especial de la requirente o impugnante a las audiencias de ley para expresar sus posiciones y argumentos ante el juzgador, quien debe sustentar su decisión tomando en cuenta tales alegaciones orales y públicas. Y como resultados se obtuvo datos, fundamentos y criterios que permitieron determinar que la forma de la regulación del citado artículo 420.5° colisiona con los principios rectores del Sistema Acusatorio ya mencionados y con ello sentar las bases para proponer una modificación para que en adelante la audiencia de apelación de autos pueda desarrollarse válidamente con presencia obligatoria del impugnante. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=87085 Características del debate en las audiencias de apelación de autos sin presencia del impugnante y la restricción de los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal [texto impreso] / Juan Carlos Arce Ponce, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 130 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Titulo Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Se investigó las Características del debate en las audiencias de apelación de autos, analizándose Autos emitidos por la Sala Penal de Corte Superior de Justicia de Puno, entre los meses de Enero a Junio del año 2015, además se entrevistó a magistrados de apelaciones tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, contrastándose que la regulación del artículo 420° inciso 5 del Código Procesal Penal no es coherente con la naturaleza y principios rectores del Sistema Acusatorio adoptado por el proceso penal peruano, al permitir que el desarrollo de la audiencia de apelación de autos se desarrolle sin presencia de la parte impugnante desnaturaliza el correcto desarrollo del debate en la audiencia, por restringir los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal, en tanto que el juez se ve obligado a pronunciarse solo en base al escrito de apelación, y no en base a un debate previo oral público y en igualdad de condiciones, que implica la asistencia obligatoria de las partes, en especial de la requirente o impugnante a las audiencias de ley para expresar sus posiciones y argumentos ante el juzgador, quien debe sustentar su decisión tomando en cuenta tales alegaciones orales y públicas. Y como resultados se obtuvo datos, fundamentos y criterios que permitieron determinar que la forma de la regulación del citado artículo 420.5° colisiona con los principios rectores del Sistema Acusatorio ya mencionados y con ello sentar las bases para proponer una modificación para que en adelante la audiencia de apelación de autos pueda desarrollarse válidamente con presencia obligatoria del impugnante. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=87085
Características del debate en las audiencias de apelación de autos sin presencia del impugnante y la restricción de los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal
Se investigó las Características del debate en las audiencias de apelación de autos, analizándose Autos emitidos por la Sala Penal de Corte Superior de Justicia de Puno, entre los meses de Enero a Junio del año 2015, además se entrevistó a magistrados de apelaciones tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, contrastándose que la regulación del artículo 420° inciso 5 del Código Procesal Penal no es coherente con la naturaleza y principios rectores del Sistema Acusatorio adoptado por el proceso penal peruano, al permitir que el desarrollo de la audiencia de apelación de autos se desarrolle sin presencia de la parte impugnante desnaturaliza el correcto desarrollo del debate en la audiencia, por restringir los principios de oralidad, publicidad, contradicción e igualdad procesal, en tanto que el juez se ve obligado a pronunciarse solo en base al escrito de apelación, y no en base a un debate previo oral público y en igualdad de condiciones, que implica la asistencia obligatoria de las partes, en especial de la requirente o impugnante a las audiencias de ley para expresar sus posiciones y argumentos ante el juzgador, quien debe sustentar su decisión tomando en cuenta tales alegaciones orales y públicas. Y como resultados se obtuvo datos, fundamentos y criterios que permitieron determinar que la forma de la regulación del citado artículo 420.5° colisiona con los principios rectores del Sistema Acusatorio ya mencionados y con ello sentar las bases para proponer una modificación para que en adelante la audiencia de apelación de autos pueda desarrollarse válidamente con presencia obligatoria del impugnante.
Arce Ponce, Juan Carlos - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
Para Optar Titulo Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0130-01 T 0130 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T19899-26371-01 T19899 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLos casos análogos y la habilitación de la jurisdicción contenciosa administrativa / Ivo Howar Choque Apaza / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Los casos análogos y la habilitación de la jurisdicción contenciosa administrativa Tipo de documento: texto impreso Autores: Ivo Howar Choque Apaza, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 78 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El agotamiento de la vía administrativa es un requisito de procedencia para la interposición de la demanda contenciosa administrativa, tramitada en la vía del proceso especial regulada por la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. En ese sentido, el agotamiento de la vía administrativa, constituye un presupuesto procesal para acceder a la vía judicial. Sin embargo, que sucede con este requisito cuando ante la administración se presentan casos análogos. Es por ello que el objetivo de nuestra investigación es determinar la obligatoriedad de agotar la vía administrativa como requisito de procedencia para la interposición de la demanda contenciosa administrativa ante situaciones análogas, para lo cual utilizaremos el método de observación y el análisis documental de los expedientes administrativos que según el caso – tipo seleccionado trata sobre el otorgamiento de la bonificación diferencial por desempeño al cargo. Finalmente, los resultados que se pretenden esperar es establecer un supuesto que establezca la excepción al agotamiento de la vía administrativa. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7575 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107017 Los casos análogos y la habilitación de la jurisdicción contenciosa administrativa [texto impreso] / Ivo Howar Choque Apaza, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 78 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El agotamiento de la vía administrativa es un requisito de procedencia para la interposición de la demanda contenciosa administrativa, tramitada en la vía del proceso especial regulada por la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. En ese sentido, el agotamiento de la vía administrativa, constituye un presupuesto procesal para acceder a la vía judicial. Sin embargo, que sucede con este requisito cuando ante la administración se presentan casos análogos. Es por ello que el objetivo de nuestra investigación es determinar la obligatoriedad de agotar la vía administrativa como requisito de procedencia para la interposición de la demanda contenciosa administrativa ante situaciones análogas, para lo cual utilizaremos el método de observación y el análisis documental de los expedientes administrativos que según el caso – tipo seleccionado trata sobre el otorgamiento de la bonificación diferencial por desempeño al cargo. Finalmente, los resultados que se pretenden esperar es establecer un supuesto que establezca la excepción al agotamiento de la vía administrativa. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7575 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107017
Los casos análogos y la habilitación de la jurisdicción contenciosa administrativa
El agotamiento de la vía administrativa es un requisito de procedencia para la interposición de la demanda contenciosa administrativa, tramitada en la vía del proceso especial regulada por la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. En ese sentido, el agotamiento de la vía administrativa, constituye un presupuesto procesal para acceder a la vía judicial. Sin embargo, que sucede con este requisito cuando ante la administración se presentan casos análogos. Es por ello que el objetivo de nuestra investigación es determinar la obligatoriedad de agotar la vía administrativa como requisito de procedencia para la interposición de la demanda contenciosa administrativa ante situaciones análogas, para lo cual utilizaremos el método de observación y el análisis documental de los expedientes administrativos que según el caso – tipo seleccionado trata sobre el otorgamiento de la bonificación diferencial por desempeño al cargo. Finalmente, los resultados que se pretenden esperar es establecer un supuesto que establezca la excepción al agotamiento de la vía administrativa.
Choque Apaza, Ivo Howar - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0231-01 T0231 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24093-30596-01 T24093 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleConstitución de matrimonios inestables en el marco del principio constitucional de promoción del matrimonio / Victor Hugo Apaza Aroquipa / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Constitución de matrimonios inestables en el marco del principio constitucional de promoción del matrimonio Tipo de documento: texto impreso Autores: Victor Hugo Apaza Aroquipa, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 158 páginas Il.: ilustraciones Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Por el presente, y en atención inicial al incremento de divorcios en nuestro país, según datos estadísticos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); asimismo, considerando la importancia de la institución del matrimonio. Resulta importante enfocar nuestra atención en el marco normativo de celebración matrimonial irrogado por el principio de promoción, poniendo énfasis en nuestra realidad actual (matrimonios por conveniencia y otros), pues es innegable que se constituyen matrimonios inestables que a corto, mediano o largo plazo terminan en separación o divorcio. En esa línea, el objetivo general es conocer si en el marco del Principio de Promoción se promueve adecuada legislación que procure evitar la constitución de matrimonios inestables, siendo importante conocer para ello el contenido y alcances del principio de promoción; asimismo, analizar las normas del régimen legal de celebración del matrimonio en su etapa prenupcial e identificar si estas coadyuvan a la constitución de matrimonios inestables. El método utilizado es el dogmático, apoyado en la técnica de observación; y para el estudio de Información, el método de análisis y síntesis. Llegando a la conclusión, que para la actualidad el principio de promoción no inspira de manera efectiva el marco normativo de celebración nupcial; es decir, debido a su rol de favorecer las nupcias, y su idea de sencillez que elimina requisitos, no se previenen la celebración de matrimonios de pretendientes con problemas de salud mental, unidos de hecho, o de matrimonios por conveniencia que, se instituyen como matrimonios inestables. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10060 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105719 Constitución de matrimonios inestables en el marco del principio constitucional de promoción del matrimonio [texto impreso] / Victor Hugo Apaza Aroquipa, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 158 páginas : ilustraciones ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Por el presente, y en atención inicial al incremento de divorcios en nuestro país, según datos estadísticos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); asimismo, considerando la importancia de la institución del matrimonio. Resulta importante enfocar nuestra atención en el marco normativo de celebración matrimonial irrogado por el principio de promoción, poniendo énfasis en nuestra realidad actual (matrimonios por conveniencia y otros), pues es innegable que se constituyen matrimonios inestables que a corto, mediano o largo plazo terminan en separación o divorcio. En esa línea, el objetivo general es conocer si en el marco del Principio de Promoción se promueve adecuada legislación que procure evitar la constitución de matrimonios inestables, siendo importante conocer para ello el contenido y alcances del principio de promoción; asimismo, analizar las normas del régimen legal de celebración del matrimonio en su etapa prenupcial e identificar si estas coadyuvan a la constitución de matrimonios inestables. El método utilizado es el dogmático, apoyado en la técnica de observación; y para el estudio de Información, el método de análisis y síntesis. Llegando a la conclusión, que para la actualidad el principio de promoción no inspira de manera efectiva el marco normativo de celebración nupcial; es decir, debido a su rol de favorecer las nupcias, y su idea de sencillez que elimina requisitos, no se previenen la celebración de matrimonios de pretendientes con problemas de salud mental, unidos de hecho, o de matrimonios por conveniencia que, se instituyen como matrimonios inestables. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10060 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105719
Constitución de matrimonios inestables en el marco del principio constitucional de promoción del matrimonio
Por el presente, y en atención inicial al incremento de divorcios en nuestro país, según datos estadísticos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); asimismo, considerando la importancia de la institución del matrimonio. Resulta importante enfocar nuestra atención en el marco normativo de celebración matrimonial irrogado por el principio de promoción, poniendo énfasis en nuestra realidad actual (matrimonios por conveniencia y otros), pues es innegable que se constituyen matrimonios inestables que a corto, mediano o largo plazo terminan en separación o divorcio. En esa línea, el objetivo general es conocer si en el marco del Principio de Promoción se promueve adecuada legislación que procure evitar la constitución de matrimonios inestables, siendo importante conocer para ello el contenido y alcances del principio de promoción; asimismo, analizar las normas del régimen legal de celebración del matrimonio en su etapa prenupcial e identificar si estas coadyuvan a la constitución de matrimonios inestables. El método utilizado es el dogmático, apoyado en la técnica de observación; y para el estudio de Información, el método de análisis y síntesis. Llegando a la conclusión, que para la actualidad el principio de promoción no inspira de manera efectiva el marco normativo de celebración nupcial; es decir, debido a su rol de favorecer las nupcias, y su idea de sencillez que elimina requisitos, no se previenen la celebración de matrimonios de pretendientes con problemas de salud mental, unidos de hecho, o de matrimonios por conveniencia que, se instituyen como matrimonios inestables.
Apaza Aroquipa, Victor Hugo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0255-01 T0255 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24736-31239-01 T24736 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLos contenidos, principios, procedimientos y estándares internacionales establecidos por fuentes de Derecho Internacional y Nacional desarrollados por la Ley Nº 29785 y su reglamento / Alexander Huayta Vilca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Los contenidos, principios, procedimientos y estándares internacionales establecidos por fuentes de Derecho Internacional y Nacional desarrollados por la Ley Nº 29785 y su reglamento Tipo de documento: texto impreso Autores: Alexander Huayta Vilca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 244 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación se denomina “LA CONCORDANCIA DE LOS CONTENIDOS, PRINCIPIOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY Nº 29785 Y SU REGLAMENTO CON FUENTES DE DERECHO DE MATERIA DE DERECHO A LA CONSULTA PREVIA”. Este trabajo parte de la necesidad de evaluar (entendida como proceso) para establecer la Ley en referencia y su reglamento está de acuerdo con las fuentes de derecho en materia de derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. La investigación se realizó específicamente para evaluar la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 29785 y su Reglamento teniendo como resultado, desarrolla de manera parcial, restringida y contradictoria los contenidos y principios, procedimientos del derecho a la consulta a los pueblos indígenas u originarios establecidos en los fuentes de derecho de este materia nacional o internacional en un 71% y 68% respectivamente. Por lo tanto, los artículos que deben modificarse de la Ley Nº 29785 son: Artículo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15 y 2da Disposición Complementaria Final y del Reglamento son: Artículo 5º ,c; 5º ,d; 6º y 23,1 por los fundamentos expuestos y que los procedimientos legales que se debería adoptarse para que la Ley Nº 29785 y su reglamento no surta sus efectos hasta que se adecúa a los estándares internacionales y nacionales, en caso de su contradicción comprobada es el proceso de inconstitucionalidad porque la ley referida contraviene una norma que tiene rango constitucional, ya que el órgano legislativo de nuestro país aprobó una norma que no recoge la verdadera esencia de derecho a la consulta Previa de los pueblos indígenas u originarios. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79038 Los contenidos, principios, procedimientos y estándares internacionales establecidos por fuentes de Derecho Internacional y Nacional desarrollados por la Ley Nº 29785 y su reglamento [texto impreso] / Alexander Huayta Vilca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 244 páginas : diagramas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Titulo Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente trabajo de investigación se denomina “LA CONCORDANCIA DE LOS CONTENIDOS, PRINCIPIOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY Nº 29785 Y SU REGLAMENTO CON FUENTES DE DERECHO DE MATERIA DE DERECHO A LA CONSULTA PREVIA”. Este trabajo parte de la necesidad de evaluar (entendida como proceso) para establecer la Ley en referencia y su reglamento está de acuerdo con las fuentes de derecho en materia de derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. La investigación se realizó específicamente para evaluar la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 29785 y su Reglamento teniendo como resultado, desarrolla de manera parcial, restringida y contradictoria los contenidos y principios, procedimientos del derecho a la consulta a los pueblos indígenas u originarios establecidos en los fuentes de derecho de este materia nacional o internacional en un 71% y 68% respectivamente. Por lo tanto, los artículos que deben modificarse de la Ley Nº 29785 son: Artículo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15 y 2da Disposición Complementaria Final y del Reglamento son: Artículo 5º ,c; 5º ,d; 6º y 23,1 por los fundamentos expuestos y que los procedimientos legales que se debería adoptarse para que la Ley Nº 29785 y su reglamento no surta sus efectos hasta que se adecúa a los estándares internacionales y nacionales, en caso de su contradicción comprobada es el proceso de inconstitucionalidad porque la ley referida contraviene una norma que tiene rango constitucional, ya que el órgano legislativo de nuestro país aprobó una norma que no recoge la verdadera esencia de derecho a la consulta Previa de los pueblos indígenas u originarios. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79038
Los contenidos, principios, procedimientos y estándares internacionales establecidos por fuentes de Derecho Internacional y Nacional desarrollados por la Ley Nº 29785 y su reglamento
El presente trabajo de investigación se denomina “LA CONCORDANCIA DE LOS CONTENIDOS, PRINCIPIOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY Nº 29785 Y SU REGLAMENTO CON FUENTES DE DERECHO DE MATERIA DE DERECHO A LA CONSULTA PREVIA”. Este trabajo parte de la necesidad de evaluar (entendida como proceso) para establecer la Ley en referencia y su reglamento está de acuerdo con las fuentes de derecho en materia de derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. La investigación se realizó específicamente para evaluar la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 29785 y su Reglamento teniendo como resultado, desarrolla de manera parcial, restringida y contradictoria los contenidos y principios, procedimientos del derecho a la consulta a los pueblos indígenas u originarios establecidos en los fuentes de derecho de este materia nacional o internacional en un 71% y 68% respectivamente. Por lo tanto, los artículos que deben modificarse de la Ley Nº 29785 son: Artículo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15 y 2da Disposición Complementaria Final y del Reglamento son: Artículo 5º ,c; 5º ,d; 6º y 23,1 por los fundamentos expuestos y que los procedimientos legales que se debería adoptarse para que la Ley Nº 29785 y su reglamento no surta sus efectos hasta que se adecúa a los estándares internacionales y nacionales, en caso de su contradicción comprobada es el proceso de inconstitucionalidad porque la ley referida contraviene una norma que tiene rango constitucional, ya que el órgano legislativo de nuestro país aprobó una norma que no recoge la verdadera esencia de derecho a la consulta Previa de los pueblos indígenas u originarios.
Huayta Vilca, Alexander - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para Optar el Titulo Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0101-01 342.211 H85 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T17796-24253-01 T17796 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera inestabilidad laboral / Sergio Raúl Canahuire Abarca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : El contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera inestabilidad laboral Tipo de documento: texto impreso Autores: Sergio Raúl Canahuire Abarca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 239 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina qué forma contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera falta de estabilidad laboral, para ello fue necesario investigar sobre la relación que tiene la contratación mediante contratos intermitentes y las principales actividades laborales en el Perú en el año 2013, en qué medida en el derecho comparado el contrato intermitente es a plazo indeterminado, el por qué la jornada laboral intermitente no justifica la discriminación del otorgamiento de la estabilidad laboral al trabajador y en qué medida los fundamentos de la jurisprudencia sobre estabilidad laboral en el contrato intermitente no guardan relación con los fundamentos de las demás jurisprudencia laboral; todo ello con finalidad dar a conocer por qué el contrato intermitente, puede servir de herramienta para que los empleadores tengan la posibilidad de hacer mal uso de dicho contrato laboral manteniendo al trabajador inestable, encontrándose a la merced de la arbitrariedad de su empleador. El ámbito dentro del que se desarrolló la investigación fue de la dogmática jurídica. Concluyéndose que la celebración de contratos intermitentes tiene relación con las principales actividades económicas en el Perú en el año 2013, que en el derecho comparado el contrato laboral intermitente o análogo es un contrato laboral a plazo indeterminado, que la jornada laboral intermitente no justifica la discriminación del otorgamiento de la estabilidad laboral al trabajador, que los fundamentos de la jurisprudencia sobre estabilidad laboral en el contrato intermitente no guardan relación con los fundamentos de la jurisprudencia laboral sobre estabilidad laboral. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=88958 El contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera inestabilidad laboral [texto impreso] / Sergio Raúl Canahuire Abarca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 239 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Determina qué forma contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera falta de estabilidad laboral, para ello fue necesario investigar sobre la relación que tiene la contratación mediante contratos intermitentes y las principales actividades laborales en el Perú en el año 2013, en qué medida en el derecho comparado el contrato intermitente es a plazo indeterminado, el por qué la jornada laboral intermitente no justifica la discriminación del otorgamiento de la estabilidad laboral al trabajador y en qué medida los fundamentos de la jurisprudencia sobre estabilidad laboral en el contrato intermitente no guardan relación con los fundamentos de las demás jurisprudencia laboral; todo ello con finalidad dar a conocer por qué el contrato intermitente, puede servir de herramienta para que los empleadores tengan la posibilidad de hacer mal uso de dicho contrato laboral manteniendo al trabajador inestable, encontrándose a la merced de la arbitrariedad de su empleador. El ámbito dentro del que se desarrolló la investigación fue de la dogmática jurídica. Concluyéndose que la celebración de contratos intermitentes tiene relación con las principales actividades económicas en el Perú en el año 2013, que en el derecho comparado el contrato laboral intermitente o análogo es un contrato laboral a plazo indeterminado, que la jornada laboral intermitente no justifica la discriminación del otorgamiento de la estabilidad laboral al trabajador, que los fundamentos de la jurisprudencia sobre estabilidad laboral en el contrato intermitente no guardan relación con los fundamentos de la jurisprudencia laboral sobre estabilidad laboral. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=88958
El contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera inestabilidad laboral
Determina qué forma contrato intermitente como un contrato sujeto a modalidad genera falta de estabilidad laboral, para ello fue necesario investigar sobre la relación que tiene la contratación mediante contratos intermitentes y las principales actividades laborales en el Perú en el año 2013, en qué medida en el derecho comparado el contrato intermitente es a plazo indeterminado, el por qué la jornada laboral intermitente no justifica la discriminación del otorgamiento de la estabilidad laboral al trabajador y en qué medida los fundamentos de la jurisprudencia sobre estabilidad laboral en el contrato intermitente no guardan relación con los fundamentos de las demás jurisprudencia laboral; todo ello con finalidad dar a conocer por qué el contrato intermitente, puede servir de herramienta para que los empleadores tengan la posibilidad de hacer mal uso de dicho contrato laboral manteniendo al trabajador inestable, encontrándose a la merced de la arbitrariedad de su empleador. El ámbito dentro del que se desarrolló la investigación fue de la dogmática jurídica. Concluyéndose que la celebración de contratos intermitentes tiene relación con las principales actividades económicas en el Perú en el año 2013, que en el derecho comparado el contrato laboral intermitente o análogo es un contrato laboral a plazo indeterminado, que la jornada laboral intermitente no justifica la discriminación del otorgamiento de la estabilidad laboral al trabajador, que los fundamentos de la jurisprudencia sobre estabilidad laboral en el contrato intermitente no guardan relación con los fundamentos de la jurisprudencia laboral sobre estabilidad laboral.
Canahuire Abarca, Sergio Raúl - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado t25-0131-01 T 0131 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T19999-26486-01 T19999 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleControl Constitucional de las Resoluciones Judiciales en la Vía del Proceso de Amparo / Niels Jyeyson Apaza Jallo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Control Constitucional de las Resoluciones Judiciales en la Vía del Proceso de Amparo Tipo de documento: texto impreso Autores: Niels Jyeyson Apaza Jallo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 108 páginas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Desarrolla problemática existente, doctrina como en la judicatura, en torno a la procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Es por ello que, analizando el fenómeno de la “amparización” y como consecuencia de la investigación, siguiendo lo precisado por Mijaíl Mendoza Escalante, recomiendo diversos supuestos de procedencia del control constitucional de las resoluciones judiciales en la vía del proceso de amparo. Desconociendo los temas esenciales del Derecho Constitucional, razón por que la que preliminarme desarrolló los conceptos de Constitución, Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales, para luego ingresar a la problemática descrita y después realizar la propuesta de solución de tal conflicto latente de la judicatura. Sistematizando y adoptando las posiciones existentes en la doctrina y jurisprudencia sobre tal problemática, recomendamos la modificación del artículo 4° del Código Procesal Constitucional, precisando los supuestos en los que considero procede el control constitucional de las resoluciones judiciales en la vía del proceso de amparo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=93772 Control Constitucional de las Resoluciones Judiciales en la Vía del Proceso de Amparo [texto impreso] / Niels Jyeyson Apaza Jallo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 108 páginas ; 30 cm. + 01 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Desarrolla problemática existente, doctrina como en la judicatura, en torno a la procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Es por ello que, analizando el fenómeno de la “amparización” y como consecuencia de la investigación, siguiendo lo precisado por Mijaíl Mendoza Escalante, recomiendo diversos supuestos de procedencia del control constitucional de las resoluciones judiciales en la vía del proceso de amparo. Desconociendo los temas esenciales del Derecho Constitucional, razón por que la que preliminarme desarrolló los conceptos de Constitución, Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales, para luego ingresar a la problemática descrita y después realizar la propuesta de solución de tal conflicto latente de la judicatura. Sistematizando y adoptando las posiciones existentes en la doctrina y jurisprudencia sobre tal problemática, recomendamos la modificación del artículo 4° del Código Procesal Constitucional, precisando los supuestos en los que considero procede el control constitucional de las resoluciones judiciales en la vía del proceso de amparo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=93772
Control Constitucional de las Resoluciones Judiciales en la Vía del Proceso de Amparo
Desarrolla problemática existente, doctrina como en la judicatura, en torno a la procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Es por ello que, analizando el fenómeno de la “amparización” y como consecuencia de la investigación, siguiendo lo precisado por Mijaíl Mendoza Escalante, recomiendo diversos supuestos de procedencia del control constitucional de las resoluciones judiciales en la vía del proceso de amparo. Desconociendo los temas esenciales del Derecho Constitucional, razón por que la que preliminarme desarrolló los conceptos de Constitución, Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales, para luego ingresar a la problemática descrita y después realizar la propuesta de solución de tal conflicto latente de la judicatura. Sistematizando y adoptando las posiciones existentes en la doctrina y jurisprudencia sobre tal problemática, recomendamos la modificación del artículo 4° del Código Procesal Constitucional, precisando los supuestos en los que considero procede el control constitucional de las resoluciones judiciales en la vía del proceso de amparo.
Apaza Jallo, Niels Jyeyson - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0147-01 T 0147 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21162-27654-01 T21162 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleControl de Convencionalidad Dentro del Sistema Constitucional Peruano: Fundamentos Para su Efectiva Aplicación / Roxana Barreda Arpi / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Control de Convencionalidad Dentro del Sistema Constitucional Peruano: Fundamentos Para su Efectiva Aplicación Tipo de documento: texto impreso Autores: Roxana Barreda Arpi, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 159 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación denominada “Control de Convencionalidad dentro del sistema constitucional peruano: Fundamentos para su efectiva aplicación”, responde a la interrogante ¿Cómo se ha desarrollado el Control de Convencionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (2005-2018), Poder Judicial (2015-2018) con relación a los elementos descritos por la Corte IDH (2003-2014)? Los objetivos que se han planteado son: a) Describir el desarrollo del control de convencionalidad dentro del sistema constitucional peruano; b) Describir el desarrollo del Control de convencionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con relación a los elementos descritos por la Corte IDH; c) Describir el desarrollo del Control de convencionalidad en la jurisprudencia del Poder Judicial, con relación a los elementos descritos por la Corte IDH.; y d) Establecer un mecanismo para la adecuada aplicación del control difuso de convencionalidad por parte de los jueces nacionales. El tipo de investigación es cualitativo, jurídico descriptivo - no experimental. Los resultados nos permiten concluir: i) En cuanto al primer objetivo, una secuencia de sentencias históricas, en los cuales se establecen los elementos descritos por la Corte IDH desde el caso Myrna Mack (2003) hasta la Opinión Consultiva OC-21/ 2014. ii) En cuanto al segundo objetivo, la descripción de las sentencias del Tribunal Constitucional en relación a los elementos descritos por la Corte IDH. iii) En cuanto al tercer objetivo, la descripción de las sentencias del Poder Judicial en relación a los elementos descritos por la Corte IDH; y iv) En cuanto al cuarto objetivo, se establece el mecanismo para una adecuada aplicación del Control de Convencionalidad. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/9210 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106969 Control de Convencionalidad Dentro del Sistema Constitucional Peruano: Fundamentos Para su Efectiva Aplicación [texto impreso] / Roxana Barreda Arpi, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 159 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La investigación denominada “Control de Convencionalidad dentro del sistema constitucional peruano: Fundamentos para su efectiva aplicación”, responde a la interrogante ¿Cómo se ha desarrollado el Control de Convencionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (2005-2018), Poder Judicial (2015-2018) con relación a los elementos descritos por la Corte IDH (2003-2014)? Los objetivos que se han planteado son: a) Describir el desarrollo del control de convencionalidad dentro del sistema constitucional peruano; b) Describir el desarrollo del Control de convencionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con relación a los elementos descritos por la Corte IDH; c) Describir el desarrollo del Control de convencionalidad en la jurisprudencia del Poder Judicial, con relación a los elementos descritos por la Corte IDH.; y d) Establecer un mecanismo para la adecuada aplicación del control difuso de convencionalidad por parte de los jueces nacionales. El tipo de investigación es cualitativo, jurídico descriptivo - no experimental. Los resultados nos permiten concluir: i) En cuanto al primer objetivo, una secuencia de sentencias históricas, en los cuales se establecen los elementos descritos por la Corte IDH desde el caso Myrna Mack (2003) hasta la Opinión Consultiva OC-21/ 2014. ii) En cuanto al segundo objetivo, la descripción de las sentencias del Tribunal Constitucional en relación a los elementos descritos por la Corte IDH. iii) En cuanto al tercer objetivo, la descripción de las sentencias del Poder Judicial en relación a los elementos descritos por la Corte IDH; y iv) En cuanto al cuarto objetivo, se establece el mecanismo para una adecuada aplicación del Control de Convencionalidad. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/9210 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106969
Control de Convencionalidad Dentro del Sistema Constitucional Peruano: Fundamentos Para su Efectiva Aplicación
La investigación denominada “Control de Convencionalidad dentro del sistema constitucional peruano: Fundamentos para su efectiva aplicación”, responde a la interrogante ¿Cómo se ha desarrollado el Control de Convencionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (2005-2018), Poder Judicial (2015-2018) con relación a los elementos descritos por la Corte IDH (2003-2014)? Los objetivos que se han planteado son: a) Describir el desarrollo del control de convencionalidad dentro del sistema constitucional peruano; b) Describir el desarrollo del Control de convencionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con relación a los elementos descritos por la Corte IDH; c) Describir el desarrollo del Control de convencionalidad en la jurisprudencia del Poder Judicial, con relación a los elementos descritos por la Corte IDH.; y d) Establecer un mecanismo para la adecuada aplicación del control difuso de convencionalidad por parte de los jueces nacionales. El tipo de investigación es cualitativo, jurídico descriptivo - no experimental. Los resultados nos permiten concluir: i) En cuanto al primer objetivo, una secuencia de sentencias históricas, en los cuales se establecen los elementos descritos por la Corte IDH desde el caso Myrna Mack (2003) hasta la Opinión Consultiva OC-21/ 2014. ii) En cuanto al segundo objetivo, la descripción de las sentencias del Tribunal Constitucional en relación a los elementos descritos por la Corte IDH. iii) En cuanto al tercer objetivo, la descripción de las sentencias del Poder Judicial en relación a los elementos descritos por la Corte IDH; y iv) En cuanto al cuarto objetivo, se establece el mecanismo para una adecuada aplicación del Control de Convencionalidad.
Barreda Arpi, Roxana - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0241-01 T0241 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24076-30579-01 T24076 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleConvencionalidad de la ley Nº 29785, ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, respecto del convenio Nº 169 de la OIT / Christian Alonso Guzmán Arias / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Convencionalidad de la ley Nº 29785, ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, respecto del convenio Nº 169 de la OIT Tipo de documento: texto impreso Autores: Christian Alonso Guzmán Arias, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 87 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional: Abogado. Idioma : Español (spa) Clasificación: Resumen: El control de convencionalidad se refiere, en principio, a la adecuación material de cualquier norma a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, este término se usa en sentido más amplio para realizar ese examen de adecuación respecto de cualquier otra norma internacional que contenga Derechos Humanos.
En la presente investigación se examina la adecuación que tiene la Ley 29785 respecto del Convenio N° 169 de la OIT; a fin de conocer su grado de convencionalidad o si es inconvencional de plano.
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=78782 Convencionalidad de la ley Nº 29785, ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, respecto del convenio Nº 169 de la OIT [texto impreso] / Christian Alonso Guzmán Arias, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 87 páginas : diagramas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional: Abogado.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: Resumen: El control de convencionalidad se refiere, en principio, a la adecuación material de cualquier norma a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, este término se usa en sentido más amplio para realizar ese examen de adecuación respecto de cualquier otra norma internacional que contenga Derechos Humanos.
En la presente investigación se examina la adecuación que tiene la Ley 29785 respecto del Convenio N° 169 de la OIT; a fin de conocer su grado de convencionalidad o si es inconvencional de plano.
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=78782
Convencionalidad de la ley Nº 29785, ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, respecto del convenio Nº 169 de la OIT
El control de convencionalidad se refiere, en principio, a la adecuación material de cualquier norma a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, este término se usa en sentido más amplio para realizar ese examen de adecuación respecto de cualquier otra norma internacional que contenga Derechos Humanos.
En la presente investigación se examina la adecuación que tiene la Ley 29785 respecto del Convenio N° 169 de la OIT; a fin de conocer su grado de convencionalidad o si es inconvencional de plano.
Guzmán Arias, Christian Alonso - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para Optar el Título Profesional: Abogado.
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0102-01 348.61 G98 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T17621-24078-01 348.61 G98 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLos criterios de determinación del Quatum indemnizatorio por daño moral en la jurisprudencia casatoria del Perú / Holger Mario Cajma Mamani / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Los criterios de determinación del Quatum indemnizatorio por daño moral en la jurisprudencia casatoria del Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Holger Mario Cajma Mamani, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 146 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza de cómo se viene interpretando y aplicando los únicos artículos que se refieren a la forma de cuantificación del daño moral; para tal efecto hemos tratado de revisar e inferir si el órgano supremo se ha encargado de darle un significado y contenido jurídico a los artículos 1985 y 1332 del Código Civil tenían un contenido y significado jurídico, en tanto como hemos señalado, a una simple lectura no es identificable; no obstante, se ha determinado que la jurisprudencia tampoco ha dado mayores luces de cómo debe ser medido o apreciado la magnitud de un daño o el menoscabo en la víctima y su familia o cómo debiera ser entendido la valoración equitativa; pues de la revisión de las sentencias en casación, los jueces, al momento de fundamentar el quantum indemnizatorio por daño moral, se han detenido en mencionar literalmente los artículos mencionados para luego asignar un determinado monto, sin realizar mayor fundamentación y explicación alguna sobre el contenido y/o significado de tales disposiciones normativas. Es por ello de que consideramos que es necesario que en nuestros tribunales se manejen parámetros objetivos que permitan lograr una eficaz reparación del daño y no una reparación meramente simbólica, como sucede en numerosas ocasiones; para ello, deben contar con algunas pautas y parámetros que en buena cuenta deben ser fijados por el Tribunal Supremo, quien es el encargado de unificar la jurisprudencia a nivel nacional; pues en las sentencias analizadas se advierte que no existen criterios, pautas o parámetros a seguir por los jueces del país que permitan establecer de manera uniforme en la determinación del quantum indemnizatorio; este hecho es evidente, pues son los mismos jueces, en sus sentencias, reconocen que no existen criterios ni pautas para fijar una suma dineraria por daño moral, lo que no permite que se tenga predictibilidad en las decisiones jurisdiccionales afectando gravemente el principio de seguridad jurídica. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90850 Los criterios de determinación del Quatum indemnizatorio por daño moral en la jurisprudencia casatoria del Perú [texto impreso] / Holger Mario Cajma Mamani, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 146 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Analiza de cómo se viene interpretando y aplicando los únicos artículos que se refieren a la forma de cuantificación del daño moral; para tal efecto hemos tratado de revisar e inferir si el órgano supremo se ha encargado de darle un significado y contenido jurídico a los artículos 1985 y 1332 del Código Civil tenían un contenido y significado jurídico, en tanto como hemos señalado, a una simple lectura no es identificable; no obstante, se ha determinado que la jurisprudencia tampoco ha dado mayores luces de cómo debe ser medido o apreciado la magnitud de un daño o el menoscabo en la víctima y su familia o cómo debiera ser entendido la valoración equitativa; pues de la revisión de las sentencias en casación, los jueces, al momento de fundamentar el quantum indemnizatorio por daño moral, se han detenido en mencionar literalmente los artículos mencionados para luego asignar un determinado monto, sin realizar mayor fundamentación y explicación alguna sobre el contenido y/o significado de tales disposiciones normativas. Es por ello de que consideramos que es necesario que en nuestros tribunales se manejen parámetros objetivos que permitan lograr una eficaz reparación del daño y no una reparación meramente simbólica, como sucede en numerosas ocasiones; para ello, deben contar con algunas pautas y parámetros que en buena cuenta deben ser fijados por el Tribunal Supremo, quien es el encargado de unificar la jurisprudencia a nivel nacional; pues en las sentencias analizadas se advierte que no existen criterios, pautas o parámetros a seguir por los jueces del país que permitan establecer de manera uniforme en la determinación del quantum indemnizatorio; este hecho es evidente, pues son los mismos jueces, en sus sentencias, reconocen que no existen criterios ni pautas para fijar una suma dineraria por daño moral, lo que no permite que se tenga predictibilidad en las decisiones jurisdiccionales afectando gravemente el principio de seguridad jurídica. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90850
Los criterios de determinación del Quatum indemnizatorio por daño moral en la jurisprudencia casatoria del Perú
Analiza de cómo se viene interpretando y aplicando los únicos artículos que se refieren a la forma de cuantificación del daño moral; para tal efecto hemos tratado de revisar e inferir si el órgano supremo se ha encargado de darle un significado y contenido jurídico a los artículos 1985 y 1332 del Código Civil tenían un contenido y significado jurídico, en tanto como hemos señalado, a una simple lectura no es identificable; no obstante, se ha determinado que la jurisprudencia tampoco ha dado mayores luces de cómo debe ser medido o apreciado la magnitud de un daño o el menoscabo en la víctima y su familia o cómo debiera ser entendido la valoración equitativa; pues de la revisión de las sentencias en casación, los jueces, al momento de fundamentar el quantum indemnizatorio por daño moral, se han detenido en mencionar literalmente los artículos mencionados para luego asignar un determinado monto, sin realizar mayor fundamentación y explicación alguna sobre el contenido y/o significado de tales disposiciones normativas. Es por ello de que consideramos que es necesario que en nuestros tribunales se manejen parámetros objetivos que permitan lograr una eficaz reparación del daño y no una reparación meramente simbólica, como sucede en numerosas ocasiones; para ello, deben contar con algunas pautas y parámetros que en buena cuenta deben ser fijados por el Tribunal Supremo, quien es el encargado de unificar la jurisprudencia a nivel nacional; pues en las sentencias analizadas se advierte que no existen criterios, pautas o parámetros a seguir por los jueces del país que permitan establecer de manera uniforme en la determinación del quantum indemnizatorio; este hecho es evidente, pues son los mismos jueces, en sus sentencias, reconocen que no existen criterios ni pautas para fijar una suma dineraria por daño moral, lo que no permite que se tenga predictibilidad en las decisiones jurisdiccionales afectando gravemente el principio de seguridad jurídica.
Cajma Mamani, Holger Mario - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0135-01 T 0135 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T20647-27134-01 T20647 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleCuestionamiento al cálculo de la compensación por tiempo de servicio por tramos entre régimen laboral privado y régimen de la carrera pública en la Municipalidad Provincial de Puno / Jhon Ruddy Vera Villalta / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Cuestionamiento al cálculo de la compensación por tiempo de servicio por tramos entre régimen laboral privado y régimen de la carrera pública en la Municipalidad Provincial de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Jhon Ruddy Vera Villalta, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 125 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente investigación tiene como finalidad dar una pronto solución respecto al cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, que fueron objeto los hoy ex trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno y entender que el régimen de vinculación de los obreros municipales merece una consideración y atención especial respecto al cálculo de los beneficios sociales, en especial respecto de aquellos obreros que, en diversos periodos de tiempo, han transitado entre los diferentes regímenes laborales, esto es, primero, por el régimen laboral de la actividad privada; luego, por el régimen público de la carrera administrativa; y por último, nuevamente por el régimen laboral de la actividad privada. En atención a ello, la Municipalidad Provincial de Puno al momento de efectuar el cálculo para cada trabajador no salvaguardo sus derechos que la ley reconoce, efectuando un erróneo cálculo de Compensación por Tiempo de Servicios. Como objetivo general se planteó analizar si ha existido infracción normativa en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno, en el periodo correspondiente al año 2015. Como objetivos específicos se propuso determinar si los trabajadores tuvieron derecho a percibir la Compensación por Tiempo de Servicios, por los periodos en que estuvieron laborando bajo los regímenes de la actividad privada y régimen de la carrera pública, en el periodo correspondiente al año 2015, asimismo se planteó analizar si correspondió aplicar la Remuneración Reunificada en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, vigente al 30 de septiembre al año 2015, fecha en que fueron cesados los trabajadores y finalmente establecer si corresponde el reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, resultante de la liquidación practicada para cada caso, menos el pago del monto considerado en las Resoluciones de Gerencia Municipal, cálculo que no es real por aplicación indebida de la Remuneración Reunificada. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que los trabajadores tienen derecho a percibir la Compensación por Tiempo de Servicios por los regímenes laborales de la actividad privada D.S. N° 01-97-TR y el régimen público del Decreto Legislativo N° 276. Así también, se determinara que la Remuneración Reunificada percibida por los trabajadores al 30 de septiembre de 2015 y que figuran en las respectivas Boletas de Pago, son las que correspondió aplicar para efectos de la Compensación por Tiempo de Servicios por el régimen del Decreto Legislativo N° 276, porque es la que percibieron al momento del cese por límite de edad, asimismo se establecerá en la presente investigación que corresponde el reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, resultante de la liquidación practicada para cada trabajador, menos el pago del monto considerado en las Resoluciones de Gerencia Municipal, cálculo que no es real por aplicación indebida de la Remuneración Reunificada; por ello el tipo de investigación que fue menester es de tipo mixta, se utilizó el método analítico y dogmático, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Finalmente, se podrá concluir en respuesta a la hipótesis planteada, que si ha existido infracción normativa en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno, en el periodo correspondiente al año 2015, así también el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los Obreros Municipales, se efectúa teniendo en cuenta su régimen laboral durante todo su record laboral, del mismo modo la Remuneración Reunificada percibida por los trabajadores al 30 de septiembre de 2015 y que figuran en las respectivas Boletas de Pago, son las que correspondió aplicar para efectos de la Compensación por Tiempo de Servicios por el régimen del Decreto Legislativo N° 276, porque es la que percibieron al momento del cese. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106982 Cuestionamiento al cálculo de la compensación por tiempo de servicio por tramos entre régimen laboral privado y régimen de la carrera pública en la Municipalidad Provincial de Puno [texto impreso] / Jhon Ruddy Vera Villalta, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 125 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La presente investigación tiene como finalidad dar una pronto solución respecto al cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, que fueron objeto los hoy ex trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno y entender que el régimen de vinculación de los obreros municipales merece una consideración y atención especial respecto al cálculo de los beneficios sociales, en especial respecto de aquellos obreros que, en diversos periodos de tiempo, han transitado entre los diferentes regímenes laborales, esto es, primero, por el régimen laboral de la actividad privada; luego, por el régimen público de la carrera administrativa; y por último, nuevamente por el régimen laboral de la actividad privada. En atención a ello, la Municipalidad Provincial de Puno al momento de efectuar el cálculo para cada trabajador no salvaguardo sus derechos que la ley reconoce, efectuando un erróneo cálculo de Compensación por Tiempo de Servicios. Como objetivo general se planteó analizar si ha existido infracción normativa en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno, en el periodo correspondiente al año 2015. Como objetivos específicos se propuso determinar si los trabajadores tuvieron derecho a percibir la Compensación por Tiempo de Servicios, por los periodos en que estuvieron laborando bajo los regímenes de la actividad privada y régimen de la carrera pública, en el periodo correspondiente al año 2015, asimismo se planteó analizar si correspondió aplicar la Remuneración Reunificada en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, vigente al 30 de septiembre al año 2015, fecha en que fueron cesados los trabajadores y finalmente establecer si corresponde el reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, resultante de la liquidación practicada para cada caso, menos el pago del monto considerado en las Resoluciones de Gerencia Municipal, cálculo que no es real por aplicación indebida de la Remuneración Reunificada. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que los trabajadores tienen derecho a percibir la Compensación por Tiempo de Servicios por los regímenes laborales de la actividad privada D.S. N° 01-97-TR y el régimen público del Decreto Legislativo N° 276. Así también, se determinara que la Remuneración Reunificada percibida por los trabajadores al 30 de septiembre de 2015 y que figuran en las respectivas Boletas de Pago, son las que correspondió aplicar para efectos de la Compensación por Tiempo de Servicios por el régimen del Decreto Legislativo N° 276, porque es la que percibieron al momento del cese por límite de edad, asimismo se establecerá en la presente investigación que corresponde el reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, resultante de la liquidación practicada para cada trabajador, menos el pago del monto considerado en las Resoluciones de Gerencia Municipal, cálculo que no es real por aplicación indebida de la Remuneración Reunificada; por ello el tipo de investigación que fue menester es de tipo mixta, se utilizó el método analítico y dogmático, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Finalmente, se podrá concluir en respuesta a la hipótesis planteada, que si ha existido infracción normativa en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno, en el periodo correspondiente al año 2015, así también el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los Obreros Municipales, se efectúa teniendo en cuenta su régimen laboral durante todo su record laboral, del mismo modo la Remuneración Reunificada percibida por los trabajadores al 30 de septiembre de 2015 y que figuran en las respectivas Boletas de Pago, son las que correspondió aplicar para efectos de la Compensación por Tiempo de Servicios por el régimen del Decreto Legislativo N° 276, porque es la que percibieron al momento del cese. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106982
Cuestionamiento al cálculo de la compensación por tiempo de servicio por tramos entre régimen laboral privado y régimen de la carrera pública en la Municipalidad Provincial de Puno
La presente investigación tiene como finalidad dar una pronto solución respecto al cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, que fueron objeto los hoy ex trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno y entender que el régimen de vinculación de los obreros municipales merece una consideración y atención especial respecto al cálculo de los beneficios sociales, en especial respecto de aquellos obreros que, en diversos periodos de tiempo, han transitado entre los diferentes regímenes laborales, esto es, primero, por el régimen laboral de la actividad privada; luego, por el régimen público de la carrera administrativa; y por último, nuevamente por el régimen laboral de la actividad privada. En atención a ello, la Municipalidad Provincial de Puno al momento de efectuar el cálculo para cada trabajador no salvaguardo sus derechos que la ley reconoce, efectuando un erróneo cálculo de Compensación por Tiempo de Servicios. Como objetivo general se planteó analizar si ha existido infracción normativa en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno, en el periodo correspondiente al año 2015. Como objetivos específicos se propuso determinar si los trabajadores tuvieron derecho a percibir la Compensación por Tiempo de Servicios, por los periodos en que estuvieron laborando bajo los regímenes de la actividad privada y régimen de la carrera pública, en el periodo correspondiente al año 2015, asimismo se planteó analizar si correspondió aplicar la Remuneración Reunificada en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, vigente al 30 de septiembre al año 2015, fecha en que fueron cesados los trabajadores y finalmente establecer si corresponde el reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, resultante de la liquidación practicada para cada caso, menos el pago del monto considerado en las Resoluciones de Gerencia Municipal, cálculo que no es real por aplicación indebida de la Remuneración Reunificada. Los resultados muestran que en análisis se pudo reconocer que los trabajadores tienen derecho a percibir la Compensación por Tiempo de Servicios por los regímenes laborales de la actividad privada D.S. N° 01-97-TR y el régimen público del Decreto Legislativo N° 276. Así también, se determinara que la Remuneración Reunificada percibida por los trabajadores al 30 de septiembre de 2015 y que figuran en las respectivas Boletas de Pago, son las que correspondió aplicar para efectos de la Compensación por Tiempo de Servicios por el régimen del Decreto Legislativo N° 276, porque es la que percibieron al momento del cese por límite de edad, asimismo se establecerá en la presente investigación que corresponde el reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios, resultante de la liquidación practicada para cada trabajador, menos el pago del monto considerado en las Resoluciones de Gerencia Municipal, cálculo que no es real por aplicación indebida de la Remuneración Reunificada; por ello el tipo de investigación que fue menester es de tipo mixta, se utilizó el método analítico y dogmático, siendo la técnica de observación directa, la misma que se aplicó en el análisis de sentencias casatorias y del tribunal constitucional. Finalmente, se podrá concluir en respuesta a la hipótesis planteada, que si ha existido infracción normativa en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno, en el periodo correspondiente al año 2015, así también el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los Obreros Municipales, se efectúa teniendo en cuenta su régimen laboral durante todo su record laboral, del mismo modo la Remuneración Reunificada percibida por los trabajadores al 30 de septiembre de 2015 y que figuran en las respectivas Boletas de Pago, son las que correspondió aplicar para efectos de la Compensación por Tiempo de Servicios por el régimen del Decreto Legislativo N° 276, porque es la que percibieron al momento del cese.
Vera Villalta, Jhon Ruddy - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0233-01 T0233 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24083-30586-01 T24083 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa debida protección del plazo razonable en el proceso único de ejecución / Guin Henry Carrizales Salas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : La debida protección del plazo razonable en el proceso único de ejecución Tipo de documento: texto impreso Autores: Guin Henry Carrizales Salas, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 142 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El trabajo de investigación es LA DEBIDA PROTECCIÓN DEL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN;habiéndose tomado como muestra de procesos ejecutivos resueltos en el Segundo Juzgado Civil de la sede judicial de Juliaca en el año 2017. En la actualidad existen procesos ejecutivos que se resuelven con mucha dilación causando perjuicio a los usuarios ejecutantes que recurren al órgano jurisdiccional con la finalidad de satisfacer su derecho de crédito, siendo entre las causas principales la carga procesal, la conducta obstruccionista del ejecutado, la conducta de los integrantes del Poder Judicial, la conducta indiferente de los peritos y martilleros públicos (órganos de auxilio judicial); retardandoy afectando de esta forma en la real satisfacción y materialización del derecho de crédito del ejecutante.El objetivo generalplanteado de la investigaciónfue: Determinar si existe una debida protección del derecho al plazo razonable en el proceso único de ejecución, considerando que el plazo razonable es un derecho reconocido en favor de los justiciables y que esta contenido dentro del debido proceso, desarrolladoen nuestra jurisprudencia como en el derecho internacional principalmente porla Corte Interamericana de Derechos Humanos. La investigación es de diseño cualitativo y de tipo exploratorio con lo que parte de la información recogida mediante sucesivas observaciones sea merecedor de análisis futuros para que a través de la generalización se establezcan conceptos. De la interpretación de resultados y reporte final de la información recabada de los jueces y secretarios judiciales sean mediante la guía de entrevistas y la observación de los mismos expedientesen materia de procesos ejecutivos del Segundo Juzgado Civil de la Sede Judicial de Juliaca; se llega a la conclusiónque efectivamente existe la vulneración del derecho del plazo razonableen el proceso ejecutivoen las dos etapas parte postulatoria y parte ejecutiva misma, razón por la cual no se materializael derecho del ejecutante en un plazo debido vulnerándose su derecho al debido proceso como el acceso a la tutela judicial efectiva;seapor conducta procesal del juez (impulso de oficio), conducta procesal del ejecutado (contradicciones, excepciones, tercerías, nulidades, apelaciones), y la conducta de los peritos y martilleros públicos (incumplimiento con los mandatos judiciales) como consecuencia ocasionanextender el proceso y crear carga procesal innecesaria en los juzgados civiles;por lo que se atribuye la responsabilidad de la dilación indebida a los mismos es decir al juez de la causa, el ejecutado, los peritosjudicialesy martilleros públicos. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10896 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107701 La debida protección del plazo razonable en el proceso único de ejecución [texto impreso] / Guin Henry Carrizales Salas, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 142 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El trabajo de investigación es LA DEBIDA PROTECCIÓN DEL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN;habiéndose tomado como muestra de procesos ejecutivos resueltos en el Segundo Juzgado Civil de la sede judicial de Juliaca en el año 2017. En la actualidad existen procesos ejecutivos que se resuelven con mucha dilación causando perjuicio a los usuarios ejecutantes que recurren al órgano jurisdiccional con la finalidad de satisfacer su derecho de crédito, siendo entre las causas principales la carga procesal, la conducta obstruccionista del ejecutado, la conducta de los integrantes del Poder Judicial, la conducta indiferente de los peritos y martilleros públicos (órganos de auxilio judicial); retardandoy afectando de esta forma en la real satisfacción y materialización del derecho de crédito del ejecutante.El objetivo generalplanteado de la investigaciónfue: Determinar si existe una debida protección del derecho al plazo razonable en el proceso único de ejecución, considerando que el plazo razonable es un derecho reconocido en favor de los justiciables y que esta contenido dentro del debido proceso, desarrolladoen nuestra jurisprudencia como en el derecho internacional principalmente porla Corte Interamericana de Derechos Humanos. La investigación es de diseño cualitativo y de tipo exploratorio con lo que parte de la información recogida mediante sucesivas observaciones sea merecedor de análisis futuros para que a través de la generalización se establezcan conceptos. De la interpretación de resultados y reporte final de la información recabada de los jueces y secretarios judiciales sean mediante la guía de entrevistas y la observación de los mismos expedientesen materia de procesos ejecutivos del Segundo Juzgado Civil de la Sede Judicial de Juliaca; se llega a la conclusiónque efectivamente existe la vulneración del derecho del plazo razonableen el proceso ejecutivoen las dos etapas parte postulatoria y parte ejecutiva misma, razón por la cual no se materializael derecho del ejecutante en un plazo debido vulnerándose su derecho al debido proceso como el acceso a la tutela judicial efectiva;seapor conducta procesal del juez (impulso de oficio), conducta procesal del ejecutado (contradicciones, excepciones, tercerías, nulidades, apelaciones), y la conducta de los peritos y martilleros públicos (incumplimiento con los mandatos judiciales) como consecuencia ocasionanextender el proceso y crear carga procesal innecesaria en los juzgados civiles;por lo que se atribuye la responsabilidad de la dilación indebida a los mismos es decir al juez de la causa, el ejecutado, los peritosjudicialesy martilleros públicos. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10896 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107701
La debida protección del plazo razonable en el proceso único de ejecución
El trabajo de investigación es LA DEBIDA PROTECCIÓN DEL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN;habiéndose tomado como muestra de procesos ejecutivos resueltos en el Segundo Juzgado Civil de la sede judicial de Juliaca en el año 2017. En la actualidad existen procesos ejecutivos que se resuelven con mucha dilación causando perjuicio a los usuarios ejecutantes que recurren al órgano jurisdiccional con la finalidad de satisfacer su derecho de crédito, siendo entre las causas principales la carga procesal, la conducta obstruccionista del ejecutado, la conducta de los integrantes del Poder Judicial, la conducta indiferente de los peritos y martilleros públicos (órganos de auxilio judicial); retardandoy afectando de esta forma en la real satisfacción y materialización del derecho de crédito del ejecutante.El objetivo generalplanteado de la investigaciónfue: Determinar si existe una debida protección del derecho al plazo razonable en el proceso único de ejecución, considerando que el plazo razonable es un derecho reconocido en favor de los justiciables y que esta contenido dentro del debido proceso, desarrolladoen nuestra jurisprudencia como en el derecho internacional principalmente porla Corte Interamericana de Derechos Humanos. La investigación es de diseño cualitativo y de tipo exploratorio con lo que parte de la información recogida mediante sucesivas observaciones sea merecedor de análisis futuros para que a través de la generalización se establezcan conceptos. De la interpretación de resultados y reporte final de la información recabada de los jueces y secretarios judiciales sean mediante la guía de entrevistas y la observación de los mismos expedientesen materia de procesos ejecutivos del Segundo Juzgado Civil de la Sede Judicial de Juliaca; se llega a la conclusiónque efectivamente existe la vulneración del derecho del plazo razonableen el proceso ejecutivoen las dos etapas parte postulatoria y parte ejecutiva misma, razón por la cual no se materializael derecho del ejecutante en un plazo debido vulnerándose su derecho al debido proceso como el acceso a la tutela judicial efectiva;seapor conducta procesal del juez (impulso de oficio), conducta procesal del ejecutado (contradicciones, excepciones, tercerías, nulidades, apelaciones), y la conducta de los peritos y martilleros públicos (incumplimiento con los mandatos judiciales) como consecuencia ocasionanextender el proceso y crear carga procesal innecesaria en los juzgados civiles;por lo que se atribuye la responsabilidad de la dilación indebida a los mismos es decir al juez de la causa, el ejecutado, los peritosjudicialesy martilleros públicos.
Carrizales Salas, Guin Henry - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0269-01 T0269 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24990-31493-01 T24990 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl debido procedimiento administrativo de nulidad de oficio, en los procesos contenciosos de los Juzgados Mixtos de Puno, Durante el Año 2010 / Roxana Marcia Arapa Cuevas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : El debido procedimiento administrativo de nulidad de oficio, en los procesos contenciosos de los Juzgados Mixtos de Puno, Durante el Año 2010 Tipo de documento: texto impreso Autores: Roxana Marcia Arapa Cuevas, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 176 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para optar el Titulo Profesional: Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: Resumen: La investigación de la tesis titulado “EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD DE OFICIO, EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS DE PUNO, DURANTE EL AÑO 2010”, tiene como propósito determinar si las entidades de la Administración Pública de la ciudad de Puno, respetan o no el derecho de defensa como componente del debido proceso en el procedimiento de nulidad de oficio administrativo, regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444. Asimismo establecer si los asesores jurídicos y responsables administrativos actúan conforme a Ley.
En el trabajo de investigación se utilizo la técnica de análisis documental, encuestas realizados a los asesore legales y responsables de las entidades de la administración pública, ficha de observación documental e instrumentos.
La población objeto de estudio lo constituyen los expedientes en materia Contencioso Administrativo del primer y segundo Juzgados Mixtos de la Provincia de Puno, que suman en un total de 360 expedientes admitidos a trámite, durante el año 2010.
Concluida la investigación se ha obtenido los siguientes resultados: Los responsables de las entidades administrativas no respetan el principio y garantía del debido proceso, principalmente el derecho de defensa previo a la emisión de una resolución de nulidad de oficio administrativo. Es así que del 100% de demandas sobre nulidad de acto administrativo, 34 demandas es por infracción al procedimiento administrativo de nulidad de oficio, lo que constituye 24% del total de la carga procesal en materia del proceso contencioso administrativo.
Sin embargo de la investigación se puede denotar que el motivo principal que motiva el uso de la facultad de autotutela, es una denuncia de parte y recurso de impugnación presentado por un particular. Los casos promovidos a iniciativa de la propia administración lo constituyen solo el 18%. Las entidades administrativas de la ciudad de Puno, incumplen en identificar y fundamentar de que manera un acto administrativo agravia al interés público, evidenciándose la afectación a la naturaleza jurídica de dicha institución.
Por ende, se concluye que la potestad que cuenta la administración pública de la ciudad de Puno, respecto de la nulidad de oficio administrativo, se ve desbordada por cuanto se afecta el debido procedimiento administrativo, ya sea por desconocimiento o mala aplicación de la norma jurídica que genera agravio al administrado, siendo necesario que se enfaticen mas los mecanismos de control de la actividad de la administración; todo ello con el objeto de mejorar la calidad de vida de los administrados que enfrentan un proceso de nulidad de oficio administrativo.
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79040 El debido procedimiento administrativo de nulidad de oficio, en los procesos contenciosos de los Juzgados Mixtos de Puno, Durante el Año 2010 [texto impreso] / Roxana Marcia Arapa Cuevas, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 176 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para optar el Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa)
Clasificación: Resumen: La investigación de la tesis titulado “EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD DE OFICIO, EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS DE PUNO, DURANTE EL AÑO 2010”, tiene como propósito determinar si las entidades de la Administración Pública de la ciudad de Puno, respetan o no el derecho de defensa como componente del debido proceso en el procedimiento de nulidad de oficio administrativo, regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444. Asimismo establecer si los asesores jurídicos y responsables administrativos actúan conforme a Ley.
En el trabajo de investigación se utilizo la técnica de análisis documental, encuestas realizados a los asesore legales y responsables de las entidades de la administración pública, ficha de observación documental e instrumentos.
La población objeto de estudio lo constituyen los expedientes en materia Contencioso Administrativo del primer y segundo Juzgados Mixtos de la Provincia de Puno, que suman en un total de 360 expedientes admitidos a trámite, durante el año 2010.
Concluida la investigación se ha obtenido los siguientes resultados: Los responsables de las entidades administrativas no respetan el principio y garantía del debido proceso, principalmente el derecho de defensa previo a la emisión de una resolución de nulidad de oficio administrativo. Es así que del 100% de demandas sobre nulidad de acto administrativo, 34 demandas es por infracción al procedimiento administrativo de nulidad de oficio, lo que constituye 24% del total de la carga procesal en materia del proceso contencioso administrativo.
Sin embargo de la investigación se puede denotar que el motivo principal que motiva el uso de la facultad de autotutela, es una denuncia de parte y recurso de impugnación presentado por un particular. Los casos promovidos a iniciativa de la propia administración lo constituyen solo el 18%. Las entidades administrativas de la ciudad de Puno, incumplen en identificar y fundamentar de que manera un acto administrativo agravia al interés público, evidenciándose la afectación a la naturaleza jurídica de dicha institución.
Por ende, se concluye que la potestad que cuenta la administración pública de la ciudad de Puno, respecto de la nulidad de oficio administrativo, se ve desbordada por cuanto se afecta el debido procedimiento administrativo, ya sea por desconocimiento o mala aplicación de la norma jurídica que genera agravio al administrado, siendo necesario que se enfaticen mas los mecanismos de control de la actividad de la administración; todo ello con el objeto de mejorar la calidad de vida de los administrados que enfrentan un proceso de nulidad de oficio administrativo.
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79040
El debido procedimiento administrativo de nulidad de oficio, en los procesos contenciosos de los Juzgados Mixtos de Puno, Durante el Año 2010
La investigación de la tesis titulado “EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD DE OFICIO, EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS DE PUNO, DURANTE EL AÑO 2010”, tiene como propósito determinar si las entidades de la Administración Pública de la ciudad de Puno, respetan o no el derecho de defensa como componente del debido proceso en el procedimiento de nulidad de oficio administrativo, regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444. Asimismo establecer si los asesores jurídicos y responsables administrativos actúan conforme a Ley.
En el trabajo de investigación se utilizo la técnica de análisis documental, encuestas realizados a los asesore legales y responsables de las entidades de la administración pública, ficha de observación documental e instrumentos.
La población objeto de estudio lo constituyen los expedientes en materia Contencioso Administrativo del primer y segundo Juzgados Mixtos de la Provincia de Puno, que suman en un total de 360 expedientes admitidos a trámite, durante el año 2010.
Concluida la investigación se ha obtenido los siguientes resultados: Los responsables de las entidades administrativas no respetan el principio y garantía del debido proceso, principalmente el derecho de defensa previo a la emisión de una resolución de nulidad de oficio administrativo. Es así que del 100% de demandas sobre nulidad de acto administrativo, 34 demandas es por infracción al procedimiento administrativo de nulidad de oficio, lo que constituye 24% del total de la carga procesal en materia del proceso contencioso administrativo.
Sin embargo de la investigación se puede denotar que el motivo principal que motiva el uso de la facultad de autotutela, es una denuncia de parte y recurso de impugnación presentado por un particular. Los casos promovidos a iniciativa de la propia administración lo constituyen solo el 18%. Las entidades administrativas de la ciudad de Puno, incumplen en identificar y fundamentar de que manera un acto administrativo agravia al interés público, evidenciándose la afectación a la naturaleza jurídica de dicha institución.
Por ende, se concluye que la potestad que cuenta la administración pública de la ciudad de Puno, respecto de la nulidad de oficio administrativo, se ve desbordada por cuanto se afecta el debido procedimiento administrativo, ya sea por desconocimiento o mala aplicación de la norma jurídica que genera agravio al administrado, siendo necesario que se enfaticen mas los mecanismos de control de la actividad de la administración; todo ello con el objeto de mejorar la calidad de vida de los administrados que enfrentan un proceso de nulidad de oficio administrativo.
Arapa Cuevas, Roxana Marcia - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para optar el Titulo Profesional: Abogado
Zona Territorial de Estudio:PE: PUNO
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0119-01 343.6J A66 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T17797-24254-01 343.6J A66 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDelimitación de la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal y el tratamiento de la retroactividad benigna / Yuli Glecenia Anchapuri Mamani / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Delimitación de la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal y el tratamiento de la retroactividad benigna Tipo de documento: texto impreso Autores: Yuli Glecenia Anchapuri Mamani, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 126 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación analiza la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios y a partir de ello establece los criterios de aplicación y vigencia de la ley de beneficios penitenciarios en el tiempo, así también, se analizó su aplicación retroactiva y ultractiva, ello en merito a la teoría, doctrina, la jurisprudencia y análisis de los casos. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete. OBJETIVO: Delimitar la naturaleza jurídica de las normas que gobiernan los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal válida y la aplicación de la ultractividad y la retroactividad benigna mediante una propuesta legislativa. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) Respecto a la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios, existe dos tesis: unos dicen que son derechos, y otros son garantías, ahora bien, respecto a las normas de ejecución se sostiene que tiene carácter procesal, y otros sostienen que tienen carácter sustantivo. (ii) Respecto a la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios existen criterios; momento de la presentación de la solicitud, momento en que el condenado es privado de libertad, la ley vigente cuando la solicitud es ingresado al órgano jurisdiccional, la norma vigente es la del día en que el Juez resuelve, la sentencia firme. (iii) La aplicación de la ultractividad y la retroactividad benigna en los beneficios penitenciarios es perfectamente válido y aplicable en un estado constitucional y democrático de derecho. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7207 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106630 Delimitación de la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal y el tratamiento de la retroactividad benigna [texto impreso] / Yuli Glecenia Anchapuri Mamani, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 126 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La investigación analiza la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios y a partir de ello establece los criterios de aplicación y vigencia de la ley de beneficios penitenciarios en el tiempo, así también, se analizó su aplicación retroactiva y ultractiva, ello en merito a la teoría, doctrina, la jurisprudencia y análisis de los casos. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete. OBJETIVO: Delimitar la naturaleza jurídica de las normas que gobiernan los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal válida y la aplicación de la ultractividad y la retroactividad benigna mediante una propuesta legislativa. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) Respecto a la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios, existe dos tesis: unos dicen que son derechos, y otros son garantías, ahora bien, respecto a las normas de ejecución se sostiene que tiene carácter procesal, y otros sostienen que tienen carácter sustantivo. (ii) Respecto a la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios existen criterios; momento de la presentación de la solicitud, momento en que el condenado es privado de libertad, la ley vigente cuando la solicitud es ingresado al órgano jurisdiccional, la norma vigente es la del día en que el Juez resuelve, la sentencia firme. (iii) La aplicación de la ultractividad y la retroactividad benigna en los beneficios penitenciarios es perfectamente válido y aplicable en un estado constitucional y democrático de derecho. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7207 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106630
Delimitación de la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal y el tratamiento de la retroactividad benigna
La investigación analiza la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios y a partir de ello establece los criterios de aplicación y vigencia de la ley de beneficios penitenciarios en el tiempo, así también, se analizó su aplicación retroactiva y ultractiva, ello en merito a la teoría, doctrina, la jurisprudencia y análisis de los casos. Se ejecutó en el año dos mil diecisiete. OBJETIVO: Delimitar la naturaleza jurídica de las normas que gobiernan los beneficios penitenciarios para establecer un criterio de aplicación temporal válida y la aplicación de la ultractividad y la retroactividad benigna mediante una propuesta legislativa. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático y estudio de caso. RESULTADOS: (i) Respecto a la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios, existe dos tesis: unos dicen que son derechos, y otros son garantías, ahora bien, respecto a las normas de ejecución se sostiene que tiene carácter procesal, y otros sostienen que tienen carácter sustantivo. (ii) Respecto a la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios existen criterios; momento de la presentación de la solicitud, momento en que el condenado es privado de libertad, la ley vigente cuando la solicitud es ingresado al órgano jurisdiccional, la norma vigente es la del día en que el Juez resuelve, la sentencia firme. (iii) La aplicación de la ultractividad y la retroactividad benigna en los beneficios penitenciarios es perfectamente válido y aplicable en un estado constitucional y democrático de derecho.
Anchapuri Mamani, Yuli Glecenia - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0225-01 T 0225 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24067-30570-01 T24067 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDelimitación de la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y el tratamiento de la responsabilidad notarial / Yuly Soledad Larico Sancho / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Delimitación de la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y el tratamiento de la responsabilidad notarial Tipo de documento: texto impreso Autores: Yuly Soledad Larico Sancho, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 223 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación analiza la problemática surgida a partir de los pronunciamientos contradictorios de la judicatura, por un lado, señalan que la nulidad de Prescripción Adquisitiva debe ser atacada invocando las causales del artículo 219 del CC, sin embargo, en otros casos declaran improcedente las demandas bajo esas causales, indicando que se debe postular como nulidad de acto notarial aplicando normas notariales, la investigación se realizó en Puno; año 2017.OBJETIVO: Analizar y establecer cómo se delimita la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y establecer la responsabilidad notarial al inobservar los requisitos y los procedimientos señalados por Ley. METODOLOGÍA: Tiene un enfoque cualitativo y se utilizó el diseño Dogmático. RESULTADOS: (i) Para postular la pretensión de nulidad de una Prescripción Adquisitiva de Dominio debemos delimitar principalmente si el instrumento público notarial contiene un acto jurídico o un acto notarial y a partir de ello establecer las causales. (ii) Los requisitos y procedimientos para tramitar la Prescripción Adquisitiva de Dominio están contenidos en la Ley N°27333, D.L. N° 0035-2006-MTC, Código Procesal Civil, Código Civil, Ley N° 26662. (iii) Los notarios que inobservan los requisitos y los procedimientos contenidos en las normas que regulan el otorgamiento de la prescripción adquisitiva tienen responsabilidad civil y administrativa, sin embargo, no tienen responsabilidad penal. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6111 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105511 Delimitación de la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y el tratamiento de la responsabilidad notarial [texto impreso] / Yuly Soledad Larico Sancho, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 223 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La investigación analiza la problemática surgida a partir de los pronunciamientos contradictorios de la judicatura, por un lado, señalan que la nulidad de Prescripción Adquisitiva debe ser atacada invocando las causales del artículo 219 del CC, sin embargo, en otros casos declaran improcedente las demandas bajo esas causales, indicando que se debe postular como nulidad de acto notarial aplicando normas notariales, la investigación se realizó en Puno; año 2017.OBJETIVO: Analizar y establecer cómo se delimita la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y establecer la responsabilidad notarial al inobservar los requisitos y los procedimientos señalados por Ley. METODOLOGÍA: Tiene un enfoque cualitativo y se utilizó el diseño Dogmático. RESULTADOS: (i) Para postular la pretensión de nulidad de una Prescripción Adquisitiva de Dominio debemos delimitar principalmente si el instrumento público notarial contiene un acto jurídico o un acto notarial y a partir de ello establecer las causales. (ii) Los requisitos y procedimientos para tramitar la Prescripción Adquisitiva de Dominio están contenidos en la Ley N°27333, D.L. N° 0035-2006-MTC, Código Procesal Civil, Código Civil, Ley N° 26662. (iii) Los notarios que inobservan los requisitos y los procedimientos contenidos en las normas que regulan el otorgamiento de la prescripción adquisitiva tienen responsabilidad civil y administrativa, sin embargo, no tienen responsabilidad penal. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6111 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105511
Delimitación de la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y el tratamiento de la responsabilidad notarial
La investigación analiza la problemática surgida a partir de los pronunciamientos contradictorios de la judicatura, por un lado, señalan que la nulidad de Prescripción Adquisitiva debe ser atacada invocando las causales del artículo 219 del CC, sin embargo, en otros casos declaran improcedente las demandas bajo esas causales, indicando que se debe postular como nulidad de acto notarial aplicando normas notariales, la investigación se realizó en Puno; año 2017.OBJETIVO: Analizar y establecer cómo se delimita la pretensión y las causales para postular la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio y establecer la responsabilidad notarial al inobservar los requisitos y los procedimientos señalados por Ley. METODOLOGÍA: Tiene un enfoque cualitativo y se utilizó el diseño Dogmático. RESULTADOS: (i) Para postular la pretensión de nulidad de una Prescripción Adquisitiva de Dominio debemos delimitar principalmente si el instrumento público notarial contiene un acto jurídico o un acto notarial y a partir de ello establecer las causales. (ii) Los requisitos y procedimientos para tramitar la Prescripción Adquisitiva de Dominio están contenidos en la Ley N°27333, D.L. N° 0035-2006-MTC, Código Procesal Civil, Código Civil, Ley N° 26662. (iii) Los notarios que inobservan los requisitos y los procedimientos contenidos en las normas que regulan el otorgamiento de la prescripción adquisitiva tienen responsabilidad civil y administrativa, sin embargo, no tienen responsabilidad penal.
Larico Sancho, Yuly Soledad - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0207-01 T 0207 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T23438-29942-01 T23438 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl delito de contrabando en Desaguadero en el Año 2004 / Jacqueline Janette Bravo Collantes / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2006)
Título : El delito de contrabando en Desaguadero en el Año 2004 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jacqueline Janette Bravo Collantes, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2006 Número de páginas: 175 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD - ROM Nota general: Para optar el Grado Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente investigación titulado “EL DELITO DE CONTRABANDO EN DESAGUADERO EN EL AÑO 2004”. Se realizó mediante los trabajos, tanto de recolección de información en la Agencia de Aduanas en Desaguadero y Agencia de Aduanas de Puno, así como mediante las técnicas de observación, análisis y encuestas dirigidas a pobladores de dicha zona.
El ámbito objeto de estudio, es la Agencia de Aduana ubicada en Desaguadero, Intendencia de Aduanas de Puno, población de la zona fronteriza del Departamento de Puno, específicamente la población de Desaguadero. A quienes se les clasificó según la actividad que realizan dentro de los cuales tenemos: Comerciantes informales, Transportistas de mercancías, Oficiales de Aduanas que laboran en Aduanas Desaguadero y Efectivos Policiales que brindan servicio en dicha zona. A quienes estuvo dirigida la encuesta estructurada que se elaboró.
De la población de Desaguadero se seleccionó la muestra de estudio utilizando fórmulas estadísticas, de los cuales se seleccionó 40 comerciantes informales, 07 transportistas de mercancías, 10 Oficiales de Aduanas y 07 miembros de la Policía Nacional del Perú, a quienes se les encuestó. Así mismo se realizó un estudio socio-económico, cultural y educativo del poblador de Desaguadero, de lo cual podemos afirmar que la mayor población es Aymará hablante, con un nivel de educación máximo alcanzado de primaria, pero a pesar de su grado de instrucción saben leer y escribir lo necesario, determinando que la mayor población son habitantes sin profesión u oficio, formando estos la población económicamente activa que sobrevive gracias al contrabando y estos son los que realizan la labor de contrabando hormiga.
De lo mencionado en el párrafo anterior, los pobladores de Desaguadero no están calificados para puestos de trabajo competitivo, pues ellos solo pueden dedicarse a trabajos donde brinden un servicio de mano de obra. Por lo que su única alternativa de solución frente a la pobreza y a la necesidad de generar ingresos económicos para su familia es el trabajo ilícito de contrabando bajo la modalidad hormiga.
De las encuestas realizadas, se obtuvieron diversos resultados los mismos que contribuyeron a llegar a diversas conclusiones, dando como resultado que la mayoría de la población que habita la zona fronteriza de desaguadero son personas que no tiene trabajo por lo tanto no cuentan con ingresos económicos que les permita su subsistencia, motivo por el cual se dedican a realizar la actividad ilícita de contrabando.
También se evalúo las diferentes estrategias de represión adoptadas por el gobierno central, una de las cuales es la Ley de Delitos Aduaneros, sus antecedentes y la evolución que esta tuvo en el transcurso de los años, notando que cada vez se dicta medidas más drásticas, pero a pesar de ello no se puede erradicar el Delito de Contrabando y que en lugar de disminuirlo, éste se viene incrementado, a lo cual podemos indicar que es producto de la falta de empleos y la necesidad que tienen las personas de alimentarse y alimentar a sus familias.
Del estudio y análisis de las principales causas que originan el Contrabando, se propuso dos alternativas de solución: la creación de la Zona Franca de Puno y la modificación de la sanción de la Ley de Delitos Aduaneros, las mismas que se desarrollaron en el presente trabajo de investigación. Así mismo se elaboró el proyecto de Ley de la Zona Franca de Puno.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58854 El delito de contrabando en Desaguadero en el Año 2004 [texto impreso] / Jacqueline Janette Bravo Collantes, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2006 . - 175 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD - ROM.
Para optar el Grado Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La presente investigación titulado “EL DELITO DE CONTRABANDO EN DESAGUADERO EN EL AÑO 2004”. Se realizó mediante los trabajos, tanto de recolección de información en la Agencia de Aduanas en Desaguadero y Agencia de Aduanas de Puno, así como mediante las técnicas de observación, análisis y encuestas dirigidas a pobladores de dicha zona.
El ámbito objeto de estudio, es la Agencia de Aduana ubicada en Desaguadero, Intendencia de Aduanas de Puno, población de la zona fronteriza del Departamento de Puno, específicamente la población de Desaguadero. A quienes se les clasificó según la actividad que realizan dentro de los cuales tenemos: Comerciantes informales, Transportistas de mercancías, Oficiales de Aduanas que laboran en Aduanas Desaguadero y Efectivos Policiales que brindan servicio en dicha zona. A quienes estuvo dirigida la encuesta estructurada que se elaboró.
De la población de Desaguadero se seleccionó la muestra de estudio utilizando fórmulas estadísticas, de los cuales se seleccionó 40 comerciantes informales, 07 transportistas de mercancías, 10 Oficiales de Aduanas y 07 miembros de la Policía Nacional del Perú, a quienes se les encuestó. Así mismo se realizó un estudio socio-económico, cultural y educativo del poblador de Desaguadero, de lo cual podemos afirmar que la mayor población es Aymará hablante, con un nivel de educación máximo alcanzado de primaria, pero a pesar de su grado de instrucción saben leer y escribir lo necesario, determinando que la mayor población son habitantes sin profesión u oficio, formando estos la población económicamente activa que sobrevive gracias al contrabando y estos son los que realizan la labor de contrabando hormiga.
De lo mencionado en el párrafo anterior, los pobladores de Desaguadero no están calificados para puestos de trabajo competitivo, pues ellos solo pueden dedicarse a trabajos donde brinden un servicio de mano de obra. Por lo que su única alternativa de solución frente a la pobreza y a la necesidad de generar ingresos económicos para su familia es el trabajo ilícito de contrabando bajo la modalidad hormiga.
De las encuestas realizadas, se obtuvieron diversos resultados los mismos que contribuyeron a llegar a diversas conclusiones, dando como resultado que la mayoría de la población que habita la zona fronteriza de desaguadero son personas que no tiene trabajo por lo tanto no cuentan con ingresos económicos que les permita su subsistencia, motivo por el cual se dedican a realizar la actividad ilícita de contrabando.
También se evalúo las diferentes estrategias de represión adoptadas por el gobierno central, una de las cuales es la Ley de Delitos Aduaneros, sus antecedentes y la evolución que esta tuvo en el transcurso de los años, notando que cada vez se dicta medidas más drásticas, pero a pesar de ello no se puede erradicar el Delito de Contrabando y que en lugar de disminuirlo, éste se viene incrementado, a lo cual podemos indicar que es producto de la falta de empleos y la necesidad que tienen las personas de alimentarse y alimentar a sus familias.
Del estudio y análisis de las principales causas que originan el Contrabando, se propuso dos alternativas de solución: la creación de la Zona Franca de Puno y la modificación de la sanción de la Ley de Delitos Aduaneros, las mismas que se desarrollaron en el presente trabajo de investigación. Así mismo se elaboró el proyecto de Ley de la Zona Franca de Puno.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58854
El delito de contrabando en Desaguadero en el Año 2004
La presente investigación titulado “EL DELITO DE CONTRABANDO EN DESAGUADERO EN EL AÑO 2004”. Se realizó mediante los trabajos, tanto de recolección de información en la Agencia de Aduanas en Desaguadero y Agencia de Aduanas de Puno, así como mediante las técnicas de observación, análisis y encuestas dirigidas a pobladores de dicha zona.
El ámbito objeto de estudio, es la Agencia de Aduana ubicada en Desaguadero, Intendencia de Aduanas de Puno, población de la zona fronteriza del Departamento de Puno, específicamente la población de Desaguadero. A quienes se les clasificó según la actividad que realizan dentro de los cuales tenemos: Comerciantes informales, Transportistas de mercancías, Oficiales de Aduanas que laboran en Aduanas Desaguadero y Efectivos Policiales que brindan servicio en dicha zona. A quienes estuvo dirigida la encuesta estructurada que se elaboró.
De la población de Desaguadero se seleccionó la muestra de estudio utilizando fórmulas estadísticas, de los cuales se seleccionó 40 comerciantes informales, 07 transportistas de mercancías, 10 Oficiales de Aduanas y 07 miembros de la Policía Nacional del Perú, a quienes se les encuestó. Así mismo se realizó un estudio socio-económico, cultural y educativo del poblador de Desaguadero, de lo cual podemos afirmar que la mayor población es Aymará hablante, con un nivel de educación máximo alcanzado de primaria, pero a pesar de su grado de instrucción saben leer y escribir lo necesario, determinando que la mayor población son habitantes sin profesión u oficio, formando estos la población económicamente activa que sobrevive gracias al contrabando y estos son los que realizan la labor de contrabando hormiga.
De lo mencionado en el párrafo anterior, los pobladores de Desaguadero no están calificados para puestos de trabajo competitivo, pues ellos solo pueden dedicarse a trabajos donde brinden un servicio de mano de obra. Por lo que su única alternativa de solución frente a la pobreza y a la necesidad de generar ingresos económicos para su familia es el trabajo ilícito de contrabando bajo la modalidad hormiga.
De las encuestas realizadas, se obtuvieron diversos resultados los mismos que contribuyeron a llegar a diversas conclusiones, dando como resultado que la mayoría de la población que habita la zona fronteriza de desaguadero son personas que no tiene trabajo por lo tanto no cuentan con ingresos económicos que les permita su subsistencia, motivo por el cual se dedican a realizar la actividad ilícita de contrabando.
También se evalúo las diferentes estrategias de represión adoptadas por el gobierno central, una de las cuales es la Ley de Delitos Aduaneros, sus antecedentes y la evolución que esta tuvo en el transcurso de los años, notando que cada vez se dicta medidas más drásticas, pero a pesar de ello no se puede erradicar el Delito de Contrabando y que en lugar de disminuirlo, éste se viene incrementado, a lo cual podemos indicar que es producto de la falta de empleos y la necesidad que tienen las personas de alimentarse y alimentar a sus familias.
Del estudio y análisis de las principales causas que originan el Contrabando, se propuso dos alternativas de solución: la creación de la Zona Franca de Puno y la modificación de la sanción de la Ley de Delitos Aduaneros, las mismas que se desarrollaron en el presente trabajo de investigación. Así mismo se elaboró el proyecto de Ley de la Zona Franca de Puno.Bravo Collantes, Jacqueline Janette - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2006
Para optar el Grado Titulo Profesional : Abogado
Zona Territorial de Estudio:. .
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (4)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0068-03 T0068 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0065-01 T0065 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0066-02 T0066 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T10698-15814-01 T10698 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDelitos de carácter internacional / Aida Cuentas Herrera / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1991)
Título : Delitos de carácter internacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Aida Cuentas Herrera, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1991 Número de páginas: 79 páginas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Grado de Titulo Profesional en: Bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas Idioma : Español (spa) Clasificación: 577.53 Ecología de montaña Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74992 Delitos de carácter internacional [texto impreso] / Aida Cuentas Herrera, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1991 . - 79 páginas ; 30 cm.
Para Optar el Grado de Titulo Profesional en: Bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 577.53 Ecología de montaña Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74992
Delitos de carácter internacional
Cuentas Herrera, Aida - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1991
Para Optar el Grado de Titulo Profesional en: Bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (3)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0039-01 344.2 C93 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0040-01 344.2 C93 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible TE180 TE180 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) En Procesos Técnicos
Excluido de préstamoDerecho consuetudinario: Ley de la función jurisdiccional y su coordinación con la jurisdicción ordinaria de las comunidades campesinas y nativas / Grover Luis Mamani Flores / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Derecho consuetudinario: Ley de la función jurisdiccional y su coordinación con la jurisdicción ordinaria de las comunidades campesinas y nativas Tipo de documento: texto impreso Autores: Grover Luis Mamani Flores, Autor ; René Melitón Arapa Condori, Autor ; René Melitón Arapa Condori, Autor ; René Melitón Arapa Condori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 224 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determina y sistematiza derecho consuetudinario ley que pueda desarrollar y establecer mecanismos de coordinación establecido en el artículo 149 de la constitución. Investigación cualitativa y naturaleza jurídica se enmarca dentro de perspectiva de investigación jurídica dogmática (normativa), con su técnica de observación documental, exegesis y teoría fundamentada,a través de sus instrumentos de bitácoras de registro y bitácoras de análisis, de análisis del discurso y guía de entrevista, como resultado se, propone la ley que desarrollar el artículo 149 de la constitución. Iniciativa que busca contribuir al proceso de diálogo y coordinación entre la función jurisdiccional de las autoridades comunales de los pueblos indígenas u originarios y las autoridades de la jurisdicción ordinaria. En el Perú, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas en particular, el derecho a disfrutar de sus propias leyes, está reconocido en la Constitución Política del Perú de 1993 y en los tratados internacionales firmados por el país. La Constitución ratifica la coexistencia de la jurisdicción especial comunal y la jurisdicción ordinaria y establece su coordinación; sin embargo, no existe una normatividad complementaria que pueda desarrollar el artículo 149 de la constitución política. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=93793 Derecho consuetudinario: Ley de la función jurisdiccional y su coordinación con la jurisdicción ordinaria de las comunidades campesinas y nativas [texto impreso] / Grover Luis Mamani Flores, Autor ; René Melitón Arapa Condori, Autor ; René Melitón Arapa Condori, Autor ; René Melitón Arapa Condori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 224 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Determina y sistematiza derecho consuetudinario ley que pueda desarrollar y establecer mecanismos de coordinación establecido en el artículo 149 de la constitución. Investigación cualitativa y naturaleza jurídica se enmarca dentro de perspectiva de investigación jurídica dogmática (normativa), con su técnica de observación documental, exegesis y teoría fundamentada,a través de sus instrumentos de bitácoras de registro y bitácoras de análisis, de análisis del discurso y guía de entrevista, como resultado se, propone la ley que desarrollar el artículo 149 de la constitución. Iniciativa que busca contribuir al proceso de diálogo y coordinación entre la función jurisdiccional de las autoridades comunales de los pueblos indígenas u originarios y las autoridades de la jurisdicción ordinaria. En el Perú, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas en particular, el derecho a disfrutar de sus propias leyes, está reconocido en la Constitución Política del Perú de 1993 y en los tratados internacionales firmados por el país. La Constitución ratifica la coexistencia de la jurisdicción especial comunal y la jurisdicción ordinaria y establece su coordinación; sin embargo, no existe una normatividad complementaria que pueda desarrollar el artículo 149 de la constitución política. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=93793
Derecho consuetudinario: Ley de la función jurisdiccional y su coordinación con la jurisdicción ordinaria de las comunidades campesinas y nativas
Determina y sistematiza derecho consuetudinario ley que pueda desarrollar y establecer mecanismos de coordinación establecido en el artículo 149 de la constitución. Investigación cualitativa y naturaleza jurídica se enmarca dentro de perspectiva de investigación jurídica dogmática (normativa), con su técnica de observación documental, exegesis y teoría fundamentada,a través de sus instrumentos de bitácoras de registro y bitácoras de análisis, de análisis del discurso y guía de entrevista, como resultado se, propone la ley que desarrollar el artículo 149 de la constitución. Iniciativa que busca contribuir al proceso de diálogo y coordinación entre la función jurisdiccional de las autoridades comunales de los pueblos indígenas u originarios y las autoridades de la jurisdicción ordinaria. En el Perú, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas en particular, el derecho a disfrutar de sus propias leyes, está reconocido en la Constitución Política del Perú de 1993 y en los tratados internacionales firmados por el país. La Constitución ratifica la coexistencia de la jurisdicción especial comunal y la jurisdicción ordinaria y establece su coordinación; sin embargo, no existe una normatividad complementaria que pueda desarrollar el artículo 149 de la constitución política.
Mamani Flores, Grover LuisArapa Condori, René Melitón ; Arapa Condori, René Melitón ; Arapa Condori, René Melitón - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0148-01 T 0148 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21165-27657-01 T21165 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
Disponible"El derecho fundamental de acceso a la información pública y su ejercicio en los ministerios de economía y finanzas, comercio exterior y turismo y, educación, periodo 2015 / Pavel Stalin Condori Fernández / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : "El derecho fundamental de acceso a la información pública y su ejercicio en los ministerios de economía y finanzas, comercio exterior y turismo y, educación, periodo 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: Pavel Stalin Condori Fernández, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 137 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación denominado: “EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU EJERCICIO EN LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Y, EDUCACIÓN, PERIODO 2015”, tiene como objetivo general: determinar el nivel en que los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, garantizan el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, durante el año 2015, y como objetivos específicos: describir la evolución del derecho de acceso a la información pública en el Perú; determinar la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública que no fueron atendidas por los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, durante el año 2015; identificar las causas que dificultaron a dichos Ministerios cumplir con atender solicitudes de acceso a la información pública, durante el año 2015. La metodología aplicada es del tipo descriptivo - explicativo, con un enfoque mixto; asimismo, este estudio utilizó fuentes de información secundarias, particularmente la observación documental de instrumentos normativos nacionales e internacionales, expedientes judiciales, reglamentos internos, directivas y manuales, documentos y memorias institucionales; igualmente, utilizó la constatación directa de la información contenida en los portales institucionales de estos Ministerios, así como de la forma en que se vienen atendiendo las solicitudes de accesos a la información pública. Los resultados obtenidos han permitido llegar a las siguientes conclusiones: el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un buen nivel para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene un nivel regular para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, el Ministerio de Educación, tiene un nivel bajo para garantizar el ejercicio de este derecho. El derecho de acceso a la información pública en el Perú, ha tenido sus orígenes en instrumentos normativos internacionales que, siendo ratificados por el Perú, sentaron las bases para que a partir de éstos se desarrollara la normativa interna nacional que garantice su ejercicio; este derecho reconocido por la Constitución Política del Perú, ha sido desarrollado a través de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, conjuntamente con su Reglamento, establecen un procedimiento para que las entidades de la administración pública, atiendan las solicitudes de acceso de información pública; estableciendo además algunas precisiones respecto de los supuestos de excepción en los cuales no se podría entregar esta información; igualmente, las últimas modificaciones normativas, han establecido la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene dentro de sus funciones, conocer en recurso de apelación las denegatorias de acceso a la información pública agotando la vía administrativa; asimismo, el ejercicio de este derecho es protegido mediante el proceso constitucional de Hábeas Data, a partir de ello, el Tribunal Constitucional, ha ido desarrollando jurisprudencia respecto de los alcances de este derecho. Se ha verificado que ante una solicitud de información referente a la Boleta de Pago del Ministro a cargo, los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, tienen respuestas y análisis distintos.
En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6325 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105513 "El derecho fundamental de acceso a la información pública y su ejercicio en los ministerios de economía y finanzas, comercio exterior y turismo y, educación, periodo 2015 [texto impreso] / Pavel Stalin Condori Fernández, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 137 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para optar Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente trabajo de investigación denominado: “EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU EJERCICIO EN LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Y, EDUCACIÓN, PERIODO 2015”, tiene como objetivo general: determinar el nivel en que los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, garantizan el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, durante el año 2015, y como objetivos específicos: describir la evolución del derecho de acceso a la información pública en el Perú; determinar la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública que no fueron atendidas por los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, durante el año 2015; identificar las causas que dificultaron a dichos Ministerios cumplir con atender solicitudes de acceso a la información pública, durante el año 2015. La metodología aplicada es del tipo descriptivo - explicativo, con un enfoque mixto; asimismo, este estudio utilizó fuentes de información secundarias, particularmente la observación documental de instrumentos normativos nacionales e internacionales, expedientes judiciales, reglamentos internos, directivas y manuales, documentos y memorias institucionales; igualmente, utilizó la constatación directa de la información contenida en los portales institucionales de estos Ministerios, así como de la forma en que se vienen atendiendo las solicitudes de accesos a la información pública. Los resultados obtenidos han permitido llegar a las siguientes conclusiones: el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un buen nivel para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene un nivel regular para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, el Ministerio de Educación, tiene un nivel bajo para garantizar el ejercicio de este derecho. El derecho de acceso a la información pública en el Perú, ha tenido sus orígenes en instrumentos normativos internacionales que, siendo ratificados por el Perú, sentaron las bases para que a partir de éstos se desarrollara la normativa interna nacional que garantice su ejercicio; este derecho reconocido por la Constitución Política del Perú, ha sido desarrollado a través de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, conjuntamente con su Reglamento, establecen un procedimiento para que las entidades de la administración pública, atiendan las solicitudes de acceso de información pública; estableciendo además algunas precisiones respecto de los supuestos de excepción en los cuales no se podría entregar esta información; igualmente, las últimas modificaciones normativas, han establecido la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene dentro de sus funciones, conocer en recurso de apelación las denegatorias de acceso a la información pública agotando la vía administrativa; asimismo, el ejercicio de este derecho es protegido mediante el proceso constitucional de Hábeas Data, a partir de ello, el Tribunal Constitucional, ha ido desarrollando jurisprudencia respecto de los alcances de este derecho. Se ha verificado que ante una solicitud de información referente a la Boleta de Pago del Ministro a cargo, los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, tienen respuestas y análisis distintos.
En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6325 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105513
"El derecho fundamental de acceso a la información pública y su ejercicio en los ministerios de economía y finanzas, comercio exterior y turismo y, educación, periodo 2015
El presente trabajo de investigación denominado: “EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU EJERCICIO EN LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Y, EDUCACIÓN, PERIODO 2015”, tiene como objetivo general: determinar el nivel en que los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, garantizan el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, durante el año 2015, y como objetivos específicos: describir la evolución del derecho de acceso a la información pública en el Perú; determinar la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública que no fueron atendidas por los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, durante el año 2015; identificar las causas que dificultaron a dichos Ministerios cumplir con atender solicitudes de acceso a la información pública, durante el año 2015. La metodología aplicada es del tipo descriptivo - explicativo, con un enfoque mixto; asimismo, este estudio utilizó fuentes de información secundarias, particularmente la observación documental de instrumentos normativos nacionales e internacionales, expedientes judiciales, reglamentos internos, directivas y manuales, documentos y memorias institucionales; igualmente, utilizó la constatación directa de la información contenida en los portales institucionales de estos Ministerios, así como de la forma en que se vienen atendiendo las solicitudes de accesos a la información pública. Los resultados obtenidos han permitido llegar a las siguientes conclusiones: el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un buen nivel para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene un nivel regular para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, el Ministerio de Educación, tiene un nivel bajo para garantizar el ejercicio de este derecho. El derecho de acceso a la información pública en el Perú, ha tenido sus orígenes en instrumentos normativos internacionales que, siendo ratificados por el Perú, sentaron las bases para que a partir de éstos se desarrollara la normativa interna nacional que garantice su ejercicio; este derecho reconocido por la Constitución Política del Perú, ha sido desarrollado a través de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, conjuntamente con su Reglamento, establecen un procedimiento para que las entidades de la administración pública, atiendan las solicitudes de acceso de información pública; estableciendo además algunas precisiones respecto de los supuestos de excepción en los cuales no se podría entregar esta información; igualmente, las últimas modificaciones normativas, han establecido la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene dentro de sus funciones, conocer en recurso de apelación las denegatorias de acceso a la información pública agotando la vía administrativa; asimismo, el ejercicio de este derecho es protegido mediante el proceso constitucional de Hábeas Data, a partir de ello, el Tribunal Constitucional, ha ido desarrollando jurisprudencia respecto de los alcances de este derecho. Se ha verificado que ante una solicitud de información referente a la Boleta de Pago del Ministro a cargo, los Ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y, Educación, tienen respuestas y análisis distintos.
Condori Fernández, Pavel Stalin - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para optar Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0208-01 T 0208 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T23440-29944-01 T23440 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDerecho penal informático: deslegitimación del poder punitivo en la sociedad de control / Michael Espinoza Coila / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Derecho penal informático: deslegitimación del poder punitivo en la sociedad de control Tipo de documento: texto impreso Autores: Michael Espinoza Coila, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 243 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El trabajo de Tesis obedece a la problemática del poder de vigilancia del poder punitivo habilitado con nuevos delitos asociados a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que emergieron en la legitimada Sociedad de la Información o Sociedad del Riesgo, cuestión que es tratada por el Derecho Informático y el Derecho Penal, sin advertir la pérdida de la
privacidad por el incremento de vulnerabilidad de los ciudadanos frente a los agentes ejecutivos, y la selectividad del poder punitivo y la tributación a la Sociedad de Control; nos propusimos como objetivo principal definir el Derecho Penal Informático, y como específicos, explicar sus límites u horizonte de proyección, la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, sus fuentes, definir el delito informático, describir el tratamiento de los delitos informáticos en el Derecho peruano y comparado, explicar la aplicación espacial y temporal de los delitos informáticos, y señalar las consideraciones de política criminal; la investigación es de Diseño cualitativo-documental; el Universo fue el Derecho Penal y el Derecho Informático, y el objeto de estudio los Delitos Informáticos; los métodos que se utilizaron fueron: El dogmático jurídico, histórico-comparativo, inductivo, deductivo, análisis y síntesis; entre los Resultados más relevantes están la formulación del Derecho Penal Informático Humano, como derivación del Derecho Penal Humano del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, y concluimos de modo general, que el Derecho Penal Informático Humano, es el saber jurídico penal que mediante la interpretación de leyes penales sobre delitos informáticos, propone a los agentes jurídicos un sistema reductor del poder de vigilancia del poder punitivo en la sociedad de control e impulsar el poder jurídico con el fin de preservar los espacios de libertad y privacidad de las personas; y de modo específico que los límites u horizontes de proyección del Derecho Penal Informático, se explica por su propia definición como saber jurídico, que tiene por objeto estudio la seguridad jurídica, y las leyes penales sobre Delitos Informáticos como objeto de interpretación; tiene la función de reducir el poder de vigilancia del poder punitivo; se caracteriza por ser público, represivo, continuo, fragmentador y normativo; la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, se explica por su correspondencia de saberes jurídicos de forma secante; asimismo este saber jurídico penal tiene fuentes de conocimiento, de información y de producción (en el caso de leyes penales); sobre la aplicación espacial y temporal, los delitos informáticos son transnacionales, y que se deben emplear los Principios de aplicación temporal del Código Penal; finalmente que la criminalización mediática, ha fomentado los delitos informáticos, y con ella se potencia más el poder punitivo y su poder de vigilancia, y que se puede prevenir los Delitos Informáticos.
En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6309 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105512 Derecho penal informático: deslegitimación del poder punitivo en la sociedad de control [texto impreso] / Michael Espinoza Coila, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 243 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El trabajo de Tesis obedece a la problemática del poder de vigilancia del poder punitivo habilitado con nuevos delitos asociados a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que emergieron en la legitimada Sociedad de la Información o Sociedad del Riesgo, cuestión que es tratada por el Derecho Informático y el Derecho Penal, sin advertir la pérdida de la
privacidad por el incremento de vulnerabilidad de los ciudadanos frente a los agentes ejecutivos, y la selectividad del poder punitivo y la tributación a la Sociedad de Control; nos propusimos como objetivo principal definir el Derecho Penal Informático, y como específicos, explicar sus límites u horizonte de proyección, la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, sus fuentes, definir el delito informático, describir el tratamiento de los delitos informáticos en el Derecho peruano y comparado, explicar la aplicación espacial y temporal de los delitos informáticos, y señalar las consideraciones de política criminal; la investigación es de Diseño cualitativo-documental; el Universo fue el Derecho Penal y el Derecho Informático, y el objeto de estudio los Delitos Informáticos; los métodos que se utilizaron fueron: El dogmático jurídico, histórico-comparativo, inductivo, deductivo, análisis y síntesis; entre los Resultados más relevantes están la formulación del Derecho Penal Informático Humano, como derivación del Derecho Penal Humano del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, y concluimos de modo general, que el Derecho Penal Informático Humano, es el saber jurídico penal que mediante la interpretación de leyes penales sobre delitos informáticos, propone a los agentes jurídicos un sistema reductor del poder de vigilancia del poder punitivo en la sociedad de control e impulsar el poder jurídico con el fin de preservar los espacios de libertad y privacidad de las personas; y de modo específico que los límites u horizontes de proyección del Derecho Penal Informático, se explica por su propia definición como saber jurídico, que tiene por objeto estudio la seguridad jurídica, y las leyes penales sobre Delitos Informáticos como objeto de interpretación; tiene la función de reducir el poder de vigilancia del poder punitivo; se caracteriza por ser público, represivo, continuo, fragmentador y normativo; la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, se explica por su correspondencia de saberes jurídicos de forma secante; asimismo este saber jurídico penal tiene fuentes de conocimiento, de información y de producción (en el caso de leyes penales); sobre la aplicación espacial y temporal, los delitos informáticos son transnacionales, y que se deben emplear los Principios de aplicación temporal del Código Penal; finalmente que la criminalización mediática, ha fomentado los delitos informáticos, y con ella se potencia más el poder punitivo y su poder de vigilancia, y que se puede prevenir los Delitos Informáticos.
En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6309 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105512
Derecho penal informático: deslegitimación del poder punitivo en la sociedad de control
El trabajo de Tesis obedece a la problemática del poder de vigilancia del poder punitivo habilitado con nuevos delitos asociados a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que emergieron en la legitimada Sociedad de la Información o Sociedad del Riesgo, cuestión que es tratada por el Derecho Informático y el Derecho Penal, sin advertir la pérdida de la
privacidad por el incremento de vulnerabilidad de los ciudadanos frente a los agentes ejecutivos, y la selectividad del poder punitivo y la tributación a la Sociedad de Control; nos propusimos como objetivo principal definir el Derecho Penal Informático, y como específicos, explicar sus límites u horizonte de proyección, la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, sus fuentes, definir el delito informático, describir el tratamiento de los delitos informáticos en el Derecho peruano y comparado, explicar la aplicación espacial y temporal de los delitos informáticos, y señalar las consideraciones de política criminal; la investigación es de Diseño cualitativo-documental; el Universo fue el Derecho Penal y el Derecho Informático, y el objeto de estudio los Delitos Informáticos; los métodos que se utilizaron fueron: El dogmático jurídico, histórico-comparativo, inductivo, deductivo, análisis y síntesis; entre los Resultados más relevantes están la formulación del Derecho Penal Informático Humano, como derivación del Derecho Penal Humano del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, y concluimos de modo general, que el Derecho Penal Informático Humano, es el saber jurídico penal que mediante la interpretación de leyes penales sobre delitos informáticos, propone a los agentes jurídicos un sistema reductor del poder de vigilancia del poder punitivo en la sociedad de control e impulsar el poder jurídico con el fin de preservar los espacios de libertad y privacidad de las personas; y de modo específico que los límites u horizontes de proyección del Derecho Penal Informático, se explica por su propia definición como saber jurídico, que tiene por objeto estudio la seguridad jurídica, y las leyes penales sobre Delitos Informáticos como objeto de interpretación; tiene la función de reducir el poder de vigilancia del poder punitivo; se caracteriza por ser público, represivo, continuo, fragmentador y normativo; la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, se explica por su correspondencia de saberes jurídicos de forma secante; asimismo este saber jurídico penal tiene fuentes de conocimiento, de información y de producción (en el caso de leyes penales); sobre la aplicación espacial y temporal, los delitos informáticos son transnacionales, y que se deben emplear los Principios de aplicación temporal del Código Penal; finalmente que la criminalización mediática, ha fomentado los delitos informáticos, y con ella se potencia más el poder punitivo y su poder de vigilancia, y que se puede prevenir los Delitos Informáticos.
Espinoza Coila, Michael - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0205-01 T 0205 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T23439-29943-01 T23439 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl derecho y la tecnología informatizada / Miguel Arrarte Vera / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1999)
Título : El derecho y la tecnología informatizada Tipo de documento: texto impreso Autores: Miguel Arrarte Vera, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1999 Número de páginas: 180,[12] páginas Il.: tablas Nota general: Para optar el Grado Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69654 El derecho y la tecnología informatizada [texto impreso] / Miguel Arrarte Vera, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1999 . - 180,[12] páginas : tablas.
Para optar el Grado Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69654
El derecho y la tecnología informatizada
Arrarte Vera, Miguel - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1999
Para optar el Grado Titulo Profesional : Abogado
Zona Territorial de Estudio:. .
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0037-01 340.04 A77 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 5563-8998-00 T5563 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl derecho / Ronald Alan Choquehuanca Huarcaya / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : El derecho : una tecnología social Tipo de documento: texto impreso Autores: Ronald Alan Choquehuanca Huarcaya, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 108 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo partió de una protesta frente a la desactualización en cuanto a definir al Derecho como Ciencia, haciendo un uso inadecuado de este término, a raíz de ello se plantea una propuesta que intenta responder la pregunta ¿Cuál es el estatus epistemológico del Derecho?, a través de la hipótesis: el Derecho pertenece al estatus epistemológico de la tecnología social, dado que el derecho se apoya en el conocimiento científico, tiene un contenido axiológico, moral e ideológico, y busca transformar, controlar o solucionar los problemas sociales; por lo que el objetivo es determinar la pertenencia del derecho al estatus epistemológico de la Tecnología Social;para ello se recurrió a los avances realizados dentro de la Epistemología, Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología; y a fin de conseguir el objetivo trazado se aplicó el método analítico sobre las teorías jurídicas, como son: las teorías del Negocio Jurídico (voluntarista, preceptiva y normativa), teorías del Delito (causalista, finalista y teleológica), el neoconstitucionalismo y el Análisis Económico del Derecho; dando como resultado que el Derecho (por medio de las teorías jurídicas) cumple con las características que la tecnología social exige, por lo que cabría afirmar que es una Tecnología Social. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10790 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107702 El derecho : una tecnología social [texto impreso] / Ronald Alan Choquehuanca Huarcaya, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 108 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para optar Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente trabajo partió de una protesta frente a la desactualización en cuanto a definir al Derecho como Ciencia, haciendo un uso inadecuado de este término, a raíz de ello se plantea una propuesta que intenta responder la pregunta ¿Cuál es el estatus epistemológico del Derecho?, a través de la hipótesis: el Derecho pertenece al estatus epistemológico de la tecnología social, dado que el derecho se apoya en el conocimiento científico, tiene un contenido axiológico, moral e ideológico, y busca transformar, controlar o solucionar los problemas sociales; por lo que el objetivo es determinar la pertenencia del derecho al estatus epistemológico de la Tecnología Social;para ello se recurrió a los avances realizados dentro de la Epistemología, Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología; y a fin de conseguir el objetivo trazado se aplicó el método analítico sobre las teorías jurídicas, como son: las teorías del Negocio Jurídico (voluntarista, preceptiva y normativa), teorías del Delito (causalista, finalista y teleológica), el neoconstitucionalismo y el Análisis Económico del Derecho; dando como resultado que el Derecho (por medio de las teorías jurídicas) cumple con las características que la tecnología social exige, por lo que cabría afirmar que es una Tecnología Social. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10790 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107702
El derecho
El presente trabajo partió de una protesta frente a la desactualización en cuanto a definir al Derecho como Ciencia, haciendo un uso inadecuado de este término, a raíz de ello se plantea una propuesta que intenta responder la pregunta ¿Cuál es el estatus epistemológico del Derecho?, a través de la hipótesis: el Derecho pertenece al estatus epistemológico de la tecnología social, dado que el derecho se apoya en el conocimiento científico, tiene un contenido axiológico, moral e ideológico, y busca transformar, controlar o solucionar los problemas sociales; por lo que el objetivo es determinar la pertenencia del derecho al estatus epistemológico de la Tecnología Social;para ello se recurrió a los avances realizados dentro de la Epistemología, Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología; y a fin de conseguir el objetivo trazado se aplicó el método analítico sobre las teorías jurídicas, como son: las teorías del Negocio Jurídico (voluntarista, preceptiva y normativa), teorías del Delito (causalista, finalista y teleológica), el neoconstitucionalismo y el Análisis Económico del Derecho; dando como resultado que el Derecho (por medio de las teorías jurídicas) cumple con las características que la tecnología social exige, por lo que cabría afirmar que es una Tecnología Social.
Choquehuanca Huarcaya, Ronald AlanQuispe Chura, Alex ; Quispe Chura, Alex ; Quispe Chura, Alex - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para optar Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (3)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0267-01 T0267 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0266-01 T0266 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24991-31494-01 T24991 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDesarrollo de la jurisdicción especial y formal en el marco del pluralismo jurídico / Liz Yenny Navarro Churata / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Desarrollo de la jurisdicción especial y formal en el marco del pluralismo jurídico Tipo de documento: texto impreso Autores: Liz Yenny Navarro Churata, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 127 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El proyecto de investigación intitulada “DESARROLLO DE LA JURISDICCION ESPECIAL Y FORMAL EN EL MARCO DEL PLURALISMO JURÍDICO”, es un tema que ha sido concebido para el estudio del desarrollo doctrinal, regulación legal del ejercicio de la jurisdicción especial y su relación con la jurisdicción formal y/o estatal, para proponer una alternativa de solución para superar las dificultades de coordinación entre la justicia formal la jurisdicción especial, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú). Se ha propuesto como objetivos determinar el desarrollo doctrinal y la regulación legal del ejercicio de la Jurisdicción Especial dentro del marco del Pluralismo jurídico en el Perú, establecer la relación entre el Sistema de Justicia formal estatal y las formas de expresión de la Jurisdicción Especial y construir una propuesta legislativa debe incorporarse en la legislación nacional para superar las dificultades de Coordinación entre la Justicia Formal y la Jurisdicción especial conforme lo prevé el artículo 149 de nuestra Constitución Política del Perú. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y propositiva. Con los resultados que se alcanzará, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante polémico dentro del Derecho Constitucional; pues en la actualidad se viene presenciando conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=87232 Desarrollo de la jurisdicción especial y formal en el marco del pluralismo jurídico [texto impreso] / Liz Yenny Navarro Churata, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 127 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Titulo Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El proyecto de investigación intitulada “DESARROLLO DE LA JURISDICCION ESPECIAL Y FORMAL EN EL MARCO DEL PLURALISMO JURÍDICO”, es un tema que ha sido concebido para el estudio del desarrollo doctrinal, regulación legal del ejercicio de la jurisdicción especial y su relación con la jurisdicción formal y/o estatal, para proponer una alternativa de solución para superar las dificultades de coordinación entre la justicia formal la jurisdicción especial, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú). Se ha propuesto como objetivos determinar el desarrollo doctrinal y la regulación legal del ejercicio de la Jurisdicción Especial dentro del marco del Pluralismo jurídico en el Perú, establecer la relación entre el Sistema de Justicia formal estatal y las formas de expresión de la Jurisdicción Especial y construir una propuesta legislativa debe incorporarse en la legislación nacional para superar las dificultades de Coordinación entre la Justicia Formal y la Jurisdicción especial conforme lo prevé el artículo 149 de nuestra Constitución Política del Perú. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y propositiva. Con los resultados que se alcanzará, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante polémico dentro del Derecho Constitucional; pues en la actualidad se viene presenciando conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=87232
Desarrollo de la jurisdicción especial y formal en el marco del pluralismo jurídico
El proyecto de investigación intitulada “DESARROLLO DE LA JURISDICCION ESPECIAL Y FORMAL EN EL MARCO DEL PLURALISMO JURÍDICO”, es un tema que ha sido concebido para el estudio del desarrollo doctrinal, regulación legal del ejercicio de la jurisdicción especial y su relación con la jurisdicción formal y/o estatal, para proponer una alternativa de solución para superar las dificultades de coordinación entre la justicia formal la jurisdicción especial, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú). Se ha propuesto como objetivos determinar el desarrollo doctrinal y la regulación legal del ejercicio de la Jurisdicción Especial dentro del marco del Pluralismo jurídico en el Perú, establecer la relación entre el Sistema de Justicia formal estatal y las formas de expresión de la Jurisdicción Especial y construir una propuesta legislativa debe incorporarse en la legislación nacional para superar las dificultades de Coordinación entre la Justicia Formal y la Jurisdicción especial conforme lo prevé el artículo 149 de nuestra Constitución Política del Perú. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y propositiva. Con los resultados que se alcanzará, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante polémico dentro del Derecho Constitucional; pues en la actualidad se viene presenciando conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones.
Navarro Churata, Liz Yenny - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
Para Optar Titulo Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0129-01 T 0129 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T19910-26382-01 T19910 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa despenalización del aborto en el caso de embarazo producto de una violación sexual de menor de edad en la legislación penal peruana / Sthefany Indhira Velasquez Aguilar / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : La despenalización del aborto en el caso de embarazo producto de una violación sexual de menor de edad en la legislación penal peruana Tipo de documento: texto impreso Autores: Sthefany Indhira Velasquez Aguilar, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 1222 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80774 La despenalización del aborto en el caso de embarazo producto de una violación sexual de menor de edad en la legislación penal peruana [texto impreso] / Sthefany Indhira Velasquez Aguilar, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 1222 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80774
La despenalización del aborto en el caso de embarazo producto de una violación sexual de menor de edad en la legislación penal peruana
Velasquez Aguilar, Sthefany Indhira - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0111-01 VEL Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18311-24768-01 T18311 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa determinación del bien jurídico protegido y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, ley Nº 30407 / Carla Dominga Llanos Mayta / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : La determinación del bien jurídico protegido y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, ley Nº 30407 Tipo de documento: texto impreso Autores: Carla Dominga Llanos Mayta, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 137 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El asunto que se pone a debate en el presente es el bien jurídico protegido en la ley de protección y bienestar animal, la misma que incorpora el Artículo 206°-A al Código Penal, el problema surge en su ubicación en el Código Penal; como segundo eje, se aborda el estudio del principio de proporcionalidad de la pena en este delito, donde al realizar una comparación, la pena por abandono y actos de crueldad supera a la sanción por agresión a una persona; Y por último, se evalúa la protección a los animales tanto domésticos como silvestres por el derecho penal, y el rompimiento del principio de la igualdad. OBJETIVO: Establecer y analizar el bien jurídico protegido en los delitos contra el maltrato animal y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, Ley Nº 30407. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) El bien jurídico es el interés que el ordenamiento jurídico protege a un determinado sujeto de derechos, empero, los animales no tienen tal categoría, la ley penal regula el maltrato y la protección animal en la sección de delitos contra el patrimonio, cayendo en un error respecto a la delimitación del bien jurídico. (ii) La proporcionalidad de la pena tiene estricta relación con el delito cometido y el bien jurídico tutelado, el delito de agresiones que se comete contra la persona, y el de maltrato animal no pueden equipararse. (iii) No existen fundamentos razonables para que el animal doméstico o silvestre sea protegido por el Derecho Penal, dado que, no tiene consideración constitucional, la regulación dentro de los delitos de patrimonio, no resulta razonable. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11161 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108713 La determinación del bien jurídico protegido y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, ley Nº 30407 [texto impreso] / Carla Dominga Llanos Mayta, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 137 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El asunto que se pone a debate en el presente es el bien jurídico protegido en la ley de protección y bienestar animal, la misma que incorpora el Artículo 206°-A al Código Penal, el problema surge en su ubicación en el Código Penal; como segundo eje, se aborda el estudio del principio de proporcionalidad de la pena en este delito, donde al realizar una comparación, la pena por abandono y actos de crueldad supera a la sanción por agresión a una persona; Y por último, se evalúa la protección a los animales tanto domésticos como silvestres por el derecho penal, y el rompimiento del principio de la igualdad. OBJETIVO: Establecer y analizar el bien jurídico protegido en los delitos contra el maltrato animal y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, Ley Nº 30407. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) El bien jurídico es el interés que el ordenamiento jurídico protege a un determinado sujeto de derechos, empero, los animales no tienen tal categoría, la ley penal regula el maltrato y la protección animal en la sección de delitos contra el patrimonio, cayendo en un error respecto a la delimitación del bien jurídico. (ii) La proporcionalidad de la pena tiene estricta relación con el delito cometido y el bien jurídico tutelado, el delito de agresiones que se comete contra la persona, y el de maltrato animal no pueden equipararse. (iii) No existen fundamentos razonables para que el animal doméstico o silvestre sea protegido por el Derecho Penal, dado que, no tiene consideración constitucional, la regulación dentro de los delitos de patrimonio, no resulta razonable. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11161 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108713
La determinación del bien jurídico protegido y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, ley Nº 30407
El asunto que se pone a debate en el presente es el bien jurídico protegido en la ley de protección y bienestar animal, la misma que incorpora el Artículo 206°-A al Código Penal, el problema surge en su ubicación en el Código Penal; como segundo eje, se aborda el estudio del principio de proporcionalidad de la pena en este delito, donde al realizar una comparación, la pena por abandono y actos de crueldad supera a la sanción por agresión a una persona; Y por último, se evalúa la protección a los animales tanto domésticos como silvestres por el derecho penal, y el rompimiento del principio de la igualdad. OBJETIVO: Establecer y analizar el bien jurídico protegido en los delitos contra el maltrato animal y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, Ley Nº 30407. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) El bien jurídico es el interés que el ordenamiento jurídico protege a un determinado sujeto de derechos, empero, los animales no tienen tal categoría, la ley penal regula el maltrato y la protección animal en la sección de delitos contra el patrimonio, cayendo en un error respecto a la delimitación del bien jurídico. (ii) La proporcionalidad de la pena tiene estricta relación con el delito cometido y el bien jurídico tutelado, el delito de agresiones que se comete contra la persona, y el de maltrato animal no pueden equipararse. (iii) No existen fundamentos razonables para que el animal doméstico o silvestre sea protegido por el Derecho Penal, dado que, no tiene consideración constitucional, la regulación dentro de los delitos de patrimonio, no resulta razonable.
Llanos Mayta, Carla Dominga - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar el Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0270-01 T0270 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25446-31949-01 T25446 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Prácticas_Catalogación
Excluido de préstamoDeterminación de los factores que inciden en la aplicación de la Ley 24973, "Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detención arbitraria", en las ciudades de Puno y Juliaca en los años 2013 y 2014 / Jose Luis Apaza Condori / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Determinación de los factores que inciden en la aplicación de la Ley 24973, "Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detención arbitraria", en las ciudades de Puno y Juliaca en los años 2013 y 2014 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jose Luis Apaza Condori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 82 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente proyecto de investigación busca investigar el problema que se origina al determinar de forma adecuada cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley especial, por lo tanto busca tanto motivos sociales y legales, preferentemente, que han confluido, en el proceso de aplicación en la realidad social de la ley 24973, la misma que se realizara en las ciudades de Puno y Juliaca, ciudades representativas de nuestra realidad regional, para poder abarcar la mayor cantidad de casos posibles, pues se considera de antemano que no existen casos suficientes solo en una de dichas circunscripción, además teniendo en cuenta como criterio selectivo, el periodo de tiempo que será comprendido desde el año 2013 hasta el año 2014. Siendo una de las principales metas el llegar al arribo del objetivo general, que es determinar los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973, “Ley que Regula la Indemnización por Errores Judiciales y Detención Arbitraria” y los objetivos específicos que se han planteado los cuales son: saber el grado académico en la cantidad de indemnizaciones cumplidas, ubicar la procedencia de los justiciables en la distribución y gasto del fondo indemnizatorio, averiguar la repercusión de la actividad laboral en requerimientos indemnizatorios, determinar la condición procesal en la que se encuentra al momento de producirse el error juridicial o detención arbitraria y por ultimo conocer el temor a represalias si se interpone proceso indemnizatorio en el proceso con error judicial o detención arbitraria. El método que de preferencia se ha utilizado, para el desarrollo de la presente investigación, es el cualitativo, pues buscaremos elementos de interés no cuantificable y necesariamente el método científico, el cual validara toda la investigación futura, que se presenta en esta oportunidad, dándole carácter objetivo al proyecto y con respecto a los resultados se espera poder llegar a determinar cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=83674 Determinación de los factores que inciden en la aplicación de la Ley 24973, "Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detención arbitraria", en las ciudades de Puno y Juliaca en los años 2013 y 2014 [texto impreso] / Jose Luis Apaza Condori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 82 páginas : diagramas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente proyecto de investigación busca investigar el problema que se origina al determinar de forma adecuada cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley especial, por lo tanto busca tanto motivos sociales y legales, preferentemente, que han confluido, en el proceso de aplicación en la realidad social de la ley 24973, la misma que se realizara en las ciudades de Puno y Juliaca, ciudades representativas de nuestra realidad regional, para poder abarcar la mayor cantidad de casos posibles, pues se considera de antemano que no existen casos suficientes solo en una de dichas circunscripción, además teniendo en cuenta como criterio selectivo, el periodo de tiempo que será comprendido desde el año 2013 hasta el año 2014. Siendo una de las principales metas el llegar al arribo del objetivo general, que es determinar los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973, “Ley que Regula la Indemnización por Errores Judiciales y Detención Arbitraria” y los objetivos específicos que se han planteado los cuales son: saber el grado académico en la cantidad de indemnizaciones cumplidas, ubicar la procedencia de los justiciables en la distribución y gasto del fondo indemnizatorio, averiguar la repercusión de la actividad laboral en requerimientos indemnizatorios, determinar la condición procesal en la que se encuentra al momento de producirse el error juridicial o detención arbitraria y por ultimo conocer el temor a represalias si se interpone proceso indemnizatorio en el proceso con error judicial o detención arbitraria. El método que de preferencia se ha utilizado, para el desarrollo de la presente investigación, es el cualitativo, pues buscaremos elementos de interés no cuantificable y necesariamente el método científico, el cual validara toda la investigación futura, que se presenta en esta oportunidad, dándole carácter objetivo al proyecto y con respecto a los resultados se espera poder llegar a determinar cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=83674
Determinación de los factores que inciden en la aplicación de la Ley 24973, "Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detención arbitraria", en las ciudades de Puno y Juliaca en los años 2013 y 2014
El presente proyecto de investigación busca investigar el problema que se origina al determinar de forma adecuada cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley especial, por lo tanto busca tanto motivos sociales y legales, preferentemente, que han confluido, en el proceso de aplicación en la realidad social de la ley 24973, la misma que se realizara en las ciudades de Puno y Juliaca, ciudades representativas de nuestra realidad regional, para poder abarcar la mayor cantidad de casos posibles, pues se considera de antemano que no existen casos suficientes solo en una de dichas circunscripción, además teniendo en cuenta como criterio selectivo, el periodo de tiempo que será comprendido desde el año 2013 hasta el año 2014. Siendo una de las principales metas el llegar al arribo del objetivo general, que es determinar los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973, “Ley que Regula la Indemnización por Errores Judiciales y Detención Arbitraria” y los objetivos específicos que se han planteado los cuales son: saber el grado académico en la cantidad de indemnizaciones cumplidas, ubicar la procedencia de los justiciables en la distribución y gasto del fondo indemnizatorio, averiguar la repercusión de la actividad laboral en requerimientos indemnizatorios, determinar la condición procesal en la que se encuentra al momento de producirse el error juridicial o detención arbitraria y por ultimo conocer el temor a represalias si se interpone proceso indemnizatorio en el proceso con error judicial o detención arbitraria. El método que de preferencia se ha utilizado, para el desarrollo de la presente investigación, es el cualitativo, pues buscaremos elementos de interés no cuantificable y necesariamente el método científico, el cual validara toda la investigación futura, que se presenta en esta oportunidad, dándole carácter objetivo al proyecto y con respecto a los resultados se espera poder llegar a determinar cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973.
Apaza Condori, Jose Luis - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0122-01 T 0122 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T19325-25797-01 T19325 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDeterminación de los límites de actuación de la justicia comunitaria ejercida por las Rondas Campesinas: caso Crucero / Mercedes Melina Pilco Morales / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2011)
Título : Determinación de los límites de actuación de la justicia comunitaria ejercida por las Rondas Campesinas: caso Crucero Tipo de documento: texto impreso Autores: Mercedes Melina Pilco Morales, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: 166 páginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Grado de Titulo Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63329 Determinación de los límites de actuación de la justicia comunitaria ejercida por las Rondas Campesinas: caso Crucero [texto impreso] / Mercedes Melina Pilco Morales, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2011 . - 166 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm.
Para Optar el Grado de Titulo Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63329
Determinación de los límites de actuación de la justicia comunitaria ejercida por las Rondas Campesinas: caso Crucero
Pilco Morales, Mercedes Melina - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2011
Para Optar el Grado de Titulo Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0082-01 T0082 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T14725-21171-01 T14725 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDiferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo / Fancy Noemí Flores Turpo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Diferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo Tipo de documento: texto impreso Autores: Fancy Noemí Flores Turpo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 275 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Esta investigación titulada “DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD E INEFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU TRATAMIENTO COMO PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” de diseño cualitativo y tipo básico, tuvo como objetivo general analizar las diferencias existentes entre las categorías de ineficacia y nulidad de acto administrativo, en la doctrina y legislación peruana e internacional, para determinar si la pretensión de ineficacia tiene autonomía en el proceso contencioso administrativo peruano; y como objetivos específicos: 1) Analizar la naturaleza jurídica de la nulidad e ineficacia del acto administrativo, en la doctrina y legislación, peruana y extranjera (España, Argentina [Buenos Aires] y Colombia); 2) Determinar las diferencias entre las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia del acto administrativo; 3) En función a las diferencias entre nulidad e ineficacia, determinar si la pretensión de ineficacia de acto administrativo tiene autonomía dentro del proceso contencioso administrativo, regulado por el T.U.O. de la Ley N° 27584; 4) Determinar a través del análisis del petitorio de demandas de procesos contencioso administrativos (extraído de resoluciones judiciales), si existen casos donde no se distinga correctamente las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo. Para ello, se estudiaron las categorías jurídicas nulidad e ineficacia del acto administrativo, desde el punto de vista doctrinal y normativo (T.U.O. de la Ley N° 27444 y T.U.O. de la Ley N° 27584), además de la referencia a la legislación extranjera (Argentina, Colombia y España), a partir de lo cual se extrajeron las siguientes conclusiones: 1) Según la doctrina nacional y extranjera, la nulidad es concebida como grado o consecuencia de invalidez (Bocanegra y Guzmán), patología del acto (Fraga, Morcillo y Danós), sanción jurídica (Santofimio, García de Enterría y Fernández, Huapaya y Morón), categoría jurídica que contiene una técnica procesal y define un régimen específico (Nieto, Beladiez, Huapaya, Alonso), régimen jurídico (Gordillo); sin embargo, se estima que la noción correcta, concordante con otras categorías jurídicas del derecho administrativo y la naturaleza del acto administrativo, es la concepción de la nulidad como (a) régimen jurídico que contiene (b) una técnica procedimental, en tanto medio establecido por el ordenamiento jurídico para solicitar la invalidación del acto administrativo afectado de una ilegalidad trascendente, además de (c) representar una sanción jurídica, dado que a sólo a través de ella, el ordenamiento jurídico conecta la invalidez (calificación abstracta) con la ineficacia (resultado concreto). Por otro lado, en la legislación nacional que regula el procedimiento administrativo, la nulidad es concebida de manera similar, dado que, el T.U.O. de la LPAG, (a) agrupa en un concepto unitario todas las condiciones y características que adopta la efectiva supresión del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico; (c) considera a la nulidad como una sanción, dado que se establece que se declara sólo en el caso de la existencia de vicios trascendentes; los que, dada su gravedad y afectación al ordenamiento jurídico, determinan que el acto no pueda ser conservado. Esto implica, a su vez, que (b) la nulidad se constituya en un medio procedimental, dado que a través de ella se efectiviza la invalidez de un acto administrativo; esto es, se destruye la presunción de validez que lo resguarda. En cuanto a la legislación extranjera, se aprecia que Colombia y España acogen la presunción de legalidad, de lo cual se infiere que se concibe a la nulidad como un medio procesal para efectivizar la invalidez de un acto que adolece de vicios graves; caso diferente al de Buenos Aires, donde no se consagra la presunción de validez. Por su parte, la ineficacia es concebida en la doctrina nacional y extranjera (Beladiez, Nieto, Bocanegra, Cassagne, Huapaya y Alonso), de manera prácticamente uniforme, como una categoría jurídica contrapuesta a la eficacia, por lo que designa a la situación en la que el acto se ve imposibilitado de producir efectos. Puede ser originaria o sobreviniente, y se origina por diversas causas, atendiendo al tiempo: ineficacia temporal (suspensión), como resultado de una medida cautelar; e ineficacia definitiva, que implica la extinción de los efectos del acto de manera permanente, debido a su consumación, plazo o condición, revocación, renuncia, imposibilidad física o jurídica de cumplir el objeto del acto y la declaración de nulidad. Por otro lado, tanto en la legislación que regula el procedimiento administrativo en el Perú, como en la correspondiente extranjera (España, Buenos Aires-Argentina y Colombia) no se desarrolla algún aspecto relacionado a la ineficacia de acto administrativo. 2) Las diferencias entre la nulidad y la ineficacia de un acto administrativo radican en su significado y en las causas que la originan. Por un lado, la nulidad es un régimen jurídico (en sentido amplio), que contiene una categoría procesal y sanción jurídica (sentido estricto); las causales que la originan se encuentran vinculadas a la inconformidad del acto administrativo con el ordenamiento jurídico (acto inválido), por la existencia de vicios trascendentes. En razón a ello, se puede decir que las deficiencias se presentan en el plano estructural, es decir, en la conformación del acto. Por otro lado, la ineficacia, como se ha mencionado, es una categoría jurídica que refleja la situación del acto administrativo no productor de efectos jurídicos, por lo que en sí misma representa una consecuencia. En cuanto a sus causas, la ineficacia originaria y definitiva, entendida como efecto concreto de una situación abstracta –la invalidez–, acaece cuando se declara la nulidad del acto, ya sea por autoridad administrativa o judicial. En los demás casos, la ineficacia acaece de manera posterior al nacimiento del acto, lo cual implica que éste, en principio, fue válido; sin embargo, a razón de alguna circunstancia posterior, el mismo no puede desplegar sus efectos. 3) Las diferencias entre nulidad e ineficacia de acto administrativo, determinan que la ineficacia no pueda ser planteada como pretensión autónoma en el proceso contencioso administrativo, dado que: a) dogmáticamente, de acuerdo a su naturaleza jurídica (condición según la cual el acto no despliega sus efectos), constituye una situación genérica (y no un medio procesal como la nulidad) que es consecuencia de una condición previa, relacionada a la destrucción de la eficacia del acto administrativo; siendo la principal, la declaración de invalidez del acto, precisamente a través de la nulidad. Esto cobra mayor notoriedad si se considera que, atendiendo a la presunción de validez de los actos administrativos, estos surten efectos hasta que se declare su nulidad, por lo que no es posible pretender que se eliminen los efectos del acto que causa estado, a través de un mecanismo diferente a dicha declaración; b) Legislativamente, no ha sido tratada individualmente en el T.U.O. de la LPAG, norma que tampoco ha previsto causal alguna para su configuración; asimismo, en función a la disímil naturaleza jurídica de la nulidad, no se pueden usar las causas de esta para solicitar la ineficacia. Por otro lado, en la doctrina y legislación comparada, no se contempla a la declaración de ineficacia como pretensión en el proceso contencioso administrativo. 4) En base al análisis de los petitorios de demanda citados en las sentencias (Corte Suprema de Justicia y Primer Juzgado Mixto de Puno) y auto (Tercer Juzgado Mixto de Puno), se ha observado que en las demandas de procesos contencioso administrativos, no se distingue las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo, en tanto existen casos que: a) Evidencian ambigüedad respecto al conocimiento sobre la identidad o disparidad entre ambas categorías jurídicas, atendiendo a que utilizaron la expresión “y/o” en su petitorio (nulidad total y/o ineficacia); de manera similar, en los casos donde se peticionó la declaración de ambas indistintamente: “nulidad o ineficacia”; b) Evidencian desconocimiento de que la ineficacia es una consecuencia de la declaración de nulidad, y por tanto es redundante pedir la primera si se ha solicitado la segunda (nulidad e ineficacia); y, c) Evidencian desconocimiento total del significado de ambas, dado que en el petitorio solicitan la ineficacia del acto, pero en los fundamentos de hecho cuestionan su validez (mas no su eficacia); lo cual es evidenciado en la decisión judicial, donde el pronunciamiento se realiza en base a la nulidad (sentencia) o se declara inadmisible para que subsane, entre otros, el petitorio (auto). Para la obtención de los objetivos, se emplearon los métodos descriptivo, comparativo, hermenéutico y analítico. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6829 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105502 Diferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo [texto impreso] / Fancy Noemí Flores Turpo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 275 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Esta investigación titulada “DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD E INEFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU TRATAMIENTO COMO PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” de diseño cualitativo y tipo básico, tuvo como objetivo general analizar las diferencias existentes entre las categorías de ineficacia y nulidad de acto administrativo, en la doctrina y legislación peruana e internacional, para determinar si la pretensión de ineficacia tiene autonomía en el proceso contencioso administrativo peruano; y como objetivos específicos: 1) Analizar la naturaleza jurídica de la nulidad e ineficacia del acto administrativo, en la doctrina y legislación, peruana y extranjera (España, Argentina [Buenos Aires] y Colombia); 2) Determinar las diferencias entre las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia del acto administrativo; 3) En función a las diferencias entre nulidad e ineficacia, determinar si la pretensión de ineficacia de acto administrativo tiene autonomía dentro del proceso contencioso administrativo, regulado por el T.U.O. de la Ley N° 27584; 4) Determinar a través del análisis del petitorio de demandas de procesos contencioso administrativos (extraído de resoluciones judiciales), si existen casos donde no se distinga correctamente las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo. Para ello, se estudiaron las categorías jurídicas nulidad e ineficacia del acto administrativo, desde el punto de vista doctrinal y normativo (T.U.O. de la Ley N° 27444 y T.U.O. de la Ley N° 27584), además de la referencia a la legislación extranjera (Argentina, Colombia y España), a partir de lo cual se extrajeron las siguientes conclusiones: 1) Según la doctrina nacional y extranjera, la nulidad es concebida como grado o consecuencia de invalidez (Bocanegra y Guzmán), patología del acto (Fraga, Morcillo y Danós), sanción jurídica (Santofimio, García de Enterría y Fernández, Huapaya y Morón), categoría jurídica que contiene una técnica procesal y define un régimen específico (Nieto, Beladiez, Huapaya, Alonso), régimen jurídico (Gordillo); sin embargo, se estima que la noción correcta, concordante con otras categorías jurídicas del derecho administrativo y la naturaleza del acto administrativo, es la concepción de la nulidad como (a) régimen jurídico que contiene (b) una técnica procedimental, en tanto medio establecido por el ordenamiento jurídico para solicitar la invalidación del acto administrativo afectado de una ilegalidad trascendente, además de (c) representar una sanción jurídica, dado que a sólo a través de ella, el ordenamiento jurídico conecta la invalidez (calificación abstracta) con la ineficacia (resultado concreto). Por otro lado, en la legislación nacional que regula el procedimiento administrativo, la nulidad es concebida de manera similar, dado que, el T.U.O. de la LPAG, (a) agrupa en un concepto unitario todas las condiciones y características que adopta la efectiva supresión del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico; (c) considera a la nulidad como una sanción, dado que se establece que se declara sólo en el caso de la existencia de vicios trascendentes; los que, dada su gravedad y afectación al ordenamiento jurídico, determinan que el acto no pueda ser conservado. Esto implica, a su vez, que (b) la nulidad se constituya en un medio procedimental, dado que a través de ella se efectiviza la invalidez de un acto administrativo; esto es, se destruye la presunción de validez que lo resguarda. En cuanto a la legislación extranjera, se aprecia que Colombia y España acogen la presunción de legalidad, de lo cual se infiere que se concibe a la nulidad como un medio procesal para efectivizar la invalidez de un acto que adolece de vicios graves; caso diferente al de Buenos Aires, donde no se consagra la presunción de validez. Por su parte, la ineficacia es concebida en la doctrina nacional y extranjera (Beladiez, Nieto, Bocanegra, Cassagne, Huapaya y Alonso), de manera prácticamente uniforme, como una categoría jurídica contrapuesta a la eficacia, por lo que designa a la situación en la que el acto se ve imposibilitado de producir efectos. Puede ser originaria o sobreviniente, y se origina por diversas causas, atendiendo al tiempo: ineficacia temporal (suspensión), como resultado de una medida cautelar; e ineficacia definitiva, que implica la extinción de los efectos del acto de manera permanente, debido a su consumación, plazo o condición, revocación, renuncia, imposibilidad física o jurídica de cumplir el objeto del acto y la declaración de nulidad. Por otro lado, tanto en la legislación que regula el procedimiento administrativo en el Perú, como en la correspondiente extranjera (España, Buenos Aires-Argentina y Colombia) no se desarrolla algún aspecto relacionado a la ineficacia de acto administrativo. 2) Las diferencias entre la nulidad y la ineficacia de un acto administrativo radican en su significado y en las causas que la originan. Por un lado, la nulidad es un régimen jurídico (en sentido amplio), que contiene una categoría procesal y sanción jurídica (sentido estricto); las causales que la originan se encuentran vinculadas a la inconformidad del acto administrativo con el ordenamiento jurídico (acto inválido), por la existencia de vicios trascendentes. En razón a ello, se puede decir que las deficiencias se presentan en el plano estructural, es decir, en la conformación del acto. Por otro lado, la ineficacia, como se ha mencionado, es una categoría jurídica que refleja la situación del acto administrativo no productor de efectos jurídicos, por lo que en sí misma representa una consecuencia. En cuanto a sus causas, la ineficacia originaria y definitiva, entendida como efecto concreto de una situación abstracta –la invalidez–, acaece cuando se declara la nulidad del acto, ya sea por autoridad administrativa o judicial. En los demás casos, la ineficacia acaece de manera posterior al nacimiento del acto, lo cual implica que éste, en principio, fue válido; sin embargo, a razón de alguna circunstancia posterior, el mismo no puede desplegar sus efectos. 3) Las diferencias entre nulidad e ineficacia de acto administrativo, determinan que la ineficacia no pueda ser planteada como pretensión autónoma en el proceso contencioso administrativo, dado que: a) dogmáticamente, de acuerdo a su naturaleza jurídica (condición según la cual el acto no despliega sus efectos), constituye una situación genérica (y no un medio procesal como la nulidad) que es consecuencia de una condición previa, relacionada a la destrucción de la eficacia del acto administrativo; siendo la principal, la declaración de invalidez del acto, precisamente a través de la nulidad. Esto cobra mayor notoriedad si se considera que, atendiendo a la presunción de validez de los actos administrativos, estos surten efectos hasta que se declare su nulidad, por lo que no es posible pretender que se eliminen los efectos del acto que causa estado, a través de un mecanismo diferente a dicha declaración; b) Legislativamente, no ha sido tratada individualmente en el T.U.O. de la LPAG, norma que tampoco ha previsto causal alguna para su configuración; asimismo, en función a la disímil naturaleza jurídica de la nulidad, no se pueden usar las causas de esta para solicitar la ineficacia. Por otro lado, en la doctrina y legislación comparada, no se contempla a la declaración de ineficacia como pretensión en el proceso contencioso administrativo. 4) En base al análisis de los petitorios de demanda citados en las sentencias (Corte Suprema de Justicia y Primer Juzgado Mixto de Puno) y auto (Tercer Juzgado Mixto de Puno), se ha observado que en las demandas de procesos contencioso administrativos, no se distingue las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo, en tanto existen casos que: a) Evidencian ambigüedad respecto al conocimiento sobre la identidad o disparidad entre ambas categorías jurídicas, atendiendo a que utilizaron la expresión “y/o” en su petitorio (nulidad total y/o ineficacia); de manera similar, en los casos donde se peticionó la declaración de ambas indistintamente: “nulidad o ineficacia”; b) Evidencian desconocimiento de que la ineficacia es una consecuencia de la declaración de nulidad, y por tanto es redundante pedir la primera si se ha solicitado la segunda (nulidad e ineficacia); y, c) Evidencian desconocimiento total del significado de ambas, dado que en el petitorio solicitan la ineficacia del acto, pero en los fundamentos de hecho cuestionan su validez (mas no su eficacia); lo cual es evidenciado en la decisión judicial, donde el pronunciamiento se realiza en base a la nulidad (sentencia) o se declara inadmisible para que subsane, entre otros, el petitorio (auto). Para la obtención de los objetivos, se emplearon los métodos descriptivo, comparativo, hermenéutico y analítico. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6829 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105502
Diferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo
Esta investigación titulada “DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD E INEFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU TRATAMIENTO COMO PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” de diseño cualitativo y tipo básico, tuvo como objetivo general analizar las diferencias existentes entre las categorías de ineficacia y nulidad de acto administrativo, en la doctrina y legislación peruana e internacional, para determinar si la pretensión de ineficacia tiene autonomía en el proceso contencioso administrativo peruano; y como objetivos específicos: 1) Analizar la naturaleza jurídica de la nulidad e ineficacia del acto administrativo, en la doctrina y legislación, peruana y extranjera (España, Argentina [Buenos Aires] y Colombia); 2) Determinar las diferencias entre las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia del acto administrativo; 3) En función a las diferencias entre nulidad e ineficacia, determinar si la pretensión de ineficacia de acto administrativo tiene autonomía dentro del proceso contencioso administrativo, regulado por el T.U.O. de la Ley N° 27584; 4) Determinar a través del análisis del petitorio de demandas de procesos contencioso administrativos (extraído de resoluciones judiciales), si existen casos donde no se distinga correctamente las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo. Para ello, se estudiaron las categorías jurídicas nulidad e ineficacia del acto administrativo, desde el punto de vista doctrinal y normativo (T.U.O. de la Ley N° 27444 y T.U.O. de la Ley N° 27584), además de la referencia a la legislación extranjera (Argentina, Colombia y España), a partir de lo cual se extrajeron las siguientes conclusiones: 1) Según la doctrina nacional y extranjera, la nulidad es concebida como grado o consecuencia de invalidez (Bocanegra y Guzmán), patología del acto (Fraga, Morcillo y Danós), sanción jurídica (Santofimio, García de Enterría y Fernández, Huapaya y Morón), categoría jurídica que contiene una técnica procesal y define un régimen específico (Nieto, Beladiez, Huapaya, Alonso), régimen jurídico (Gordillo); sin embargo, se estima que la noción correcta, concordante con otras categorías jurídicas del derecho administrativo y la naturaleza del acto administrativo, es la concepción de la nulidad como (a) régimen jurídico que contiene (b) una técnica procedimental, en tanto medio establecido por el ordenamiento jurídico para solicitar la invalidación del acto administrativo afectado de una ilegalidad trascendente, además de (c) representar una sanción jurídica, dado que a sólo a través de ella, el ordenamiento jurídico conecta la invalidez (calificación abstracta) con la ineficacia (resultado concreto). Por otro lado, en la legislación nacional que regula el procedimiento administrativo, la nulidad es concebida de manera similar, dado que, el T.U.O. de la LPAG, (a) agrupa en un concepto unitario todas las condiciones y características que adopta la efectiva supresión del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico; (c) considera a la nulidad como una sanción, dado que se establece que se declara sólo en el caso de la existencia de vicios trascendentes; los que, dada su gravedad y afectación al ordenamiento jurídico, determinan que el acto no pueda ser conservado. Esto implica, a su vez, que (b) la nulidad se constituya en un medio procedimental, dado que a través de ella se efectiviza la invalidez de un acto administrativo; esto es, se destruye la presunción de validez que lo resguarda. En cuanto a la legislación extranjera, se aprecia que Colombia y España acogen la presunción de legalidad, de lo cual se infiere que se concibe a la nulidad como un medio procesal para efectivizar la invalidez de un acto que adolece de vicios graves; caso diferente al de Buenos Aires, donde no se consagra la presunción de validez. Por su parte, la ineficacia es concebida en la doctrina nacional y extranjera (Beladiez, Nieto, Bocanegra, Cassagne, Huapaya y Alonso), de manera prácticamente uniforme, como una categoría jurídica contrapuesta a la eficacia, por lo que designa a la situación en la que el acto se ve imposibilitado de producir efectos. Puede ser originaria o sobreviniente, y se origina por diversas causas, atendiendo al tiempo: ineficacia temporal (suspensión), como resultado de una medida cautelar; e ineficacia definitiva, que implica la extinción de los efectos del acto de manera permanente, debido a su consumación, plazo o condición, revocación, renuncia, imposibilidad física o jurídica de cumplir el objeto del acto y la declaración de nulidad. Por otro lado, tanto en la legislación que regula el procedimiento administrativo en el Perú, como en la correspondiente extranjera (España, Buenos Aires-Argentina y Colombia) no se desarrolla algún aspecto relacionado a la ineficacia de acto administrativo. 2) Las diferencias entre la nulidad y la ineficacia de un acto administrativo radican en su significado y en las causas que la originan. Por un lado, la nulidad es un régimen jurídico (en sentido amplio), que contiene una categoría procesal y sanción jurídica (sentido estricto); las causales que la originan se encuentran vinculadas a la inconformidad del acto administrativo con el ordenamiento jurídico (acto inválido), por la existencia de vicios trascendentes. En razón a ello, se puede decir que las deficiencias se presentan en el plano estructural, es decir, en la conformación del acto. Por otro lado, la ineficacia, como se ha mencionado, es una categoría jurídica que refleja la situación del acto administrativo no productor de efectos jurídicos, por lo que en sí misma representa una consecuencia. En cuanto a sus causas, la ineficacia originaria y definitiva, entendida como efecto concreto de una situación abstracta –la invalidez–, acaece cuando se declara la nulidad del acto, ya sea por autoridad administrativa o judicial. En los demás casos, la ineficacia acaece de manera posterior al nacimiento del acto, lo cual implica que éste, en principio, fue válido; sin embargo, a razón de alguna circunstancia posterior, el mismo no puede desplegar sus efectos. 3) Las diferencias entre nulidad e ineficacia de acto administrativo, determinan que la ineficacia no pueda ser planteada como pretensión autónoma en el proceso contencioso administrativo, dado que: a) dogmáticamente, de acuerdo a su naturaleza jurídica (condición según la cual el acto no despliega sus efectos), constituye una situación genérica (y no un medio procesal como la nulidad) que es consecuencia de una condición previa, relacionada a la destrucción de la eficacia del acto administrativo; siendo la principal, la declaración de invalidez del acto, precisamente a través de la nulidad. Esto cobra mayor notoriedad si se considera que, atendiendo a la presunción de validez de los actos administrativos, estos surten efectos hasta que se declare su nulidad, por lo que no es posible pretender que se eliminen los efectos del acto que causa estado, a través de un mecanismo diferente a dicha declaración; b) Legislativamente, no ha sido tratada individualmente en el T.U.O. de la LPAG, norma que tampoco ha previsto causal alguna para su configuración; asimismo, en función a la disímil naturaleza jurídica de la nulidad, no se pueden usar las causas de esta para solicitar la ineficacia. Por otro lado, en la doctrina y legislación comparada, no se contempla a la declaración de ineficacia como pretensión en el proceso contencioso administrativo. 4) En base al análisis de los petitorios de demanda citados en las sentencias (Corte Suprema de Justicia y Primer Juzgado Mixto de Puno) y auto (Tercer Juzgado Mixto de Puno), se ha observado que en las demandas de procesos contencioso administrativos, no se distingue las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo, en tanto existen casos que: a) Evidencian ambigüedad respecto al conocimiento sobre la identidad o disparidad entre ambas categorías jurídicas, atendiendo a que utilizaron la expresión “y/o” en su petitorio (nulidad total y/o ineficacia); de manera similar, en los casos donde se peticionó la declaración de ambas indistintamente: “nulidad o ineficacia”; b) Evidencian desconocimiento de que la ineficacia es una consecuencia de la declaración de nulidad, y por tanto es redundante pedir la primera si se ha solicitado la segunda (nulidad e ineficacia); y, c) Evidencian desconocimiento total del significado de ambas, dado que en el petitorio solicitan la ineficacia del acto, pero en los fundamentos de hecho cuestionan su validez (mas no su eficacia); lo cual es evidenciado en la decisión judicial, donde el pronunciamiento se realiza en base a la nulidad (sentencia) o se declara inadmisible para que subsane, entre otros, el petitorio (auto). Para la obtención de los objetivos, se emplearon los métodos descriptivo, comparativo, hermenéutico y analítico.
Flores Turpo, Fancy Noemí - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0214-01 T 0214 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T23429-29933-01 T23429 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDiscriminación en la prestación de los servicios de saneamiento. Estudio de caso / Javier Socrates Pineda Ancco / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2009)
Título : Discriminación en la prestación de los servicios de saneamiento. Estudio de caso : EMSAPUNO S.A. Tipo de documento: texto impreso Autores: Javier Socrates Pineda Ancco, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: 246 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=61315 Discriminación en la prestación de los servicios de saneamiento. Estudio de caso : EMSAPUNO S.A. [texto impreso] / Javier Socrates Pineda Ancco, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2009 . - 246 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
Para optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=61315
Discriminación en la prestación de los servicios de saneamiento. Estudio de caso
Pineda Ancco, Javier Socrates - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2009
Para optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado
Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO.
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0059-25 T0059 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T12912-18992-01 T12912 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl discurso mediático como fenómeno persuasivo y la vulneración de las garantías procesales en las decisiones emitidas sobre la prisión preventiva / Diego Armando Carpio Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : El discurso mediático como fenómeno persuasivo y la vulneración de las garantías procesales en las decisiones emitidas sobre la prisión preventiva Tipo de documento: texto impreso Autores: Diego Armando Carpio Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 222 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza discurso mediático desarrollado por los medios masivos de comunicación social vulnera las garantías procesales del imputado en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. Analiza teorías, doctrina, casos más emblemáticos y mediáticos de nuestro país, determinando el estudio en seis casos, interpretando el fenómeno social del discurso mediático y la vulneración de las garantías procesales y constitucionales. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Jurídico Social, enfocado desde un punto de vista analítico, dogmático y socio-jurídico. Resultados obtenidos llegó a la conclusión: (i) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de motivación suficiente en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (ii) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Independencia Judicial en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (iii) El juicio mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Presunción de Inocencia en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3507 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97866 El discurso mediático como fenómeno persuasivo y la vulneración de las garantías procesales en las decisiones emitidas sobre la prisión preventiva [texto impreso] / Diego Armando Carpio Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 222 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Analiza discurso mediático desarrollado por los medios masivos de comunicación social vulnera las garantías procesales del imputado en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. Analiza teorías, doctrina, casos más emblemáticos y mediáticos de nuestro país, determinando el estudio en seis casos, interpretando el fenómeno social del discurso mediático y la vulneración de las garantías procesales y constitucionales. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Jurídico Social, enfocado desde un punto de vista analítico, dogmático y socio-jurídico. Resultados obtenidos llegó a la conclusión: (i) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de motivación suficiente en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (ii) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Independencia Judicial en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (iii) El juicio mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Presunción de Inocencia en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3507 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97866
El discurso mediático como fenómeno persuasivo y la vulneración de las garantías procesales en las decisiones emitidas sobre la prisión preventiva
Analiza discurso mediático desarrollado por los medios masivos de comunicación social vulnera las garantías procesales del imputado en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. Analiza teorías, doctrina, casos más emblemáticos y mediáticos de nuestro país, determinando el estudio en seis casos, interpretando el fenómeno social del discurso mediático y la vulneración de las garantías procesales y constitucionales. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Jurídico Social, enfocado desde un punto de vista analítico, dogmático y socio-jurídico. Resultados obtenidos llegó a la conclusión: (i) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de motivación suficiente en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (ii) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Independencia Judicial en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (iii) El juicio mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Presunción de Inocencia en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva.
Carpio Quispe, Diego Armando - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0162-01 T 0162 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21729-28233-01 T21729 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa doble imposición en el impuesto a la Renta y el Abuso de la Ley / Rosario Viviana Canal Alata / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2004)
Título : La doble imposición en el impuesto a la Renta y el Abuso de la Ley Tipo de documento: texto impreso Autores: Rosario Viviana Canal Alata, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: 166 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La tributación, un concepto que integra a los impuestos, las contribuciones, las tasas y otros, es una de las formas aproximadas que busca una equitativa y racional distribución de la riqueza entre los que más tienen en beneficio de los que menos recursos económicos poseen.
Entre este concepto de tributación, hemos definido oportunamente el contenido de cada uno de ellos, empero vale la pena recordar que los tributos conceptualizados dentro de lo que es Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, Impuesto a las Transacciones Bancarias, son aquellos que permiten conseguir recursos económicos al Estado con los que presta los servicios y ofrece la satisfacción de necesidades que los particulares no pueden hacerlo solos; consecuentemente en este amplio concepto la tributación se entiende como el mecanismo que permite la distribución adecuada, racional y escrupulosa de la riqueza en función de la satisfacción de las necesidades. Pues forman parte de los obligados a tributar las personas naturales o jurídicas que poseen recursos económicos.
Es de entender que la distribución de los recursos económicos provenientes de la tributación no puede tener un efecto confiscatorio, como lo manifiesta la Constitución del Estado Peruano; y, además los recursos económicos tributados que son producto del resultado del aporte de los más pudientes a nombre de los que menos poseen, no pueden ser mal utilizados o en su defecto no deberían tener el fin diferente al que motivó la necesaria creación del tributo.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73003 La doble imposición en el impuesto a la Renta y el Abuso de la Ley [texto impreso] / Rosario Viviana Canal Alata, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2004 . - 166 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La tributación, un concepto que integra a los impuestos, las contribuciones, las tasas y otros, es una de las formas aproximadas que busca una equitativa y racional distribución de la riqueza entre los que más tienen en beneficio de los que menos recursos económicos poseen.
Entre este concepto de tributación, hemos definido oportunamente el contenido de cada uno de ellos, empero vale la pena recordar que los tributos conceptualizados dentro de lo que es Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, Impuesto a las Transacciones Bancarias, son aquellos que permiten conseguir recursos económicos al Estado con los que presta los servicios y ofrece la satisfacción de necesidades que los particulares no pueden hacerlo solos; consecuentemente en este amplio concepto la tributación se entiende como el mecanismo que permite la distribución adecuada, racional y escrupulosa de la riqueza en función de la satisfacción de las necesidades. Pues forman parte de los obligados a tributar las personas naturales o jurídicas que poseen recursos económicos.
Es de entender que la distribución de los recursos económicos provenientes de la tributación no puede tener un efecto confiscatorio, como lo manifiesta la Constitución del Estado Peruano; y, además los recursos económicos tributados que son producto del resultado del aporte de los más pudientes a nombre de los que menos poseen, no pueden ser mal utilizados o en su defecto no deberían tener el fin diferente al que motivó la necesaria creación del tributo.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73003
La doble imposición en el impuesto a la Renta y el Abuso de la Ley
La tributación, un concepto que integra a los impuestos, las contribuciones, las tasas y otros, es una de las formas aproximadas que busca una equitativa y racional distribución de la riqueza entre los que más tienen en beneficio de los que menos recursos económicos poseen.
Entre este concepto de tributación, hemos definido oportunamente el contenido de cada uno de ellos, empero vale la pena recordar que los tributos conceptualizados dentro de lo que es Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, Impuesto a las Transacciones Bancarias, son aquellos que permiten conseguir recursos económicos al Estado con los que presta los servicios y ofrece la satisfacción de necesidades que los particulares no pueden hacerlo solos; consecuentemente en este amplio concepto la tributación se entiende como el mecanismo que permite la distribución adecuada, racional y escrupulosa de la riqueza en función de la satisfacción de las necesidades. Pues forman parte de los obligados a tributar las personas naturales o jurídicas que poseen recursos económicos.
Es de entender que la distribución de los recursos económicos provenientes de la tributación no puede tener un efecto confiscatorio, como lo manifiesta la Constitución del Estado Peruano; y, además los recursos económicos tributados que son producto del resultado del aporte de los más pudientes a nombre de los que menos poseen, no pueden ser mal utilizados o en su defecto no deberían tener el fin diferente al que motivó la necesaria creación del tributo.Canal Alata, Rosario Viviana - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2004
Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0055-01 T0055 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T8602-13897-01 T8602 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEdificaciones flotantes uros en la Reserva Nacional del Titicaca, regulación Legal / Jean Paul Salas Cuyubamba / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2004)
Título : Edificaciones flotantes uros en la Reserva Nacional del Titicaca, regulación Legal Tipo de documento: texto impreso Autores: Jean Paul Salas Cuyubamba, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: 295 páginas Il.: ilustraciones, diagrama, mapas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Aborda jurídicamente diversos problemas y confusiones la actual coyuntura y existencia de islas en un Área Natural Protegida. Analizó normatividad y operabilidad de las instituciones administrativas con Islas de los Uros y Comunidad Uros-Chulluni. Se descubrió que “Islas flotantes” no están inscritas ni reguladas. Resultados: aclaración en torno a despejar incertidumbres referentes a las Islas de los Uros y su entorno social: que estas mal llamadas “Islas”, en cuanto a los efectos, protecciones, derechos y obligaciones, no pertenecen ni se anexan a la Comunidad Uros Chulluni ni a la Municipalidad menor de Uros - Chulluni, se encuentran fuera del área geográfica de las mismas, y al contrario se asientan en área perteneciente a la Reserva Nacional del Titicaca. Se esclareció su Naturaleza Jurídica: estas “islas flotantes” son artefactos flotantes en forma genérica y edificios flotantes de manera específica; Son bienes muebles. Determina uso de aguas (referido uso del espejo o superficie de aguas) determinado lapso temporal o perpetuo, este tipo de uso, no se encuentra específicamente ni especialmente regulado por la Ley de Aguas ni Legislación Marítima para la realidad Uro; los Uros han habitado el espejo de agua por cientos de años, considerándose dueños de los mismos. La Ley de Aguas indica que no existe propiedad privada sobre aguas, ni derechos adquiridos. Régimen jurídico aplicable a las edificaciones flotantes en la Reserva Nacional del Titicaca se concluyó en que todos estos problemas no están aislados, surgen y se producen de manera concatenada. La carencia de regulación hacia estas Islas Flotantes es alarmante; prácticamente, estas edificaciones flotantes no existen para el Derecho, pese a ser una importante empresa económica de desarrollo turístico y parte integrante de nuestra cultura. Conclusión: adquisición de propiedad de estas “Islas” mediante prescripción adquisitiva de dominio para bien mueble; Estas Islas son una creación humana, los Uros se apropiaron de Recursos naturales y crearon las mismas; posesión originaria que es consecuente con propiedad originaria. Entendemos que cuando se regularice la propiedad de estas islas, se empezará a regular casi de manera obligada todos los vacíos e irregularidades descritas en este estudio, pues la propiedad no solo trae derechos, sino también obligaciones; así, estas islas obligatoriamente tendrán que ser registradas en los distintos entes administrativos. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73007 Edificaciones flotantes uros en la Reserva Nacional del Titicaca, regulación Legal [texto impreso] / Jean Paul Salas Cuyubamba, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2004 . - 295 páginas : ilustraciones, diagrama, mapas, tablas ; 30 cm.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Aborda jurídicamente diversos problemas y confusiones la actual coyuntura y existencia de islas en un Área Natural Protegida. Analizó normatividad y operabilidad de las instituciones administrativas con Islas de los Uros y Comunidad Uros-Chulluni. Se descubrió que “Islas flotantes” no están inscritas ni reguladas. Resultados: aclaración en torno a despejar incertidumbres referentes a las Islas de los Uros y su entorno social: que estas mal llamadas “Islas”, en cuanto a los efectos, protecciones, derechos y obligaciones, no pertenecen ni se anexan a la Comunidad Uros Chulluni ni a la Municipalidad menor de Uros - Chulluni, se encuentran fuera del área geográfica de las mismas, y al contrario se asientan en área perteneciente a la Reserva Nacional del Titicaca. Se esclareció su Naturaleza Jurídica: estas “islas flotantes” son artefactos flotantes en forma genérica y edificios flotantes de manera específica; Son bienes muebles. Determina uso de aguas (referido uso del espejo o superficie de aguas) determinado lapso temporal o perpetuo, este tipo de uso, no se encuentra específicamente ni especialmente regulado por la Ley de Aguas ni Legislación Marítima para la realidad Uro; los Uros han habitado el espejo de agua por cientos de años, considerándose dueños de los mismos. La Ley de Aguas indica que no existe propiedad privada sobre aguas, ni derechos adquiridos. Régimen jurídico aplicable a las edificaciones flotantes en la Reserva Nacional del Titicaca se concluyó en que todos estos problemas no están aislados, surgen y se producen de manera concatenada. La carencia de regulación hacia estas Islas Flotantes es alarmante; prácticamente, estas edificaciones flotantes no existen para el Derecho, pese a ser una importante empresa económica de desarrollo turístico y parte integrante de nuestra cultura. Conclusión: adquisición de propiedad de estas “Islas” mediante prescripción adquisitiva de dominio para bien mueble; Estas Islas son una creación humana, los Uros se apropiaron de Recursos naturales y crearon las mismas; posesión originaria que es consecuente con propiedad originaria. Entendemos que cuando se regularice la propiedad de estas islas, se empezará a regular casi de manera obligada todos los vacíos e irregularidades descritas en este estudio, pues la propiedad no solo trae derechos, sino también obligaciones; así, estas islas obligatoriamente tendrán que ser registradas en los distintos entes administrativos. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73007
Edificaciones flotantes uros en la Reserva Nacional del Titicaca, regulación Legal
Aborda jurídicamente diversos problemas y confusiones la actual coyuntura y existencia de islas en un Área Natural Protegida. Analizó normatividad y operabilidad de las instituciones administrativas con Islas de los Uros y Comunidad Uros-Chulluni. Se descubrió que “Islas flotantes” no están inscritas ni reguladas. Resultados: aclaración en torno a despejar incertidumbres referentes a las Islas de los Uros y su entorno social: que estas mal llamadas “Islas”, en cuanto a los efectos, protecciones, derechos y obligaciones, no pertenecen ni se anexan a la Comunidad Uros Chulluni ni a la Municipalidad menor de Uros - Chulluni, se encuentran fuera del área geográfica de las mismas, y al contrario se asientan en área perteneciente a la Reserva Nacional del Titicaca. Se esclareció su Naturaleza Jurídica: estas “islas flotantes” son artefactos flotantes en forma genérica y edificios flotantes de manera específica; Son bienes muebles. Determina uso de aguas (referido uso del espejo o superficie de aguas) determinado lapso temporal o perpetuo, este tipo de uso, no se encuentra específicamente ni especialmente regulado por la Ley de Aguas ni Legislación Marítima para la realidad Uro; los Uros han habitado el espejo de agua por cientos de años, considerándose dueños de los mismos. La Ley de Aguas indica que no existe propiedad privada sobre aguas, ni derechos adquiridos. Régimen jurídico aplicable a las edificaciones flotantes en la Reserva Nacional del Titicaca se concluyó en que todos estos problemas no están aislados, surgen y se producen de manera concatenada. La carencia de regulación hacia estas Islas Flotantes es alarmante; prácticamente, estas edificaciones flotantes no existen para el Derecho, pese a ser una importante empresa económica de desarrollo turístico y parte integrante de nuestra cultura. Conclusión: adquisición de propiedad de estas “Islas” mediante prescripción adquisitiva de dominio para bien mueble; Estas Islas son una creación humana, los Uros se apropiaron de Recursos naturales y crearon las mismas; posesión originaria que es consecuente con propiedad originaria. Entendemos que cuando se regularice la propiedad de estas islas, se empezará a regular casi de manera obligada todos los vacíos e irregularidades descritas en este estudio, pues la propiedad no solo trae derechos, sino también obligaciones; así, estas islas obligatoriamente tendrán que ser registradas en los distintos entes administrativos.
Salas Cuyubamba, Jean Paul - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2004
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0058-01 T0058 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 8606-14837-01 T8606 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEfectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos de los Juzgados Mixtos de Puno en el año 2013 / Elizabeth Ari Pancca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos de los Juzgados Mixtos de Puno en el año 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Elizabeth Ari Pancca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 121 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El proceso cautelar permite prevenir una serie de consecuencias o de riesgos que puedan lesionar el patrimonio de determinado sujeto; tendiendo a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva, dado que la satisfacción instantánea de una pretensión de conocimiento o de ejecución resulta materialmente irrealizable por el tiempo que dura un proceso. La presente investigación lleva como título “efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos, de los juzgados mixtos de puno en el año 2013”. La investigación estableció como objetivo general, determinarel grado de efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos en los juzgados mixtos de Puno en el año 2013; como quiera que la propiedad es un derecho constitucionalmente protegido; y como Objetivos Específicosverificar el grado de efectividad de la medida cautelar cuando el bien inmueble no se haya inscrito en registros públicos, proponer que en los juzgados se cree un sistema informático exclusivo respecto a bienes inmuebles que están en litigio. La metodología empleada fue el diseño metodológico descriptivo. Los sujetos de la muestra constituyeron las medidas cautelares presentadas en los procesos de derechos de propiedad como mejor derecho de propiedad y nulidad de acto jurídico. Los instrumentos que se utilizaron fueron, la ficha de Observación y la encuesta. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=85993 Efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos de los Juzgados Mixtos de Puno en el año 2013 [texto impreso] / Elizabeth Ari Pancca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 121 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El proceso cautelar permite prevenir una serie de consecuencias o de riesgos que puedan lesionar el patrimonio de determinado sujeto; tendiendo a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva, dado que la satisfacción instantánea de una pretensión de conocimiento o de ejecución resulta materialmente irrealizable por el tiempo que dura un proceso. La presente investigación lleva como título “efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos, de los juzgados mixtos de puno en el año 2013”. La investigación estableció como objetivo general, determinarel grado de efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos en los juzgados mixtos de Puno en el año 2013; como quiera que la propiedad es un derecho constitucionalmente protegido; y como Objetivos Específicosverificar el grado de efectividad de la medida cautelar cuando el bien inmueble no se haya inscrito en registros públicos, proponer que en los juzgados se cree un sistema informático exclusivo respecto a bienes inmuebles que están en litigio. La metodología empleada fue el diseño metodológico descriptivo. Los sujetos de la muestra constituyeron las medidas cautelares presentadas en los procesos de derechos de propiedad como mejor derecho de propiedad y nulidad de acto jurídico. Los instrumentos que se utilizaron fueron, la ficha de Observación y la encuesta. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=85993
Efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos de los Juzgados Mixtos de Puno en el año 2013
El proceso cautelar permite prevenir una serie de consecuencias o de riesgos que puedan lesionar el patrimonio de determinado sujeto; tendiendo a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva, dado que la satisfacción instantánea de una pretensión de conocimiento o de ejecución resulta materialmente irrealizable por el tiempo que dura un proceso. La presente investigación lleva como título “efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos, de los juzgados mixtos de puno en el año 2013”. La investigación estableció como objetivo general, determinarel grado de efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos en los juzgados mixtos de Puno en el año 2013; como quiera que la propiedad es un derecho constitucionalmente protegido; y como Objetivos Específicosverificar el grado de efectividad de la medida cautelar cuando el bien inmueble no se haya inscrito en registros públicos, proponer que en los juzgados se cree un sistema informático exclusivo respecto a bienes inmuebles que están en litigio. La metodología empleada fue el diseño metodológico descriptivo. Los sujetos de la muestra constituyeron las medidas cautelares presentadas en los procesos de derechos de propiedad como mejor derecho de propiedad y nulidad de acto jurídico. Los instrumentos que se utilizaron fueron, la ficha de Observación y la encuesta.
Ari Pancca, Elizabeth - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0126-01 T 0126 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T19683-26155-01 T19683 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEfectos civiles del incumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones de la actividad médica con el paciente / Seydel Magali Navia Ortega / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : Efectos civiles del incumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones de la actividad médica con el paciente Tipo de documento: texto impreso Autores: Seydel Magali Navia Ortega, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: [368] páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar el Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 636.08 Temas específicos en producción animal Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74980 Efectos civiles del incumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones de la actividad médica con el paciente [texto impreso] / Seydel Magali Navia Ortega, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - [368] páginas : diagramas, tablas.
Para Optar el Título Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 636.08 Temas específicos en producción animal Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74980
Efectos civiles del incumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones de la actividad médica con el paciente
Navia Ortega, Seydel Magali - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
Para Optar el Título Profesional : Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0046-01 346.52 N31 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible TE168 346.52 N31 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) En Procesos Técnicos
Excluido de préstamoEfectos jurídicos de la Distanacia en el Perú y su regulación dentro del principio de respeto a la dignidad de la persona / Friundnel Dux Machicado Durand / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Efectos jurídicos de la Distanacia en el Perú y su regulación dentro del principio de respeto a la dignidad de la persona Tipo de documento: texto impreso Autores: Friundnel Dux Machicado Durand, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 112 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente investigación, tuvo por finalidad; determinar los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana así como la manera en que debe estar regulado en nuestra legislación nacional. Investigación es de tipo descriptiva, documental y jurídica gracias a ello se pudo determinar que en el Perú puede ser posible la creación de una ley que regule una protección al ciudadano o al enfermo cuando está en fase terminal , cuya técnica a usar es la observación documental, validando nuestra hipótesis; planteándose el problema ¿cuáles son los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana y como debe estar regulado en nuestra legislación?; estudio que permitirá el proceso de análisis y síntesis de los resultados. Investigación desarrollada, la presunción idealista de que los profesionales en salud, tomen consciencia que "perpetuar" la vida, se transforma en algunos momentos, en actitudes agresivas, violentas y crueles, al tratar de mantener el mayor tiempo posible, la vida de un sujeto, que a sabiendas no responderá a la terapia instaurada, aun utilizando medios artificiales de sostén de vida, para lograr tal cometido.. Conclusiones: que la Distanasia, entendida como prolongar la agonía todo lo posible, utilizando todos los medios disponibles, incluso desproporcionados, aunque esto signifique causar dolor y padecimiento, en una persona cuya muerte de todas maneras es inminente. La manifestación de voluntad de los familiares al momento de tomar una decisión como de suspender los tratamientos médicos de un paciente que se encuentra en fase terminal. El proceso natural del ser humano en relación a la distanasia en el resultado de este estudio se relacionan los aspectos éticos de la vida y la muerte del ser humano, involucrados muchos factores culturales e históricos. El derecho a la vida es un derecho fundamental es inalienable, es inherente al ser humano existiendo así diversos tratados que lo ratifican, el derecho a la vida no trata de impedir la muerte de una persona sino toda forma de maltrato que haga su vida indigna. En el Perú está consagrado en la Constitución Política en el artículo 2° establece el derecho a la vida y señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Según el análisis de los resultados la distanasia se cataloga como un mecanismo de retrasar la muerte por todos los medios aunque no haya esperanza de vida alguna curación y aunque esto signifique infringir al paciente sufrimientos añadidos a los que ya padece para con esto aplazar la muerte horas o días. El encarnizamiento terapéutico por ser una técnica tan agresiva ya que se produce un ensañamiento para mantener vivo al paciente que se encuentra en fase terminal. Así mismo la humanidad al encontrarse con enfermedades incurables ha tenido que optar por medida distintas para crear mejores condiciones ante la inevitable llegada de la muerte sabemos que existe una preocupación por la vida en un mundo donde surgen nuevas enfermedades que muchas veces resultan ser incurables. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8209 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107000 Efectos jurídicos de la Distanacia en el Perú y su regulación dentro del principio de respeto a la dignidad de la persona [texto impreso] / Friundnel Dux Machicado Durand, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 112 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente investigación, tuvo por finalidad; determinar los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana así como la manera en que debe estar regulado en nuestra legislación nacional. Investigación es de tipo descriptiva, documental y jurídica gracias a ello se pudo determinar que en el Perú puede ser posible la creación de una ley que regule una protección al ciudadano o al enfermo cuando está en fase terminal , cuya técnica a usar es la observación documental, validando nuestra hipótesis; planteándose el problema ¿cuáles son los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana y como debe estar regulado en nuestra legislación?; estudio que permitirá el proceso de análisis y síntesis de los resultados. Investigación desarrollada, la presunción idealista de que los profesionales en salud, tomen consciencia que "perpetuar" la vida, se transforma en algunos momentos, en actitudes agresivas, violentas y crueles, al tratar de mantener el mayor tiempo posible, la vida de un sujeto, que a sabiendas no responderá a la terapia instaurada, aun utilizando medios artificiales de sostén de vida, para lograr tal cometido.. Conclusiones: que la Distanasia, entendida como prolongar la agonía todo lo posible, utilizando todos los medios disponibles, incluso desproporcionados, aunque esto signifique causar dolor y padecimiento, en una persona cuya muerte de todas maneras es inminente. La manifestación de voluntad de los familiares al momento de tomar una decisión como de suspender los tratamientos médicos de un paciente que se encuentra en fase terminal. El proceso natural del ser humano en relación a la distanasia en el resultado de este estudio se relacionan los aspectos éticos de la vida y la muerte del ser humano, involucrados muchos factores culturales e históricos. El derecho a la vida es un derecho fundamental es inalienable, es inherente al ser humano existiendo así diversos tratados que lo ratifican, el derecho a la vida no trata de impedir la muerte de una persona sino toda forma de maltrato que haga su vida indigna. En el Perú está consagrado en la Constitución Política en el artículo 2° establece el derecho a la vida y señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Según el análisis de los resultados la distanasia se cataloga como un mecanismo de retrasar la muerte por todos los medios aunque no haya esperanza de vida alguna curación y aunque esto signifique infringir al paciente sufrimientos añadidos a los que ya padece para con esto aplazar la muerte horas o días. El encarnizamiento terapéutico por ser una técnica tan agresiva ya que se produce un ensañamiento para mantener vivo al paciente que se encuentra en fase terminal. Así mismo la humanidad al encontrarse con enfermedades incurables ha tenido que optar por medida distintas para crear mejores condiciones ante la inevitable llegada de la muerte sabemos que existe una preocupación por la vida en un mundo donde surgen nuevas enfermedades que muchas veces resultan ser incurables. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8209 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107000
Efectos jurídicos de la Distanacia en el Perú y su regulación dentro del principio de respeto a la dignidad de la persona
El presente investigación, tuvo por finalidad; determinar los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana así como la manera en que debe estar regulado en nuestra legislación nacional. Investigación es de tipo descriptiva, documental y jurídica gracias a ello se pudo determinar que en el Perú puede ser posible la creación de una ley que regule una protección al ciudadano o al enfermo cuando está en fase terminal , cuya técnica a usar es la observación documental, validando nuestra hipótesis; planteándose el problema ¿cuáles son los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana y como debe estar regulado en nuestra legislación?; estudio que permitirá el proceso de análisis y síntesis de los resultados. Investigación desarrollada, la presunción idealista de que los profesionales en salud, tomen consciencia que "perpetuar" la vida, se transforma en algunos momentos, en actitudes agresivas, violentas y crueles, al tratar de mantener el mayor tiempo posible, la vida de un sujeto, que a sabiendas no responderá a la terapia instaurada, aun utilizando medios artificiales de sostén de vida, para lograr tal cometido.. Conclusiones: que la Distanasia, entendida como prolongar la agonía todo lo posible, utilizando todos los medios disponibles, incluso desproporcionados, aunque esto signifique causar dolor y padecimiento, en una persona cuya muerte de todas maneras es inminente. La manifestación de voluntad de los familiares al momento de tomar una decisión como de suspender los tratamientos médicos de un paciente que se encuentra en fase terminal. El proceso natural del ser humano en relación a la distanasia en el resultado de este estudio se relacionan los aspectos éticos de la vida y la muerte del ser humano, involucrados muchos factores culturales e históricos. El derecho a la vida es un derecho fundamental es inalienable, es inherente al ser humano existiendo así diversos tratados que lo ratifican, el derecho a la vida no trata de impedir la muerte de una persona sino toda forma de maltrato que haga su vida indigna. En el Perú está consagrado en la Constitución Política en el artículo 2° establece el derecho a la vida y señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Según el análisis de los resultados la distanasia se cataloga como un mecanismo de retrasar la muerte por todos los medios aunque no haya esperanza de vida alguna curación y aunque esto signifique infringir al paciente sufrimientos añadidos a los que ya padece para con esto aplazar la muerte horas o días. El encarnizamiento terapéutico por ser una técnica tan agresiva ya que se produce un ensañamiento para mantener vivo al paciente que se encuentra en fase terminal. Así mismo la humanidad al encontrarse con enfermedades incurables ha tenido que optar por medida distintas para crear mejores condiciones ante la inevitable llegada de la muerte sabemos que existe una preocupación por la vida en un mundo donde surgen nuevas enfermedades que muchas veces resultan ser incurables.
Machicado Durand, Friundnel Dux - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0246-01 T 0246 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24090-30593-01 T24090 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEfectos jurídicos de la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría del impuesto a la renta en el departamento de Puno / Waldir Crystiam Zanabria Ortega / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2005)
Título : Efectos jurídicos de la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría del impuesto a la renta en el departamento de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Waldir Crystiam Zanabria Ortega, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2005 Número de páginas: 142 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] DECORACIÓN DE INTERIORES Resumen: Percibe y analiza las realidad existente en nuestro país, una realidad muy dañina y perjudicial desde todo punto de vista, debido a los constantes trances evasivos de los que es objeto nuestra realidad tributaria. Identifica y analiza las consecuencias jurídicas que genera la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría en el departamento de Puno. Para la obtención de estos datos se empleó como técnicas, la observación directa e indirecta, esta última en sus modalidades de cuestionario y entrevista. Estas técnicas, con sus respectivos instrumentos se aplicaron a una muestra representativa de los profesionales colegiados de nuestro departamento. Se comprobó que el excesivo desorden existente en la legislación tributaria lo único que genera es confusión en los contribuyentes de cuarta categoría. El Estado es monstruosamente perjudicado al dejar de percibir enormes ingresos debido a la evasión que realizan solo los contribuyentes de cuarta categoría. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73005 Efectos jurídicos de la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría del impuesto a la renta en el departamento de Puno [texto impreso] / Waldir Crystiam Zanabria Ortega, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2005 . - 142 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
Para Optar Titulo Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] DECORACIÓN DE INTERIORES Resumen: Percibe y analiza las realidad existente en nuestro país, una realidad muy dañina y perjudicial desde todo punto de vista, debido a los constantes trances evasivos de los que es objeto nuestra realidad tributaria. Identifica y analiza las consecuencias jurídicas que genera la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría en el departamento de Puno. Para la obtención de estos datos se empleó como técnicas, la observación directa e indirecta, esta última en sus modalidades de cuestionario y entrevista. Estas técnicas, con sus respectivos instrumentos se aplicaron a una muestra representativa de los profesionales colegiados de nuestro departamento. Se comprobó que el excesivo desorden existente en la legislación tributaria lo único que genera es confusión en los contribuyentes de cuarta categoría. El Estado es monstruosamente perjudicado al dejar de percibir enormes ingresos debido a la evasión que realizan solo los contribuyentes de cuarta categoría. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73005
Efectos jurídicos de la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría del impuesto a la renta en el departamento de Puno
Percibe y analiza las realidad existente en nuestro país, una realidad muy dañina y perjudicial desde todo punto de vista, debido a los constantes trances evasivos de los que es objeto nuestra realidad tributaria. Identifica y analiza las consecuencias jurídicas que genera la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría en el departamento de Puno. Para la obtención de estos datos se empleó como técnicas, la observación directa e indirecta, esta última en sus modalidades de cuestionario y entrevista. Estas técnicas, con sus respectivos instrumentos se aplicaron a una muestra representativa de los profesionales colegiados de nuestro departamento. Se comprobó que el excesivo desorden existente en la legislación tributaria lo único que genera es confusión en los contribuyentes de cuarta categoría. El Estado es monstruosamente perjudicado al dejar de percibir enormes ingresos debido a la evasión que realizan solo los contribuyentes de cuarta categoría.
Zanabria Ortega, Waldir Crystiam - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2005
Para Optar Titulo Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0057-01 T0057 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T8604-14419-01 T8604 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEfectos de la ley N.25593 en la constitución de sindicatos en el departamento de Puno / Andrés Mauro Nina Nina / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2002)
Título : Efectos de la ley N.25593 en la constitución de sindicatos en el departamento de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrés Mauro Nina Nina, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2002 Número de páginas: 148 páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE:PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70927 Efectos de la ley N.25593 en la constitución de sindicatos en el departamento de Puno [texto impreso] / Andrés Mauro Nina Nina, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2002 . - 148 páginas : diagramas, tablas.
Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE:PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70927
Efectos de la ley N.25593 en la constitución de sindicatos en el departamento de Puno
Nina Nina, Andrés Mauro - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2002
Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado
Zona Territorial de Estudio: PE:PUNO
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0028-01 T0028 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T6712-10962-01 T6712 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEficacia de los mecanismos de control ciudadano rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno / Edilberto Zapana Zapana / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Eficacia de los mecanismos de control ciudadano rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Edilberto Zapana Zapana, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 253 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa) Resumen: Los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia, se encuentran regulados explícitamente en la Ley Orgánica de Municipalidades y conforme a estas disposiciones las Municipalidades tienen el mandato de promover y garantizar la implementación de dichos mecanismos, con la finalidad de realizar una gestión municipal basado en la transparencia y eficacia; Asimismo el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, establece que la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos de lucha contra la corrupción, y señala que es uno de los temas “clave”; bajo esta normatividad la Municipalidad Provincial de Puno, viene implementando diversos mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia.
Resulta que, de esta realidad ¿Cuál es el nivel de eficacia en la aplicación de los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno?, dado que existen esfuerzos para implementarlos tales como los comités de vigilancia ciudadana, comité de gestión de obra, audiencias públicas descentralizadas de rendición de cuentas, entre otros.
La investigación es importante por cuanto responde a la percepción generalizada de corrupción en los diferentes niveles de gobierno, principalmente en los gobiernos locales, es un problema que debilita la democracia, la gobernabilidad y el estado de derecho. Afectando a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los más pobres y excluidos. La investigación busca generar propuestas para el aprovechamiento de estas normas para una aplicación efectiva de estos mecanismos para la reducción de riegos de la comisión de actos de corrupción; plantear propuestas normativas para mejorar y articular los instrumentos legales específicos existentes a nivel de la provincia de Puno, plantear propuestas y estrategias para superar las principales dificultades y establecer acciones para propiciar condiciones adecuadas en la implementación de los mecanismos materia de investigación, en beneficio de la sociedad.
La presente investigación tiene el objetivo de determinar cuál es el nivel de efectividad de los mecanismos de control social, rendición de cuentas y transparencia para reducir los riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de PunoNota de contenido:
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82637 Eficacia de los mecanismos de control ciudadano rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno [texto impreso] / Edilberto Zapana Zapana, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 253 páginas : diagramas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia, se encuentran regulados explícitamente en la Ley Orgánica de Municipalidades y conforme a estas disposiciones las Municipalidades tienen el mandato de promover y garantizar la implementación de dichos mecanismos, con la finalidad de realizar una gestión municipal basado en la transparencia y eficacia; Asimismo el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, establece que la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos de lucha contra la corrupción, y señala que es uno de los temas “clave”; bajo esta normatividad la Municipalidad Provincial de Puno, viene implementando diversos mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia.
Resulta que, de esta realidad ¿Cuál es el nivel de eficacia en la aplicación de los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno?, dado que existen esfuerzos para implementarlos tales como los comités de vigilancia ciudadana, comité de gestión de obra, audiencias públicas descentralizadas de rendición de cuentas, entre otros.
La investigación es importante por cuanto responde a la percepción generalizada de corrupción en los diferentes niveles de gobierno, principalmente en los gobiernos locales, es un problema que debilita la democracia, la gobernabilidad y el estado de derecho. Afectando a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los más pobres y excluidos. La investigación busca generar propuestas para el aprovechamiento de estas normas para una aplicación efectiva de estos mecanismos para la reducción de riegos de la comisión de actos de corrupción; plantear propuestas normativas para mejorar y articular los instrumentos legales específicos existentes a nivel de la provincia de Puno, plantear propuestas y estrategias para superar las principales dificultades y establecer acciones para propiciar condiciones adecuadas en la implementación de los mecanismos materia de investigación, en beneficio de la sociedad.
La presente investigación tiene el objetivo de determinar cuál es el nivel de efectividad de los mecanismos de control social, rendición de cuentas y transparencia para reducir los riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de PunoNota de contenido:
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82637
Eficacia de los mecanismos de control ciudadano rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno
Los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia, se encuentran regulados explícitamente en la Ley Orgánica de Municipalidades y conforme a estas disposiciones las Municipalidades tienen el mandato de promover y garantizar la implementación de dichos mecanismos, con la finalidad de realizar una gestión municipal basado en la transparencia y eficacia; Asimismo el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, establece que la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos de lucha contra la corrupción, y señala que es uno de los temas “clave”; bajo esta normatividad la Municipalidad Provincial de Puno, viene implementando diversos mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia.
Resulta que, de esta realidad ¿Cuál es el nivel de eficacia en la aplicación de los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno?, dado que existen esfuerzos para implementarlos tales como los comités de vigilancia ciudadana, comité de gestión de obra, audiencias públicas descentralizadas de rendición de cuentas, entre otros.
La investigación es importante por cuanto responde a la percepción generalizada de corrupción en los diferentes niveles de gobierno, principalmente en los gobiernos locales, es un problema que debilita la democracia, la gobernabilidad y el estado de derecho. Afectando a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los más pobres y excluidos. La investigación busca generar propuestas para el aprovechamiento de estas normas para una aplicación efectiva de estos mecanismos para la reducción de riegos de la comisión de actos de corrupción; plantear propuestas normativas para mejorar y articular los instrumentos legales específicos existentes a nivel de la provincia de Puno, plantear propuestas y estrategias para superar las principales dificultades y establecer acciones para propiciar condiciones adecuadas en la implementación de los mecanismos materia de investigación, en beneficio de la sociedad.
La presente investigación tiene el objetivo de determinar cuál es el nivel de efectividad de los mecanismos de control social, rendición de cuentas y transparencia para reducir los riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de PunoZapana Zapana, Edilberto - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0115-01 T 0115 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18820-25277-01 T18820 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEficacia social de los espacios y mecanismos de participación, concertación y vigilancia ciudadana en la Municipalidad Provincial de Puno / Yanett Medrano Valdez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2006)
Título : Eficacia social de los espacios y mecanismos de participación, concertación y vigilancia ciudadana en la Municipalidad Provincial de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Yanett Medrano Valdez Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2006 Número de páginas: 230 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: No se trata de endosar a los ciudadanos las tareas propias del gobierno en sus distintos niveles, sino de articular de manera armónica y con sentido inclusivo distintas manifestaciones de los/as ciudadanos/as interesados/as en la solución de múltiples problemas que los afectan directa o indirectamente, con lo cual contribuyen a la reforma del Estado. En ese sentido la participación ciudadana tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la población -función de administración- y representar a los intereses, prioridades e identidades de la ciudadanía -función de gobierno- ;a partir de ello la participación ciudadana se convierte en un medio o recurso que permite ampliar las capacidades de acción del aparato público del Estado y como la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, apuntando hacia la democratización del sistema político del Estado.
La insuficiencia de un sistema en el que el Estado se convierte en un órgano decisor poco permeable y a veces distante de las inquietudes sociales, genera la necesidad de implantar espacios y mecanismos que permitan una mayor presencia e intervención del ciudadano y de los diferentes grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, sin que ello suponga cuestionar sus bases fundamentales del Estado.
Consecuentemente la participación ciudadana debe asegurar la capacidad de los ciudadanos de intervenir en lo público, si se promueve una articulación Estado – Sociedad Civil – Ciudadanos, siendo el Municipio el ámbito más adecuado para impulsar los procesos de participación y propiciar mecanismos jurídicos viables; de esta manera se hacen mas fuertes, directas y cotidianas las relaciones entre los ciudadanos(as) y el Gobierno Local, con la finalidad de tomar y ejecutar decisiones de manera conjunta, en un proceso de formulación, definición y ejecución de políticas públicas que representan y expresan los intereses de los ciudadanos.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58858 Eficacia social de los espacios y mecanismos de participación, concertación y vigilancia ciudadana en la Municipalidad Provincial de Puno [texto impreso] / Yanett Medrano Valdez . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2006 . - 230 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: No se trata de endosar a los ciudadanos las tareas propias del gobierno en sus distintos niveles, sino de articular de manera armónica y con sentido inclusivo distintas manifestaciones de los/as ciudadanos/as interesados/as en la solución de múltiples problemas que los afectan directa o indirectamente, con lo cual contribuyen a la reforma del Estado. En ese sentido la participación ciudadana tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la población -función de administración- y representar a los intereses, prioridades e identidades de la ciudadanía -función de gobierno- ;a partir de ello la participación ciudadana se convierte en un medio o recurso que permite ampliar las capacidades de acción del aparato público del Estado y como la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, apuntando hacia la democratización del sistema político del Estado.
La insuficiencia de un sistema en el que el Estado se convierte en un órgano decisor poco permeable y a veces distante de las inquietudes sociales, genera la necesidad de implantar espacios y mecanismos que permitan una mayor presencia e intervención del ciudadano y de los diferentes grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, sin que ello suponga cuestionar sus bases fundamentales del Estado.
Consecuentemente la participación ciudadana debe asegurar la capacidad de los ciudadanos de intervenir en lo público, si se promueve una articulación Estado – Sociedad Civil – Ciudadanos, siendo el Municipio el ámbito más adecuado para impulsar los procesos de participación y propiciar mecanismos jurídicos viables; de esta manera se hacen mas fuertes, directas y cotidianas las relaciones entre los ciudadanos(as) y el Gobierno Local, con la finalidad de tomar y ejecutar decisiones de manera conjunta, en un proceso de formulación, definición y ejecución de políticas públicas que representan y expresan los intereses de los ciudadanos.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58858
Eficacia social de los espacios y mecanismos de participación, concertación y vigilancia ciudadana en la Municipalidad Provincial de Puno
No se trata de endosar a los ciudadanos las tareas propias del gobierno en sus distintos niveles, sino de articular de manera armónica y con sentido inclusivo distintas manifestaciones de los/as ciudadanos/as interesados/as en la solución de múltiples problemas que los afectan directa o indirectamente, con lo cual contribuyen a la reforma del Estado. En ese sentido la participación ciudadana tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la población -función de administración- y representar a los intereses, prioridades e identidades de la ciudadanía -función de gobierno- ;a partir de ello la participación ciudadana se convierte en un medio o recurso que permite ampliar las capacidades de acción del aparato público del Estado y como la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, apuntando hacia la democratización del sistema político del Estado.
La insuficiencia de un sistema en el que el Estado se convierte en un órgano decisor poco permeable y a veces distante de las inquietudes sociales, genera la necesidad de implantar espacios y mecanismos que permitan una mayor presencia e intervención del ciudadano y de los diferentes grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, sin que ello suponga cuestionar sus bases fundamentales del Estado.
Consecuentemente la participación ciudadana debe asegurar la capacidad de los ciudadanos de intervenir en lo público, si se promueve una articulación Estado – Sociedad Civil – Ciudadanos, siendo el Municipio el ámbito más adecuado para impulsar los procesos de participación y propiciar mecanismos jurídicos viables; de esta manera se hacen mas fuertes, directas y cotidianas las relaciones entre los ciudadanos(as) y el Gobierno Local, con la finalidad de tomar y ejecutar decisiones de manera conjunta, en un proceso de formulación, definición y ejecución de políticas públicas que representan y expresan los intereses de los ciudadanos.Medrano Valdez, Yanett - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2006
Para Optar el Titulo Profesional : Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (3)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0067-01 T0067 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0069-02 T0069 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T10700-16297-01 T10700 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl ejercicio equívoco de la nulidad de acto jurídico en conflictos de carácter patrimonial en la sala civil de la corte superior de justicia de Puno en el periodo 2010 - 2013 / Irene Apaza Borda / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : El ejercicio equívoco de la nulidad de acto jurídico en conflictos de carácter patrimonial en la sala civil de la corte superior de justicia de Puno en el periodo 2010 - 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Irene Apaza Borda, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 173 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente investigación parte de una institución controvertida tanto para los litigantes como para los propios operadores del derecho; ello debido a que la Nulidad de Acto Jurídico siempre se ha caracterizado por su complejidad, hecho que la hace más atractiva a quienes nos encontramos involucrados en el mundo del derecho civil; sin embargo debido a la amplitud de este tema es que en la presente realizaremos una delimitación de nuestro objeto de estudio; para ello tomaremos tres conflictos de carácter patrimonial en donde es usual el ejercicio de la Nulidad de Acto Jurídico; estas son; la venta de bien ajeno, actos de disposición que realiza un cónyuge sin el asentimiento del otro dentro de la sociedad de gananciales y los actos jurídicos celebrados por un representante sin facultades; asimismo enmarcaremos nuestro objeto de estudio a las sentencias emitidas por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno en el periodo 2010 al 2013, para ello necesariamente recurriremos a conceptos vinculados al tema; siendo de destacar la Ineficacia del Acto Jurídico y la Invalidez de Acto Jurídico. Toda la investigación será clasificada en tres capítulos, lo cual hará didáctico su estudio, asi tenemos en el Capítulo I el planteamiento del problema, objetivos, justificación y los conceptos teóricos en base al cual se establece el tema de investigación; en el Capítulo II encontramos la metodología utilizada para la comprobación de nuestra hipótesis, tales como el análisis de los procesos judiciales seguido en el tiempo y en el espacio delimitado para nuestra investigación y finalmente en el capítulo III encontraremos los resultados, conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado con la presente investigación Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82772 El ejercicio equívoco de la nulidad de acto jurídico en conflictos de carácter patrimonial en la sala civil de la corte superior de justicia de Puno en el periodo 2010 - 2013 [texto impreso] / Irene Apaza Borda, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 173 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La presente investigación parte de una institución controvertida tanto para los litigantes como para los propios operadores del derecho; ello debido a que la Nulidad de Acto Jurídico siempre se ha caracterizado por su complejidad, hecho que la hace más atractiva a quienes nos encontramos involucrados en el mundo del derecho civil; sin embargo debido a la amplitud de este tema es que en la presente realizaremos una delimitación de nuestro objeto de estudio; para ello tomaremos tres conflictos de carácter patrimonial en donde es usual el ejercicio de la Nulidad de Acto Jurídico; estas son; la venta de bien ajeno, actos de disposición que realiza un cónyuge sin el asentimiento del otro dentro de la sociedad de gananciales y los actos jurídicos celebrados por un representante sin facultades; asimismo enmarcaremos nuestro objeto de estudio a las sentencias emitidas por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno en el periodo 2010 al 2013, para ello necesariamente recurriremos a conceptos vinculados al tema; siendo de destacar la Ineficacia del Acto Jurídico y la Invalidez de Acto Jurídico. Toda la investigación será clasificada en tres capítulos, lo cual hará didáctico su estudio, asi tenemos en el Capítulo I el planteamiento del problema, objetivos, justificación y los conceptos teóricos en base al cual se establece el tema de investigación; en el Capítulo II encontramos la metodología utilizada para la comprobación de nuestra hipótesis, tales como el análisis de los procesos judiciales seguido en el tiempo y en el espacio delimitado para nuestra investigación y finalmente en el capítulo III encontraremos los resultados, conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado con la presente investigación Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82772
El ejercicio equívoco de la nulidad de acto jurídico en conflictos de carácter patrimonial en la sala civil de la corte superior de justicia de Puno en el periodo 2010 - 2013
La presente investigación parte de una institución controvertida tanto para los litigantes como para los propios operadores del derecho; ello debido a que la Nulidad de Acto Jurídico siempre se ha caracterizado por su complejidad, hecho que la hace más atractiva a quienes nos encontramos involucrados en el mundo del derecho civil; sin embargo debido a la amplitud de este tema es que en la presente realizaremos una delimitación de nuestro objeto de estudio; para ello tomaremos tres conflictos de carácter patrimonial en donde es usual el ejercicio de la Nulidad de Acto Jurídico; estas son; la venta de bien ajeno, actos de disposición que realiza un cónyuge sin el asentimiento del otro dentro de la sociedad de gananciales y los actos jurídicos celebrados por un representante sin facultades; asimismo enmarcaremos nuestro objeto de estudio a las sentencias emitidas por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno en el periodo 2010 al 2013, para ello necesariamente recurriremos a conceptos vinculados al tema; siendo de destacar la Ineficacia del Acto Jurídico y la Invalidez de Acto Jurídico. Toda la investigación será clasificada en tres capítulos, lo cual hará didáctico su estudio, asi tenemos en el Capítulo I el planteamiento del problema, objetivos, justificación y los conceptos teóricos en base al cual se establece el tema de investigación; en el Capítulo II encontramos la metodología utilizada para la comprobación de nuestra hipótesis, tales como el análisis de los procesos judiciales seguido en el tiempo y en el espacio delimitado para nuestra investigación y finalmente en el capítulo III encontraremos los resultados, conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado con la presente investigación
Apaza Borda, IreneChura Pacori, Marice ; Chura Pacori, Marice ; Chura Pacori, Marice - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para Optar el Título Profesional : Abogado
Zona Territorial de Estudio PE: PUNO
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0114-01 T 0114 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T19026-25498-01 T19026 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLas empresas de transporte en Puno como sociedades de responsabilidad limitada / Raul Rómulo Castillo Suaquita / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : Las empresas de transporte en Puno como sociedades de responsabilidad limitada Tipo de documento: texto impreso Autores: Raul Rómulo Castillo Suaquita, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 145 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69656 Las empresas de transporte en Puno como sociedades de responsabilidad limitada [texto impreso] / Raul Rómulo Castillo Suaquita, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 145 páginas : tablas ; 30 cm.
Para Optar el Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69656
Las empresas de transporte en Puno como sociedades de responsabilidad limitada
Castillo Suaquita, Raul Rómulo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
Para Optar el Titulo Profesional : Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0038-01 T0038 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T5565-8999-00 T5565 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl estándar de prueba del peligro de obstaculización y su problemática para dictar la prisión preventiva / Janeth Angelica Condemaita Gomez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : El estándar de prueba del peligro de obstaculización y su problemática para dictar la prisión preventiva Tipo de documento: texto impreso Autores: Janeth Angelica Condemaita Gomez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 132 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación aborda sobre los presupuestos del peligro de obstaculización y su problemática para valorar dicho peligro en la prisión preventiva, la investigación se enfocó principalmente en analizar e interpretar teorías, doctrina y jurisprudencia, ejemplificado con casos emblemáticos de prisión preventiva en el Perú. Teniendo como OBJETIVO general: Establecer el estado de cuestión del peligro de obstaculización y su problemática al momento de dictar la prisión preventiva. La investigación es de tipo cualitativo, y se utilizó el MÉTODO dogmático jurídico y el método sistemático. Llegando a los siguientes RESULTADOS: Las perspectivas del peligro de obstaculización, están configuradas por los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso concreto y en cuanto a las perspectivas especificas están dadas por el riesgo razonable y los indicios directos, y la problemática gira en torno a la postulación del peligro procesal de parte del fiscal, la extralimitación del juez, la doble valoración de la gravedad de la pena y la determinación de los antecedentes del imputado. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11386 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108712 El estándar de prueba del peligro de obstaculización y su problemática para dictar la prisión preventiva [texto impreso] / Janeth Angelica Condemaita Gomez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 132 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La investigación aborda sobre los presupuestos del peligro de obstaculización y su problemática para valorar dicho peligro en la prisión preventiva, la investigación se enfocó principalmente en analizar e interpretar teorías, doctrina y jurisprudencia, ejemplificado con casos emblemáticos de prisión preventiva en el Perú. Teniendo como OBJETIVO general: Establecer el estado de cuestión del peligro de obstaculización y su problemática al momento de dictar la prisión preventiva. La investigación es de tipo cualitativo, y se utilizó el MÉTODO dogmático jurídico y el método sistemático. Llegando a los siguientes RESULTADOS: Las perspectivas del peligro de obstaculización, están configuradas por los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso concreto y en cuanto a las perspectivas especificas están dadas por el riesgo razonable y los indicios directos, y la problemática gira en torno a la postulación del peligro procesal de parte del fiscal, la extralimitación del juez, la doble valoración de la gravedad de la pena y la determinación de los antecedentes del imputado. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11386 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108712
El estándar de prueba del peligro de obstaculización y su problemática para dictar la prisión preventiva
La investigación aborda sobre los presupuestos del peligro de obstaculización y su problemática para valorar dicho peligro en la prisión preventiva, la investigación se enfocó principalmente en analizar e interpretar teorías, doctrina y jurisprudencia, ejemplificado con casos emblemáticos de prisión preventiva en el Perú. Teniendo como OBJETIVO general: Establecer el estado de cuestión del peligro de obstaculización y su problemática al momento de dictar la prisión preventiva. La investigación es de tipo cualitativo, y se utilizó el MÉTODO dogmático jurídico y el método sistemático. Llegando a los siguientes RESULTADOS: Las perspectivas del peligro de obstaculización, están configuradas por los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso concreto y en cuanto a las perspectivas especificas están dadas por el riesgo razonable y los indicios directos, y la problemática gira en torno a la postulación del peligro procesal de parte del fiscal, la extralimitación del juez, la doble valoración de la gravedad de la pena y la determinación de los antecedentes del imputado.
Condemaita Gomez, Janeth Angelica - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar el Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0268-01 T0268 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25445-31948-01 T25445 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Disponible El estatus jurídico de la naturaleza en el constitucionalismo latinoamericano aproximación a la experiencia ecuatoriana (Constitución 2008) y boliviana (Constitución 2009) / Zenayda Margot Chura Huanca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : El estatus jurídico de la naturaleza en el constitucionalismo latinoamericano aproximación a la experiencia ecuatoriana (Constitución 2008) y boliviana (Constitución 2009) Tipo de documento: texto impreso Autores: Zenayda Margot Chura Huanca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 143 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación se enfoca en los cambios que trajeron la Constitución de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), específicamente, da cuenta de la novedosa manera de constitucionalizar el medio ambiente. En las mencionadas constituciones se ha reconocido como sujeto de derechos a la naturaleza, constituyéndose en un cambio radical. El objetivo de la investigación fue: explicar el estatus jurídico de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con especial énfasis, en la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009. La metodología de la investigación consistió en la revisión del marco teórico y normativo a nivel de la experiencia comparada para explicar el estatus jurídico de la naturaleza. Los instrumentos que se utilizaron son: ficha de observación y ficha de resumen bibliográfico. Finalmente, los resultados a los cuales se arribaron es que la naturaleza tiene el estatus jurídico de sujeto de derechos y que tiene protección reforzada por parte de los órganos que administran justicia. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10418 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107697 El estatus jurídico de la naturaleza en el constitucionalismo latinoamericano aproximación a la experiencia ecuatoriana (Constitución 2008) y boliviana (Constitución 2009) [texto impreso] / Zenayda Margot Chura Huanca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 143 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La investigación se enfoca en los cambios que trajeron la Constitución de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), específicamente, da cuenta de la novedosa manera de constitucionalizar el medio ambiente. En las mencionadas constituciones se ha reconocido como sujeto de derechos a la naturaleza, constituyéndose en un cambio radical. El objetivo de la investigación fue: explicar el estatus jurídico de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con especial énfasis, en la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009. La metodología de la investigación consistió en la revisión del marco teórico y normativo a nivel de la experiencia comparada para explicar el estatus jurídico de la naturaleza. Los instrumentos que se utilizaron son: ficha de observación y ficha de resumen bibliográfico. Finalmente, los resultados a los cuales se arribaron es que la naturaleza tiene el estatus jurídico de sujeto de derechos y que tiene protección reforzada por parte de los órganos que administran justicia. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10418 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107697
El estatus jurídico de la naturaleza en el constitucionalismo latinoamericano aproximación a la experiencia ecuatoriana (Constitución 2008) y boliviana (Constitución 2009)
La investigación se enfoca en los cambios que trajeron la Constitución de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), específicamente, da cuenta de la novedosa manera de constitucionalizar el medio ambiente. En las mencionadas constituciones se ha reconocido como sujeto de derechos a la naturaleza, constituyéndose en un cambio radical. El objetivo de la investigación fue: explicar el estatus jurídico de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con especial énfasis, en la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009. La metodología de la investigación consistió en la revisión del marco teórico y normativo a nivel de la experiencia comparada para explicar el estatus jurídico de la naturaleza. Los instrumentos que se utilizaron son: ficha de observación y ficha de resumen bibliográfico. Finalmente, los resultados a los cuales se arribaron es que la naturaleza tiene el estatus jurídico de sujeto de derechos y que tiene protección reforzada por parte de los órganos que administran justicia.
Chura Huanca, Zenayda Margot - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0258-01 T0258 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24986-31489-01 T24986 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEstudio comparativo entre la constitución política del Perú del Año 1979 y 1993 referente a la educación básica, su desarrollo de está ultima y los aportes en la mejoría de la educación / Jesús Vilca Chambi / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Estudio comparativo entre la constitución política del Perú del Año 1979 y 1993 referente a la educación básica, su desarrollo de está ultima y los aportes en la mejoría de la educación Tipo de documento: texto impreso Autores: Jesús Vilca Chambi, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 116 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa) Resumen: En el presente trabajo, referente al estudio comparativo entre la Constitución Política del Año 1979 Y 1993, y las normas que rigen la Educación Básica, exponemos algunos resultados importantes, que merece una síntesis sustancial.
Existe una marcada diferencia entre ambas Constituciones, respecto a semejanzas y diferencias; en la Constitución derogada los Artículos referentes al objeto de estudio, cumplen con las características semánticas y sintácticas, lo que significa, que sus conceptos no están solapados de ambigüedades; en comparación con la Constitución vigente, su redacción es poca técnica y existe artículos que tienen hasta cinco párrafos por lo que, la compresión y interpretación del los mismos, crea incertidumbre sobre la verdadera intención del legislador. Entones existe más diferencias que semejanzas entre las ambas constituciones sobre la regulación de la Educación Básica
Las normas constitucionales deben complementarse, con leyes orgánicas o que estas amplíen alguna intención jurídica concerniente a la Educación Básica; según los resultados obtenidos, son muy escasos las leyes que se han emitido después de entrada en vigencia la constitución actual, los mismos que no tienen trascendencia, ni apoyan en el desarrollo constitucional, en materia de Educación Básica, tampoco el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio correspondiente emitió normas de menor jerarquía, que aporte en dicho propósito.
Después de 21 años de vigencia de la Carta Magna, la Educación Básica no registra mejorías; se tiene un déficit en ejecución de infraestructura escolar, el analfabetismo aún no se ha erradicado, los materiales educativos no obedecen a la diversidad cultual de nuestro país, los medios de comunicación no cumplen con aportar en la formación cultural y ética de los estudiantes, en efecto estos resultados corroboran lo que ya se manifestadoLink: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82635 Estudio comparativo entre la constitución política del Perú del Año 1979 y 1993 referente a la educación básica, su desarrollo de está ultima y los aportes en la mejoría de la educación [texto impreso] / Jesús Vilca Chambi, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 116 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: En el presente trabajo, referente al estudio comparativo entre la Constitución Política del Año 1979 Y 1993, y las normas que rigen la Educación Básica, exponemos algunos resultados importantes, que merece una síntesis sustancial.
Existe una marcada diferencia entre ambas Constituciones, respecto a semejanzas y diferencias; en la Constitución derogada los Artículos referentes al objeto de estudio, cumplen con las características semánticas y sintácticas, lo que significa, que sus conceptos no están solapados de ambigüedades; en comparación con la Constitución vigente, su redacción es poca técnica y existe artículos que tienen hasta cinco párrafos por lo que, la compresión y interpretación del los mismos, crea incertidumbre sobre la verdadera intención del legislador. Entones existe más diferencias que semejanzas entre las ambas constituciones sobre la regulación de la Educación Básica
Las normas constitucionales deben complementarse, con leyes orgánicas o que estas amplíen alguna intención jurídica concerniente a la Educación Básica; según los resultados obtenidos, son muy escasos las leyes que se han emitido después de entrada en vigencia la constitución actual, los mismos que no tienen trascendencia, ni apoyan en el desarrollo constitucional, en materia de Educación Básica, tampoco el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio correspondiente emitió normas de menor jerarquía, que aporte en dicho propósito.
Después de 21 años de vigencia de la Carta Magna, la Educación Básica no registra mejorías; se tiene un déficit en ejecución de infraestructura escolar, el analfabetismo aún no se ha erradicado, los materiales educativos no obedecen a la diversidad cultual de nuestro país, los medios de comunicación no cumplen con aportar en la formación cultural y ética de los estudiantes, en efecto estos resultados corroboran lo que ya se manifestadoLink: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82635
Estudio comparativo entre la constitución política del Perú del Año 1979 y 1993 referente a la educación básica, su desarrollo de está ultima y los aportes en la mejoría de la educación
En el presente trabajo, referente al estudio comparativo entre la Constitución Política del Año 1979 Y 1993, y las normas que rigen la Educación Básica, exponemos algunos resultados importantes, que merece una síntesis sustancial.
Existe una marcada diferencia entre ambas Constituciones, respecto a semejanzas y diferencias; en la Constitución derogada los Artículos referentes al objeto de estudio, cumplen con las características semánticas y sintácticas, lo que significa, que sus conceptos no están solapados de ambigüedades; en comparación con la Constitución vigente, su redacción es poca técnica y existe artículos que tienen hasta cinco párrafos por lo que, la compresión y interpretación del los mismos, crea incertidumbre sobre la verdadera intención del legislador. Entones existe más diferencias que semejanzas entre las ambas constituciones sobre la regulación de la Educación Básica
Las normas constitucionales deben complementarse, con leyes orgánicas o que estas amplíen alguna intención jurídica concerniente a la Educación Básica; según los resultados obtenidos, son muy escasos las leyes que se han emitido después de entrada en vigencia la constitución actual, los mismos que no tienen trascendencia, ni apoyan en el desarrollo constitucional, en materia de Educación Básica, tampoco el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio correspondiente emitió normas de menor jerarquía, que aporte en dicho propósito.
Después de 21 años de vigencia de la Carta Magna, la Educación Básica no registra mejorías; se tiene un déficit en ejecución de infraestructura escolar, el analfabetismo aún no se ha erradicado, los materiales educativos no obedecen a la diversidad cultual de nuestro país, los medios de comunicación no cumplen con aportar en la formación cultural y ética de los estudiantes, en efecto estos resultados corroboran lo que ya se manifestadoVilca Chambi, Jesús - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0113-01 VIL Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18819-25276-01 T18819 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEstudio del debido procedimiento en los procesos administrativos disciplinarios respecto a los derechos de los administrados de la Dirección Regional de Educación Puno en el Año 2014 / Wilfredo Flores Espillico / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Estudio del debido procedimiento en los procesos administrativos disciplinarios respecto a los derechos de los administrados de la Dirección Regional de Educación Puno en el Año 2014 Tipo de documento: texto impreso Autores: Wilfredo Flores Espillico, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 171 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determinar si en los procesos administrativos disciplinarios, concluidos en el año 2014, realizados por la CPPA de la DREP se respetó o no el Debido Procedimiento y se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario, para ellose utilizó un enfoque Mixto con predominio cuantitativo. El Debido Proceso presenta problemas no de orden sustantivo sino de aplicación práctica en cada proceso en particular, a ello no es ajena la justicia administrativa que se imparte dentro de la Administración Pública; como es el caso de los docentes y directores de los Institutos Superiores Públicos no universitarios que laboran en la Dirección Regional de Educación Puno bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 y que durante el año 2014 hayan sido sancionados por cometer alguna falta administrativa. Luego de haber realizado la presente investigación y conforme nuestro objetivo planteado, llegamos a la conclusión que en los procesos administrativos disciplinarios realizados por la CPPA de la DREP, no se respetó el Debido Procedimiento asi como tampoco se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario; el expediente disciplinario analizado se encuentran con afectación de Derechos constitucionales de los administrados. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92521 Estudio del debido procedimiento en los procesos administrativos disciplinarios respecto a los derechos de los administrados de la Dirección Regional de Educación Puno en el Año 2014 [texto impreso] / Wilfredo Flores Espillico, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 171 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 01 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Determinar si en los procesos administrativos disciplinarios, concluidos en el año 2014, realizados por la CPPA de la DREP se respetó o no el Debido Procedimiento y se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario, para ellose utilizó un enfoque Mixto con predominio cuantitativo. El Debido Proceso presenta problemas no de orden sustantivo sino de aplicación práctica en cada proceso en particular, a ello no es ajena la justicia administrativa que se imparte dentro de la Administración Pública; como es el caso de los docentes y directores de los Institutos Superiores Públicos no universitarios que laboran en la Dirección Regional de Educación Puno bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 y que durante el año 2014 hayan sido sancionados por cometer alguna falta administrativa. Luego de haber realizado la presente investigación y conforme nuestro objetivo planteado, llegamos a la conclusión que en los procesos administrativos disciplinarios realizados por la CPPA de la DREP, no se respetó el Debido Procedimiento asi como tampoco se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario; el expediente disciplinario analizado se encuentran con afectación de Derechos constitucionales de los administrados. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92521
Estudio del debido procedimiento en los procesos administrativos disciplinarios respecto a los derechos de los administrados de la Dirección Regional de Educación Puno en el Año 2014
Determinar si en los procesos administrativos disciplinarios, concluidos en el año 2014, realizados por la CPPA de la DREP se respetó o no el Debido Procedimiento y se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario, para ellose utilizó un enfoque Mixto con predominio cuantitativo. El Debido Proceso presenta problemas no de orden sustantivo sino de aplicación práctica en cada proceso en particular, a ello no es ajena la justicia administrativa que se imparte dentro de la Administración Pública; como es el caso de los docentes y directores de los Institutos Superiores Públicos no universitarios que laboran en la Dirección Regional de Educación Puno bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 y que durante el año 2014 hayan sido sancionados por cometer alguna falta administrativa. Luego de haber realizado la presente investigación y conforme nuestro objetivo planteado, llegamos a la conclusión que en los procesos administrativos disciplinarios realizados por la CPPA de la DREP, no se respetó el Debido Procedimiento asi como tampoco se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario; el expediente disciplinario analizado se encuentran con afectación de Derechos constitucionales de los administrados.
Flores Espillico, Wilfredo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0142-01 T 0142 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21002-27494-01 T21002 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEstudio jurídico de la accidentabilidad en el departamento de Puno y reforma de la normatividad de tránsito / José Pineda Calvo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2002)
Título : Estudio jurídico de la accidentabilidad en el departamento de Puno y reforma de la normatividad de tránsito Tipo de documento: texto impreso Autores: José Pineda Calvo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2002 Número de páginas: 212 pàginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70179 Estudio jurídico de la accidentabilidad en el departamento de Puno y reforma de la normatividad de tránsito [texto impreso] / José Pineda Calvo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2002 . - 212 pàginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70179
Estudio jurídico de la accidentabilidad en el departamento de Puno y reforma de la normatividad de tránsito
Pineda Calvo, José - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2002
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0029-01 T0029 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 6039-11104-01 T6039 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEstudio jurídico doctrinario sobre el vientre en alquiler dentro de la legislación peruana, realizado en la ciudad de Puno / Frida Epifania Zea Loayza / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : Estudio jurídico doctrinario sobre el vientre en alquiler dentro de la legislación peruana, realizado en la ciudad de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Frida Epifania Zea Loayza, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 235, pàginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 616.8526 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74985 Estudio jurídico doctrinario sobre el vientre en alquiler dentro de la legislación peruana, realizado en la ciudad de Puno [texto impreso] / Frida Epifania Zea Loayza, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 235, pàginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 616.8526 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74985
Estudio jurídico doctrinario sobre el vientre en alquiler dentro de la legislación peruana, realizado en la ciudad de Puno
Zea Loayza, Frida Epifania - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0052-01 346.11 Z54 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible TE173 346.11 Z54 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) En Procesos Técnicos
Excluido de préstamoEstudio jurídico de la pena en la ley penal tributaria y su implicancia en la evación tributaria / Yanneth Roxana Velasquez Rodriguez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1996)
Título : Estudio jurídico de la pena en la ley penal tributaria y su implicancia en la evación tributaria Tipo de documento: texto impreso Autores: Yanneth Roxana Velasquez Rodriguez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1996 Número de páginas: 213, pàginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 006.77 Programación para diferentes tipos específicos de computadores Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67731 Estudio jurídico de la pena en la ley penal tributaria y su implicancia en la evación tributaria [texto impreso] / Yanneth Roxana Velasquez Rodriguez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1996 . - 213, pàginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 006.77 Programación para diferentes tipos específicos de computadores Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67731
Estudio jurídico de la pena en la ley penal tributaria y su implicancia en la evación tributaria
Velasquez Rodriguez, Yanneth Roxana - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1996
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0020-01 343.8 M79 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 3825-6686-01 T3825 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEstudio de la legislación sobre las aguas minero medicinales del departamento de Puno / Cesar Concepción Rodriguez Aguilar / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : Estudio de la legislación sobre las aguas minero medicinales del departamento de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Cesar Concepción Rodriguez Aguilar, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 156 pàginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69646 Estudio de la legislación sobre las aguas minero medicinales del departamento de Puno [texto impreso] / Cesar Concepción Rodriguez Aguilar, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 156 pàginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69646
Estudio de la legislación sobre las aguas minero medicinales del departamento de Puno
Rodriguez Aguilar, Cesar Concepción - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0047-01 348.54 R74 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 5557-8620-00 T5557 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEvación al pago de impuestos a la renta de cuarta categoría en los profesionales independientes de la ciudad de Puno / René Rosario Calsin Chirinos / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1998)
Título : Evación al pago de impuestos a la renta de cuarta categoría en los profesionales independientes de la ciudad de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: René Rosario Calsin Chirinos, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: 118 páginas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Titulo Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 006.77 Programación para diferentes tipos específicos de computadores Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74987 Evación al pago de impuestos a la renta de cuarta categoría en los profesionales independientes de la ciudad de Puno [texto impreso] / René Rosario Calsin Chirinos, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1998 . - 118 páginas ; 30 cm.
Para Optar el Titulo Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 006.77 Programación para diferentes tipos específicos de computadores Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74987
Evación al pago de impuestos a la renta de cuarta categoría en los profesionales independientes de la ciudad de Puno
Calsin Chirinos, René Rosario - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1998
Para Optar el Titulo Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (3)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0018-02 343.8 C18 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0017-01 343.8 C18 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible TE175 343.8 C18 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) En Procesos Técnicos
Excluido de préstamoEvaluación de los resultados de la fiscalización ambiental en el marco normativo de la pequeña minería y minería artesanal de la Región de Puno al año 2016 / Yeni Beatriz Laruta Vilcapaza / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Evaluación de los resultados de la fiscalización ambiental en el marco normativo de la pequeña minería y minería artesanal de la Región de Puno al año 2016 Tipo de documento: texto impreso Autores: Yeni Beatriz Laruta Vilcapaza, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 180 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El problema central de la investigación surge a partir de los informes realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el cual indican que el GORE Puno tiene resultados desaprobatorios en la evaluación de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la región Puno correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. De acuerdo al numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental que tiene todo ciudadano de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Por lo cual es importante analizar los resultados de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y la minería artesanal de la Región de Puno, en base a la normatividad ambiental nacional y regional para el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y reducción de pasivos ambientales para la conservación del medio ambiente de la región de Puno. Para tal fin se realizóuna investigación no experimental. Obteniéndose como resultados que la GORE Puno se encuentra en el décimo sexto lugar del ranking de cumplimiento de la función de fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal 2012-2013, el décimo quinto puesto del ranking 2013-2014 y el décimo tercer puesto del 2014. Así mismo en referencia marco normativo ambiental se concluye que existen vacíos legales en referencia a la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal, debido a que la normatividad ambiental actual se desarrolla de manera genérica, por lo cual se propone regular mediante una ordenanza regional la misma que fue realizada y forma parte integra del presente proyecto. Así mismo se desarrolló los dispositivos legales del Perú que reconocen y amparan el derecho de acceso a la justicia ambiental, así como avances respecto de la institucionalidad ambiental. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10740 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107695 Evaluación de los resultados de la fiscalización ambiental en el marco normativo de la pequeña minería y minería artesanal de la Región de Puno al año 2016 [texto impreso] / Yeni Beatriz Laruta Vilcapaza, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 180 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El problema central de la investigación surge a partir de los informes realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el cual indican que el GORE Puno tiene resultados desaprobatorios en la evaluación de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la región Puno correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. De acuerdo al numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental que tiene todo ciudadano de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Por lo cual es importante analizar los resultados de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y la minería artesanal de la Región de Puno, en base a la normatividad ambiental nacional y regional para el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y reducción de pasivos ambientales para la conservación del medio ambiente de la región de Puno. Para tal fin se realizóuna investigación no experimental. Obteniéndose como resultados que la GORE Puno se encuentra en el décimo sexto lugar del ranking de cumplimiento de la función de fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal 2012-2013, el décimo quinto puesto del ranking 2013-2014 y el décimo tercer puesto del 2014. Así mismo en referencia marco normativo ambiental se concluye que existen vacíos legales en referencia a la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal, debido a que la normatividad ambiental actual se desarrolla de manera genérica, por lo cual se propone regular mediante una ordenanza regional la misma que fue realizada y forma parte integra del presente proyecto. Así mismo se desarrolló los dispositivos legales del Perú que reconocen y amparan el derecho de acceso a la justicia ambiental, así como avances respecto de la institucionalidad ambiental. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10740 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107695
Evaluación de los resultados de la fiscalización ambiental en el marco normativo de la pequeña minería y minería artesanal de la Región de Puno al año 2016
El problema central de la investigación surge a partir de los informes realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el cual indican que el GORE Puno tiene resultados desaprobatorios en la evaluación de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la región Puno correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. De acuerdo al numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental que tiene todo ciudadano de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Por lo cual es importante analizar los resultados de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y la minería artesanal de la Región de Puno, en base a la normatividad ambiental nacional y regional para el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y reducción de pasivos ambientales para la conservación del medio ambiente de la región de Puno. Para tal fin se realizóuna investigación no experimental. Obteniéndose como resultados que la GORE Puno se encuentra en el décimo sexto lugar del ranking de cumplimiento de la función de fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal 2012-2013, el décimo quinto puesto del ranking 2013-2014 y el décimo tercer puesto del 2014. Así mismo en referencia marco normativo ambiental se concluye que existen vacíos legales en referencia a la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal, debido a que la normatividad ambiental actual se desarrolla de manera genérica, por lo cual se propone regular mediante una ordenanza regional la misma que fue realizada y forma parte integra del presente proyecto. Así mismo se desarrolló los dispositivos legales del Perú que reconocen y amparan el derecho de acceso a la justicia ambiental, así como avances respecto de la institucionalidad ambiental.
Laruta Vilcapaza, Yeni Beatriz - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0265-01 T0265 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24984-31487-01 T24984 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEvolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones / Tatiana Rocio Chambi Guevara / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones Tipo de documento: texto impreso Autores: Tatiana Rocio Chambi Guevara, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 107 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente tesis tiene por objeto analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones de Perú y a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Teniendo como objetivo general, analizar el reglamento de reclamos de usuarios en el sector telecomunicaciones de Perú, en su evolución y a nivel del derecho comparado. Del mismo modo se tienen como objetivos específicos: 1. Analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones en Perú desde su creación, y 2. Comparar los dispositivos legales de reclamos del sector telecomunicaciones con los países de Argentina, Chile, Colombia y México. El diseño de investigación es cualitativo. Las conclusiones a las que se han arribado son: De la evolución de reglamento de atención de reclamos de servicios de telecomunicaciones en el Perú ha atravesado por cambios sustanciales, con la única finalidad de lograr la satisfacción de que los servicios prestados cumplan con altos estándares de calidad; Del estudio a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, se tiene que, existen divergencias y convergencias notorias de acuerdo a las políticas Estado y en beneficio de cada país. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8292 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106985 Evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones [texto impreso] / Tatiana Rocio Chambi Guevara, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 107 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La presente tesis tiene por objeto analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones de Perú y a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Teniendo como objetivo general, analizar el reglamento de reclamos de usuarios en el sector telecomunicaciones de Perú, en su evolución y a nivel del derecho comparado. Del mismo modo se tienen como objetivos específicos: 1. Analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones en Perú desde su creación, y 2. Comparar los dispositivos legales de reclamos del sector telecomunicaciones con los países de Argentina, Chile, Colombia y México. El diseño de investigación es cualitativo. Las conclusiones a las que se han arribado son: De la evolución de reglamento de atención de reclamos de servicios de telecomunicaciones en el Perú ha atravesado por cambios sustanciales, con la única finalidad de lograr la satisfacción de que los servicios prestados cumplan con altos estándares de calidad; Del estudio a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, se tiene que, existen divergencias y convergencias notorias de acuerdo a las políticas Estado y en beneficio de cada país. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8292 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106985
Evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones
La presente tesis tiene por objeto analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones de Perú y a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Teniendo como objetivo general, analizar el reglamento de reclamos de usuarios en el sector telecomunicaciones de Perú, en su evolución y a nivel del derecho comparado. Del mismo modo se tienen como objetivos específicos: 1. Analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones en Perú desde su creación, y 2. Comparar los dispositivos legales de reclamos del sector telecomunicaciones con los países de Argentina, Chile, Colombia y México. El diseño de investigación es cualitativo. Las conclusiones a las que se han arribado son: De la evolución de reglamento de atención de reclamos de servicios de telecomunicaciones en el Perú ha atravesado por cambios sustanciales, con la única finalidad de lograr la satisfacción de que los servicios prestados cumplan con altos estándares de calidad; Del estudio a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, se tiene que, existen divergencias y convergencias notorias de acuerdo a las políticas Estado y en beneficio de cada país.
Chambi Guevara, Tatiana Rocio - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0236-01 T0236 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24085-30588-01 T24085 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa evolución del tratamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana / Sonia Chino Flores / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La evolución del tratamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana Tipo de documento: texto impreso Autores: Sonia Chino Flores, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 164 páginas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Estudio de la evolución dentro de la legislación nacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y establecer las posiciones existentes en la doctrina y derecho comparado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para identificar la perspectiva actual de dicha responsabilidad como una opción de política criminal, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú) en su primera unidad, para posteriormente estudiar dentro de su segunda unidad de estudio el derecho comparado y finalmente identificar la perspectiva actual dentro del campo jurídico-penal. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y prospectivo. Con los resultados que se alcanzó, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante importante dada la actual situación política y económica que se vive mundialmente; pues en la actualidad se viene presenciando altos índices de criminalidad nacional y transnacional relacionada a personas jurídicas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90791 La evolución del tratamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana [texto impreso] / Sonia Chino Flores, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 164 páginas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Estudio de la evolución dentro de la legislación nacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y establecer las posiciones existentes en la doctrina y derecho comparado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para identificar la perspectiva actual de dicha responsabilidad como una opción de política criminal, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú) en su primera unidad, para posteriormente estudiar dentro de su segunda unidad de estudio el derecho comparado y finalmente identificar la perspectiva actual dentro del campo jurídico-penal. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y prospectivo. Con los resultados que se alcanzó, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante importante dada la actual situación política y económica que se vive mundialmente; pues en la actualidad se viene presenciando altos índices de criminalidad nacional y transnacional relacionada a personas jurídicas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90791
La evolución del tratamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana
Estudio de la evolución dentro de la legislación nacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y establecer las posiciones existentes en la doctrina y derecho comparado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para identificar la perspectiva actual de dicha responsabilidad como una opción de política criminal, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú) en su primera unidad, para posteriormente estudiar dentro de su segunda unidad de estudio el derecho comparado y finalmente identificar la perspectiva actual dentro del campo jurídico-penal. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y prospectivo. Con los resultados que se alcanzó, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante importante dada la actual situación política y económica que se vive mundialmente; pues en la actualidad se viene presenciando altos índices de criminalidad nacional y transnacional relacionada a personas jurídicas.
Chino Flores, Sonia - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0138-01 T 0138 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T20619-27106-01 T20619 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de la sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del articulo 39° de la Ley 26662 / Oscar Zenon Bejar Hancco / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : La exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de la sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del articulo 39° de la Ley 26662 Tipo de documento: texto impreso Autores: Oscar Zenon Bejar Hancco, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 126 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El problema central de la investigación surge cuando uno de los herederos realiza la sucesión intestada en forma unilateral, es decir, sin considerar a todos los herederos legitimados por ley (sus hermanos), al margen de los demás sucesores legales, en esta línea analizamos las causas y las consecuencias que genera éste trámite unilateral y plantear la reforma del artículo 39 de la ley 26662, la investigación se realizó en la ciudad de Puno, año 2017. Teniendo como OBJETIVO: Establecer las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral de la sucesión intestada, evaluar la suficiencia de los requisitos regulados en el artículo 39 de la ley 26662 y proponer una formula legislativa. METODOLOGÍA: La investigación tiene enfoque cualitativo y se utilizara el diseño DOGMÁTICO y ESTUDIO DE CASOS CUALITATIVOS. Los Resultados son las siguiente: (i) Una de las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral, es que se excluye de la masa hereditaria a los demás herederos forzosos, en consecuencia, se vulnera el derecho hereditario; ello desemboca en procesos judiciales como petición de herencia y nulidades. (ii) Los requisitos regulados en el artículo 39 de la Ley N° 26662, no son suficientes para proteger el derecho hereditario de todos los herederos forzosos, es así que la Sucesión Intestada no cumple su finalidad de transmitir los derechos y obligaciones del causante a todos los llamados por ley. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6714 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105503 La exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de la sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del articulo 39° de la Ley 26662 [texto impreso] / Oscar Zenon Bejar Hancco, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 126 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El problema central de la investigación surge cuando uno de los herederos realiza la sucesión intestada en forma unilateral, es decir, sin considerar a todos los herederos legitimados por ley (sus hermanos), al margen de los demás sucesores legales, en esta línea analizamos las causas y las consecuencias que genera éste trámite unilateral y plantear la reforma del artículo 39 de la ley 26662, la investigación se realizó en la ciudad de Puno, año 2017. Teniendo como OBJETIVO: Establecer las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral de la sucesión intestada, evaluar la suficiencia de los requisitos regulados en el artículo 39 de la ley 26662 y proponer una formula legislativa. METODOLOGÍA: La investigación tiene enfoque cualitativo y se utilizara el diseño DOGMÁTICO y ESTUDIO DE CASOS CUALITATIVOS. Los Resultados son las siguiente: (i) Una de las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral, es que se excluye de la masa hereditaria a los demás herederos forzosos, en consecuencia, se vulnera el derecho hereditario; ello desemboca en procesos judiciales como petición de herencia y nulidades. (ii) Los requisitos regulados en el artículo 39 de la Ley N° 26662, no son suficientes para proteger el derecho hereditario de todos los herederos forzosos, es así que la Sucesión Intestada no cumple su finalidad de transmitir los derechos y obligaciones del causante a todos los llamados por ley. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6714 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105503
La exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de la sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del articulo 39° de la Ley 26662
El problema central de la investigación surge cuando uno de los herederos realiza la sucesión intestada en forma unilateral, es decir, sin considerar a todos los herederos legitimados por ley (sus hermanos), al margen de los demás sucesores legales, en esta línea analizamos las causas y las consecuencias que genera éste trámite unilateral y plantear la reforma del artículo 39 de la ley 26662, la investigación se realizó en la ciudad de Puno, año 2017. Teniendo como OBJETIVO: Establecer las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral de la sucesión intestada, evaluar la suficiencia de los requisitos regulados en el artículo 39 de la ley 26662 y proponer una formula legislativa. METODOLOGÍA: La investigación tiene enfoque cualitativo y se utilizara el diseño DOGMÁTICO y ESTUDIO DE CASOS CUALITATIVOS. Los Resultados son las siguiente: (i) Una de las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral, es que se excluye de la masa hereditaria a los demás herederos forzosos, en consecuencia, se vulnera el derecho hereditario; ello desemboca en procesos judiciales como petición de herencia y nulidades. (ii) Los requisitos regulados en el artículo 39 de la Ley N° 26662, no son suficientes para proteger el derecho hereditario de todos los herederos forzosos, es así que la Sucesión Intestada no cumple su finalidad de transmitir los derechos y obligaciones del causante a todos los llamados por ley.
Bejar Hancco, Oscar Zenon - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-00212-01 T 0212 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T23430-29934-01 T23430 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa extensión menos gravosa de la servidumbre legal de paso en áreas urbanas / Sandra Stheysi Ramos Figueroa / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La extensión menos gravosa de la servidumbre legal de paso en áreas urbanas Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Stheysi Ramos Figueroa, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 259 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza cómo se debe interpretar y aplicar la extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas.Determinando hasta donde alcanza el derecho subjetivo, tanto del dominante como del servidor, al constituir una Servidumbre Legal de paso en áreas urbanas. Determinando importancia de contar con norma legal sobre la extensión menos gravosa en una servidumbre de paso legal en áreas urbanas. Estudio riguroso de la Servidumbre como gravamen impuesto en un predio para utilidad o beneficio de otro. Interpretar y aplicar extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas. Desconocer cuanto es la extensión mínima del gravamen a imponerse en áreas urbanas, ocasionaría un posible abuso del derecho por parte del dominante al tratar de exigir que corresponde otorgar el servidor, quien cede parte de su predio para la utilidad o beneficio del dominante; contrario sea el servidor quien considere dar menos otorgar al dominante. Investigación exploratorio, Mixto, métodos la Exegesis, Sociológico, Interpretación y Estudio de Caso, logrando así desarrollar una propuesta legislativa que ayude a realizar una adecuada aplicación del artículo 1043 del Código Civil. Resultados: 30 Profesionales en Derecho (Abogados) encuestados, no poseen un nivel de conocimiento adecuado para poder realizar una debida interpretación y aplicación de la norma antes citada, encontrándonos con un vacío legal; y, poco estudiado, generando una multiplicidad de interpretaciones, ocasionando que las partes celebren constituciones de servidumbre legal de paso en áreas urbanas inadecuadamente, al no establecer los límites de derechos que tendrían y las dimensiones mínimas acorde a la realidad, planteando medidas judiciales, para que este conflicto sea resuelto, buscando que en dicha Sentencia en encuentre la solución más justa para ambas partes. Proponiendo una interpretación jurídica acerca de la extensión menos gravosa que tiene una servidumbre legal de paso en áreas urbanas para ser tomada como propuesta legislativa o ser considerada para un estudio riguroso y tenga la calidad de precedente vinculante para su obligatorio cumplimiento y observancia debida por parte de los operadores del derecho. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96253 La extensión menos gravosa de la servidumbre legal de paso en áreas urbanas [texto impreso] / Sandra Stheysi Ramos Figueroa, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 259 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: Analiza cómo se debe interpretar y aplicar la extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas.Determinando hasta donde alcanza el derecho subjetivo, tanto del dominante como del servidor, al constituir una Servidumbre Legal de paso en áreas urbanas. Determinando importancia de contar con norma legal sobre la extensión menos gravosa en una servidumbre de paso legal en áreas urbanas. Estudio riguroso de la Servidumbre como gravamen impuesto en un predio para utilidad o beneficio de otro. Interpretar y aplicar extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas. Desconocer cuanto es la extensión mínima del gravamen a imponerse en áreas urbanas, ocasionaría un posible abuso del derecho por parte del dominante al tratar de exigir que corresponde otorgar el servidor, quien cede parte de su predio para la utilidad o beneficio del dominante; contrario sea el servidor quien considere dar menos otorgar al dominante. Investigación exploratorio, Mixto, métodos la Exegesis, Sociológico, Interpretación y Estudio de Caso, logrando así desarrollar una propuesta legislativa que ayude a realizar una adecuada aplicación del artículo 1043 del Código Civil. Resultados: 30 Profesionales en Derecho (Abogados) encuestados, no poseen un nivel de conocimiento adecuado para poder realizar una debida interpretación y aplicación de la norma antes citada, encontrándonos con un vacío legal; y, poco estudiado, generando una multiplicidad de interpretaciones, ocasionando que las partes celebren constituciones de servidumbre legal de paso en áreas urbanas inadecuadamente, al no establecer los límites de derechos que tendrían y las dimensiones mínimas acorde a la realidad, planteando medidas judiciales, para que este conflicto sea resuelto, buscando que en dicha Sentencia en encuentre la solución más justa para ambas partes. Proponiendo una interpretación jurídica acerca de la extensión menos gravosa que tiene una servidumbre legal de paso en áreas urbanas para ser tomada como propuesta legislativa o ser considerada para un estudio riguroso y tenga la calidad de precedente vinculante para su obligatorio cumplimiento y observancia debida por parte de los operadores del derecho. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96253
La extensión menos gravosa de la servidumbre legal de paso en áreas urbanas
Analiza cómo se debe interpretar y aplicar la extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas.Determinando hasta donde alcanza el derecho subjetivo, tanto del dominante como del servidor, al constituir una Servidumbre Legal de paso en áreas urbanas. Determinando importancia de contar con norma legal sobre la extensión menos gravosa en una servidumbre de paso legal en áreas urbanas. Estudio riguroso de la Servidumbre como gravamen impuesto en un predio para utilidad o beneficio de otro. Interpretar y aplicar extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas. Desconocer cuanto es la extensión mínima del gravamen a imponerse en áreas urbanas, ocasionaría un posible abuso del derecho por parte del dominante al tratar de exigir que corresponde otorgar el servidor, quien cede parte de su predio para la utilidad o beneficio del dominante; contrario sea el servidor quien considere dar menos otorgar al dominante. Investigación exploratorio, Mixto, métodos la Exegesis, Sociológico, Interpretación y Estudio de Caso, logrando así desarrollar una propuesta legislativa que ayude a realizar una adecuada aplicación del artículo 1043 del Código Civil. Resultados: 30 Profesionales en Derecho (Abogados) encuestados, no poseen un nivel de conocimiento adecuado para poder realizar una debida interpretación y aplicación de la norma antes citada, encontrándonos con un vacío legal; y, poco estudiado, generando una multiplicidad de interpretaciones, ocasionando que las partes celebren constituciones de servidumbre legal de paso en áreas urbanas inadecuadamente, al no establecer los límites de derechos que tendrían y las dimensiones mínimas acorde a la realidad, planteando medidas judiciales, para que este conflicto sea resuelto, buscando que en dicha Sentencia en encuentre la solución más justa para ambas partes. Proponiendo una interpretación jurídica acerca de la extensión menos gravosa que tiene una servidumbre legal de paso en áreas urbanas para ser tomada como propuesta legislativa o ser considerada para un estudio riguroso y tenga la calidad de precedente vinculante para su obligatorio cumplimiento y observancia debida por parte de los operadores del derecho.
Ramos Figueroa, Sandra Stheysi - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0157-01 T 0157 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21449-27941-01 T21449 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleExtralimitaciones y desaciertos en la potestad creadora de derecho del Tribunal Constitucional: la figura del Precedente Constitucional Vinculante en el Perú / José Arturo Yucra Puma / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Extralimitaciones y desaciertos en la potestad creadora de derecho del Tribunal Constitucional: la figura del Precedente Constitucional Vinculante en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: José Arturo Yucra Puma, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 117 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La Investigación aborda la extralimitación y los desaciertos en los que incurre el Tribunal Constitucional a la hora de ejercer su potestad creadora de derecho, la cual efectúa mediante la figura del Precedente Constitucional Vinculante, ello se desarrollará en el marco de la teoría del Derecho Constitucional, que a la vez se circunscribe en el área del Derecho Constitucional.
En el marco teórico se abordaran sucesivamente los siguientes temas: primero se brindará un panorama histórico en torno al surgimiento del Tribunal Constitucional, órgano encargado de la elaboración del precedente constitucional vinculante; en seguida, y brevemente se conceptualizará sobre los derechos constitucionales; luego se pasará a dar un bosquejo en cuanto a los modelos de control de constitucionalidad, difuso y concentrado, siendo éste último el modelo que aplica el Tribunal Constitucional.
Posteriormente se tratará sobre la constitución en los tipos de sentencias que emplea el Tribunal Constitucional, y cómo éstas se constituyen en fuentes del derecho constitucional. Después se tratará todo sobre lo concerniente a la figura del precedente constitucional vinculante, y que es también uno de los tipos de sentencia que emplea el Tribunal constitucional. Finalmente, se expondrán los resultados, a los cuales se arribó en la investigación, en torno a la manera en que el Tribunal se extralimitó y cometió desaciertos al momento de emplear la figura del Precedente Constitucional Vinculante.En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10025 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105724 Extralimitaciones y desaciertos en la potestad creadora de derecho del Tribunal Constitucional: la figura del Precedente Constitucional Vinculante en el Perú [texto impreso] / José Arturo Yucra Puma, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 117 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La Investigación aborda la extralimitación y los desaciertos en los que incurre el Tribunal Constitucional a la hora de ejercer su potestad creadora de derecho, la cual efectúa mediante la figura del Precedente Constitucional Vinculante, ello se desarrollará en el marco de la teoría del Derecho Constitucional, que a la vez se circunscribe en el área del Derecho Constitucional.
En el marco teórico se abordaran sucesivamente los siguientes temas: primero se brindará un panorama histórico en torno al surgimiento del Tribunal Constitucional, órgano encargado de la elaboración del precedente constitucional vinculante; en seguida, y brevemente se conceptualizará sobre los derechos constitucionales; luego se pasará a dar un bosquejo en cuanto a los modelos de control de constitucionalidad, difuso y concentrado, siendo éste último el modelo que aplica el Tribunal Constitucional.
Posteriormente se tratará sobre la constitución en los tipos de sentencias que emplea el Tribunal Constitucional, y cómo éstas se constituyen en fuentes del derecho constitucional. Después se tratará todo sobre lo concerniente a la figura del precedente constitucional vinculante, y que es también uno de los tipos de sentencia que emplea el Tribunal constitucional. Finalmente, se expondrán los resultados, a los cuales se arribó en la investigación, en torno a la manera en que el Tribunal se extralimitó y cometió desaciertos al momento de emplear la figura del Precedente Constitucional Vinculante.En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10025 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105724
Extralimitaciones y desaciertos en la potestad creadora de derecho del Tribunal Constitucional: la figura del Precedente Constitucional Vinculante en el Perú
La Investigación aborda la extralimitación y los desaciertos en los que incurre el Tribunal Constitucional a la hora de ejercer su potestad creadora de derecho, la cual efectúa mediante la figura del Precedente Constitucional Vinculante, ello se desarrollará en el marco de la teoría del Derecho Constitucional, que a la vez se circunscribe en el área del Derecho Constitucional.
En el marco teórico se abordaran sucesivamente los siguientes temas: primero se brindará un panorama histórico en torno al surgimiento del Tribunal Constitucional, órgano encargado de la elaboración del precedente constitucional vinculante; en seguida, y brevemente se conceptualizará sobre los derechos constitucionales; luego se pasará a dar un bosquejo en cuanto a los modelos de control de constitucionalidad, difuso y concentrado, siendo éste último el modelo que aplica el Tribunal Constitucional.
Posteriormente se tratará sobre la constitución en los tipos de sentencias que emplea el Tribunal Constitucional, y cómo éstas se constituyen en fuentes del derecho constitucional. Después se tratará todo sobre lo concerniente a la figura del precedente constitucional vinculante, y que es también uno de los tipos de sentencia que emplea el Tribunal constitucional. Finalmente, se expondrán los resultados, a los cuales se arribó en la investigación, en torno a la manera en que el Tribunal se extralimitó y cometió desaciertos al momento de emplear la figura del Precedente Constitucional Vinculante.Yucra Puma, José Arturo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0257-01 T 0257 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24738-31241-01 T24738 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleFactores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno 2012- 2013 / Jesús Mamani Chijcheapaza / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno 2012- 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jesús Mamani Chijcheapaza, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 79, [39] páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Obtener el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Fiscales - Práctica profesional - Perú Resumen: La problemática que desarrolla el presente estudio tiene como título: “Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno: 2012-2013”. En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar por qué se generan mayor cantidad de demandas contencioso administrativos.
El tipo de estudio es de carácter No-Experimental, siendo el diseño descriptivo – correlacional, con una población de expedientes ingresados en el 2012 en número de 1145 y en el periodo 2013 en número de 1242 expedientes en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia Puno.
El método de investigación es el cuantitativo – causal, se hizo uso de encuesta y ficha documental para los factores de las demandas contenciosos administrativos y el desempeño jurisdiccional, análisis documental. Llegando a la conclusión:
La conclusión a lo que arribó el presente trabajo de investigación se describe en los siguientes términos; Los factores de las demandas contenciosos administrativos es elevado (encima del estándar)en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en los periodos 2012 – 2013. Se observa que el 60.2% correspondiente a 689 expedientes fueron archivados en forma definitiva en el periodo del 2012; y el 5.9% que corresponde a 67 expedientes se encuentra en la fase de calificación por parte de la judicatura; asimismo, el 3.8% que corresponde a 43 expedientes está en el estado de apelado; el 3.8% que es igual a 43 expedientes están en estado de ejecución de sentencia en el periodo 2012;
Por otro lado, para el periodo 2013, el 66.9% que corresponde a 719 expedientes fueron archivados en forma definitiva, el 19.5% que corresponde a 86 expedientes están en estado de trámite (saneamiento procesal y en el estado de audiencia de pruebas), el 8.4% que es igual a 37 expedientes están en el estado en Calificación, el 5.9% que es igual a 26 expedientes están en el estado de autos a despacho para resolver y poner fin al conflicto de intereses.
PALABRAS CLAVES
Demanda contencioso administrativo, Factores, agotamiento vía administrativa, proceso contencioso, Tutela de los derechos del administrado, nulidad, relación, carga procesal, desempeño, función jurisdiccional, debido procedimiento.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=83427 Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno 2012- 2013 [texto impreso] / Jesús Mamani Chijcheapaza, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 79, [39] páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Obtener el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Fiscales - Práctica profesional - Perú Resumen: La problemática que desarrolla el presente estudio tiene como título: “Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno: 2012-2013”. En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar por qué se generan mayor cantidad de demandas contencioso administrativos.
El tipo de estudio es de carácter No-Experimental, siendo el diseño descriptivo – correlacional, con una población de expedientes ingresados en el 2012 en número de 1145 y en el periodo 2013 en número de 1242 expedientes en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia Puno.
El método de investigación es el cuantitativo – causal, se hizo uso de encuesta y ficha documental para los factores de las demandas contenciosos administrativos y el desempeño jurisdiccional, análisis documental. Llegando a la conclusión:
La conclusión a lo que arribó el presente trabajo de investigación se describe en los siguientes términos; Los factores de las demandas contenciosos administrativos es elevado (encima del estándar)en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en los periodos 2012 – 2013. Se observa que el 60.2% correspondiente a 689 expedientes fueron archivados en forma definitiva en el periodo del 2012; y el 5.9% que corresponde a 67 expedientes se encuentra en la fase de calificación por parte de la judicatura; asimismo, el 3.8% que corresponde a 43 expedientes está en el estado de apelado; el 3.8% que es igual a 43 expedientes están en estado de ejecución de sentencia en el periodo 2012;
Por otro lado, para el periodo 2013, el 66.9% que corresponde a 719 expedientes fueron archivados en forma definitiva, el 19.5% que corresponde a 86 expedientes están en estado de trámite (saneamiento procesal y en el estado de audiencia de pruebas), el 8.4% que es igual a 37 expedientes están en el estado en Calificación, el 5.9% que es igual a 26 expedientes están en el estado de autos a despacho para resolver y poner fin al conflicto de intereses.
PALABRAS CLAVES
Demanda contencioso administrativo, Factores, agotamiento vía administrativa, proceso contencioso, Tutela de los derechos del administrado, nulidad, relación, carga procesal, desempeño, función jurisdiccional, debido procedimiento.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=83427
Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno 2012- 2013
La problemática que desarrolla el presente estudio tiene como título: “Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno: 2012-2013”. En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar por qué se generan mayor cantidad de demandas contencioso administrativos.
El tipo de estudio es de carácter No-Experimental, siendo el diseño descriptivo – correlacional, con una población de expedientes ingresados en el 2012 en número de 1145 y en el periodo 2013 en número de 1242 expedientes en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia Puno.
El método de investigación es el cuantitativo – causal, se hizo uso de encuesta y ficha documental para los factores de las demandas contenciosos administrativos y el desempeño jurisdiccional, análisis documental. Llegando a la conclusión:
La conclusión a lo que arribó el presente trabajo de investigación se describe en los siguientes términos; Los factores de las demandas contenciosos administrativos es elevado (encima del estándar)en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en los periodos 2012 – 2013. Se observa que el 60.2% correspondiente a 689 expedientes fueron archivados en forma definitiva en el periodo del 2012; y el 5.9% que corresponde a 67 expedientes se encuentra en la fase de calificación por parte de la judicatura; asimismo, el 3.8% que corresponde a 43 expedientes está en el estado de apelado; el 3.8% que es igual a 43 expedientes están en estado de ejecución de sentencia en el periodo 2012;
Por otro lado, para el periodo 2013, el 66.9% que corresponde a 719 expedientes fueron archivados en forma definitiva, el 19.5% que corresponde a 86 expedientes están en estado de trámite (saneamiento procesal y en el estado de audiencia de pruebas), el 8.4% que es igual a 37 expedientes están en el estado en Calificación, el 5.9% que es igual a 26 expedientes están en el estado de autos a despacho para resolver y poner fin al conflicto de intereses.
PALABRAS CLAVES
Demanda contencioso administrativo, Factores, agotamiento vía administrativa, proceso contencioso, Tutela de los derechos del administrado, nulidad, relación, carga procesal, desempeño, función jurisdiccional, debido procedimiento.Mamani Chijcheapaza, Jesús - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
Para Obtener el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0121-01 T 0121 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T19290-25762-01 T19290 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLos factores que inciden en la no aplicación del proceso inmediato en las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Puno de 2009 - 2011 / Wilber Flores Lima / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : Los factores que inciden en la no aplicación del proceso inmediato en las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Puno de 2009 - 2011 Tipo de documento: texto impreso Autores: Wilber Flores Lima, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 119 páginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64399 Los factores que inciden en la no aplicación del proceso inmediato en las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Puno de 2009 - 2011 [texto impreso] / Wilber Flores Lima, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 119 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm.
Para Optar Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64399
Los factores que inciden en la no aplicación del proceso inmediato en las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Puno de 2009 - 2011
Flores Lima, Wilber - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
Para Optar Titulo Profesional : Abogado
.
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0088-01 T0088 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T15689-22061-01 T15689 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleFactores que influyen en los casos de violencia familiar y su relación con la carga procesal en el Distrito Judicial de Puno. caso Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia de la ciudad de Puno, periodo 2008 / Efrain Yanarico Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2010)
Título : Factores que influyen en los casos de violencia familiar y su relación con la carga procesal en el Distrito Judicial de Puno. caso Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia de la ciudad de Puno, periodo 2008 Tipo de documento: texto impreso Autores: Efrain Yanarico Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: 118 pàginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=62711 Factores que influyen en los casos de violencia familiar y su relación con la carga procesal en el Distrito Judicial de Puno. caso Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia de la ciudad de Puno, periodo 2008 [texto impreso] / Efrain Yanarico Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2010 . - 118 pàginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=62711
Factores que influyen en los casos de violencia familiar y su relación con la carga procesal en el Distrito Judicial de Puno. caso Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia de la ciudad de Puno, periodo 2008
Yanarico Quispe, Efrain - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2010
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0079-01 T0079 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T14169-20453-01 T14169 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleFactores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Puno - 2017 / Rosalinda Yaneth Jorge Calsin / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Puno - 2017 Tipo de documento: texto impreso Autores: Rosalinda Yaneth Jorge Calsin, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 136 páginas Il.: figuras; tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación lleva por título: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE PUNO - 2017”. Durante varios años las personas con discapacidad han sido víctimas de la exclusión laboral. Sin embargo, desde hace unos pocos años varios organismos internacionales han comenzado a prestar mayor atención a este problema. De igual forma, en el Perú, también han surgido iniciativas civiles, leyes y normativas para la promoción de la inclusión de personas con discapacidad. La investigación tiene como objetivo general: analizar el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno - 2017: El estudio se enfocó en las personas con discapacidad física y sensorial de la Provincia de Puno, a quienes se les aplicó una encuesta; y en la entrevista que se realizó a los agentes responsables de la inclusión laboral de las personas con discapacidad según la ley General de la Persona con Discapacidad – Ley N° 29973 y su reglamento DECRETO SUPREMO Nº 002-2014-MIMP.De ésta manera los resultados que se han alcanzado son los siguientes: En la Provincia de Puno, no se respeta el derecho a la inclusión laborar de las personas con discapacidad, tal es así que de mil 7 cientos 15 personas encuestadas de 18 a 65 años de edad, solo el 20.40% han ingresado a laborar a un puesto de trabajo formal, de los cuales el 10.84% laboró en una institución pública mientras que un 9.56% en una institución privada. De los representantes de las instituciones encargadas en materia de inclusión laboral, en el sector publico (CONADIS, OREDIS, OMAPED) y en el sector privado (DRTPE, SUNAFIL) se concluye que desde la dación de la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad (diciembre 2012), en la provincia de Puno no se presenta Políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y no se trabaja en materia laboral. Los factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad, principalmente están marcados por: factor social: familia, educación y accesibilidad; factor actitudinal: estigmas, prejuicios y discriminación; factor político, la ausencia de políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad nacionales, regionales y locales en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9839 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105715 Factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Puno - 2017 [texto impreso] / Rosalinda Yaneth Jorge Calsin, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 136 páginas : figuras; tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente trabajo de investigación lleva por título: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE PUNO - 2017”. Durante varios años las personas con discapacidad han sido víctimas de la exclusión laboral. Sin embargo, desde hace unos pocos años varios organismos internacionales han comenzado a prestar mayor atención a este problema. De igual forma, en el Perú, también han surgido iniciativas civiles, leyes y normativas para la promoción de la inclusión de personas con discapacidad. La investigación tiene como objetivo general: analizar el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno - 2017: El estudio se enfocó en las personas con discapacidad física y sensorial de la Provincia de Puno, a quienes se les aplicó una encuesta; y en la entrevista que se realizó a los agentes responsables de la inclusión laboral de las personas con discapacidad según la ley General de la Persona con Discapacidad – Ley N° 29973 y su reglamento DECRETO SUPREMO Nº 002-2014-MIMP.De ésta manera los resultados que se han alcanzado son los siguientes: En la Provincia de Puno, no se respeta el derecho a la inclusión laborar de las personas con discapacidad, tal es así que de mil 7 cientos 15 personas encuestadas de 18 a 65 años de edad, solo el 20.40% han ingresado a laborar a un puesto de trabajo formal, de los cuales el 10.84% laboró en una institución pública mientras que un 9.56% en una institución privada. De los representantes de las instituciones encargadas en materia de inclusión laboral, en el sector publico (CONADIS, OREDIS, OMAPED) y en el sector privado (DRTPE, SUNAFIL) se concluye que desde la dación de la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad (diciembre 2012), en la provincia de Puno no se presenta Políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y no se trabaja en materia laboral. Los factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad, principalmente están marcados por: factor social: familia, educación y accesibilidad; factor actitudinal: estigmas, prejuicios y discriminación; factor político, la ausencia de políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad nacionales, regionales y locales en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9839 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105715
Factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Puno - 2017
El presente trabajo de investigación lleva por título: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE PUNO - 2017”. Durante varios años las personas con discapacidad han sido víctimas de la exclusión laboral. Sin embargo, desde hace unos pocos años varios organismos internacionales han comenzado a prestar mayor atención a este problema. De igual forma, en el Perú, también han surgido iniciativas civiles, leyes y normativas para la promoción de la inclusión de personas con discapacidad. La investigación tiene como objetivo general: analizar el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno - 2017: El estudio se enfocó en las personas con discapacidad física y sensorial de la Provincia de Puno, a quienes se les aplicó una encuesta; y en la entrevista que se realizó a los agentes responsables de la inclusión laboral de las personas con discapacidad según la ley General de la Persona con Discapacidad – Ley N° 29973 y su reglamento DECRETO SUPREMO Nº 002-2014-MIMP.De ésta manera los resultados que se han alcanzado son los siguientes: En la Provincia de Puno, no se respeta el derecho a la inclusión laborar de las personas con discapacidad, tal es así que de mil 7 cientos 15 personas encuestadas de 18 a 65 años de edad, solo el 20.40% han ingresado a laborar a un puesto de trabajo formal, de los cuales el 10.84% laboró en una institución pública mientras que un 9.56% en una institución privada. De los representantes de las instituciones encargadas en materia de inclusión laboral, en el sector publico (CONADIS, OREDIS, OMAPED) y en el sector privado (DRTPE, SUNAFIL) se concluye que desde la dación de la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad (diciembre 2012), en la provincia de Puno no se presenta Políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y no se trabaja en materia laboral. Los factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad, principalmente están marcados por: factor social: familia, educación y accesibilidad; factor actitudinal: estigmas, prejuicios y discriminación; factor político, la ausencia de políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad nacionales, regionales y locales en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno.
Jorge Calsin, Rosalinda Yaneth - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0250-01 T 0250 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24733-31236-01 T24733 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleFactores socio - jurídicos que influyen en la resocialización de los internos (Caso Penal La Capilla de la Ciudad de Juliaca - 2010) / Mijail Del Mar Huaynillo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2011)
Título : Factores socio - jurídicos que influyen en la resocialización de los internos (Caso Penal La Capilla de la Ciudad de Juliaca - 2010) Tipo de documento: texto impreso Autores: Mijail Del Mar Huaynillo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: 143 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 01 CD - ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 323.445 Libertad de publicación Resumen: El presente trabajo de investigación, tiene como fin primordial analizar la problemática penitenciaria del país, la delincuencia en el Perú es percibida como un problema social que se distribuye en términos relativamente homogéneos a lo largo del país.
La realidad social que se vive en América Latina y el Perú, indica que la pobreza se ha incrementado en los últimos años, a la par del desempleo y la marginalidad. Esto ha suscitado en general un aumento de la población carcelaria, lo cual ha incidido negativamente en las condiciones en que se encuentran los internos.
El tema de la cárcel supera su amplitud y profundidad a la importancia que suele considerársele, por que si bien no es ella la única reacción propia del derecho penal, continua siendo la más utilizada. Apareció como una pena, más humanitaria que las existentes hasta entonces, (la pena capital, las mutilaciones, la esclavitud, el calabozo y el destierro), y pese a las constantes modificaciones de que ha sido objeto, sigue siendo tan criticable como en sus inicios.
Teóricamente el sistema carcelario debe intentar “rehabilitar a las personas”, concientizar a los internos, las reglas de lo permitido y lo prohibido, instrumento para que pueda reinsertarse social y laboralmente. Además de la carta magna de Perú, hay variada normativa nacional e internacional referida al funcionamiento del régimen penitenciario, puntualmente a su deber como institución recuperadora de los internos allí alojados.
En épocas recientes, las reformas efectuadas a las prisiones fueron encaminadas a proporcionar al delincuente un tratamiento reformador, con objeto de modificarle su conducta, actitud y reintegrarlo a la sociedad, ya convertido en un sujeto distinto, que no delinquiera nuevamente.
La reciente ola de criminalidad, en el acontecer nacional ha conllevado la generación de una serie de sentimientos ciudadanos vinculadas con mayores medidas draconianas como formas de control de la criminalidad, situación que además ha generado modificaciones legislativas antojadizas. En este sentido, si bien algunos autores han considerado que el Perú a carecido y carece de una política criminal lo cierto que en la práctica se ha caracterizado por un conjunto de medidas represivas, a pesar de establecer como fin último de la privación de libertad, la resocialización.
Es así como no existe una política criminal única, sino que ésta se manifiesta por medio de distintas tendencias, quienes hoy hablan de política criminal como uno de los temas más progresivos de la dogmática, como la vanguardia del saber jurídico-penal, olvidan, no obstante, que también Hitler, Mussolini y Estalin tenían sus “políticas criminales”, las cuales, si de control se trata, fueron de las más efectivas de la historia.
De esta manera, se hace necesario analizar el fondo ideológico que sustenta el discurso resocializador, con el objetivo de promover la discusión a este respecto y en consecuencia, redimensionar tal concepto en función del máximo respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, esencialmente proponer formas de solución, toda vez que el sistema penitenciario constituye el último eslabón de justicia, y por ende es de trascendental importancia, en virtud que al no cumplir el mismo con sus objetivos, como consecuencia crea mayores índices delictivos, otorga mayor poder al crimen organizado dentro y fuera de la cárcel.
Tomando en cuenta que un alto porcentaje de reclusos son producto del medio social, es decir de situaciones económicas precarias, desintegración familiar, pobreza, desempleo, explotación laboral, exclusión social y económica de un grupo hacia grandes sectores de nuestra sociedad.
Hoy por hoy, se puede afirmar que la reincidencia delictiva se deriva en parte de la ausencia de programas y/o políticas sociales, estatales que resuelvan en definitiva la problemática imperante. La administración del sistema penitenciario se enfrenta en la actualidad, con una cantidad exorbitante de reclusos, población que no decide, así como tampoco lo hace acerca de los recursos materiales y humanos de que dispone para realizar las tareas de reintegración social.
La privación de la libertad no es ni debe ser un castigo, ni una consecuencia natural del delito, sino algo muy distinto: una sanción una respuesta de la política criminal del Estado que tienda al provecho de la sociedad, y sobre todo del condenado que tiene derecho al tratamiento. Para un modelo de establecimiento reclusorio, que lograran cumplir con los fines del sistema penitenciario, es decir reincorporarlos a la vida como seres ejemplares y útiles, para el desarrollo personal, familiar y social. De acuerdo a las innovaciones que plantea el Nuevo Código de Ejecución Penal, que tiene como premisa el reconocimiento jurídico, y por ende el respeto de los derechos humanos del penado, persiguiendo como objetivo fundamental su resocialización a través de un tratamiento científico.
La investigación propuesta sobre el tema, ha permitido obtener resultados teóricamente probados que dan respuestas a nuestras hipótesis, las mismas que se resumen en lo siguiente: La corriente resocializadora que aplica la ley penal es la teoría especial y la existencia de diversos factores socio-jurídicos influyen en forma negativa para que los internos del penal la capilla de la ciudad de Juliaca no logren resocializarse.
Llegando a la conclusión de que. Las penas no cumplen su función resocializadora debido a que la cárcel no puede resocializar, sino únicamente neutralizar dirigida a segurar la supervivencia de los reclusos, y con respecto a la sociedad vivir sin la comisión de delitos por el tiempo en que el delincuente esta en prisión.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:Puno-Juliaca. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63330 Factores socio - jurídicos que influyen en la resocialización de los internos (Caso Penal La Capilla de la Ciudad de Juliaca - 2010) [texto impreso] / Mijail Del Mar Huaynillo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2011 . - 143 páginas : tablas ; 30 cm + 01 CD - ROM.
Para Optar Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 323.445 Libertad de publicación Resumen: El presente trabajo de investigación, tiene como fin primordial analizar la problemática penitenciaria del país, la delincuencia en el Perú es percibida como un problema social que se distribuye en términos relativamente homogéneos a lo largo del país.
La realidad social que se vive en América Latina y el Perú, indica que la pobreza se ha incrementado en los últimos años, a la par del desempleo y la marginalidad. Esto ha suscitado en general un aumento de la población carcelaria, lo cual ha incidido negativamente en las condiciones en que se encuentran los internos.
El tema de la cárcel supera su amplitud y profundidad a la importancia que suele considerársele, por que si bien no es ella la única reacción propia del derecho penal, continua siendo la más utilizada. Apareció como una pena, más humanitaria que las existentes hasta entonces, (la pena capital, las mutilaciones, la esclavitud, el calabozo y el destierro), y pese a las constantes modificaciones de que ha sido objeto, sigue siendo tan criticable como en sus inicios.
Teóricamente el sistema carcelario debe intentar “rehabilitar a las personas”, concientizar a los internos, las reglas de lo permitido y lo prohibido, instrumento para que pueda reinsertarse social y laboralmente. Además de la carta magna de Perú, hay variada normativa nacional e internacional referida al funcionamiento del régimen penitenciario, puntualmente a su deber como institución recuperadora de los internos allí alojados.
En épocas recientes, las reformas efectuadas a las prisiones fueron encaminadas a proporcionar al delincuente un tratamiento reformador, con objeto de modificarle su conducta, actitud y reintegrarlo a la sociedad, ya convertido en un sujeto distinto, que no delinquiera nuevamente.
La reciente ola de criminalidad, en el acontecer nacional ha conllevado la generación de una serie de sentimientos ciudadanos vinculadas con mayores medidas draconianas como formas de control de la criminalidad, situación que además ha generado modificaciones legislativas antojadizas. En este sentido, si bien algunos autores han considerado que el Perú a carecido y carece de una política criminal lo cierto que en la práctica se ha caracterizado por un conjunto de medidas represivas, a pesar de establecer como fin último de la privación de libertad, la resocialización.
Es así como no existe una política criminal única, sino que ésta se manifiesta por medio de distintas tendencias, quienes hoy hablan de política criminal como uno de los temas más progresivos de la dogmática, como la vanguardia del saber jurídico-penal, olvidan, no obstante, que también Hitler, Mussolini y Estalin tenían sus “políticas criminales”, las cuales, si de control se trata, fueron de las más efectivas de la historia.
De esta manera, se hace necesario analizar el fondo ideológico que sustenta el discurso resocializador, con el objetivo de promover la discusión a este respecto y en consecuencia, redimensionar tal concepto en función del máximo respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, esencialmente proponer formas de solución, toda vez que el sistema penitenciario constituye el último eslabón de justicia, y por ende es de trascendental importancia, en virtud que al no cumplir el mismo con sus objetivos, como consecuencia crea mayores índices delictivos, otorga mayor poder al crimen organizado dentro y fuera de la cárcel.
Tomando en cuenta que un alto porcentaje de reclusos son producto del medio social, es decir de situaciones económicas precarias, desintegración familiar, pobreza, desempleo, explotación laboral, exclusión social y económica de un grupo hacia grandes sectores de nuestra sociedad.
Hoy por hoy, se puede afirmar que la reincidencia delictiva se deriva en parte de la ausencia de programas y/o políticas sociales, estatales que resuelvan en definitiva la problemática imperante. La administración del sistema penitenciario se enfrenta en la actualidad, con una cantidad exorbitante de reclusos, población que no decide, así como tampoco lo hace acerca de los recursos materiales y humanos de que dispone para realizar las tareas de reintegración social.
La privación de la libertad no es ni debe ser un castigo, ni una consecuencia natural del delito, sino algo muy distinto: una sanción una respuesta de la política criminal del Estado que tienda al provecho de la sociedad, y sobre todo del condenado que tiene derecho al tratamiento. Para un modelo de establecimiento reclusorio, que lograran cumplir con los fines del sistema penitenciario, es decir reincorporarlos a la vida como seres ejemplares y útiles, para el desarrollo personal, familiar y social. De acuerdo a las innovaciones que plantea el Nuevo Código de Ejecución Penal, que tiene como premisa el reconocimiento jurídico, y por ende el respeto de los derechos humanos del penado, persiguiendo como objetivo fundamental su resocialización a través de un tratamiento científico.
La investigación propuesta sobre el tema, ha permitido obtener resultados teóricamente probados que dan respuestas a nuestras hipótesis, las mismas que se resumen en lo siguiente: La corriente resocializadora que aplica la ley penal es la teoría especial y la existencia de diversos factores socio-jurídicos influyen en forma negativa para que los internos del penal la capilla de la ciudad de Juliaca no logren resocializarse.
Llegando a la conclusión de que. Las penas no cumplen su función resocializadora debido a que la cárcel no puede resocializar, sino únicamente neutralizar dirigida a segurar la supervivencia de los reclusos, y con respecto a la sociedad vivir sin la comisión de delitos por el tiempo en que el delincuente esta en prisión.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:Puno-Juliaca. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63330
Factores socio - jurídicos que influyen en la resocialización de los internos (Caso Penal La Capilla de la Ciudad de Juliaca - 2010)
El presente trabajo de investigación, tiene como fin primordial analizar la problemática penitenciaria del país, la delincuencia en el Perú es percibida como un problema social que se distribuye en términos relativamente homogéneos a lo largo del país.
La realidad social que se vive en América Latina y el Perú, indica que la pobreza se ha incrementado en los últimos años, a la par del desempleo y la marginalidad. Esto ha suscitado en general un aumento de la población carcelaria, lo cual ha incidido negativamente en las condiciones en que se encuentran los internos.
El tema de la cárcel supera su amplitud y profundidad a la importancia que suele considerársele, por que si bien no es ella la única reacción propia del derecho penal, continua siendo la más utilizada. Apareció como una pena, más humanitaria que las existentes hasta entonces, (la pena capital, las mutilaciones, la esclavitud, el calabozo y el destierro), y pese a las constantes modificaciones de que ha sido objeto, sigue siendo tan criticable como en sus inicios.
Teóricamente el sistema carcelario debe intentar “rehabilitar a las personas”, concientizar a los internos, las reglas de lo permitido y lo prohibido, instrumento para que pueda reinsertarse social y laboralmente. Además de la carta magna de Perú, hay variada normativa nacional e internacional referida al funcionamiento del régimen penitenciario, puntualmente a su deber como institución recuperadora de los internos allí alojados.
En épocas recientes, las reformas efectuadas a las prisiones fueron encaminadas a proporcionar al delincuente un tratamiento reformador, con objeto de modificarle su conducta, actitud y reintegrarlo a la sociedad, ya convertido en un sujeto distinto, que no delinquiera nuevamente.
La reciente ola de criminalidad, en el acontecer nacional ha conllevado la generación de una serie de sentimientos ciudadanos vinculadas con mayores medidas draconianas como formas de control de la criminalidad, situación que además ha generado modificaciones legislativas antojadizas. En este sentido, si bien algunos autores han considerado que el Perú a carecido y carece de una política criminal lo cierto que en la práctica se ha caracterizado por un conjunto de medidas represivas, a pesar de establecer como fin último de la privación de libertad, la resocialización.
Es así como no existe una política criminal única, sino que ésta se manifiesta por medio de distintas tendencias, quienes hoy hablan de política criminal como uno de los temas más progresivos de la dogmática, como la vanguardia del saber jurídico-penal, olvidan, no obstante, que también Hitler, Mussolini y Estalin tenían sus “políticas criminales”, las cuales, si de control se trata, fueron de las más efectivas de la historia.
De esta manera, se hace necesario analizar el fondo ideológico que sustenta el discurso resocializador, con el objetivo de promover la discusión a este respecto y en consecuencia, redimensionar tal concepto en función del máximo respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, esencialmente proponer formas de solución, toda vez que el sistema penitenciario constituye el último eslabón de justicia, y por ende es de trascendental importancia, en virtud que al no cumplir el mismo con sus objetivos, como consecuencia crea mayores índices delictivos, otorga mayor poder al crimen organizado dentro y fuera de la cárcel.
Tomando en cuenta que un alto porcentaje de reclusos son producto del medio social, es decir de situaciones económicas precarias, desintegración familiar, pobreza, desempleo, explotación laboral, exclusión social y económica de un grupo hacia grandes sectores de nuestra sociedad.
Hoy por hoy, se puede afirmar que la reincidencia delictiva se deriva en parte de la ausencia de programas y/o políticas sociales, estatales que resuelvan en definitiva la problemática imperante. La administración del sistema penitenciario se enfrenta en la actualidad, con una cantidad exorbitante de reclusos, población que no decide, así como tampoco lo hace acerca de los recursos materiales y humanos de que dispone para realizar las tareas de reintegración social.
La privación de la libertad no es ni debe ser un castigo, ni una consecuencia natural del delito, sino algo muy distinto: una sanción una respuesta de la política criminal del Estado que tienda al provecho de la sociedad, y sobre todo del condenado que tiene derecho al tratamiento. Para un modelo de establecimiento reclusorio, que lograran cumplir con los fines del sistema penitenciario, es decir reincorporarlos a la vida como seres ejemplares y útiles, para el desarrollo personal, familiar y social. De acuerdo a las innovaciones que plantea el Nuevo Código de Ejecución Penal, que tiene como premisa el reconocimiento jurídico, y por ende el respeto de los derechos humanos del penado, persiguiendo como objetivo fundamental su resocialización a través de un tratamiento científico.
La investigación propuesta sobre el tema, ha permitido obtener resultados teóricamente probados que dan respuestas a nuestras hipótesis, las mismas que se resumen en lo siguiente: La corriente resocializadora que aplica la ley penal es la teoría especial y la existencia de diversos factores socio-jurídicos influyen en forma negativa para que los internos del penal la capilla de la ciudad de Juliaca no logren resocializarse.
Llegando a la conclusión de que. Las penas no cumplen su función resocializadora debido a que la cárcel no puede resocializar, sino únicamente neutralizar dirigida a segurar la supervivencia de los reclusos, y con respecto a la sociedad vivir sin la comisión de delitos por el tiempo en que el delincuente esta en prisión.Mar Huaynillo, Mijail Del - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2011
Para Optar Titulo Profesional : Abogado
Zona Territorial de Estudio:. PE:Puno-Juliaca.
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0080-01 T0080 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T14726-21172-01 T14726 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015 - 2016 / Richar Capia Larico / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2019)
Título : La facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015 - 2016 Tipo de documento: texto impreso Autores: Richar Capia Larico, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 151 páginas Il.: figuras; tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación titulado “LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE PUNO, PERIODOS 2015-2016” se realizó con el propósito de analizar los principales factores que inciden en el incumplimiento de la obligaciones tributarias por parte de los profesionales independientes. La Administración Tributaria realiza una serie de tareas que están destinadas a verificar la correcta determinación de la obligación tributaria que deben cumplir los contribuyentes. Es así, que se realizan procedimientos de fiscalización a través de los agentes de fiscalización para detectar omisiones y/o inexactitudes en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los profesionales independientes. Como problema general nos planteamos; De qué manera la facultad de fiscalización de la administración tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Nuestro objetivo principal fue;Analizar la incidencia de la facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Para alcanzar los objetivos de este trabajo de investigación, se empleó el método de la investigación cualitativa, con los tipos de investigación descriptivo y inductivo; la Población lo constituyeron los profesionales independientesque están comprendidos y/o pagan impuestos de rentas de cuarta categoría, para la Muestra se determinó encuestar a 50 profesionales independientes que han sido participes en procedimientos de fiscalización y como técnica de recolección de información se recurrió a la revisión documental, entrevistas y encuestas. Cuyos resultados determinaronque los procedimientos de fiscalización se deben de desarrollar en forma continua, rápida y generando riesgo ante el incumplimiento, de ser rápidamente detectado y sancionado por la administración tributaria.En la mayor parte de los procedimientos de fiscalización estás son muy dilatorias lo cual ocasiona cierta incertidumbre en su culminación. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10735 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107700 La facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015 - 2016 [texto impreso] / Richar Capia Larico, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2019 . - 151 páginas : figuras; tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente trabajo de investigación titulado “LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE PUNO, PERIODOS 2015-2016” se realizó con el propósito de analizar los principales factores que inciden en el incumplimiento de la obligaciones tributarias por parte de los profesionales independientes. La Administración Tributaria realiza una serie de tareas que están destinadas a verificar la correcta determinación de la obligación tributaria que deben cumplir los contribuyentes. Es así, que se realizan procedimientos de fiscalización a través de los agentes de fiscalización para detectar omisiones y/o inexactitudes en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los profesionales independientes. Como problema general nos planteamos; De qué manera la facultad de fiscalización de la administración tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Nuestro objetivo principal fue;Analizar la incidencia de la facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Para alcanzar los objetivos de este trabajo de investigación, se empleó el método de la investigación cualitativa, con los tipos de investigación descriptivo y inductivo; la Población lo constituyeron los profesionales independientesque están comprendidos y/o pagan impuestos de rentas de cuarta categoría, para la Muestra se determinó encuestar a 50 profesionales independientes que han sido participes en procedimientos de fiscalización y como técnica de recolección de información se recurrió a la revisión documental, entrevistas y encuestas. Cuyos resultados determinaronque los procedimientos de fiscalización se deben de desarrollar en forma continua, rápida y generando riesgo ante el incumplimiento, de ser rápidamente detectado y sancionado por la administración tributaria.En la mayor parte de los procedimientos de fiscalización estás son muy dilatorias lo cual ocasiona cierta incertidumbre en su culminación. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10735 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107700
La facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015 - 2016
El presente trabajo de investigación titulado “LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE PUNO, PERIODOS 2015-2016” se realizó con el propósito de analizar los principales factores que inciden en el incumplimiento de la obligaciones tributarias por parte de los profesionales independientes. La Administración Tributaria realiza una serie de tareas que están destinadas a verificar la correcta determinación de la obligación tributaria que deben cumplir los contribuyentes. Es así, que se realizan procedimientos de fiscalización a través de los agentes de fiscalización para detectar omisiones y/o inexactitudes en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los profesionales independientes. Como problema general nos planteamos; De qué manera la facultad de fiscalización de la administración tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Nuestro objetivo principal fue;Analizar la incidencia de la facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Para alcanzar los objetivos de este trabajo de investigación, se empleó el método de la investigación cualitativa, con los tipos de investigación descriptivo y inductivo; la Población lo constituyeron los profesionales independientesque están comprendidos y/o pagan impuestos de rentas de cuarta categoría, para la Muestra se determinó encuestar a 50 profesionales independientes que han sido participes en procedimientos de fiscalización y como técnica de recolección de información se recurrió a la revisión documental, entrevistas y encuestas. Cuyos resultados determinaronque los procedimientos de fiscalización se deben de desarrollar en forma continua, rápida y generando riesgo ante el incumplimiento, de ser rápidamente detectado y sancionado por la administración tributaria.En la mayor parte de los procedimientos de fiscalización estás son muy dilatorias lo cual ocasiona cierta incertidumbre en su culminación.
Capia Larico, Richar - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2019
Para Optar Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0263-01 T0263 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24989-31492-01 T24989 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleFacultades jurídicas que tienen las comunidades campesinas del distrito de Macari sobre en Derecho al Agua en el 2017 / Zully Sally Laureano Mullisaca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Facultades jurídicas que tienen las comunidades campesinas del distrito de Macari sobre en Derecho al Agua en el 2017 Tipo de documento: texto impreso Autores: Zully Sally Laureano Mullisaca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 231 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente estudio de investigación la autora analiza y desarrolla el derecho al Agua encuadrado como la facultad jurídica de aprovechamiento de recursos hídricos de las comunidades Campesinas del Distrito de Macari, provincia de Melgar, departamento de Puno. Esto con el fin de responder el problema de investigación que es ¿Cuáles son las Facultades jurídicas que tienen las comunidades Campesinas de Macari con respecto al ejercicio del Derecho al Agua en el 2017?, este problema tiene como fondo conflictos socio-ambientales, y de gestión del recurso hídrico; para lo cual se tomó como objetivo principal determinar el alcance de las Facultades jurídicas sobre el recurso hídrico que posee la comunidad campesina de Macari al ejercer su derecho al Agua. En primer lugar se analizó el nivel de conocimiento que poseen las comunidades campesinas entorno al Derecho humano al Agua, y su legislación, concluyendo que un 66,3% de los encuestados desconoce acerca de la ley de recursos hídricos, del 33,7% que conocen acerca de la ley de recursos sin embargo el 18% no lograron indicar cuál es el número de la ley; asimismo a fin de determinar el alcance de sus facultad entorno al ejercicio que poseen sobre el derecho al agua y su aprovechamiento, se identificó las formas de administración , usos y cuidado. En segundo lugar, se desarrolló un análisis exegético del derecho agua y la facultad jurídica del estado sobre el derecho al agua. En tercer lugar se hizo una comparación entre lo significa para la comunidad el Derecho mostrando los usos y costumbres que ellos tienen en torno a ello a fin de definirlo con sus expresiones; y lo referido en la legislación sobre la facultad de las comunidades campesinas entorno al aprovechamiento de sus recursos hídricos. En conclusión la Comunidad Campesina de Macarí tiene facultad jurídica entorno a sus recursos hídricos sin embargo esta facultad está limitada por la legislación peruana a fin de contravenir con la facultad jurídica del Estado. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8153 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106980 Facultades jurídicas que tienen las comunidades campesinas del distrito de Macari sobre en Derecho al Agua en el 2017 [texto impreso] / Zully Sally Laureano Mullisaca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 231 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente estudio de investigación la autora analiza y desarrolla el derecho al Agua encuadrado como la facultad jurídica de aprovechamiento de recursos hídricos de las comunidades Campesinas del Distrito de Macari, provincia de Melgar, departamento de Puno. Esto con el fin de responder el problema de investigación que es ¿Cuáles son las Facultades jurídicas que tienen las comunidades Campesinas de Macari con respecto al ejercicio del Derecho al Agua en el 2017?, este problema tiene como fondo conflictos socio-ambientales, y de gestión del recurso hídrico; para lo cual se tomó como objetivo principal determinar el alcance de las Facultades jurídicas sobre el recurso hídrico que posee la comunidad campesina de Macari al ejercer su derecho al Agua. En primer lugar se analizó el nivel de conocimiento que poseen las comunidades campesinas entorno al Derecho humano al Agua, y su legislación, concluyendo que un 66,3% de los encuestados desconoce acerca de la ley de recursos hídricos, del 33,7% que conocen acerca de la ley de recursos sin embargo el 18% no lograron indicar cuál es el número de la ley; asimismo a fin de determinar el alcance de sus facultad entorno al ejercicio que poseen sobre el derecho al agua y su aprovechamiento, se identificó las formas de administración , usos y cuidado. En segundo lugar, se desarrolló un análisis exegético del derecho agua y la facultad jurídica del estado sobre el derecho al agua. En tercer lugar se hizo una comparación entre lo significa para la comunidad el Derecho mostrando los usos y costumbres que ellos tienen en torno a ello a fin de definirlo con sus expresiones; y lo referido en la legislación sobre la facultad de las comunidades campesinas entorno al aprovechamiento de sus recursos hídricos. En conclusión la Comunidad Campesina de Macarí tiene facultad jurídica entorno a sus recursos hídricos sin embargo esta facultad está limitada por la legislación peruana a fin de contravenir con la facultad jurídica del Estado. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8153 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106980
Facultades jurídicas que tienen las comunidades campesinas del distrito de Macari sobre en Derecho al Agua en el 2017
El presente estudio de investigación la autora analiza y desarrolla el derecho al Agua encuadrado como la facultad jurídica de aprovechamiento de recursos hídricos de las comunidades Campesinas del Distrito de Macari, provincia de Melgar, departamento de Puno. Esto con el fin de responder el problema de investigación que es ¿Cuáles son las Facultades jurídicas que tienen las comunidades Campesinas de Macari con respecto al ejercicio del Derecho al Agua en el 2017?, este problema tiene como fondo conflictos socio-ambientales, y de gestión del recurso hídrico; para lo cual se tomó como objetivo principal determinar el alcance de las Facultades jurídicas sobre el recurso hídrico que posee la comunidad campesina de Macari al ejercer su derecho al Agua. En primer lugar se analizó el nivel de conocimiento que poseen las comunidades campesinas entorno al Derecho humano al Agua, y su legislación, concluyendo que un 66,3% de los encuestados desconoce acerca de la ley de recursos hídricos, del 33,7% que conocen acerca de la ley de recursos sin embargo el 18% no lograron indicar cuál es el número de la ley; asimismo a fin de determinar el alcance de sus facultad entorno al ejercicio que poseen sobre el derecho al agua y su aprovechamiento, se identificó las formas de administración , usos y cuidado. En segundo lugar, se desarrolló un análisis exegético del derecho agua y la facultad jurídica del estado sobre el derecho al agua. En tercer lugar se hizo una comparación entre lo significa para la comunidad el Derecho mostrando los usos y costumbres que ellos tienen en torno a ello a fin de definirlo con sus expresiones; y lo referido en la legislación sobre la facultad de las comunidades campesinas entorno al aprovechamiento de sus recursos hídricos. En conclusión la Comunidad Campesina de Macarí tiene facultad jurídica entorno a sus recursos hídricos sin embargo esta facultad está limitada por la legislación peruana a fin de contravenir con la facultad jurídica del Estado.
Laureano Mullisaca, Zully Sally - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0237-01 T 0237 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24082-30585-01 T24082 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa filiación en la fecundación asistida / Nieves Verónica Aguilar Gálvez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : La filiación en la fecundación asistida Tipo de documento: texto impreso Autores: Nieves Verónica Aguilar Gálvez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 161 pàginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Grado Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63963 La filiación en la fecundación asistida [texto impreso] / Nieves Verónica Aguilar Gálvez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 161 pàginas : tablas ; 30 cm.
Para Optar el Grado Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63963
La filiación en la fecundación asistida
Aguilar Gálvez, Nieves Verónica - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
Para Optar el Grado Titulo Profesional : Abogado
Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO.
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0085-01 T0085 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T15296-21634-01 T15296 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa función jurisdiccional de la comunidad campesina en conflicto con la ronda campesina: caso pacaje / Irene Yuvalena Huanca Excelmes / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2003)
Título : La función jurisdiccional de la comunidad campesina en conflicto con la ronda campesina: caso pacaje Tipo de documento: texto impreso Autores: Irene Yuvalena Huanca Excelmes, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2003 Número de páginas: 168 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71100 La función jurisdiccional de la comunidad campesina en conflicto con la ronda campesina: caso pacaje [texto impreso] / Irene Yuvalena Huanca Excelmes, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2003 . - 168 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm.
Para Optar Título Profesional de Abogado
Idioma : Español (spa)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71100
La función jurisdiccional de la comunidad campesina en conflicto con la ronda campesina: caso pacaje
Huanca Excelmes, Irene Yuvalena - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2003
Para Optar Título Profesional de Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0036-01 T0036 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T6869-11182-01 T6869 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa función del precedente Constitucional en el Perú / William Jhony Muñoz Valeriano / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : La función del precedente Constitucional en el Perú : el precedentes constitucionales emitidos por el tribunal constitucional durante el periodo 2005 - 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: William Jhony Muñoz Valeriano, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 188 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: En la presente investigación los objetivos que nos trazamos son: a) Determinar las funciones del precedente constitucional según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional durante los años 2005– 2015; b) Establecer si el precedente constitucional es un mecanismo para generar seguridad jurídica (predictibilidad de las decisiones judiciales) y uniformizar criterios jurisprudenciales dispersos, y, c) Determinar si el uso del precedente constitucional ha contribuido con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. las funciones del precedente constitucional. Hasta el momento no queda claro cuáles son las funciones que tienen los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional desde el año 2005 al 2015, por tal razón, es menester averiguar qué propósito tienen en el sistema jurídico peruano. En el trabajo de investigación establecemos que las funciones del precedente constitucional son: la garantía de la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y llenar las lagunas del sistema jurídico. Conclusiones: Las funciones de los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional durante el periodo 2005 – 2015 son: a) garantizar la seguridad jurídica; b) el derecho a la igualdad, y, c) colmar lagunas que se presentan en el sistema jurídico. Luego de evaluar cada uno de los precedentes constitucionales se constata que su expedición respondió a necesidades concretas, tales como son: la regulación de la procedencia del proceso de amparo en material laboral, el establecimiento de plazo para la prisión preventiva, la determinación del contenido esencial del derecho a la pensión, la regulación de las vías igualmente satisfactorias (subjetiva y objetiva); la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional, entre otros. El precedente constitucional en el país se ha ido erigiendo como un mecanismo para garantizar la seguridad jurídica, especialmente, en la predictibilidad de las decisiones judiciales, asimismo, ha brindado pautas para la uniformidad de los criterios jurisprudenciales dispersos. En los casos que podemos advertir esta particularidad del precedente constitucional son: a) la procedencia del recurso de agravio constitucional (sentencia interlocutoria denegatoria); b) la procedencia del amparo laboral; c) la determinación del contenido esencial del derecho a pensión; d) la importación de vehículos automotores usados, entre otros. El precedente constitucional ha colaborado con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. La aplicación del precedente constitucional es obligatorio e ineludible cumplimiento cuando se presenten hechos que tengan los supuestos de la regla jurídica (precedente). Los artículo VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dejan sentado que los jueces deben interpretar y aplicar las leyes tomando en cuenta las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, asimismo, esta disposición recobra fuerza cuando las sentencias tienen la calidad de cosa juzgada. Además, en la investigación advertimos que con la emisión de los precedentes constitucionales se logró establecer márgenes y reglas claras para la aplicación de las reglas jurídicas a concretos supuestos de hecho (véase el precedente constitucional que regula la improcedencia del proceso de amparo en casos de reposición para las personas que no ingresaron a la Administración Pública sin previo concurso de méritos). En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7204 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106633 La función del precedente Constitucional en el Perú : el precedentes constitucionales emitidos por el tribunal constitucional durante el periodo 2005 - 2015 [texto impreso] / William Jhony Muñoz Valeriano, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 188 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: En la presente investigación los objetivos que nos trazamos son: a) Determinar las funciones del precedente constitucional según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional durante los años 2005– 2015; b) Establecer si el precedente constitucional es un mecanismo para generar seguridad jurídica (predictibilidad de las decisiones judiciales) y uniformizar criterios jurisprudenciales dispersos, y, c) Determinar si el uso del precedente constitucional ha contribuido con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. las funciones del precedente constitucional. Hasta el momento no queda claro cuáles son las funciones que tienen los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional desde el año 2005 al 2015, por tal razón, es menester averiguar qué propósito tienen en el sistema jurídico peruano. En el trabajo de investigación establecemos que las funciones del precedente constitucional son: la garantía de la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y llenar las lagunas del sistema jurídico. Conclusiones: Las funciones de los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional durante el periodo 2005 – 2015 son: a) garantizar la seguridad jurídica; b) el derecho a la igualdad, y, c) colmar lagunas que se presentan en el sistema jurídico. Luego de evaluar cada uno de los precedentes constitucionales se constata que su expedición respondió a necesidades concretas, tales como son: la regulación de la procedencia del proceso de amparo en material laboral, el establecimiento de plazo para la prisión preventiva, la determinación del contenido esencial del derecho a la pensión, la regulación de las vías igualmente satisfactorias (subjetiva y objetiva); la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional, entre otros. El precedente constitucional en el país se ha ido erigiendo como un mecanismo para garantizar la seguridad jurídica, especialmente, en la predictibilidad de las decisiones judiciales, asimismo, ha brindado pautas para la uniformidad de los criterios jurisprudenciales dispersos. En los casos que podemos advertir esta particularidad del precedente constitucional son: a) la procedencia del recurso de agravio constitucional (sentencia interlocutoria denegatoria); b) la procedencia del amparo laboral; c) la determinación del contenido esencial del derecho a pensión; d) la importación de vehículos automotores usados, entre otros. El precedente constitucional ha colaborado con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. La aplicación del precedente constitucional es obligatorio e ineludible cumplimiento cuando se presenten hechos que tengan los supuestos de la regla jurídica (precedente). Los artículo VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dejan sentado que los jueces deben interpretar y aplicar las leyes tomando en cuenta las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, asimismo, esta disposición recobra fuerza cuando las sentencias tienen la calidad de cosa juzgada. Además, en la investigación advertimos que con la emisión de los precedentes constitucionales se logró establecer márgenes y reglas claras para la aplicación de las reglas jurídicas a concretos supuestos de hecho (véase el precedente constitucional que regula la improcedencia del proceso de amparo en casos de reposición para las personas que no ingresaron a la Administración Pública sin previo concurso de méritos). En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7204 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106633
La función del precedente Constitucional en el Perú
En la presente investigación los objetivos que nos trazamos son: a) Determinar las funciones del precedente constitucional según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional durante los años 2005– 2015; b) Establecer si el precedente constitucional es un mecanismo para generar seguridad jurídica (predictibilidad de las decisiones judiciales) y uniformizar criterios jurisprudenciales dispersos, y, c) Determinar si el uso del precedente constitucional ha contribuido con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. las funciones del precedente constitucional. Hasta el momento no queda claro cuáles son las funciones que tienen los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional desde el año 2005 al 2015, por tal razón, es menester averiguar qué propósito tienen en el sistema jurídico peruano. En el trabajo de investigación establecemos que las funciones del precedente constitucional son: la garantía de la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y llenar las lagunas del sistema jurídico. Conclusiones: Las funciones de los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional durante el periodo 2005 – 2015 son: a) garantizar la seguridad jurídica; b) el derecho a la igualdad, y, c) colmar lagunas que se presentan en el sistema jurídico. Luego de evaluar cada uno de los precedentes constitucionales se constata que su expedición respondió a necesidades concretas, tales como son: la regulación de la procedencia del proceso de amparo en material laboral, el establecimiento de plazo para la prisión preventiva, la determinación del contenido esencial del derecho a la pensión, la regulación de las vías igualmente satisfactorias (subjetiva y objetiva); la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional, entre otros. El precedente constitucional en el país se ha ido erigiendo como un mecanismo para garantizar la seguridad jurídica, especialmente, en la predictibilidad de las decisiones judiciales, asimismo, ha brindado pautas para la uniformidad de los criterios jurisprudenciales dispersos. En los casos que podemos advertir esta particularidad del precedente constitucional son: a) la procedencia del recurso de agravio constitucional (sentencia interlocutoria denegatoria); b) la procedencia del amparo laboral; c) la determinación del contenido esencial del derecho a pensión; d) la importación de vehículos automotores usados, entre otros. El precedente constitucional ha colaborado con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. La aplicación del precedente constitucional es obligatorio e ineludible cumplimiento cuando se presenten hechos que tengan los supuestos de la regla jurídica (precedente). Los artículo VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dejan sentado que los jueces deben interpretar y aplicar las leyes tomando en cuenta las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, asimismo, esta disposición recobra fuerza cuando las sentencias tienen la calidad de cosa juzgada. Además, en la investigación advertimos que con la emisión de los precedentes constitucionales se logró establecer márgenes y reglas claras para la aplicación de las reglas jurídicas a concretos supuestos de hecho (véase el precedente constitucional que regula la improcedencia del proceso de amparo en casos de reposición para las personas que no ingresaron a la Administración Pública sin previo concurso de méritos).
Muñoz Valeriano, William JhonyPérez Acuña, Alber ; Pérez Acuña, Alber ; Pérez Acuña, Alber - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0224-01 T 0224 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24066-30569-01 T24066 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl grado de autonomía del que gozan las municipalidades en el Perú / Rony Jala Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : El grado de autonomía del que gozan las municipalidades en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Rony Jala Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 70 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente investigación es de enfoque metodológico dogmático jurídico de análisis normativo que tiene como objetivo identificar el grado de autonomía con la que gozan las municipalidades en el Perú. Para ello se ha utilizado fichas de observación documental. De los cuales entre los resultados tenemos que el ordenamiento jurídico del estado peruano sobre la autonomía municipal en la legislación municipal adopta el grado de autonomía municipal limitado y restringido abrazando la teoría Francesa de la descentralización. Los principales límites de la autonomía municipal en el Perú están constituidos por el principio de unidad estatal, la Constitución Política, las leyes generales emitidas por el poder legislativo - ejecutivo y los Derechos Humanos. Siendo la postura del Tribunal constitucional sobre la autonomía municipal, estableciendo que es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste”.La metodología de investigación utilizada en la presente investigación es la metodología dogmática jurídica, siendo su finalidad la interpretación correcta del grado de autonomía municipal, aplicándose la investigación en los alcances señalados en la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8165 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106976 El grado de autonomía del que gozan las municipalidades en el Perú [texto impreso] / Rony Jala Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 70 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: La presente investigación es de enfoque metodológico dogmático jurídico de análisis normativo que tiene como objetivo identificar el grado de autonomía con la que gozan las municipalidades en el Perú. Para ello se ha utilizado fichas de observación documental. De los cuales entre los resultados tenemos que el ordenamiento jurídico del estado peruano sobre la autonomía municipal en la legislación municipal adopta el grado de autonomía municipal limitado y restringido abrazando la teoría Francesa de la descentralización. Los principales límites de la autonomía municipal en el Perú están constituidos por el principio de unidad estatal, la Constitución Política, las leyes generales emitidas por el poder legislativo - ejecutivo y los Derechos Humanos. Siendo la postura del Tribunal constitucional sobre la autonomía municipal, estableciendo que es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste”.La metodología de investigación utilizada en la presente investigación es la metodología dogmática jurídica, siendo su finalidad la interpretación correcta del grado de autonomía municipal, aplicándose la investigación en los alcances señalados en la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8165 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106976
El grado de autonomía del que gozan las municipalidades en el Perú
La presente investigación es de enfoque metodológico dogmático jurídico de análisis normativo que tiene como objetivo identificar el grado de autonomía con la que gozan las municipalidades en el Perú. Para ello se ha utilizado fichas de observación documental. De los cuales entre los resultados tenemos que el ordenamiento jurídico del estado peruano sobre la autonomía municipal en la legislación municipal adopta el grado de autonomía municipal limitado y restringido abrazando la teoría Francesa de la descentralización. Los principales límites de la autonomía municipal en el Perú están constituidos por el principio de unidad estatal, la Constitución Política, las leyes generales emitidas por el poder legislativo - ejecutivo y los Derechos Humanos. Siendo la postura del Tribunal constitucional sobre la autonomía municipal, estableciendo que es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste”.La metodología de investigación utilizada en la presente investigación es la metodología dogmática jurídica, siendo su finalidad la interpretación correcta del grado de autonomía municipal, aplicándose la investigación en los alcances señalados en la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Jala Quispe, Rony - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0235-01 T 0235 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24080-30583-01 T24080 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleHacia una aplicación racional de la prueba de oficio en el Proceso Civil Aporías teóricas en la defensa de la prueba de oficio y análisis de racionalidad de su aplicación como juicio de hecho y ejercicio de poder / Argelia Caxi Maquera / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Hacia una aplicación racional de la prueba de oficio en el Proceso Civil Aporías teóricas en la defensa de la prueba de oficio y análisis de racionalidad de su aplicación como juicio de hecho y ejercicio de poder Tipo de documento: texto impreso Autores: Argelia Caxi Maquera, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 130 páginas Il.: ilustraciones Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El tema de la aplicación de la prueba de oficio en el proceso civil (y en el proceso en general) no es un tema de hogaño. En efecto, ya con la discusión misma sobre la acepción de proceso existían corrientes doctrinales marcadas por la conformidad u oposición en su aplicación, siendo que en aquellas se puede evidenciar que comulgan con propuestas de adopción de determinado sistema procesal. En la actualidad, los cambios paradigmáticos que actualmente se discuten en el marco de la filosofía y teoría del derecho han influido en la adopción de diversas posiciones frente a problemas jurídicos en el proceso. El tema de la aplicación de la prueba de oficio no ha sido ajeno a ello. Ello se demuestra con la presencia de planteamientos así denominados “neoprocesalistas”. Por otro lado, la regulación de la iniciativa probatoria del juez en nuestro país no es una novedad. Desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852 ya se establecía como una facultad del juez. Con ciertas modificaciones, dicha regulación continuó con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y el Código Procesal Civil de 1993 (modificado por la Ley Nº 30293). Sin embargo, a pesar de la última modificatoria aún se conserva los términos de “formar convicción” del juez. En ese contexto, la presente investigación se ha planteado, como objetivo general, demostrar si la “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el Código Procesal Civil peruano de 1993 se encuentra o no acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales y, específicamente, si responde o no a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; y, como objetivos específicos: analizar los planteamientos del publicismo procesal, dispositivismo y neoprocesalismo respecto a la aplicación de la prueba de oficio; determinar si tales planteamientos poseen o no sustentos acorde a los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales; cuestionar la convicción como modelo de valoración de la prueba; y, proponer modelos alternativos que garanticen una mayor racionalidad al momento de emplear el poder de la iniciativa probatoria de oficio. Los métodos que se han empleado son el descriptivo-positivo, el teórico-dogmático y el prescriptivo-normativo. Finalmente, del resultado de la investigación se ha llegado a la conclusión de que: (i) La “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el artículo 194 del Código Procesal Civil peruano de 1993, prescinde la consideración del sistema de tutela jurisdiccional (en relación al sistema político en general), es decir, descarta la acepción de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. Asimismo, en el marco de la acepción de racionalidad como razonabilidad (y en relación a la primera acepción: racionalidad como estrategia de optimización) no responde a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; toda vez que, mencionada disposición normativa, deja la actuación de la prueba de oficio a un estado psicológico del juez. En ese contexto, no se encuentra acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación, ya que no garantiza la controlablidad intersubjetiva de la decisión judicial en materia de hechos, ello, en cuanto a la determinación de insuficiencia de medios probatorios para la actuación de la prueba de oficio. La actuación de la prueba de oficio en el proceso civil, en conformidad a la convicción del juzgador, legitima el ejercicio de un poder arbitrario. (ii) Tanto la doctrina tradicional procesal (publicismo y dispositivismo (“garantismo”) procesales) como el denominado neoprocesalismo, han descuidado el análisis de la relación entre valoración de la prueba y actuación de la prueba de oficio y no han tomado en cuenta la necesidad de superar el modelo de la libre convicción (convencimiento) como modelo de valoración de la prueba. Tanto con el silencio como con sustentos dicotómicos, en un contexto de ejercicio de poder como lo es el ámbito de la valoración probatoria y actuación de la prueba de oficio, han abdicado frente al riesgo de decisiones arbitrarias. (iii) La aplicación de la prueba de oficio en relación con la valoración de la prueba, implica, desde la función justificadora de un estándar probatorio, la motivación de juicio de hecho. En tanto, la racionalidad de su aplicación se encontrará justificada cuando la racionalidad es entendida como razonabilidad (justificación de las decisiones). Empero, la prueba de oficio al ser una institución comprendida dentro del sistema de tutela jurisdiccional; esto es, desde la función heurística de un estándar probatorio, el análisis de su aplicación racional trasciende a un análisis de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. En ese contexto, de aceptarse la aplicación de la prueba de oficio por el factor del sistema procesal adoptado en determinado país (como el caso peruano), la aplicación de la prueba de oficio debe responder al equilibrio entre garantías y eficacia, promoviendo la racionalidad, con la finalidad de garantizar a los justiciables el respeto derecho a la prueba y a la motivación de decisiones judiciales respecto a prueba. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7973 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106994 Hacia una aplicación racional de la prueba de oficio en el Proceso Civil Aporías teóricas en la defensa de la prueba de oficio y análisis de racionalidad de su aplicación como juicio de hecho y ejercicio de poder [texto impreso] / Argelia Caxi Maquera, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 130 páginas : ilustraciones ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El tema de la aplicación de la prueba de oficio en el proceso civil (y en el proceso en general) no es un tema de hogaño. En efecto, ya con la discusión misma sobre la acepción de proceso existían corrientes doctrinales marcadas por la conformidad u oposición en su aplicación, siendo que en aquellas se puede evidenciar que comulgan con propuestas de adopción de determinado sistema procesal. En la actualidad, los cambios paradigmáticos que actualmente se discuten en el marco de la filosofía y teoría del derecho han influido en la adopción de diversas posiciones frente a problemas jurídicos en el proceso. El tema de la aplicación de la prueba de oficio no ha sido ajeno a ello. Ello se demuestra con la presencia de planteamientos así denominados “neoprocesalistas”. Por otro lado, la regulación de la iniciativa probatoria del juez en nuestro país no es una novedad. Desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852 ya se establecía como una facultad del juez. Con ciertas modificaciones, dicha regulación continuó con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y el Código Procesal Civil de 1993 (modificado por la Ley Nº 30293). Sin embargo, a pesar de la última modificatoria aún se conserva los términos de “formar convicción” del juez. En ese contexto, la presente investigación se ha planteado, como objetivo general, demostrar si la “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el Código Procesal Civil peruano de 1993 se encuentra o no acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales y, específicamente, si responde o no a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; y, como objetivos específicos: analizar los planteamientos del publicismo procesal, dispositivismo y neoprocesalismo respecto a la aplicación de la prueba de oficio; determinar si tales planteamientos poseen o no sustentos acorde a los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales; cuestionar la convicción como modelo de valoración de la prueba; y, proponer modelos alternativos que garanticen una mayor racionalidad al momento de emplear el poder de la iniciativa probatoria de oficio. Los métodos que se han empleado son el descriptivo-positivo, el teórico-dogmático y el prescriptivo-normativo. Finalmente, del resultado de la investigación se ha llegado a la conclusión de que: (i) La “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el artículo 194 del Código Procesal Civil peruano de 1993, prescinde la consideración del sistema de tutela jurisdiccional (en relación al sistema político en general), es decir, descarta la acepción de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. Asimismo, en el marco de la acepción de racionalidad como razonabilidad (y en relación a la primera acepción: racionalidad como estrategia de optimización) no responde a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; toda vez que, mencionada disposición normativa, deja la actuación de la prueba de oficio a un estado psicológico del juez. En ese contexto, no se encuentra acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación, ya que no garantiza la controlablidad intersubjetiva de la decisión judicial en materia de hechos, ello, en cuanto a la determinación de insuficiencia de medios probatorios para la actuación de la prueba de oficio. La actuación de la prueba de oficio en el proceso civil, en conformidad a la convicción del juzgador, legitima el ejercicio de un poder arbitrario. (ii) Tanto la doctrina tradicional procesal (publicismo y dispositivismo (“garantismo”) procesales) como el denominado neoprocesalismo, han descuidado el análisis de la relación entre valoración de la prueba y actuación de la prueba de oficio y no han tomado en cuenta la necesidad de superar el modelo de la libre convicción (convencimiento) como modelo de valoración de la prueba. Tanto con el silencio como con sustentos dicotómicos, en un contexto de ejercicio de poder como lo es el ámbito de la valoración probatoria y actuación de la prueba de oficio, han abdicado frente al riesgo de decisiones arbitrarias. (iii) La aplicación de la prueba de oficio en relación con la valoración de la prueba, implica, desde la función justificadora de un estándar probatorio, la motivación de juicio de hecho. En tanto, la racionalidad de su aplicación se encontrará justificada cuando la racionalidad es entendida como razonabilidad (justificación de las decisiones). Empero, la prueba de oficio al ser una institución comprendida dentro del sistema de tutela jurisdiccional; esto es, desde la función heurística de un estándar probatorio, el análisis de su aplicación racional trasciende a un análisis de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. En ese contexto, de aceptarse la aplicación de la prueba de oficio por el factor del sistema procesal adoptado en determinado país (como el caso peruano), la aplicación de la prueba de oficio debe responder al equilibrio entre garantías y eficacia, promoviendo la racionalidad, con la finalidad de garantizar a los justiciables el respeto derecho a la prueba y a la motivación de decisiones judiciales respecto a prueba. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7973 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106994
Hacia una aplicación racional de la prueba de oficio en el Proceso Civil Aporías teóricas en la defensa de la prueba de oficio y análisis de racionalidad de su aplicación como juicio de hecho y ejercicio de poder
El tema de la aplicación de la prueba de oficio en el proceso civil (y en el proceso en general) no es un tema de hogaño. En efecto, ya con la discusión misma sobre la acepción de proceso existían corrientes doctrinales marcadas por la conformidad u oposición en su aplicación, siendo que en aquellas se puede evidenciar que comulgan con propuestas de adopción de determinado sistema procesal. En la actualidad, los cambios paradigmáticos que actualmente se discuten en el marco de la filosofía y teoría del derecho han influido en la adopción de diversas posiciones frente a problemas jurídicos en el proceso. El tema de la aplicación de la prueba de oficio no ha sido ajeno a ello. Ello se demuestra con la presencia de planteamientos así denominados “neoprocesalistas”. Por otro lado, la regulación de la iniciativa probatoria del juez en nuestro país no es una novedad. Desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852 ya se establecía como una facultad del juez. Con ciertas modificaciones, dicha regulación continuó con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y el Código Procesal Civil de 1993 (modificado por la Ley Nº 30293). Sin embargo, a pesar de la última modificatoria aún se conserva los términos de “formar convicción” del juez. En ese contexto, la presente investigación se ha planteado, como objetivo general, demostrar si la “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el Código Procesal Civil peruano de 1993 se encuentra o no acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales y, específicamente, si responde o no a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; y, como objetivos específicos: analizar los planteamientos del publicismo procesal, dispositivismo y neoprocesalismo respecto a la aplicación de la prueba de oficio; determinar si tales planteamientos poseen o no sustentos acorde a los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales; cuestionar la convicción como modelo de valoración de la prueba; y, proponer modelos alternativos que garanticen una mayor racionalidad al momento de emplear el poder de la iniciativa probatoria de oficio. Los métodos que se han empleado son el descriptivo-positivo, el teórico-dogmático y el prescriptivo-normativo. Finalmente, del resultado de la investigación se ha llegado a la conclusión de que: (i) La “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el artículo 194 del Código Procesal Civil peruano de 1993, prescinde la consideración del sistema de tutela jurisdiccional (en relación al sistema político en general), es decir, descarta la acepción de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. Asimismo, en el marco de la acepción de racionalidad como razonabilidad (y en relación a la primera acepción: racionalidad como estrategia de optimización) no responde a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; toda vez que, mencionada disposición normativa, deja la actuación de la prueba de oficio a un estado psicológico del juez. En ese contexto, no se encuentra acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación, ya que no garantiza la controlablidad intersubjetiva de la decisión judicial en materia de hechos, ello, en cuanto a la determinación de insuficiencia de medios probatorios para la actuación de la prueba de oficio. La actuación de la prueba de oficio en el proceso civil, en conformidad a la convicción del juzgador, legitima el ejercicio de un poder arbitrario. (ii) Tanto la doctrina tradicional procesal (publicismo y dispositivismo (“garantismo”) procesales) como el denominado neoprocesalismo, han descuidado el análisis de la relación entre valoración de la prueba y actuación de la prueba de oficio y no han tomado en cuenta la necesidad de superar el modelo de la libre convicción (convencimiento) como modelo de valoración de la prueba. Tanto con el silencio como con sustentos dicotómicos, en un contexto de ejercicio de poder como lo es el ámbito de la valoración probatoria y actuación de la prueba de oficio, han abdicado frente al riesgo de decisiones arbitrarias. (iii) La aplicación de la prueba de oficio en relación con la valoración de la prueba, implica, desde la función justificadora de un estándar probatorio, la motivación de juicio de hecho. En tanto, la racionalidad de su aplicación se encontrará justificada cuando la racionalidad es entendida como razonabilidad (justificación de las decisiones). Empero, la prueba de oficio al ser una institución comprendida dentro del sistema de tutela jurisdiccional; esto es, desde la función heurística de un estándar probatorio, el análisis de su aplicación racional trasciende a un análisis de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. En ese contexto, de aceptarse la aplicación de la prueba de oficio por el factor del sistema procesal adoptado en determinado país (como el caso peruano), la aplicación de la prueba de oficio debe responder al equilibrio entre garantías y eficacia, promoviendo la racionalidad, con la finalidad de garantizar a los justiciables el respeto derecho a la prueba y a la motivación de decisiones judiciales respecto a prueba.
Caxi Maquera, Argelia - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0227-01 T0227 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24089-30592-01 T24089 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleImplementación y gestión de la ventanilla virtual en la Municipalidad Provincial de Puno / Juan Víctor Ortega Vargas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2011)
Título : Implementación y gestión de la ventanilla virtual en la Municipalidad Provincial de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Víctor Ortega Vargas, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: 178 pàginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Grado Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:Puno. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63333 Implementación y gestión de la ventanilla virtual en la Municipalidad Provincial de Puno [texto impreso] / Juan Víctor Ortega Vargas, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2011 . - 178 pàginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm.
Para Optar el Grado Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Clasificación: Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:Puno. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63333
Implementación y gestión de la ventanilla virtual en la Municipalidad Provincial de Puno
Ortega Vargas, Juan Víctor - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2011
Para Optar el Grado Titulo Profesional : Abogado
Zona Territorial de Estudio:. PE:Puno.
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0083-01 T0083 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T14729-21175-01 T14729 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa implementación del voto facultativo en los procesos electorales del Perú en el marco de la legalidad y legitimidad / Zenon Apaza Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2010)
Título : La implementación del voto facultativo en los procesos electorales del Perú en el marco de la legalidad y legitimidad Tipo de documento: texto impreso Autores: Zenon Apaza Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: 151 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El voto o sufragio identificado desde la antigüedad como un mecanismo de participación electoral ha evolucionado con el transcurso del tiempo hasta nuestros días. Fue reconocido universalmente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, y hoy se halla consagrado en todas las constituciones políticas de todos los países del orbe, ya que además de ser un mecanismo de participación ciudadana, mediante ella, el ciudadano tiene la posibilidad de elegir y ser elegido.
En el Perú, desde el año 1823 hasta el año 1979 el voto sólo lo emitieron los que sabían leer y escribir, mayores de 21 y 25 años, y los casados (indistintamente, conforme a la vigencia de las constituciones), ya que a partir de dichas edades eran considerados ciudadanos. Sin embargo, con la Constitución Política de 1979 se otorgó el voto universal a todos los ciudadanos mayores de 18 años, alfabetos y analfabetos, con excepciones establecidas en la norma fundamental. Con la Constitución de 1993, la institución del voto se mantuvo incólume, no varió su carácter personal, igual, libre, secreto y obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años; similar a la de otros países de Latinoamérica, a excepción de Chile, Colombia, Venezuela, algunos países de Centroamérica y Europa; en éste último en más de 22 países el voto es de carácter facultativo.
El hecho de que en el Perú el voto aún sea obligatorio ha generado un rechazo por parte de un sector de ciudadanos y legisladores que desde hace más de diez años se hallan con la intención de convertir al voto para que ésta sea de carácter facultativo, apoyándose en los tratadistas que se han tomado la meticulosa tarea de definir un concepto adecuado sobre el voto, donde afirman que es un derecho; contraponiéndose a aquellos de corte conservador quienes mantienen una férrea defensa de que el voto es un deber y un derecho; y no faltan los que sostienen que es un deber y una función social.
Como se tiene conocimiento, la implementación gradual del voto facultativo ha sido promovido y suscrito por varias agrupaciones políticas hace cinco años atrás, pero en la actualidad, con tal objetivo sólo persiste el Partido Aprista Peruano que insiste en la implementación y entrada en vigencia del voto facultativo en el Perú, éste impulso para algunos tratadistas y políticos de las diferentes agrupaciones políticas obedece tan sólo a un cálculo electoral, ya que el Partido Aprista como partido organizado sería el único capaz de favorecerse con la mencionada reforma electoral. En cambio, los fujimoristas, humalistas y demás grupos de izquierda se hallan en oposición a su pronta implementación, es por ello que sus representantes en la Comisión de Reglamento y Constitución no dudaron en oponerse y archivar dichos proyectos de ley, hecho que motivó a los apristas a recolectar un aproximado de cien mil adherentes para que posteriormente fuera presentado al Jurado Nacional de Elecciones para que el voto facultativo sea sometido a un referéndum.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=62710 La implementación del voto facultativo en los procesos electorales del Perú en el marco de la legalidad y legitimidad [texto impreso] / Zenon Apaza Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2010 . - 151 páginas : diagramas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El voto o sufragio identificado desde la antigüedad como un mecanismo de participación electoral ha evolucionado con el transcurso del tiempo hasta nuestros días. Fue reconocido universalmente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, y hoy se halla consagrado en todas las constituciones políticas de todos los países del orbe, ya que además de ser un mecanismo de participación ciudadana, mediante ella, el ciudadano tiene la posibilidad de elegir y ser elegido.
En el Perú, desde el año 1823 hasta el año 1979 el voto sólo lo emitieron los que sabían leer y escribir, mayores de 21 y 25 años, y los casados (indistintamente, conforme a la vigencia de las constituciones), ya que a partir de dichas edades eran considerados ciudadanos. Sin embargo, con la Constitución Política de 1979 se otorgó el voto universal a todos los ciudadanos mayores de 18 años, alfabetos y analfabetos, con excepciones establecidas en la norma fundamental. Con la Constitución de 1993, la institución del voto se mantuvo incólume, no varió su carácter personal, igual, libre, secreto y obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años; similar a la de otros países de Latinoamérica, a excepción de Chile, Colombia, Venezuela, algunos países de Centroamérica y Europa; en éste último en más de 22 países el voto es de carácter facultativo.
El hecho de que en el Perú el voto aún sea obligatorio ha generado un rechazo por parte de un sector de ciudadanos y legisladores que desde hace más de diez años se hallan con la intención de convertir al voto para que ésta sea de carácter facultativo, apoyándose en los tratadistas que se han tomado la meticulosa tarea de definir un concepto adecuado sobre el voto, donde afirman que es un derecho; contraponiéndose a aquellos de corte conservador quienes mantienen una férrea defensa de que el voto es un deber y un derecho; y no faltan los que sostienen que es un deber y una función social.
Como se tiene conocimiento, la implementación gradual del voto facultativo ha sido promovido y suscrito por varias agrupaciones políticas hace cinco años atrás, pero en la actualidad, con tal objetivo sólo persiste el Partido Aprista Peruano que insiste en la implementación y entrada en vigencia del voto facultativo en el Perú, éste impulso para algunos tratadistas y políticos de las diferentes agrupaciones políticas obedece tan sólo a un cálculo electoral, ya que el Partido Aprista como partido organizado sería el único capaz de favorecerse con la mencionada reforma electoral. En cambio, los fujimoristas, humalistas y demás grupos de izquierda se hallan en oposición a su pronta implementación, es por ello que sus representantes en la Comisión de Reglamento y Constitución no dudaron en oponerse y archivar dichos proyectos de ley, hecho que motivó a los apristas a recolectar un aproximado de cien mil adherentes para que posteriormente fuera presentado al Jurado Nacional de Elecciones para que el voto facultativo sea sometido a un referéndum.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=62710
La implementación del voto facultativo en los procesos electorales del Perú en el marco de la legalidad y legitimidad
El voto o sufragio identificado desde la antigüedad como un mecanismo de participación electoral ha evolucionado con el transcurso del tiempo hasta nuestros días. Fue reconocido universalmente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, y hoy se halla consagrado en todas las constituciones políticas de todos los países del orbe, ya que además de ser un mecanismo de participación ciudadana, mediante ella, el ciudadano tiene la posibilidad de elegir y ser elegido.
En el Perú, desde el año 1823 hasta el año 1979 el voto sólo lo emitieron los que sabían leer y escribir, mayores de 21 y 25 años, y los casados (indistintamente, conforme a la vigencia de las constituciones), ya que a partir de dichas edades eran considerados ciudadanos. Sin embargo, con la Constitución Política de 1979 se otorgó el voto universal a todos los ciudadanos mayores de 18 años, alfabetos y analfabetos, con excepciones establecidas en la norma fundamental. Con la Constitución de 1993, la institución del voto se mantuvo incólume, no varió su carácter personal, igual, libre, secreto y obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años; similar a la de otros países de Latinoamérica, a excepción de Chile, Colombia, Venezuela, algunos países de Centroamérica y Europa; en éste último en más de 22 países el voto es de carácter facultativo.
El hecho de que en el Perú el voto aún sea obligatorio ha generado un rechazo por parte de un sector de ciudadanos y legisladores que desde hace más de diez años se hallan con la intención de convertir al voto para que ésta sea de carácter facultativo, apoyándose en los tratadistas que se han tomado la meticulosa tarea de definir un concepto adecuado sobre el voto, donde afirman que es un derecho; contraponiéndose a aquellos de corte conservador quienes mantienen una férrea defensa de que el voto es un deber y un derecho; y no faltan los que sostienen que es un deber y una función social.
Como se tiene conocimiento, la implementación gradual del voto facultativo ha sido promovido y suscrito por varias agrupaciones políticas hace cinco años atrás, pero en la actualidad, con tal objetivo sólo persiste el Partido Aprista Peruano que insiste en la implementación y entrada en vigencia del voto facultativo en el Perú, éste impulso para algunos tratadistas y políticos de las diferentes agrupaciones políticas obedece tan sólo a un cálculo electoral, ya que el Partido Aprista como partido organizado sería el único capaz de favorecerse con la mencionada reforma electoral. En cambio, los fujimoristas, humalistas y demás grupos de izquierda se hallan en oposición a su pronta implementación, es por ello que sus representantes en la Comisión de Reglamento y Constitución no dudaron en oponerse y archivar dichos proyectos de ley, hecho que motivó a los apristas a recolectar un aproximado de cien mil adherentes para que posteriormente fuera presentado al Jurado Nacional de Elecciones para que el voto facultativo sea sometido a un referéndum.Apaza Quispe, Zenon - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2010
Para Optar Título Profesional : Abogado
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0078-01 T0078 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T14168-20452-01 T14168 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
Disponible