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El derecho y la tecnología informatizada / Miguel Arrarte Vera / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1999)
Título : El derecho y la tecnología informatizada Tipo de documento: texto impreso Autores: Miguel Arrarte Vera, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1999 Número de páginas: 180,[12] páginas Il.: tablas Nota general: Para optar el Grado Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69654 El derecho y la tecnología informatizada [texto impreso] / Miguel Arrarte Vera, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1999 . - 180,[12] páginas : tablas.
Para optar el Grado Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69654
El derecho y la tecnología informatizada
Arrarte Vera, Miguel - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1999
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DisponibleEl derecho / Ronald Alan Choquehuanca Huarcaya / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : El derecho : una tecnología social Tipo de documento: texto impreso Autores: Ronald Alan Choquehuanca Huarcaya, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 108 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo partió de una protesta frente a la desactualización en cuanto a definir al Derecho como Ciencia, haciendo un uso inadecuado de este término, a raíz de ello se plantea una propuesta que intenta responder la pregunta ¿Cuál es el estatus epistemológico del Derecho?, a través de la hipótesis: el Derecho pertenece al estatus epistemológico de la tecnología social, dado que el derecho se apoya en el conocimiento científico, tiene un contenido axiológico, moral e ideológico, y busca transformar, controlar o solucionar los problemas sociales; por lo que el objetivo es determinar la pertenencia del derecho al estatus epistemológico de la Tecnología Social;para ello se recurrió a los avances realizados dentro de la Epistemología, Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología; y a fin de conseguir el objetivo trazado se aplicó el método analítico sobre las teorías jurídicas, como son: las teorías del Negocio Jurídico (voluntarista, preceptiva y normativa), teorías del Delito (causalista, finalista y teleológica), el neoconstitucionalismo y el Análisis Económico del Derecho; dando como resultado que el Derecho (por medio de las teorías jurídicas) cumple con las características que la tecnología social exige, por lo que cabría afirmar que es una Tecnología Social. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10790 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107702 El derecho : una tecnología social [texto impreso] / Ronald Alan Choquehuanca Huarcaya, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor ; Alex Quispe Chura, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 108 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente trabajo partió de una protesta frente a la desactualización en cuanto a definir al Derecho como Ciencia, haciendo un uso inadecuado de este término, a raíz de ello se plantea una propuesta que intenta responder la pregunta ¿Cuál es el estatus epistemológico del Derecho?, a través de la hipótesis: el Derecho pertenece al estatus epistemológico de la tecnología social, dado que el derecho se apoya en el conocimiento científico, tiene un contenido axiológico, moral e ideológico, y busca transformar, controlar o solucionar los problemas sociales; por lo que el objetivo es determinar la pertenencia del derecho al estatus epistemológico de la Tecnología Social;para ello se recurrió a los avances realizados dentro de la Epistemología, Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología; y a fin de conseguir el objetivo trazado se aplicó el método analítico sobre las teorías jurídicas, como son: las teorías del Negocio Jurídico (voluntarista, preceptiva y normativa), teorías del Delito (causalista, finalista y teleológica), el neoconstitucionalismo y el Análisis Económico del Derecho; dando como resultado que el Derecho (por medio de las teorías jurídicas) cumple con las características que la tecnología social exige, por lo que cabría afirmar que es una Tecnología Social. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10790 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107702
El derecho
El presente trabajo partió de una protesta frente a la desactualización en cuanto a definir al Derecho como Ciencia, haciendo un uso inadecuado de este término, a raíz de ello se plantea una propuesta que intenta responder la pregunta ¿Cuál es el estatus epistemológico del Derecho?, a través de la hipótesis: el Derecho pertenece al estatus epistemológico de la tecnología social, dado que el derecho se apoya en el conocimiento científico, tiene un contenido axiológico, moral e ideológico, y busca transformar, controlar o solucionar los problemas sociales; por lo que el objetivo es determinar la pertenencia del derecho al estatus epistemológico de la Tecnología Social;para ello se recurrió a los avances realizados dentro de la Epistemología, Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología; y a fin de conseguir el objetivo trazado se aplicó el método analítico sobre las teorías jurídicas, como son: las teorías del Negocio Jurídico (voluntarista, preceptiva y normativa), teorías del Delito (causalista, finalista y teleológica), el neoconstitucionalismo y el Análisis Económico del Derecho; dando como resultado que el Derecho (por medio de las teorías jurídicas) cumple con las características que la tecnología social exige, por lo que cabría afirmar que es una Tecnología Social.
Choquehuanca Huarcaya, Ronald AlanQuispe Chura, Alex ; Quispe Chura, Alex ; Quispe Chura, Alex - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0267-01 T0267 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0266-01 T0266 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24991-31494-01 T24991 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDesarrollo de la jurisdicción especial y formal en el marco del pluralismo jurídico / Liz Yenny Navarro Churata / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Desarrollo de la jurisdicción especial y formal en el marco del pluralismo jurídico Tipo de documento: texto impreso Autores: Liz Yenny Navarro Churata, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 127 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El proyecto de investigación intitulada “DESARROLLO DE LA JURISDICCION ESPECIAL Y FORMAL EN EL MARCO DEL PLURALISMO JURÍDICO”, es un tema que ha sido concebido para el estudio del desarrollo doctrinal, regulación legal del ejercicio de la jurisdicción especial y su relación con la jurisdicción formal y/o estatal, para proponer una alternativa de solución para superar las dificultades de coordinación entre la justicia formal la jurisdicción especial, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú). Se ha propuesto como objetivos determinar el desarrollo doctrinal y la regulación legal del ejercicio de la Jurisdicción Especial dentro del marco del Pluralismo jurídico en el Perú, establecer la relación entre el Sistema de Justicia formal estatal y las formas de expresión de la Jurisdicción Especial y construir una propuesta legislativa debe incorporarse en la legislación nacional para superar las dificultades de Coordinación entre la Justicia Formal y la Jurisdicción especial conforme lo prevé el artículo 149 de nuestra Constitución Política del Perú. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y propositiva. Con los resultados que se alcanzará, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante polémico dentro del Derecho Constitucional; pues en la actualidad se viene presenciando conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=87232 Desarrollo de la jurisdicción especial y formal en el marco del pluralismo jurídico [texto impreso] / Liz Yenny Navarro Churata, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 127 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El proyecto de investigación intitulada “DESARROLLO DE LA JURISDICCION ESPECIAL Y FORMAL EN EL MARCO DEL PLURALISMO JURÍDICO”, es un tema que ha sido concebido para el estudio del desarrollo doctrinal, regulación legal del ejercicio de la jurisdicción especial y su relación con la jurisdicción formal y/o estatal, para proponer una alternativa de solución para superar las dificultades de coordinación entre la justicia formal la jurisdicción especial, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú). Se ha propuesto como objetivos determinar el desarrollo doctrinal y la regulación legal del ejercicio de la Jurisdicción Especial dentro del marco del Pluralismo jurídico en el Perú, establecer la relación entre el Sistema de Justicia formal estatal y las formas de expresión de la Jurisdicción Especial y construir una propuesta legislativa debe incorporarse en la legislación nacional para superar las dificultades de Coordinación entre la Justicia Formal y la Jurisdicción especial conforme lo prevé el artículo 149 de nuestra Constitución Política del Perú. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y propositiva. Con los resultados que se alcanzará, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante polémico dentro del Derecho Constitucional; pues en la actualidad se viene presenciando conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=87232
Desarrollo de la jurisdicción especial y formal en el marco del pluralismo jurídico
El proyecto de investigación intitulada “DESARROLLO DE LA JURISDICCION ESPECIAL Y FORMAL EN EL MARCO DEL PLURALISMO JURÍDICO”, es un tema que ha sido concebido para el estudio del desarrollo doctrinal, regulación legal del ejercicio de la jurisdicción especial y su relación con la jurisdicción formal y/o estatal, para proponer una alternativa de solución para superar las dificultades de coordinación entre la justicia formal la jurisdicción especial, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú). Se ha propuesto como objetivos determinar el desarrollo doctrinal y la regulación legal del ejercicio de la Jurisdicción Especial dentro del marco del Pluralismo jurídico en el Perú, establecer la relación entre el Sistema de Justicia formal estatal y las formas de expresión de la Jurisdicción Especial y construir una propuesta legislativa debe incorporarse en la legislación nacional para superar las dificultades de Coordinación entre la Justicia Formal y la Jurisdicción especial conforme lo prevé el artículo 149 de nuestra Constitución Política del Perú. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y propositiva. Con los resultados que se alcanzará, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante polémico dentro del Derecho Constitucional; pues en la actualidad se viene presenciando conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones.
Navarro Churata, Liz Yenny - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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DisponibleLa despenalización del aborto en el caso de embarazo producto de una violación sexual de menor de edad en la legislación penal peruana / Sthefany Indhira Velasquez Aguilar / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : La despenalización del aborto en el caso de embarazo producto de una violación sexual de menor de edad en la legislación penal peruana Tipo de documento: texto impreso Autores: Sthefany Indhira Velasquez Aguilar, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 1222 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=80774 La despenalización del aborto en el caso de embarazo producto de una violación sexual de menor de edad en la legislación penal peruana [texto impreso] / Sthefany Indhira Velasquez Aguilar, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 1222 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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La despenalización del aborto en el caso de embarazo producto de una violación sexual de menor de edad en la legislación penal peruana
Velasquez Aguilar, Sthefany Indhira - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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DisponibleLa determinación del bien jurídico protegido y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, ley Nº 30407 / Carla Dominga Llanos Mayta / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : La determinación del bien jurídico protegido y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, ley Nº 30407 Tipo de documento: texto impreso Autores: Carla Dominga Llanos Mayta, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 137 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El asunto que se pone a debate en el presente es el bien jurídico protegido en la ley de protección y bienestar animal, la misma que incorpora el Artículo 206°-A al Código Penal, el problema surge en su ubicación en el Código Penal; como segundo eje, se aborda el estudio del principio de proporcionalidad de la pena en este delito, donde al realizar una comparación, la pena por abandono y actos de crueldad supera a la sanción por agresión a una persona; Y por último, se evalúa la protección a los animales tanto domésticos como silvestres por el derecho penal, y el rompimiento del principio de la igualdad. OBJETIVO: Establecer y analizar el bien jurídico protegido en los delitos contra el maltrato animal y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, Ley Nº 30407. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) El bien jurídico es el interés que el ordenamiento jurídico protege a un determinado sujeto de derechos, empero, los animales no tienen tal categoría, la ley penal regula el maltrato y la protección animal en la sección de delitos contra el patrimonio, cayendo en un error respecto a la delimitación del bien jurídico. (ii) La proporcionalidad de la pena tiene estricta relación con el delito cometido y el bien jurídico tutelado, el delito de agresiones que se comete contra la persona, y el de maltrato animal no pueden equipararse. (iii) No existen fundamentos razonables para que el animal doméstico o silvestre sea protegido por el Derecho Penal, dado que, no tiene consideración constitucional, la regulación dentro de los delitos de patrimonio, no resulta razonable. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11161 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108713 La determinación del bien jurídico protegido y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, ley Nº 30407 [texto impreso] / Carla Dominga Llanos Mayta, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 137 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El asunto que se pone a debate en el presente es el bien jurídico protegido en la ley de protección y bienestar animal, la misma que incorpora el Artículo 206°-A al Código Penal, el problema surge en su ubicación en el Código Penal; como segundo eje, se aborda el estudio del principio de proporcionalidad de la pena en este delito, donde al realizar una comparación, la pena por abandono y actos de crueldad supera a la sanción por agresión a una persona; Y por último, se evalúa la protección a los animales tanto domésticos como silvestres por el derecho penal, y el rompimiento del principio de la igualdad. OBJETIVO: Establecer y analizar el bien jurídico protegido en los delitos contra el maltrato animal y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, Ley Nº 30407. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) El bien jurídico es el interés que el ordenamiento jurídico protege a un determinado sujeto de derechos, empero, los animales no tienen tal categoría, la ley penal regula el maltrato y la protección animal en la sección de delitos contra el patrimonio, cayendo en un error respecto a la delimitación del bien jurídico. (ii) La proporcionalidad de la pena tiene estricta relación con el delito cometido y el bien jurídico tutelado, el delito de agresiones que se comete contra la persona, y el de maltrato animal no pueden equipararse. (iii) No existen fundamentos razonables para que el animal doméstico o silvestre sea protegido por el Derecho Penal, dado que, no tiene consideración constitucional, la regulación dentro de los delitos de patrimonio, no resulta razonable. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11161 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108713
La determinación del bien jurídico protegido y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, ley Nº 30407
El asunto que se pone a debate en el presente es el bien jurídico protegido en la ley de protección y bienestar animal, la misma que incorpora el Artículo 206°-A al Código Penal, el problema surge en su ubicación en el Código Penal; como segundo eje, se aborda el estudio del principio de proporcionalidad de la pena en este delito, donde al realizar una comparación, la pena por abandono y actos de crueldad supera a la sanción por agresión a una persona; Y por último, se evalúa la protección a los animales tanto domésticos como silvestres por el derecho penal, y el rompimiento del principio de la igualdad. OBJETIVO: Establecer y analizar el bien jurídico protegido en los delitos contra el maltrato animal y el principio de proporcionalidad de la pena en la ley de protección y bienestar animal, Ley Nº 30407. METODOLOGÍA: La investigación es de tipo cualitativo y de diseño dogmático. RESULTADOS: (i) El bien jurídico es el interés que el ordenamiento jurídico protege a un determinado sujeto de derechos, empero, los animales no tienen tal categoría, la ley penal regula el maltrato y la protección animal en la sección de delitos contra el patrimonio, cayendo en un error respecto a la delimitación del bien jurídico. (ii) La proporcionalidad de la pena tiene estricta relación con el delito cometido y el bien jurídico tutelado, el delito de agresiones que se comete contra la persona, y el de maltrato animal no pueden equipararse. (iii) No existen fundamentos razonables para que el animal doméstico o silvestre sea protegido por el Derecho Penal, dado que, no tiene consideración constitucional, la regulación dentro de los delitos de patrimonio, no resulta razonable.
Llanos Mayta, Carla Dominga - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Excluido de préstamoDeterminación de los factores que inciden en la aplicación de la Ley 24973, "Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detención arbitraria", en las ciudades de Puno y Juliaca en los años 2013 y 2014 / Jose Luis Apaza Condori / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Determinación de los factores que inciden en la aplicación de la Ley 24973, "Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detención arbitraria", en las ciudades de Puno y Juliaca en los años 2013 y 2014 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jose Luis Apaza Condori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 82 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente proyecto de investigación busca investigar el problema que se origina al determinar de forma adecuada cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley especial, por lo tanto busca tanto motivos sociales y legales, preferentemente, que han confluido, en el proceso de aplicación en la realidad social de la ley 24973, la misma que se realizara en las ciudades de Puno y Juliaca, ciudades representativas de nuestra realidad regional, para poder abarcar la mayor cantidad de casos posibles, pues se considera de antemano que no existen casos suficientes solo en una de dichas circunscripción, además teniendo en cuenta como criterio selectivo, el periodo de tiempo que será comprendido desde el año 2013 hasta el año 2014. Siendo una de las principales metas el llegar al arribo del objetivo general, que es determinar los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973, “Ley que Regula la Indemnización por Errores Judiciales y Detención Arbitraria” y los objetivos específicos que se han planteado los cuales son: saber el grado académico en la cantidad de indemnizaciones cumplidas, ubicar la procedencia de los justiciables en la distribución y gasto del fondo indemnizatorio, averiguar la repercusión de la actividad laboral en requerimientos indemnizatorios, determinar la condición procesal en la que se encuentra al momento de producirse el error juridicial o detención arbitraria y por ultimo conocer el temor a represalias si se interpone proceso indemnizatorio en el proceso con error judicial o detención arbitraria. El método que de preferencia se ha utilizado, para el desarrollo de la presente investigación, es el cualitativo, pues buscaremos elementos de interés no cuantificable y necesariamente el método científico, el cual validara toda la investigación futura, que se presenta en esta oportunidad, dándole carácter objetivo al proyecto y con respecto a los resultados se espera poder llegar a determinar cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=83674 Determinación de los factores que inciden en la aplicación de la Ley 24973, "Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detención arbitraria", en las ciudades de Puno y Juliaca en los años 2013 y 2014 [texto impreso] / Jose Luis Apaza Condori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 82 páginas : diagramas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente proyecto de investigación busca investigar el problema que se origina al determinar de forma adecuada cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley especial, por lo tanto busca tanto motivos sociales y legales, preferentemente, que han confluido, en el proceso de aplicación en la realidad social de la ley 24973, la misma que se realizara en las ciudades de Puno y Juliaca, ciudades representativas de nuestra realidad regional, para poder abarcar la mayor cantidad de casos posibles, pues se considera de antemano que no existen casos suficientes solo en una de dichas circunscripción, además teniendo en cuenta como criterio selectivo, el periodo de tiempo que será comprendido desde el año 2013 hasta el año 2014. Siendo una de las principales metas el llegar al arribo del objetivo general, que es determinar los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973, “Ley que Regula la Indemnización por Errores Judiciales y Detención Arbitraria” y los objetivos específicos que se han planteado los cuales son: saber el grado académico en la cantidad de indemnizaciones cumplidas, ubicar la procedencia de los justiciables en la distribución y gasto del fondo indemnizatorio, averiguar la repercusión de la actividad laboral en requerimientos indemnizatorios, determinar la condición procesal en la que se encuentra al momento de producirse el error juridicial o detención arbitraria y por ultimo conocer el temor a represalias si se interpone proceso indemnizatorio en el proceso con error judicial o detención arbitraria. El método que de preferencia se ha utilizado, para el desarrollo de la presente investigación, es el cualitativo, pues buscaremos elementos de interés no cuantificable y necesariamente el método científico, el cual validara toda la investigación futura, que se presenta en esta oportunidad, dándole carácter objetivo al proyecto y con respecto a los resultados se espera poder llegar a determinar cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=83674
Determinación de los factores que inciden en la aplicación de la Ley 24973, "Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detención arbitraria", en las ciudades de Puno y Juliaca en los años 2013 y 2014
El presente proyecto de investigación busca investigar el problema que se origina al determinar de forma adecuada cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley especial, por lo tanto busca tanto motivos sociales y legales, preferentemente, que han confluido, en el proceso de aplicación en la realidad social de la ley 24973, la misma que se realizara en las ciudades de Puno y Juliaca, ciudades representativas de nuestra realidad regional, para poder abarcar la mayor cantidad de casos posibles, pues se considera de antemano que no existen casos suficientes solo en una de dichas circunscripción, además teniendo en cuenta como criterio selectivo, el periodo de tiempo que será comprendido desde el año 2013 hasta el año 2014. Siendo una de las principales metas el llegar al arribo del objetivo general, que es determinar los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973, “Ley que Regula la Indemnización por Errores Judiciales y Detención Arbitraria” y los objetivos específicos que se han planteado los cuales son: saber el grado académico en la cantidad de indemnizaciones cumplidas, ubicar la procedencia de los justiciables en la distribución y gasto del fondo indemnizatorio, averiguar la repercusión de la actividad laboral en requerimientos indemnizatorios, determinar la condición procesal en la que se encuentra al momento de producirse el error juridicial o detención arbitraria y por ultimo conocer el temor a represalias si se interpone proceso indemnizatorio en el proceso con error judicial o detención arbitraria. El método que de preferencia se ha utilizado, para el desarrollo de la presente investigación, es el cualitativo, pues buscaremos elementos de interés no cuantificable y necesariamente el método científico, el cual validara toda la investigación futura, que se presenta en esta oportunidad, dándole carácter objetivo al proyecto y con respecto a los resultados se espera poder llegar a determinar cuáles son los factores que inciden en la aplicación de la ley 24973.
Apaza Condori, Jose Luis - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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DisponibleDeterminación de los límites de actuación de la justicia comunitaria ejercida por las Rondas Campesinas: caso Crucero / Mercedes Melina Pilco Morales / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2011)
Título : Determinación de los límites de actuación de la justicia comunitaria ejercida por las Rondas Campesinas: caso Crucero Tipo de documento: texto impreso Autores: Mercedes Melina Pilco Morales, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: 166 páginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Grado de Titulo Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63329 Determinación de los límites de actuación de la justicia comunitaria ejercida por las Rondas Campesinas: caso Crucero [texto impreso] / Mercedes Melina Pilco Morales, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2011 . - 166 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm.
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Determinación de los límites de actuación de la justicia comunitaria ejercida por las Rondas Campesinas: caso Crucero
Pilco Morales, Mercedes Melina - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2011
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0082-01 T0082 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T14725-21171-01 T14725 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDiferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo / Fancy Noemí Flores Turpo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Diferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo Tipo de documento: texto impreso Autores: Fancy Noemí Flores Turpo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 275 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Esta investigación titulada “DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD E INEFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU TRATAMIENTO COMO PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” de diseño cualitativo y tipo básico, tuvo como objetivo general analizar las diferencias existentes entre las categorías de ineficacia y nulidad de acto administrativo, en la doctrina y legislación peruana e internacional, para determinar si la pretensión de ineficacia tiene autonomía en el proceso contencioso administrativo peruano; y como objetivos específicos: 1) Analizar la naturaleza jurídica de la nulidad e ineficacia del acto administrativo, en la doctrina y legislación, peruana y extranjera (España, Argentina [Buenos Aires] y Colombia); 2) Determinar las diferencias entre las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia del acto administrativo; 3) En función a las diferencias entre nulidad e ineficacia, determinar si la pretensión de ineficacia de acto administrativo tiene autonomía dentro del proceso contencioso administrativo, regulado por el T.U.O. de la Ley N° 27584; 4) Determinar a través del análisis del petitorio de demandas de procesos contencioso administrativos (extraído de resoluciones judiciales), si existen casos donde no se distinga correctamente las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo. Para ello, se estudiaron las categorías jurídicas nulidad e ineficacia del acto administrativo, desde el punto de vista doctrinal y normativo (T.U.O. de la Ley N° 27444 y T.U.O. de la Ley N° 27584), además de la referencia a la legislación extranjera (Argentina, Colombia y España), a partir de lo cual se extrajeron las siguientes conclusiones: 1) Según la doctrina nacional y extranjera, la nulidad es concebida como grado o consecuencia de invalidez (Bocanegra y Guzmán), patología del acto (Fraga, Morcillo y Danós), sanción jurídica (Santofimio, García de Enterría y Fernández, Huapaya y Morón), categoría jurídica que contiene una técnica procesal y define un régimen específico (Nieto, Beladiez, Huapaya, Alonso), régimen jurídico (Gordillo); sin embargo, se estima que la noción correcta, concordante con otras categorías jurídicas del derecho administrativo y la naturaleza del acto administrativo, es la concepción de la nulidad como (a) régimen jurídico que contiene (b) una técnica procedimental, en tanto medio establecido por el ordenamiento jurídico para solicitar la invalidación del acto administrativo afectado de una ilegalidad trascendente, además de (c) representar una sanción jurídica, dado que a sólo a través de ella, el ordenamiento jurídico conecta la invalidez (calificación abstracta) con la ineficacia (resultado concreto). Por otro lado, en la legislación nacional que regula el procedimiento administrativo, la nulidad es concebida de manera similar, dado que, el T.U.O. de la LPAG, (a) agrupa en un concepto unitario todas las condiciones y características que adopta la efectiva supresión del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico; (c) considera a la nulidad como una sanción, dado que se establece que se declara sólo en el caso de la existencia de vicios trascendentes; los que, dada su gravedad y afectación al ordenamiento jurídico, determinan que el acto no pueda ser conservado. Esto implica, a su vez, que (b) la nulidad se constituya en un medio procedimental, dado que a través de ella se efectiviza la invalidez de un acto administrativo; esto es, se destruye la presunción de validez que lo resguarda. En cuanto a la legislación extranjera, se aprecia que Colombia y España acogen la presunción de legalidad, de lo cual se infiere que se concibe a la nulidad como un medio procesal para efectivizar la invalidez de un acto que adolece de vicios graves; caso diferente al de Buenos Aires, donde no se consagra la presunción de validez. Por su parte, la ineficacia es concebida en la doctrina nacional y extranjera (Beladiez, Nieto, Bocanegra, Cassagne, Huapaya y Alonso), de manera prácticamente uniforme, como una categoría jurídica contrapuesta a la eficacia, por lo que designa a la situación en la que el acto se ve imposibilitado de producir efectos. Puede ser originaria o sobreviniente, y se origina por diversas causas, atendiendo al tiempo: ineficacia temporal (suspensión), como resultado de una medida cautelar; e ineficacia definitiva, que implica la extinción de los efectos del acto de manera permanente, debido a su consumación, plazo o condición, revocación, renuncia, imposibilidad física o jurídica de cumplir el objeto del acto y la declaración de nulidad. Por otro lado, tanto en la legislación que regula el procedimiento administrativo en el Perú, como en la correspondiente extranjera (España, Buenos Aires-Argentina y Colombia) no se desarrolla algún aspecto relacionado a la ineficacia de acto administrativo. 2) Las diferencias entre la nulidad y la ineficacia de un acto administrativo radican en su significado y en las causas que la originan. Por un lado, la nulidad es un régimen jurídico (en sentido amplio), que contiene una categoría procesal y sanción jurídica (sentido estricto); las causales que la originan se encuentran vinculadas a la inconformidad del acto administrativo con el ordenamiento jurídico (acto inválido), por la existencia de vicios trascendentes. En razón a ello, se puede decir que las deficiencias se presentan en el plano estructural, es decir, en la conformación del acto. Por otro lado, la ineficacia, como se ha mencionado, es una categoría jurídica que refleja la situación del acto administrativo no productor de efectos jurídicos, por lo que en sí misma representa una consecuencia. En cuanto a sus causas, la ineficacia originaria y definitiva, entendida como efecto concreto de una situación abstracta –la invalidez–, acaece cuando se declara la nulidad del acto, ya sea por autoridad administrativa o judicial. En los demás casos, la ineficacia acaece de manera posterior al nacimiento del acto, lo cual implica que éste, en principio, fue válido; sin embargo, a razón de alguna circunstancia posterior, el mismo no puede desplegar sus efectos. 3) Las diferencias entre nulidad e ineficacia de acto administrativo, determinan que la ineficacia no pueda ser planteada como pretensión autónoma en el proceso contencioso administrativo, dado que: a) dogmáticamente, de acuerdo a su naturaleza jurídica (condición según la cual el acto no despliega sus efectos), constituye una situación genérica (y no un medio procesal como la nulidad) que es consecuencia de una condición previa, relacionada a la destrucción de la eficacia del acto administrativo; siendo la principal, la declaración de invalidez del acto, precisamente a través de la nulidad. Esto cobra mayor notoriedad si se considera que, atendiendo a la presunción de validez de los actos administrativos, estos surten efectos hasta que se declare su nulidad, por lo que no es posible pretender que se eliminen los efectos del acto que causa estado, a través de un mecanismo diferente a dicha declaración; b) Legislativamente, no ha sido tratada individualmente en el T.U.O. de la LPAG, norma que tampoco ha previsto causal alguna para su configuración; asimismo, en función a la disímil naturaleza jurídica de la nulidad, no se pueden usar las causas de esta para solicitar la ineficacia. Por otro lado, en la doctrina y legislación comparada, no se contempla a la declaración de ineficacia como pretensión en el proceso contencioso administrativo. 4) En base al análisis de los petitorios de demanda citados en las sentencias (Corte Suprema de Justicia y Primer Juzgado Mixto de Puno) y auto (Tercer Juzgado Mixto de Puno), se ha observado que en las demandas de procesos contencioso administrativos, no se distingue las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo, en tanto existen casos que: a) Evidencian ambigüedad respecto al conocimiento sobre la identidad o disparidad entre ambas categorías jurídicas, atendiendo a que utilizaron la expresión “y/o” en su petitorio (nulidad total y/o ineficacia); de manera similar, en los casos donde se peticionó la declaración de ambas indistintamente: “nulidad o ineficacia”; b) Evidencian desconocimiento de que la ineficacia es una consecuencia de la declaración de nulidad, y por tanto es redundante pedir la primera si se ha solicitado la segunda (nulidad e ineficacia); y, c) Evidencian desconocimiento total del significado de ambas, dado que en el petitorio solicitan la ineficacia del acto, pero en los fundamentos de hecho cuestionan su validez (mas no su eficacia); lo cual es evidenciado en la decisión judicial, donde el pronunciamiento se realiza en base a la nulidad (sentencia) o se declara inadmisible para que subsane, entre otros, el petitorio (auto). Para la obtención de los objetivos, se emplearon los métodos descriptivo, comparativo, hermenéutico y analítico. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6829 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105502 Diferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo [texto impreso] / Fancy Noemí Flores Turpo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 275 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Esta investigación titulada “DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD E INEFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU TRATAMIENTO COMO PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” de diseño cualitativo y tipo básico, tuvo como objetivo general analizar las diferencias existentes entre las categorías de ineficacia y nulidad de acto administrativo, en la doctrina y legislación peruana e internacional, para determinar si la pretensión de ineficacia tiene autonomía en el proceso contencioso administrativo peruano; y como objetivos específicos: 1) Analizar la naturaleza jurídica de la nulidad e ineficacia del acto administrativo, en la doctrina y legislación, peruana y extranjera (España, Argentina [Buenos Aires] y Colombia); 2) Determinar las diferencias entre las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia del acto administrativo; 3) En función a las diferencias entre nulidad e ineficacia, determinar si la pretensión de ineficacia de acto administrativo tiene autonomía dentro del proceso contencioso administrativo, regulado por el T.U.O. de la Ley N° 27584; 4) Determinar a través del análisis del petitorio de demandas de procesos contencioso administrativos (extraído de resoluciones judiciales), si existen casos donde no se distinga correctamente las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo. Para ello, se estudiaron las categorías jurídicas nulidad e ineficacia del acto administrativo, desde el punto de vista doctrinal y normativo (T.U.O. de la Ley N° 27444 y T.U.O. de la Ley N° 27584), además de la referencia a la legislación extranjera (Argentina, Colombia y España), a partir de lo cual se extrajeron las siguientes conclusiones: 1) Según la doctrina nacional y extranjera, la nulidad es concebida como grado o consecuencia de invalidez (Bocanegra y Guzmán), patología del acto (Fraga, Morcillo y Danós), sanción jurídica (Santofimio, García de Enterría y Fernández, Huapaya y Morón), categoría jurídica que contiene una técnica procesal y define un régimen específico (Nieto, Beladiez, Huapaya, Alonso), régimen jurídico (Gordillo); sin embargo, se estima que la noción correcta, concordante con otras categorías jurídicas del derecho administrativo y la naturaleza del acto administrativo, es la concepción de la nulidad como (a) régimen jurídico que contiene (b) una técnica procedimental, en tanto medio establecido por el ordenamiento jurídico para solicitar la invalidación del acto administrativo afectado de una ilegalidad trascendente, además de (c) representar una sanción jurídica, dado que a sólo a través de ella, el ordenamiento jurídico conecta la invalidez (calificación abstracta) con la ineficacia (resultado concreto). Por otro lado, en la legislación nacional que regula el procedimiento administrativo, la nulidad es concebida de manera similar, dado que, el T.U.O. de la LPAG, (a) agrupa en un concepto unitario todas las condiciones y características que adopta la efectiva supresión del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico; (c) considera a la nulidad como una sanción, dado que se establece que se declara sólo en el caso de la existencia de vicios trascendentes; los que, dada su gravedad y afectación al ordenamiento jurídico, determinan que el acto no pueda ser conservado. Esto implica, a su vez, que (b) la nulidad se constituya en un medio procedimental, dado que a través de ella se efectiviza la invalidez de un acto administrativo; esto es, se destruye la presunción de validez que lo resguarda. En cuanto a la legislación extranjera, se aprecia que Colombia y España acogen la presunción de legalidad, de lo cual se infiere que se concibe a la nulidad como un medio procesal para efectivizar la invalidez de un acto que adolece de vicios graves; caso diferente al de Buenos Aires, donde no se consagra la presunción de validez. Por su parte, la ineficacia es concebida en la doctrina nacional y extranjera (Beladiez, Nieto, Bocanegra, Cassagne, Huapaya y Alonso), de manera prácticamente uniforme, como una categoría jurídica contrapuesta a la eficacia, por lo que designa a la situación en la que el acto se ve imposibilitado de producir efectos. Puede ser originaria o sobreviniente, y se origina por diversas causas, atendiendo al tiempo: ineficacia temporal (suspensión), como resultado de una medida cautelar; e ineficacia definitiva, que implica la extinción de los efectos del acto de manera permanente, debido a su consumación, plazo o condición, revocación, renuncia, imposibilidad física o jurídica de cumplir el objeto del acto y la declaración de nulidad. Por otro lado, tanto en la legislación que regula el procedimiento administrativo en el Perú, como en la correspondiente extranjera (España, Buenos Aires-Argentina y Colombia) no se desarrolla algún aspecto relacionado a la ineficacia de acto administrativo. 2) Las diferencias entre la nulidad y la ineficacia de un acto administrativo radican en su significado y en las causas que la originan. Por un lado, la nulidad es un régimen jurídico (en sentido amplio), que contiene una categoría procesal y sanción jurídica (sentido estricto); las causales que la originan se encuentran vinculadas a la inconformidad del acto administrativo con el ordenamiento jurídico (acto inválido), por la existencia de vicios trascendentes. En razón a ello, se puede decir que las deficiencias se presentan en el plano estructural, es decir, en la conformación del acto. Por otro lado, la ineficacia, como se ha mencionado, es una categoría jurídica que refleja la situación del acto administrativo no productor de efectos jurídicos, por lo que en sí misma representa una consecuencia. En cuanto a sus causas, la ineficacia originaria y definitiva, entendida como efecto concreto de una situación abstracta –la invalidez–, acaece cuando se declara la nulidad del acto, ya sea por autoridad administrativa o judicial. En los demás casos, la ineficacia acaece de manera posterior al nacimiento del acto, lo cual implica que éste, en principio, fue válido; sin embargo, a razón de alguna circunstancia posterior, el mismo no puede desplegar sus efectos. 3) Las diferencias entre nulidad e ineficacia de acto administrativo, determinan que la ineficacia no pueda ser planteada como pretensión autónoma en el proceso contencioso administrativo, dado que: a) dogmáticamente, de acuerdo a su naturaleza jurídica (condición según la cual el acto no despliega sus efectos), constituye una situación genérica (y no un medio procesal como la nulidad) que es consecuencia de una condición previa, relacionada a la destrucción de la eficacia del acto administrativo; siendo la principal, la declaración de invalidez del acto, precisamente a través de la nulidad. Esto cobra mayor notoriedad si se considera que, atendiendo a la presunción de validez de los actos administrativos, estos surten efectos hasta que se declare su nulidad, por lo que no es posible pretender que se eliminen los efectos del acto que causa estado, a través de un mecanismo diferente a dicha declaración; b) Legislativamente, no ha sido tratada individualmente en el T.U.O. de la LPAG, norma que tampoco ha previsto causal alguna para su configuración; asimismo, en función a la disímil naturaleza jurídica de la nulidad, no se pueden usar las causas de esta para solicitar la ineficacia. Por otro lado, en la doctrina y legislación comparada, no se contempla a la declaración de ineficacia como pretensión en el proceso contencioso administrativo. 4) En base al análisis de los petitorios de demanda citados en las sentencias (Corte Suprema de Justicia y Primer Juzgado Mixto de Puno) y auto (Tercer Juzgado Mixto de Puno), se ha observado que en las demandas de procesos contencioso administrativos, no se distingue las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo, en tanto existen casos que: a) Evidencian ambigüedad respecto al conocimiento sobre la identidad o disparidad entre ambas categorías jurídicas, atendiendo a que utilizaron la expresión “y/o” en su petitorio (nulidad total y/o ineficacia); de manera similar, en los casos donde se peticionó la declaración de ambas indistintamente: “nulidad o ineficacia”; b) Evidencian desconocimiento de que la ineficacia es una consecuencia de la declaración de nulidad, y por tanto es redundante pedir la primera si se ha solicitado la segunda (nulidad e ineficacia); y, c) Evidencian desconocimiento total del significado de ambas, dado que en el petitorio solicitan la ineficacia del acto, pero en los fundamentos de hecho cuestionan su validez (mas no su eficacia); lo cual es evidenciado en la decisión judicial, donde el pronunciamiento se realiza en base a la nulidad (sentencia) o se declara inadmisible para que subsane, entre otros, el petitorio (auto). Para la obtención de los objetivos, se emplearon los métodos descriptivo, comparativo, hermenéutico y analítico. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6829 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105502
Diferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo
Esta investigación titulada “DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD E INEFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU TRATAMIENTO COMO PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” de diseño cualitativo y tipo básico, tuvo como objetivo general analizar las diferencias existentes entre las categorías de ineficacia y nulidad de acto administrativo, en la doctrina y legislación peruana e internacional, para determinar si la pretensión de ineficacia tiene autonomía en el proceso contencioso administrativo peruano; y como objetivos específicos: 1) Analizar la naturaleza jurídica de la nulidad e ineficacia del acto administrativo, en la doctrina y legislación, peruana y extranjera (España, Argentina [Buenos Aires] y Colombia); 2) Determinar las diferencias entre las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia del acto administrativo; 3) En función a las diferencias entre nulidad e ineficacia, determinar si la pretensión de ineficacia de acto administrativo tiene autonomía dentro del proceso contencioso administrativo, regulado por el T.U.O. de la Ley N° 27584; 4) Determinar a través del análisis del petitorio de demandas de procesos contencioso administrativos (extraído de resoluciones judiciales), si existen casos donde no se distinga correctamente las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo. Para ello, se estudiaron las categorías jurídicas nulidad e ineficacia del acto administrativo, desde el punto de vista doctrinal y normativo (T.U.O. de la Ley N° 27444 y T.U.O. de la Ley N° 27584), además de la referencia a la legislación extranjera (Argentina, Colombia y España), a partir de lo cual se extrajeron las siguientes conclusiones: 1) Según la doctrina nacional y extranjera, la nulidad es concebida como grado o consecuencia de invalidez (Bocanegra y Guzmán), patología del acto (Fraga, Morcillo y Danós), sanción jurídica (Santofimio, García de Enterría y Fernández, Huapaya y Morón), categoría jurídica que contiene una técnica procesal y define un régimen específico (Nieto, Beladiez, Huapaya, Alonso), régimen jurídico (Gordillo); sin embargo, se estima que la noción correcta, concordante con otras categorías jurídicas del derecho administrativo y la naturaleza del acto administrativo, es la concepción de la nulidad como (a) régimen jurídico que contiene (b) una técnica procedimental, en tanto medio establecido por el ordenamiento jurídico para solicitar la invalidación del acto administrativo afectado de una ilegalidad trascendente, además de (c) representar una sanción jurídica, dado que a sólo a través de ella, el ordenamiento jurídico conecta la invalidez (calificación abstracta) con la ineficacia (resultado concreto). Por otro lado, en la legislación nacional que regula el procedimiento administrativo, la nulidad es concebida de manera similar, dado que, el T.U.O. de la LPAG, (a) agrupa en un concepto unitario todas las condiciones y características que adopta la efectiva supresión del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico; (c) considera a la nulidad como una sanción, dado que se establece que se declara sólo en el caso de la existencia de vicios trascendentes; los que, dada su gravedad y afectación al ordenamiento jurídico, determinan que el acto no pueda ser conservado. Esto implica, a su vez, que (b) la nulidad se constituya en un medio procedimental, dado que a través de ella se efectiviza la invalidez de un acto administrativo; esto es, se destruye la presunción de validez que lo resguarda. En cuanto a la legislación extranjera, se aprecia que Colombia y España acogen la presunción de legalidad, de lo cual se infiere que se concibe a la nulidad como un medio procesal para efectivizar la invalidez de un acto que adolece de vicios graves; caso diferente al de Buenos Aires, donde no se consagra la presunción de validez. Por su parte, la ineficacia es concebida en la doctrina nacional y extranjera (Beladiez, Nieto, Bocanegra, Cassagne, Huapaya y Alonso), de manera prácticamente uniforme, como una categoría jurídica contrapuesta a la eficacia, por lo que designa a la situación en la que el acto se ve imposibilitado de producir efectos. Puede ser originaria o sobreviniente, y se origina por diversas causas, atendiendo al tiempo: ineficacia temporal (suspensión), como resultado de una medida cautelar; e ineficacia definitiva, que implica la extinción de los efectos del acto de manera permanente, debido a su consumación, plazo o condición, revocación, renuncia, imposibilidad física o jurídica de cumplir el objeto del acto y la declaración de nulidad. Por otro lado, tanto en la legislación que regula el procedimiento administrativo en el Perú, como en la correspondiente extranjera (España, Buenos Aires-Argentina y Colombia) no se desarrolla algún aspecto relacionado a la ineficacia de acto administrativo. 2) Las diferencias entre la nulidad y la ineficacia de un acto administrativo radican en su significado y en las causas que la originan. Por un lado, la nulidad es un régimen jurídico (en sentido amplio), que contiene una categoría procesal y sanción jurídica (sentido estricto); las causales que la originan se encuentran vinculadas a la inconformidad del acto administrativo con el ordenamiento jurídico (acto inválido), por la existencia de vicios trascendentes. En razón a ello, se puede decir que las deficiencias se presentan en el plano estructural, es decir, en la conformación del acto. Por otro lado, la ineficacia, como se ha mencionado, es una categoría jurídica que refleja la situación del acto administrativo no productor de efectos jurídicos, por lo que en sí misma representa una consecuencia. En cuanto a sus causas, la ineficacia originaria y definitiva, entendida como efecto concreto de una situación abstracta –la invalidez–, acaece cuando se declara la nulidad del acto, ya sea por autoridad administrativa o judicial. En los demás casos, la ineficacia acaece de manera posterior al nacimiento del acto, lo cual implica que éste, en principio, fue válido; sin embargo, a razón de alguna circunstancia posterior, el mismo no puede desplegar sus efectos. 3) Las diferencias entre nulidad e ineficacia de acto administrativo, determinan que la ineficacia no pueda ser planteada como pretensión autónoma en el proceso contencioso administrativo, dado que: a) dogmáticamente, de acuerdo a su naturaleza jurídica (condición según la cual el acto no despliega sus efectos), constituye una situación genérica (y no un medio procesal como la nulidad) que es consecuencia de una condición previa, relacionada a la destrucción de la eficacia del acto administrativo; siendo la principal, la declaración de invalidez del acto, precisamente a través de la nulidad. Esto cobra mayor notoriedad si se considera que, atendiendo a la presunción de validez de los actos administrativos, estos surten efectos hasta que se declare su nulidad, por lo que no es posible pretender que se eliminen los efectos del acto que causa estado, a través de un mecanismo diferente a dicha declaración; b) Legislativamente, no ha sido tratada individualmente en el T.U.O. de la LPAG, norma que tampoco ha previsto causal alguna para su configuración; asimismo, en función a la disímil naturaleza jurídica de la nulidad, no se pueden usar las causas de esta para solicitar la ineficacia. Por otro lado, en la doctrina y legislación comparada, no se contempla a la declaración de ineficacia como pretensión en el proceso contencioso administrativo. 4) En base al análisis de los petitorios de demanda citados en las sentencias (Corte Suprema de Justicia y Primer Juzgado Mixto de Puno) y auto (Tercer Juzgado Mixto de Puno), se ha observado que en las demandas de procesos contencioso administrativos, no se distingue las categorías jurídicas de nulidad e ineficacia de acto administrativo, en tanto existen casos que: a) Evidencian ambigüedad respecto al conocimiento sobre la identidad o disparidad entre ambas categorías jurídicas, atendiendo a que utilizaron la expresión “y/o” en su petitorio (nulidad total y/o ineficacia); de manera similar, en los casos donde se peticionó la declaración de ambas indistintamente: “nulidad o ineficacia”; b) Evidencian desconocimiento de que la ineficacia es una consecuencia de la declaración de nulidad, y por tanto es redundante pedir la primera si se ha solicitado la segunda (nulidad e ineficacia); y, c) Evidencian desconocimiento total del significado de ambas, dado que en el petitorio solicitan la ineficacia del acto, pero en los fundamentos de hecho cuestionan su validez (mas no su eficacia); lo cual es evidenciado en la decisión judicial, donde el pronunciamiento se realiza en base a la nulidad (sentencia) o se declara inadmisible para que subsane, entre otros, el petitorio (auto). 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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0214-01 T 0214 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T23429-29933-01 T23429 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleDiscriminación en la prestación de los servicios de saneamiento. Estudio de caso / Javier Socrates Pineda Ancco / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2009)
Título : Discriminación en la prestación de los servicios de saneamiento. Estudio de caso : EMSAPUNO S.A. Tipo de documento: texto impreso Autores: Javier Socrates Pineda Ancco, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: 246 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=61315 Discriminación en la prestación de los servicios de saneamiento. Estudio de caso : EMSAPUNO S.A. [texto impreso] / Javier Socrates Pineda Ancco, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2009 . - 246 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
Para optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=61315
Discriminación en la prestación de los servicios de saneamiento. Estudio de caso
Pineda Ancco, Javier Socrates - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2009
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DisponibleEl discurso mediático como fenómeno persuasivo y la vulneración de las garantías procesales en las decisiones emitidas sobre la prisión preventiva / Diego Armando Carpio Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : El discurso mediático como fenómeno persuasivo y la vulneración de las garantías procesales en las decisiones emitidas sobre la prisión preventiva Tipo de documento: texto impreso Autores: Diego Armando Carpio Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 222 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza discurso mediático desarrollado por los medios masivos de comunicación social vulnera las garantías procesales del imputado en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. Analiza teorías, doctrina, casos más emblemáticos y mediáticos de nuestro país, determinando el estudio en seis casos, interpretando el fenómeno social del discurso mediático y la vulneración de las garantías procesales y constitucionales. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Jurídico Social, enfocado desde un punto de vista analítico, dogmático y socio-jurídico. Resultados obtenidos llegó a la conclusión: (i) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de motivación suficiente en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (ii) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Independencia Judicial en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (iii) El juicio mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Presunción de Inocencia en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3507 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97866 El discurso mediático como fenómeno persuasivo y la vulneración de las garantías procesales en las decisiones emitidas sobre la prisión preventiva [texto impreso] / Diego Armando Carpio Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 222 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Analiza discurso mediático desarrollado por los medios masivos de comunicación social vulnera las garantías procesales del imputado en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. Analiza teorías, doctrina, casos más emblemáticos y mediáticos de nuestro país, determinando el estudio en seis casos, interpretando el fenómeno social del discurso mediático y la vulneración de las garantías procesales y constitucionales. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Jurídico Social, enfocado desde un punto de vista analítico, dogmático y socio-jurídico. Resultados obtenidos llegó a la conclusión: (i) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de motivación suficiente en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (ii) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Independencia Judicial en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (iii) El juicio mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Presunción de Inocencia en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3507 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97866
El discurso mediático como fenómeno persuasivo y la vulneración de las garantías procesales en las decisiones emitidas sobre la prisión preventiva
Analiza discurso mediático desarrollado por los medios masivos de comunicación social vulnera las garantías procesales del imputado en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. Analiza teorías, doctrina, casos más emblemáticos y mediáticos de nuestro país, determinando el estudio en seis casos, interpretando el fenómeno social del discurso mediático y la vulneración de las garantías procesales y constitucionales. Investigación cualitativo, diseño Dogmático y Jurídico Social, enfocado desde un punto de vista analítico, dogmático y socio-jurídico. Resultados obtenidos llegó a la conclusión: (i) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de motivación suficiente en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (ii) El discurso mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Independencia Judicial en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. (iii) El juicio mediático como una expresión de poder realizado por los medios de comunicación para ejercer una presión, mediatizar los casos penales y dirigir las decisiones judiciales vulnera la garantía procesal de Presunción de Inocencia en las decisiones emitidas por los juzgados de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva.
Carpio Quispe, Diego Armando - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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DisponibleLa doble imposición en el impuesto a la Renta y el Abuso de la Ley / Rosario Viviana Canal Alata / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2004)
Título : La doble imposición en el impuesto a la Renta y el Abuso de la Ley Tipo de documento: texto impreso Autores: Rosario Viviana Canal Alata, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: 166 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La tributación, un concepto que integra a los impuestos, las contribuciones, las tasas y otros, es una de las formas aproximadas que busca una equitativa y racional distribución de la riqueza entre los que más tienen en beneficio de los que menos recursos económicos poseen.
Entre este concepto de tributación, hemos definido oportunamente el contenido de cada uno de ellos, empero vale la pena recordar que los tributos conceptualizados dentro de lo que es Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, Impuesto a las Transacciones Bancarias, son aquellos que permiten conseguir recursos económicos al Estado con los que presta los servicios y ofrece la satisfacción de necesidades que los particulares no pueden hacerlo solos; consecuentemente en este amplio concepto la tributación se entiende como el mecanismo que permite la distribución adecuada, racional y escrupulosa de la riqueza en función de la satisfacción de las necesidades. Pues forman parte de los obligados a tributar las personas naturales o jurídicas que poseen recursos económicos.
Es de entender que la distribución de los recursos económicos provenientes de la tributación no puede tener un efecto confiscatorio, como lo manifiesta la Constitución del Estado Peruano; y, además los recursos económicos tributados que son producto del resultado del aporte de los más pudientes a nombre de los que menos poseen, no pueden ser mal utilizados o en su defecto no deberían tener el fin diferente al que motivó la necesaria creación del tributo.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73003 La doble imposición en el impuesto a la Renta y el Abuso de la Ley [texto impreso] / Rosario Viviana Canal Alata, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2004 . - 166 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: La tributación, un concepto que integra a los impuestos, las contribuciones, las tasas y otros, es una de las formas aproximadas que busca una equitativa y racional distribución de la riqueza entre los que más tienen en beneficio de los que menos recursos económicos poseen.
Entre este concepto de tributación, hemos definido oportunamente el contenido de cada uno de ellos, empero vale la pena recordar que los tributos conceptualizados dentro de lo que es Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, Impuesto a las Transacciones Bancarias, son aquellos que permiten conseguir recursos económicos al Estado con los que presta los servicios y ofrece la satisfacción de necesidades que los particulares no pueden hacerlo solos; consecuentemente en este amplio concepto la tributación se entiende como el mecanismo que permite la distribución adecuada, racional y escrupulosa de la riqueza en función de la satisfacción de las necesidades. Pues forman parte de los obligados a tributar las personas naturales o jurídicas que poseen recursos económicos.
Es de entender que la distribución de los recursos económicos provenientes de la tributación no puede tener un efecto confiscatorio, como lo manifiesta la Constitución del Estado Peruano; y, además los recursos económicos tributados que son producto del resultado del aporte de los más pudientes a nombre de los que menos poseen, no pueden ser mal utilizados o en su defecto no deberían tener el fin diferente al que motivó la necesaria creación del tributo.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73003
La doble imposición en el impuesto a la Renta y el Abuso de la Ley
La tributación, un concepto que integra a los impuestos, las contribuciones, las tasas y otros, es una de las formas aproximadas que busca una equitativa y racional distribución de la riqueza entre los que más tienen en beneficio de los que menos recursos económicos poseen.
Entre este concepto de tributación, hemos definido oportunamente el contenido de cada uno de ellos, empero vale la pena recordar que los tributos conceptualizados dentro de lo que es Impuesto a la Renta, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, Impuesto a las Transacciones Bancarias, son aquellos que permiten conseguir recursos económicos al Estado con los que presta los servicios y ofrece la satisfacción de necesidades que los particulares no pueden hacerlo solos; consecuentemente en este amplio concepto la tributación se entiende como el mecanismo que permite la distribución adecuada, racional y escrupulosa de la riqueza en función de la satisfacción de las necesidades. Pues forman parte de los obligados a tributar las personas naturales o jurídicas que poseen recursos económicos.
Es de entender que la distribución de los recursos económicos provenientes de la tributación no puede tener un efecto confiscatorio, como lo manifiesta la Constitución del Estado Peruano; y, además los recursos económicos tributados que son producto del resultado del aporte de los más pudientes a nombre de los que menos poseen, no pueden ser mal utilizados o en su defecto no deberían tener el fin diferente al que motivó la necesaria creación del tributo.Canal Alata, Rosario Viviana - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2004
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DisponibleEdificaciones flotantes uros en la Reserva Nacional del Titicaca, regulación Legal / Jean Paul Salas Cuyubamba / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2004)
Título : Edificaciones flotantes uros en la Reserva Nacional del Titicaca, regulación Legal Tipo de documento: texto impreso Autores: Jean Paul Salas Cuyubamba, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: 295 páginas Il.: ilustraciones, diagrama, mapas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Aborda jurídicamente diversos problemas y confusiones la actual coyuntura y existencia de islas en un Área Natural Protegida. Analizó normatividad y operabilidad de las instituciones administrativas con Islas de los Uros y Comunidad Uros-Chulluni. Se descubrió que “Islas flotantes” no están inscritas ni reguladas. Resultados: aclaración en torno a despejar incertidumbres referentes a las Islas de los Uros y su entorno social: que estas mal llamadas “Islas”, en cuanto a los efectos, protecciones, derechos y obligaciones, no pertenecen ni se anexan a la Comunidad Uros Chulluni ni a la Municipalidad menor de Uros - Chulluni, se encuentran fuera del área geográfica de las mismas, y al contrario se asientan en área perteneciente a la Reserva Nacional del Titicaca. Se esclareció su Naturaleza Jurídica: estas “islas flotantes” son artefactos flotantes en forma genérica y edificios flotantes de manera específica; Son bienes muebles. Determina uso de aguas (referido uso del espejo o superficie de aguas) determinado lapso temporal o perpetuo, este tipo de uso, no se encuentra específicamente ni especialmente regulado por la Ley de Aguas ni Legislación Marítima para la realidad Uro; los Uros han habitado el espejo de agua por cientos de años, considerándose dueños de los mismos. La Ley de Aguas indica que no existe propiedad privada sobre aguas, ni derechos adquiridos. Régimen jurídico aplicable a las edificaciones flotantes en la Reserva Nacional del Titicaca se concluyó en que todos estos problemas no están aislados, surgen y se producen de manera concatenada. La carencia de regulación hacia estas Islas Flotantes es alarmante; prácticamente, estas edificaciones flotantes no existen para el Derecho, pese a ser una importante empresa económica de desarrollo turístico y parte integrante de nuestra cultura. Conclusión: adquisición de propiedad de estas “Islas” mediante prescripción adquisitiva de dominio para bien mueble; Estas Islas son una creación humana, los Uros se apropiaron de Recursos naturales y crearon las mismas; posesión originaria que es consecuente con propiedad originaria. Entendemos que cuando se regularice la propiedad de estas islas, se empezará a regular casi de manera obligada todos los vacíos e irregularidades descritas en este estudio, pues la propiedad no solo trae derechos, sino también obligaciones; así, estas islas obligatoriamente tendrán que ser registradas en los distintos entes administrativos. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73007 Edificaciones flotantes uros en la Reserva Nacional del Titicaca, regulación Legal [texto impreso] / Jean Paul Salas Cuyubamba, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2004 . - 295 páginas : ilustraciones, diagrama, mapas, tablas ; 30 cm.
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Resumen: Aborda jurídicamente diversos problemas y confusiones la actual coyuntura y existencia de islas en un Área Natural Protegida. Analizó normatividad y operabilidad de las instituciones administrativas con Islas de los Uros y Comunidad Uros-Chulluni. Se descubrió que “Islas flotantes” no están inscritas ni reguladas. Resultados: aclaración en torno a despejar incertidumbres referentes a las Islas de los Uros y su entorno social: que estas mal llamadas “Islas”, en cuanto a los efectos, protecciones, derechos y obligaciones, no pertenecen ni se anexan a la Comunidad Uros Chulluni ni a la Municipalidad menor de Uros - Chulluni, se encuentran fuera del área geográfica de las mismas, y al contrario se asientan en área perteneciente a la Reserva Nacional del Titicaca. Se esclareció su Naturaleza Jurídica: estas “islas flotantes” son artefactos flotantes en forma genérica y edificios flotantes de manera específica; Son bienes muebles. Determina uso de aguas (referido uso del espejo o superficie de aguas) determinado lapso temporal o perpetuo, este tipo de uso, no se encuentra específicamente ni especialmente regulado por la Ley de Aguas ni Legislación Marítima para la realidad Uro; los Uros han habitado el espejo de agua por cientos de años, considerándose dueños de los mismos. La Ley de Aguas indica que no existe propiedad privada sobre aguas, ni derechos adquiridos. Régimen jurídico aplicable a las edificaciones flotantes en la Reserva Nacional del Titicaca se concluyó en que todos estos problemas no están aislados, surgen y se producen de manera concatenada. La carencia de regulación hacia estas Islas Flotantes es alarmante; prácticamente, estas edificaciones flotantes no existen para el Derecho, pese a ser una importante empresa económica de desarrollo turístico y parte integrante de nuestra cultura. Conclusión: adquisición de propiedad de estas “Islas” mediante prescripción adquisitiva de dominio para bien mueble; Estas Islas son una creación humana, los Uros se apropiaron de Recursos naturales y crearon las mismas; posesión originaria que es consecuente con propiedad originaria. Entendemos que cuando se regularice la propiedad de estas islas, se empezará a regular casi de manera obligada todos los vacíos e irregularidades descritas en este estudio, pues la propiedad no solo trae derechos, sino también obligaciones; así, estas islas obligatoriamente tendrán que ser registradas en los distintos entes administrativos. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73007
Edificaciones flotantes uros en la Reserva Nacional del Titicaca, regulación Legal
Aborda jurídicamente diversos problemas y confusiones la actual coyuntura y existencia de islas en un Área Natural Protegida. Analizó normatividad y operabilidad de las instituciones administrativas con Islas de los Uros y Comunidad Uros-Chulluni. Se descubrió que “Islas flotantes” no están inscritas ni reguladas. Resultados: aclaración en torno a despejar incertidumbres referentes a las Islas de los Uros y su entorno social: que estas mal llamadas “Islas”, en cuanto a los efectos, protecciones, derechos y obligaciones, no pertenecen ni se anexan a la Comunidad Uros Chulluni ni a la Municipalidad menor de Uros - Chulluni, se encuentran fuera del área geográfica de las mismas, y al contrario se asientan en área perteneciente a la Reserva Nacional del Titicaca. Se esclareció su Naturaleza Jurídica: estas “islas flotantes” son artefactos flotantes en forma genérica y edificios flotantes de manera específica; Son bienes muebles. Determina uso de aguas (referido uso del espejo o superficie de aguas) determinado lapso temporal o perpetuo, este tipo de uso, no se encuentra específicamente ni especialmente regulado por la Ley de Aguas ni Legislación Marítima para la realidad Uro; los Uros han habitado el espejo de agua por cientos de años, considerándose dueños de los mismos. La Ley de Aguas indica que no existe propiedad privada sobre aguas, ni derechos adquiridos. Régimen jurídico aplicable a las edificaciones flotantes en la Reserva Nacional del Titicaca se concluyó en que todos estos problemas no están aislados, surgen y se producen de manera concatenada. La carencia de regulación hacia estas Islas Flotantes es alarmante; prácticamente, estas edificaciones flotantes no existen para el Derecho, pese a ser una importante empresa económica de desarrollo turístico y parte integrante de nuestra cultura. Conclusión: adquisición de propiedad de estas “Islas” mediante prescripción adquisitiva de dominio para bien mueble; Estas Islas son una creación humana, los Uros se apropiaron de Recursos naturales y crearon las mismas; posesión originaria que es consecuente con propiedad originaria. Entendemos que cuando se regularice la propiedad de estas islas, se empezará a regular casi de manera obligada todos los vacíos e irregularidades descritas en este estudio, pues la propiedad no solo trae derechos, sino también obligaciones; así, estas islas obligatoriamente tendrán que ser registradas en los distintos entes administrativos.
Salas Cuyubamba, Jean Paul - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2004
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DisponibleEfectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos de los Juzgados Mixtos de Puno en el año 2013 / Elizabeth Ari Pancca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2015)
Título : Efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos de los Juzgados Mixtos de Puno en el año 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Elizabeth Ari Pancca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 121 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El proceso cautelar permite prevenir una serie de consecuencias o de riesgos que puedan lesionar el patrimonio de determinado sujeto; tendiendo a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva, dado que la satisfacción instantánea de una pretensión de conocimiento o de ejecución resulta materialmente irrealizable por el tiempo que dura un proceso. La presente investigación lleva como título “efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos, de los juzgados mixtos de puno en el año 2013”. La investigación estableció como objetivo general, determinarel grado de efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos en los juzgados mixtos de Puno en el año 2013; como quiera que la propiedad es un derecho constitucionalmente protegido; y como Objetivos Específicosverificar el grado de efectividad de la medida cautelar cuando el bien inmueble no se haya inscrito en registros públicos, proponer que en los juzgados se cree un sistema informático exclusivo respecto a bienes inmuebles que están en litigio. La metodología empleada fue el diseño metodológico descriptivo. Los sujetos de la muestra constituyeron las medidas cautelares presentadas en los procesos de derechos de propiedad como mejor derecho de propiedad y nulidad de acto jurídico. Los instrumentos que se utilizaron fueron, la ficha de Observación y la encuesta. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=85993 Efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos de los Juzgados Mixtos de Puno en el año 2013 [texto impreso] / Elizabeth Ari Pancca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2015 . - 121 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Resumen: El proceso cautelar permite prevenir una serie de consecuencias o de riesgos que puedan lesionar el patrimonio de determinado sujeto; tendiendo a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva, dado que la satisfacción instantánea de una pretensión de conocimiento o de ejecución resulta materialmente irrealizable por el tiempo que dura un proceso. La presente investigación lleva como título “efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos, de los juzgados mixtos de puno en el año 2013”. La investigación estableció como objetivo general, determinarel grado de efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos en los juzgados mixtos de Puno en el año 2013; como quiera que la propiedad es un derecho constitucionalmente protegido; y como Objetivos Específicosverificar el grado de efectividad de la medida cautelar cuando el bien inmueble no se haya inscrito en registros públicos, proponer que en los juzgados se cree un sistema informático exclusivo respecto a bienes inmuebles que están en litigio. La metodología empleada fue el diseño metodológico descriptivo. Los sujetos de la muestra constituyeron las medidas cautelares presentadas en los procesos de derechos de propiedad como mejor derecho de propiedad y nulidad de acto jurídico. Los instrumentos que se utilizaron fueron, la ficha de Observación y la encuesta. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=85993
Efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos de los Juzgados Mixtos de Puno en el año 2013
El proceso cautelar permite prevenir una serie de consecuencias o de riesgos que puedan lesionar el patrimonio de determinado sujeto; tendiendo a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva, dado que la satisfacción instantánea de una pretensión de conocimiento o de ejecución resulta materialmente irrealizable por el tiempo que dura un proceso. La presente investigación lleva como título “efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos, de los juzgados mixtos de puno en el año 2013”. La investigación estableció como objetivo general, determinarel grado de efectividad de las medidas cautelares no innovativas presentadas en los procesos de derecho de propiedad de bienes inmuebles no inscritos en los juzgados mixtos de Puno en el año 2013; como quiera que la propiedad es un derecho constitucionalmente protegido; y como Objetivos Específicosverificar el grado de efectividad de la medida cautelar cuando el bien inmueble no se haya inscrito en registros públicos, proponer que en los juzgados se cree un sistema informático exclusivo respecto a bienes inmuebles que están en litigio. La metodología empleada fue el diseño metodológico descriptivo. Los sujetos de la muestra constituyeron las medidas cautelares presentadas en los procesos de derechos de propiedad como mejor derecho de propiedad y nulidad de acto jurídico. Los instrumentos que se utilizaron fueron, la ficha de Observación y la encuesta.
Ari Pancca, Elizabeth - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2015
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0126-01 T 0126 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T19683-26155-01 T19683 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEfectos civiles del incumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones de la actividad médica con el paciente / Seydel Magali Navia Ortega / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : Efectos civiles del incumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones de la actividad médica con el paciente Tipo de documento: texto impreso Autores: Seydel Magali Navia Ortega, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: [368] páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar el Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 636.08 Temas específicos en producción animal Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74980 Efectos civiles del incumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones de la actividad médica con el paciente [texto impreso] / Seydel Magali Navia Ortega, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - [368] páginas : diagramas, tablas.
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Clasificación: 636.08 Temas específicos en producción animal Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74980
Efectos civiles del incumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones de la actividad médica con el paciente
Navia Ortega, Seydel Magali - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0046-01 346.52 N31 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible TE168 346.52 N31 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) En Procesos Técnicos
Excluido de préstamoEfectos jurídicos de la Distanacia en el Perú y su regulación dentro del principio de respeto a la dignidad de la persona / Friundnel Dux Machicado Durand / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Efectos jurídicos de la Distanacia en el Perú y su regulación dentro del principio de respeto a la dignidad de la persona Tipo de documento: texto impreso Autores: Friundnel Dux Machicado Durand, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 112 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente investigación, tuvo por finalidad; determinar los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana así como la manera en que debe estar regulado en nuestra legislación nacional. Investigación es de tipo descriptiva, documental y jurídica gracias a ello se pudo determinar que en el Perú puede ser posible la creación de una ley que regule una protección al ciudadano o al enfermo cuando está en fase terminal , cuya técnica a usar es la observación documental, validando nuestra hipótesis; planteándose el problema ¿cuáles son los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana y como debe estar regulado en nuestra legislación?; estudio que permitirá el proceso de análisis y síntesis de los resultados. Investigación desarrollada, la presunción idealista de que los profesionales en salud, tomen consciencia que "perpetuar" la vida, se transforma en algunos momentos, en actitudes agresivas, violentas y crueles, al tratar de mantener el mayor tiempo posible, la vida de un sujeto, que a sabiendas no responderá a la terapia instaurada, aun utilizando medios artificiales de sostén de vida, para lograr tal cometido.. Conclusiones: que la Distanasia, entendida como prolongar la agonía todo lo posible, utilizando todos los medios disponibles, incluso desproporcionados, aunque esto signifique causar dolor y padecimiento, en una persona cuya muerte de todas maneras es inminente. La manifestación de voluntad de los familiares al momento de tomar una decisión como de suspender los tratamientos médicos de un paciente que se encuentra en fase terminal. El proceso natural del ser humano en relación a la distanasia en el resultado de este estudio se relacionan los aspectos éticos de la vida y la muerte del ser humano, involucrados muchos factores culturales e históricos. El derecho a la vida es un derecho fundamental es inalienable, es inherente al ser humano existiendo así diversos tratados que lo ratifican, el derecho a la vida no trata de impedir la muerte de una persona sino toda forma de maltrato que haga su vida indigna. En el Perú está consagrado en la Constitución Política en el artículo 2° establece el derecho a la vida y señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Según el análisis de los resultados la distanasia se cataloga como un mecanismo de retrasar la muerte por todos los medios aunque no haya esperanza de vida alguna curación y aunque esto signifique infringir al paciente sufrimientos añadidos a los que ya padece para con esto aplazar la muerte horas o días. El encarnizamiento terapéutico por ser una técnica tan agresiva ya que se produce un ensañamiento para mantener vivo al paciente que se encuentra en fase terminal. Así mismo la humanidad al encontrarse con enfermedades incurables ha tenido que optar por medida distintas para crear mejores condiciones ante la inevitable llegada de la muerte sabemos que existe una preocupación por la vida en un mundo donde surgen nuevas enfermedades que muchas veces resultan ser incurables. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8209 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107000 Efectos jurídicos de la Distanacia en el Perú y su regulación dentro del principio de respeto a la dignidad de la persona [texto impreso] / Friundnel Dux Machicado Durand, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 112 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: El presente investigación, tuvo por finalidad; determinar los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana así como la manera en que debe estar regulado en nuestra legislación nacional. Investigación es de tipo descriptiva, documental y jurídica gracias a ello se pudo determinar que en el Perú puede ser posible la creación de una ley que regule una protección al ciudadano o al enfermo cuando está en fase terminal , cuya técnica a usar es la observación documental, validando nuestra hipótesis; planteándose el problema ¿cuáles son los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana y como debe estar regulado en nuestra legislación?; estudio que permitirá el proceso de análisis y síntesis de los resultados. Investigación desarrollada, la presunción idealista de que los profesionales en salud, tomen consciencia que "perpetuar" la vida, se transforma en algunos momentos, en actitudes agresivas, violentas y crueles, al tratar de mantener el mayor tiempo posible, la vida de un sujeto, que a sabiendas no responderá a la terapia instaurada, aun utilizando medios artificiales de sostén de vida, para lograr tal cometido.. Conclusiones: que la Distanasia, entendida como prolongar la agonía todo lo posible, utilizando todos los medios disponibles, incluso desproporcionados, aunque esto signifique causar dolor y padecimiento, en una persona cuya muerte de todas maneras es inminente. La manifestación de voluntad de los familiares al momento de tomar una decisión como de suspender los tratamientos médicos de un paciente que se encuentra en fase terminal. El proceso natural del ser humano en relación a la distanasia en el resultado de este estudio se relacionan los aspectos éticos de la vida y la muerte del ser humano, involucrados muchos factores culturales e históricos. El derecho a la vida es un derecho fundamental es inalienable, es inherente al ser humano existiendo así diversos tratados que lo ratifican, el derecho a la vida no trata de impedir la muerte de una persona sino toda forma de maltrato que haga su vida indigna. En el Perú está consagrado en la Constitución Política en el artículo 2° establece el derecho a la vida y señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Según el análisis de los resultados la distanasia se cataloga como un mecanismo de retrasar la muerte por todos los medios aunque no haya esperanza de vida alguna curación y aunque esto signifique infringir al paciente sufrimientos añadidos a los que ya padece para con esto aplazar la muerte horas o días. El encarnizamiento terapéutico por ser una técnica tan agresiva ya que se produce un ensañamiento para mantener vivo al paciente que se encuentra en fase terminal. Así mismo la humanidad al encontrarse con enfermedades incurables ha tenido que optar por medida distintas para crear mejores condiciones ante la inevitable llegada de la muerte sabemos que existe una preocupación por la vida en un mundo donde surgen nuevas enfermedades que muchas veces resultan ser incurables. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8209 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107000
Efectos jurídicos de la Distanacia en el Perú y su regulación dentro del principio de respeto a la dignidad de la persona
El presente investigación, tuvo por finalidad; determinar los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana así como la manera en que debe estar regulado en nuestra legislación nacional. Investigación es de tipo descriptiva, documental y jurídica gracias a ello se pudo determinar que en el Perú puede ser posible la creación de una ley que regule una protección al ciudadano o al enfermo cuando está en fase terminal , cuya técnica a usar es la observación documental, validando nuestra hipótesis; planteándose el problema ¿cuáles son los efectos jurídicos de la distanasia considerando la influencia del empirismo normativo en la legislación peruana y como debe estar regulado en nuestra legislación?; estudio que permitirá el proceso de análisis y síntesis de los resultados. Investigación desarrollada, la presunción idealista de que los profesionales en salud, tomen consciencia que "perpetuar" la vida, se transforma en algunos momentos, en actitudes agresivas, violentas y crueles, al tratar de mantener el mayor tiempo posible, la vida de un sujeto, que a sabiendas no responderá a la terapia instaurada, aun utilizando medios artificiales de sostén de vida, para lograr tal cometido.. Conclusiones: que la Distanasia, entendida como prolongar la agonía todo lo posible, utilizando todos los medios disponibles, incluso desproporcionados, aunque esto signifique causar dolor y padecimiento, en una persona cuya muerte de todas maneras es inminente. La manifestación de voluntad de los familiares al momento de tomar una decisión como de suspender los tratamientos médicos de un paciente que se encuentra en fase terminal. El proceso natural del ser humano en relación a la distanasia en el resultado de este estudio se relacionan los aspectos éticos de la vida y la muerte del ser humano, involucrados muchos factores culturales e históricos. El derecho a la vida es un derecho fundamental es inalienable, es inherente al ser humano existiendo así diversos tratados que lo ratifican, el derecho a la vida no trata de impedir la muerte de una persona sino toda forma de maltrato que haga su vida indigna. En el Perú está consagrado en la Constitución Política en el artículo 2° establece el derecho a la vida y señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Según el análisis de los resultados la distanasia se cataloga como un mecanismo de retrasar la muerte por todos los medios aunque no haya esperanza de vida alguna curación y aunque esto signifique infringir al paciente sufrimientos añadidos a los que ya padece para con esto aplazar la muerte horas o días. El encarnizamiento terapéutico por ser una técnica tan agresiva ya que se produce un ensañamiento para mantener vivo al paciente que se encuentra en fase terminal. Así mismo la humanidad al encontrarse con enfermedades incurables ha tenido que optar por medida distintas para crear mejores condiciones ante la inevitable llegada de la muerte sabemos que existe una preocupación por la vida en un mundo donde surgen nuevas enfermedades que muchas veces resultan ser incurables.
Machicado Durand, Friundnel Dux - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleEfectos jurídicos de la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría del impuesto a la renta en el departamento de Puno / Waldir Crystiam Zanabria Ortega / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2005)
Título : Efectos jurídicos de la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría del impuesto a la renta en el departamento de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Waldir Crystiam Zanabria Ortega, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2005 Número de páginas: 142 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Titulo Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] DECORACIÓN DE INTERIORES Resumen: Percibe y analiza las realidad existente en nuestro país, una realidad muy dañina y perjudicial desde todo punto de vista, debido a los constantes trances evasivos de los que es objeto nuestra realidad tributaria. Identifica y analiza las consecuencias jurídicas que genera la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría en el departamento de Puno. Para la obtención de estos datos se empleó como técnicas, la observación directa e indirecta, esta última en sus modalidades de cuestionario y entrevista. Estas técnicas, con sus respectivos instrumentos se aplicaron a una muestra representativa de los profesionales colegiados de nuestro departamento. Se comprobó que el excesivo desorden existente en la legislación tributaria lo único que genera es confusión en los contribuyentes de cuarta categoría. El Estado es monstruosamente perjudicado al dejar de percibir enormes ingresos debido a la evasión que realizan solo los contribuyentes de cuarta categoría. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73005 Efectos jurídicos de la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría del impuesto a la renta en el departamento de Puno [texto impreso] / Waldir Crystiam Zanabria Ortega, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2005 . - 142 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Clasificación: [Agneaux] DECORACIÓN DE INTERIORES Resumen: Percibe y analiza las realidad existente en nuestro país, una realidad muy dañina y perjudicial desde todo punto de vista, debido a los constantes trances evasivos de los que es objeto nuestra realidad tributaria. Identifica y analiza las consecuencias jurídicas que genera la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría en el departamento de Puno. Para la obtención de estos datos se empleó como técnicas, la observación directa e indirecta, esta última en sus modalidades de cuestionario y entrevista. Estas técnicas, con sus respectivos instrumentos se aplicaron a una muestra representativa de los profesionales colegiados de nuestro departamento. Se comprobó que el excesivo desorden existente en la legislación tributaria lo único que genera es confusión en los contribuyentes de cuarta categoría. El Estado es monstruosamente perjudicado al dejar de percibir enormes ingresos debido a la evasión que realizan solo los contribuyentes de cuarta categoría. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73005
Efectos jurídicos de la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría del impuesto a la renta en el departamento de Puno
Percibe y analiza las realidad existente en nuestro país, una realidad muy dañina y perjudicial desde todo punto de vista, debido a los constantes trances evasivos de los que es objeto nuestra realidad tributaria. Identifica y analiza las consecuencias jurídicas que genera la evasión tributaria de los contribuyentes de cuarta categoría en el departamento de Puno. Para la obtención de estos datos se empleó como técnicas, la observación directa e indirecta, esta última en sus modalidades de cuestionario y entrevista. Estas técnicas, con sus respectivos instrumentos se aplicaron a una muestra representativa de los profesionales colegiados de nuestro departamento. Se comprobó que el excesivo desorden existente en la legislación tributaria lo único que genera es confusión en los contribuyentes de cuarta categoría. El Estado es monstruosamente perjudicado al dejar de percibir enormes ingresos debido a la evasión que realizan solo los contribuyentes de cuarta categoría.
Zanabria Ortega, Waldir Crystiam - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2005
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DisponibleEfectos de la ley N.25593 en la constitución de sindicatos en el departamento de Puno / Andrés Mauro Nina Nina / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2002)
Título : Efectos de la ley N.25593 en la constitución de sindicatos en el departamento de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrés Mauro Nina Nina, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2002 Número de páginas: 148 páginas Il.: diagramas, tablas Nota general: Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE:PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70927 Efectos de la ley N.25593 en la constitución de sindicatos en el departamento de Puno [texto impreso] / Andrés Mauro Nina Nina, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2002 . - 148 páginas : diagramas, tablas.
Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Abogado
Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio: PE:PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70927
Efectos de la ley N.25593 en la constitución de sindicatos en el departamento de Puno
Nina Nina, Andrés Mauro - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2002
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DisponibleEficacia de los mecanismos de control ciudadano rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno / Edilberto Zapana Zapana / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Eficacia de los mecanismos de control ciudadano rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Edilberto Zapana Zapana, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 253 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa) Resumen: Los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia, se encuentran regulados explícitamente en la Ley Orgánica de Municipalidades y conforme a estas disposiciones las Municipalidades tienen el mandato de promover y garantizar la implementación de dichos mecanismos, con la finalidad de realizar una gestión municipal basado en la transparencia y eficacia; Asimismo el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, establece que la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos de lucha contra la corrupción, y señala que es uno de los temas “clave”; bajo esta normatividad la Municipalidad Provincial de Puno, viene implementando diversos mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia.
Resulta que, de esta realidad ¿Cuál es el nivel de eficacia en la aplicación de los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno?, dado que existen esfuerzos para implementarlos tales como los comités de vigilancia ciudadana, comité de gestión de obra, audiencias públicas descentralizadas de rendición de cuentas, entre otros.
La investigación es importante por cuanto responde a la percepción generalizada de corrupción en los diferentes niveles de gobierno, principalmente en los gobiernos locales, es un problema que debilita la democracia, la gobernabilidad y el estado de derecho. Afectando a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los más pobres y excluidos. La investigación busca generar propuestas para el aprovechamiento de estas normas para una aplicación efectiva de estos mecanismos para la reducción de riegos de la comisión de actos de corrupción; plantear propuestas normativas para mejorar y articular los instrumentos legales específicos existentes a nivel de la provincia de Puno, plantear propuestas y estrategias para superar las principales dificultades y establecer acciones para propiciar condiciones adecuadas en la implementación de los mecanismos materia de investigación, en beneficio de la sociedad.
La presente investigación tiene el objetivo de determinar cuál es el nivel de efectividad de los mecanismos de control social, rendición de cuentas y transparencia para reducir los riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de PunoNota de contenido:
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82637 Eficacia de los mecanismos de control ciudadano rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno [texto impreso] / Edilberto Zapana Zapana, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 253 páginas : diagramas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia, se encuentran regulados explícitamente en la Ley Orgánica de Municipalidades y conforme a estas disposiciones las Municipalidades tienen el mandato de promover y garantizar la implementación de dichos mecanismos, con la finalidad de realizar una gestión municipal basado en la transparencia y eficacia; Asimismo el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, establece que la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos de lucha contra la corrupción, y señala que es uno de los temas “clave”; bajo esta normatividad la Municipalidad Provincial de Puno, viene implementando diversos mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia.
Resulta que, de esta realidad ¿Cuál es el nivel de eficacia en la aplicación de los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno?, dado que existen esfuerzos para implementarlos tales como los comités de vigilancia ciudadana, comité de gestión de obra, audiencias públicas descentralizadas de rendición de cuentas, entre otros.
La investigación es importante por cuanto responde a la percepción generalizada de corrupción en los diferentes niveles de gobierno, principalmente en los gobiernos locales, es un problema que debilita la democracia, la gobernabilidad y el estado de derecho. Afectando a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los más pobres y excluidos. La investigación busca generar propuestas para el aprovechamiento de estas normas para una aplicación efectiva de estos mecanismos para la reducción de riegos de la comisión de actos de corrupción; plantear propuestas normativas para mejorar y articular los instrumentos legales específicos existentes a nivel de la provincia de Puno, plantear propuestas y estrategias para superar las principales dificultades y establecer acciones para propiciar condiciones adecuadas en la implementación de los mecanismos materia de investigación, en beneficio de la sociedad.
La presente investigación tiene el objetivo de determinar cuál es el nivel de efectividad de los mecanismos de control social, rendición de cuentas y transparencia para reducir los riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de PunoNota de contenido:
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82637
Eficacia de los mecanismos de control ciudadano rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno
Los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia, se encuentran regulados explícitamente en la Ley Orgánica de Municipalidades y conforme a estas disposiciones las Municipalidades tienen el mandato de promover y garantizar la implementación de dichos mecanismos, con la finalidad de realizar una gestión municipal basado en la transparencia y eficacia; Asimismo el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, establece que la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos de lucha contra la corrupción, y señala que es uno de los temas “clave”; bajo esta normatividad la Municipalidad Provincial de Puno, viene implementando diversos mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia.
Resulta que, de esta realidad ¿Cuál es el nivel de eficacia en la aplicación de los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y transparencia en la reducción de riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Puno?, dado que existen esfuerzos para implementarlos tales como los comités de vigilancia ciudadana, comité de gestión de obra, audiencias públicas descentralizadas de rendición de cuentas, entre otros.
La investigación es importante por cuanto responde a la percepción generalizada de corrupción en los diferentes niveles de gobierno, principalmente en los gobiernos locales, es un problema que debilita la democracia, la gobernabilidad y el estado de derecho. Afectando a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los más pobres y excluidos. La investigación busca generar propuestas para el aprovechamiento de estas normas para una aplicación efectiva de estos mecanismos para la reducción de riegos de la comisión de actos de corrupción; plantear propuestas normativas para mejorar y articular los instrumentos legales específicos existentes a nivel de la provincia de Puno, plantear propuestas y estrategias para superar las principales dificultades y establecer acciones para propiciar condiciones adecuadas en la implementación de los mecanismos materia de investigación, en beneficio de la sociedad.
La presente investigación tiene el objetivo de determinar cuál es el nivel de efectividad de los mecanismos de control social, rendición de cuentas y transparencia para reducir los riesgos de corrupción en la Municipalidad Provincial de PunoZapana Zapana, Edilberto - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0115-01 T 0115 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18820-25277-01 T18820 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEficacia social de los espacios y mecanismos de participación, concertación y vigilancia ciudadana en la Municipalidad Provincial de Puno / Yanett Medrano Valdez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2006)
Título : Eficacia social de los espacios y mecanismos de participación, concertación y vigilancia ciudadana en la Municipalidad Provincial de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Yanett Medrano Valdez Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2006 Número de páginas: 230 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: No se trata de endosar a los ciudadanos las tareas propias del gobierno en sus distintos niveles, sino de articular de manera armónica y con sentido inclusivo distintas manifestaciones de los/as ciudadanos/as interesados/as en la solución de múltiples problemas que los afectan directa o indirectamente, con lo cual contribuyen a la reforma del Estado. En ese sentido la participación ciudadana tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la población -función de administración- y representar a los intereses, prioridades e identidades de la ciudadanía -función de gobierno- ;a partir de ello la participación ciudadana se convierte en un medio o recurso que permite ampliar las capacidades de acción del aparato público del Estado y como la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, apuntando hacia la democratización del sistema político del Estado.
La insuficiencia de un sistema en el que el Estado se convierte en un órgano decisor poco permeable y a veces distante de las inquietudes sociales, genera la necesidad de implantar espacios y mecanismos que permitan una mayor presencia e intervención del ciudadano y de los diferentes grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, sin que ello suponga cuestionar sus bases fundamentales del Estado.
Consecuentemente la participación ciudadana debe asegurar la capacidad de los ciudadanos de intervenir en lo público, si se promueve una articulación Estado – Sociedad Civil – Ciudadanos, siendo el Municipio el ámbito más adecuado para impulsar los procesos de participación y propiciar mecanismos jurídicos viables; de esta manera se hacen mas fuertes, directas y cotidianas las relaciones entre los ciudadanos(as) y el Gobierno Local, con la finalidad de tomar y ejecutar decisiones de manera conjunta, en un proceso de formulación, definición y ejecución de políticas públicas que representan y expresan los intereses de los ciudadanos.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58858 Eficacia social de los espacios y mecanismos de participación, concertación y vigilancia ciudadana en la Municipalidad Provincial de Puno [texto impreso] / Yanett Medrano Valdez . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2006 . - 230 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: No se trata de endosar a los ciudadanos las tareas propias del gobierno en sus distintos niveles, sino de articular de manera armónica y con sentido inclusivo distintas manifestaciones de los/as ciudadanos/as interesados/as en la solución de múltiples problemas que los afectan directa o indirectamente, con lo cual contribuyen a la reforma del Estado. En ese sentido la participación ciudadana tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la población -función de administración- y representar a los intereses, prioridades e identidades de la ciudadanía -función de gobierno- ;a partir de ello la participación ciudadana se convierte en un medio o recurso que permite ampliar las capacidades de acción del aparato público del Estado y como la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, apuntando hacia la democratización del sistema político del Estado.
La insuficiencia de un sistema en el que el Estado se convierte en un órgano decisor poco permeable y a veces distante de las inquietudes sociales, genera la necesidad de implantar espacios y mecanismos que permitan una mayor presencia e intervención del ciudadano y de los diferentes grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, sin que ello suponga cuestionar sus bases fundamentales del Estado.
Consecuentemente la participación ciudadana debe asegurar la capacidad de los ciudadanos de intervenir en lo público, si se promueve una articulación Estado – Sociedad Civil – Ciudadanos, siendo el Municipio el ámbito más adecuado para impulsar los procesos de participación y propiciar mecanismos jurídicos viables; de esta manera se hacen mas fuertes, directas y cotidianas las relaciones entre los ciudadanos(as) y el Gobierno Local, con la finalidad de tomar y ejecutar decisiones de manera conjunta, en un proceso de formulación, definición y ejecución de políticas públicas que representan y expresan los intereses de los ciudadanos.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=58858
Eficacia social de los espacios y mecanismos de participación, concertación y vigilancia ciudadana en la Municipalidad Provincial de Puno
No se trata de endosar a los ciudadanos las tareas propias del gobierno en sus distintos niveles, sino de articular de manera armónica y con sentido inclusivo distintas manifestaciones de los/as ciudadanos/as interesados/as en la solución de múltiples problemas que los afectan directa o indirectamente, con lo cual contribuyen a la reforma del Estado. En ese sentido la participación ciudadana tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la población -función de administración- y representar a los intereses, prioridades e identidades de la ciudadanía -función de gobierno- ;a partir de ello la participación ciudadana se convierte en un medio o recurso que permite ampliar las capacidades de acción del aparato público del Estado y como la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, apuntando hacia la democratización del sistema político del Estado.
La insuficiencia de un sistema en el que el Estado se convierte en un órgano decisor poco permeable y a veces distante de las inquietudes sociales, genera la necesidad de implantar espacios y mecanismos que permitan una mayor presencia e intervención del ciudadano y de los diferentes grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, sin que ello suponga cuestionar sus bases fundamentales del Estado.
Consecuentemente la participación ciudadana debe asegurar la capacidad de los ciudadanos de intervenir en lo público, si se promueve una articulación Estado – Sociedad Civil – Ciudadanos, siendo el Municipio el ámbito más adecuado para impulsar los procesos de participación y propiciar mecanismos jurídicos viables; de esta manera se hacen mas fuertes, directas y cotidianas las relaciones entre los ciudadanos(as) y el Gobierno Local, con la finalidad de tomar y ejecutar decisiones de manera conjunta, en un proceso de formulación, definición y ejecución de políticas públicas que representan y expresan los intereses de los ciudadanos.Medrano Valdez, Yanett - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2006
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0067-01 T0067 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25-0069-02 T0069 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T10700-16297-01 T10700 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl ejercicio equívoco de la nulidad de acto jurídico en conflictos de carácter patrimonial en la sala civil de la corte superior de justicia de Puno en el periodo 2010 - 2013 / Irene Apaza Borda / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : El ejercicio equívoco de la nulidad de acto jurídico en conflictos de carácter patrimonial en la sala civil de la corte superior de justicia de Puno en el periodo 2010 - 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Irene Apaza Borda, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 173 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente investigación parte de una institución controvertida tanto para los litigantes como para los propios operadores del derecho; ello debido a que la Nulidad de Acto Jurídico siempre se ha caracterizado por su complejidad, hecho que la hace más atractiva a quienes nos encontramos involucrados en el mundo del derecho civil; sin embargo debido a la amplitud de este tema es que en la presente realizaremos una delimitación de nuestro objeto de estudio; para ello tomaremos tres conflictos de carácter patrimonial en donde es usual el ejercicio de la Nulidad de Acto Jurídico; estas son; la venta de bien ajeno, actos de disposición que realiza un cónyuge sin el asentimiento del otro dentro de la sociedad de gananciales y los actos jurídicos celebrados por un representante sin facultades; asimismo enmarcaremos nuestro objeto de estudio a las sentencias emitidas por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno en el periodo 2010 al 2013, para ello necesariamente recurriremos a conceptos vinculados al tema; siendo de destacar la Ineficacia del Acto Jurídico y la Invalidez de Acto Jurídico. Toda la investigación será clasificada en tres capítulos, lo cual hará didáctico su estudio, asi tenemos en el Capítulo I el planteamiento del problema, objetivos, justificación y los conceptos teóricos en base al cual se establece el tema de investigación; en el Capítulo II encontramos la metodología utilizada para la comprobación de nuestra hipótesis, tales como el análisis de los procesos judiciales seguido en el tiempo y en el espacio delimitado para nuestra investigación y finalmente en el capítulo III encontraremos los resultados, conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado con la presente investigación Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82772 El ejercicio equívoco de la nulidad de acto jurídico en conflictos de carácter patrimonial en la sala civil de la corte superior de justicia de Puno en el periodo 2010 - 2013 [texto impreso] / Irene Apaza Borda, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor ; Marice Chura Pacori, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 173 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: La presente investigación parte de una institución controvertida tanto para los litigantes como para los propios operadores del derecho; ello debido a que la Nulidad de Acto Jurídico siempre se ha caracterizado por su complejidad, hecho que la hace más atractiva a quienes nos encontramos involucrados en el mundo del derecho civil; sin embargo debido a la amplitud de este tema es que en la presente realizaremos una delimitación de nuestro objeto de estudio; para ello tomaremos tres conflictos de carácter patrimonial en donde es usual el ejercicio de la Nulidad de Acto Jurídico; estas son; la venta de bien ajeno, actos de disposición que realiza un cónyuge sin el asentimiento del otro dentro de la sociedad de gananciales y los actos jurídicos celebrados por un representante sin facultades; asimismo enmarcaremos nuestro objeto de estudio a las sentencias emitidas por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno en el periodo 2010 al 2013, para ello necesariamente recurriremos a conceptos vinculados al tema; siendo de destacar la Ineficacia del Acto Jurídico y la Invalidez de Acto Jurídico. Toda la investigación será clasificada en tres capítulos, lo cual hará didáctico su estudio, asi tenemos en el Capítulo I el planteamiento del problema, objetivos, justificación y los conceptos teóricos en base al cual se establece el tema de investigación; en el Capítulo II encontramos la metodología utilizada para la comprobación de nuestra hipótesis, tales como el análisis de los procesos judiciales seguido en el tiempo y en el espacio delimitado para nuestra investigación y finalmente en el capítulo III encontraremos los resultados, conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado con la presente investigación Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio PE: PUNO Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82772
El ejercicio equívoco de la nulidad de acto jurídico en conflictos de carácter patrimonial en la sala civil de la corte superior de justicia de Puno en el periodo 2010 - 2013
La presente investigación parte de una institución controvertida tanto para los litigantes como para los propios operadores del derecho; ello debido a que la Nulidad de Acto Jurídico siempre se ha caracterizado por su complejidad, hecho que la hace más atractiva a quienes nos encontramos involucrados en el mundo del derecho civil; sin embargo debido a la amplitud de este tema es que en la presente realizaremos una delimitación de nuestro objeto de estudio; para ello tomaremos tres conflictos de carácter patrimonial en donde es usual el ejercicio de la Nulidad de Acto Jurídico; estas son; la venta de bien ajeno, actos de disposición que realiza un cónyuge sin el asentimiento del otro dentro de la sociedad de gananciales y los actos jurídicos celebrados por un representante sin facultades; asimismo enmarcaremos nuestro objeto de estudio a las sentencias emitidas por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno en el periodo 2010 al 2013, para ello necesariamente recurriremos a conceptos vinculados al tema; siendo de destacar la Ineficacia del Acto Jurídico y la Invalidez de Acto Jurídico. Toda la investigación será clasificada en tres capítulos, lo cual hará didáctico su estudio, asi tenemos en el Capítulo I el planteamiento del problema, objetivos, justificación y los conceptos teóricos en base al cual se establece el tema de investigación; en el Capítulo II encontramos la metodología utilizada para la comprobación de nuestra hipótesis, tales como el análisis de los procesos judiciales seguido en el tiempo y en el espacio delimitado para nuestra investigación y finalmente en el capítulo III encontraremos los resultados, conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado con la presente investigación
Apaza Borda, IreneChura Pacori, Marice ; Chura Pacori, Marice ; Chura Pacori, Marice - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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DisponibleLas empresas de transporte en Puno como sociedades de responsabilidad limitada / Raul Rómulo Castillo Suaquita / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : Las empresas de transporte en Puno como sociedades de responsabilidad limitada Tipo de documento: texto impreso Autores: Raul Rómulo Castillo Suaquita, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 145 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69656 Las empresas de transporte en Puno como sociedades de responsabilidad limitada [texto impreso] / Raul Rómulo Castillo Suaquita, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 145 páginas : tablas ; 30 cm.
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Las empresas de transporte en Puno como sociedades de responsabilidad limitada
Castillo Suaquita, Raul Rómulo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
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DisponibleEl estándar de prueba del peligro de obstaculización y su problemática para dictar la prisión preventiva / Janeth Angelica Condemaita Gomez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : El estándar de prueba del peligro de obstaculización y su problemática para dictar la prisión preventiva Tipo de documento: texto impreso Autores: Janeth Angelica Condemaita Gomez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 132 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación aborda sobre los presupuestos del peligro de obstaculización y su problemática para valorar dicho peligro en la prisión preventiva, la investigación se enfocó principalmente en analizar e interpretar teorías, doctrina y jurisprudencia, ejemplificado con casos emblemáticos de prisión preventiva en el Perú. Teniendo como OBJETIVO general: Establecer el estado de cuestión del peligro de obstaculización y su problemática al momento de dictar la prisión preventiva. La investigación es de tipo cualitativo, y se utilizó el MÉTODO dogmático jurídico y el método sistemático. Llegando a los siguientes RESULTADOS: Las perspectivas del peligro de obstaculización, están configuradas por los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso concreto y en cuanto a las perspectivas especificas están dadas por el riesgo razonable y los indicios directos, y la problemática gira en torno a la postulación del peligro procesal de parte del fiscal, la extralimitación del juez, la doble valoración de la gravedad de la pena y la determinación de los antecedentes del imputado. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11386 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108712 El estándar de prueba del peligro de obstaculización y su problemática para dictar la prisión preventiva [texto impreso] / Janeth Angelica Condemaita Gomez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 132 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La investigación aborda sobre los presupuestos del peligro de obstaculización y su problemática para valorar dicho peligro en la prisión preventiva, la investigación se enfocó principalmente en analizar e interpretar teorías, doctrina y jurisprudencia, ejemplificado con casos emblemáticos de prisión preventiva en el Perú. Teniendo como OBJETIVO general: Establecer el estado de cuestión del peligro de obstaculización y su problemática al momento de dictar la prisión preventiva. La investigación es de tipo cualitativo, y se utilizó el MÉTODO dogmático jurídico y el método sistemático. Llegando a los siguientes RESULTADOS: Las perspectivas del peligro de obstaculización, están configuradas por los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso concreto y en cuanto a las perspectivas especificas están dadas por el riesgo razonable y los indicios directos, y la problemática gira en torno a la postulación del peligro procesal de parte del fiscal, la extralimitación del juez, la doble valoración de la gravedad de la pena y la determinación de los antecedentes del imputado. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11386 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=108712
El estándar de prueba del peligro de obstaculización y su problemática para dictar la prisión preventiva
La investigación aborda sobre los presupuestos del peligro de obstaculización y su problemática para valorar dicho peligro en la prisión preventiva, la investigación se enfocó principalmente en analizar e interpretar teorías, doctrina y jurisprudencia, ejemplificado con casos emblemáticos de prisión preventiva en el Perú. Teniendo como OBJETIVO general: Establecer el estado de cuestión del peligro de obstaculización y su problemática al momento de dictar la prisión preventiva. La investigación es de tipo cualitativo, y se utilizó el MÉTODO dogmático jurídico y el método sistemático. Llegando a los siguientes RESULTADOS: Las perspectivas del peligro de obstaculización, están configuradas por los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso concreto y en cuanto a las perspectivas especificas están dadas por el riesgo razonable y los indicios directos, y la problemática gira en torno a la postulación del peligro procesal de parte del fiscal, la extralimitación del juez, la doble valoración de la gravedad de la pena y la determinación de los antecedentes del imputado.
Condemaita Gomez, Janeth Angelica - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0268-01 T0268 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T25445-31948-01 T25445 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Disponible El estatus jurídico de la naturaleza en el constitucionalismo latinoamericano aproximación a la experiencia ecuatoriana (Constitución 2008) y boliviana (Constitución 2009) / Zenayda Margot Chura Huanca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : El estatus jurídico de la naturaleza en el constitucionalismo latinoamericano aproximación a la experiencia ecuatoriana (Constitución 2008) y boliviana (Constitución 2009) Tipo de documento: texto impreso Autores: Zenayda Margot Chura Huanca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 143 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La investigación se enfoca en los cambios que trajeron la Constitución de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), específicamente, da cuenta de la novedosa manera de constitucionalizar el medio ambiente. En las mencionadas constituciones se ha reconocido como sujeto de derechos a la naturaleza, constituyéndose en un cambio radical. El objetivo de la investigación fue: explicar el estatus jurídico de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con especial énfasis, en la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009. La metodología de la investigación consistió en la revisión del marco teórico y normativo a nivel de la experiencia comparada para explicar el estatus jurídico de la naturaleza. Los instrumentos que se utilizaron son: ficha de observación y ficha de resumen bibliográfico. Finalmente, los resultados a los cuales se arribaron es que la naturaleza tiene el estatus jurídico de sujeto de derechos y que tiene protección reforzada por parte de los órganos que administran justicia. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10418 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107697 El estatus jurídico de la naturaleza en el constitucionalismo latinoamericano aproximación a la experiencia ecuatoriana (Constitución 2008) y boliviana (Constitución 2009) [texto impreso] / Zenayda Margot Chura Huanca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 143 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La investigación se enfoca en los cambios que trajeron la Constitución de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), específicamente, da cuenta de la novedosa manera de constitucionalizar el medio ambiente. En las mencionadas constituciones se ha reconocido como sujeto de derechos a la naturaleza, constituyéndose en un cambio radical. El objetivo de la investigación fue: explicar el estatus jurídico de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con especial énfasis, en la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009. La metodología de la investigación consistió en la revisión del marco teórico y normativo a nivel de la experiencia comparada para explicar el estatus jurídico de la naturaleza. Los instrumentos que se utilizaron son: ficha de observación y ficha de resumen bibliográfico. Finalmente, los resultados a los cuales se arribaron es que la naturaleza tiene el estatus jurídico de sujeto de derechos y que tiene protección reforzada por parte de los órganos que administran justicia. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10418 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107697
El estatus jurídico de la naturaleza en el constitucionalismo latinoamericano aproximación a la experiencia ecuatoriana (Constitución 2008) y boliviana (Constitución 2009)
La investigación se enfoca en los cambios que trajeron la Constitución de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), específicamente, da cuenta de la novedosa manera de constitucionalizar el medio ambiente. En las mencionadas constituciones se ha reconocido como sujeto de derechos a la naturaleza, constituyéndose en un cambio radical. El objetivo de la investigación fue: explicar el estatus jurídico de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, con especial énfasis, en la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009. La metodología de la investigación consistió en la revisión del marco teórico y normativo a nivel de la experiencia comparada para explicar el estatus jurídico de la naturaleza. Los instrumentos que se utilizaron son: ficha de observación y ficha de resumen bibliográfico. Finalmente, los resultados a los cuales se arribaron es que la naturaleza tiene el estatus jurídico de sujeto de derechos y que tiene protección reforzada por parte de los órganos que administran justicia.
Chura Huanca, Zenayda Margot - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0258-01 T0258 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24986-31489-01 T24986 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEstudio comparativo entre la constitución política del Perú del Año 1979 y 1993 referente a la educación básica, su desarrollo de está ultima y los aportes en la mejoría de la educación / Jesús Vilca Chambi / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Estudio comparativo entre la constitución política del Perú del Año 1979 y 1993 referente a la educación básica, su desarrollo de está ultima y los aportes en la mejoría de la educación Tipo de documento: texto impreso Autores: Jesús Vilca Chambi, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 116 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional: Abogado
Idioma : Español (spa) Resumen: En el presente trabajo, referente al estudio comparativo entre la Constitución Política del Año 1979 Y 1993, y las normas que rigen la Educación Básica, exponemos algunos resultados importantes, que merece una síntesis sustancial.
Existe una marcada diferencia entre ambas Constituciones, respecto a semejanzas y diferencias; en la Constitución derogada los Artículos referentes al objeto de estudio, cumplen con las características semánticas y sintácticas, lo que significa, que sus conceptos no están solapados de ambigüedades; en comparación con la Constitución vigente, su redacción es poca técnica y existe artículos que tienen hasta cinco párrafos por lo que, la compresión y interpretación del los mismos, crea incertidumbre sobre la verdadera intención del legislador. Entones existe más diferencias que semejanzas entre las ambas constituciones sobre la regulación de la Educación Básica
Las normas constitucionales deben complementarse, con leyes orgánicas o que estas amplíen alguna intención jurídica concerniente a la Educación Básica; según los resultados obtenidos, son muy escasos las leyes que se han emitido después de entrada en vigencia la constitución actual, los mismos que no tienen trascendencia, ni apoyan en el desarrollo constitucional, en materia de Educación Básica, tampoco el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio correspondiente emitió normas de menor jerarquía, que aporte en dicho propósito.
Después de 21 años de vigencia de la Carta Magna, la Educación Básica no registra mejorías; se tiene un déficit en ejecución de infraestructura escolar, el analfabetismo aún no se ha erradicado, los materiales educativos no obedecen a la diversidad cultual de nuestro país, los medios de comunicación no cumplen con aportar en la formación cultural y ética de los estudiantes, en efecto estos resultados corroboran lo que ya se manifestadoLink: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82635 Estudio comparativo entre la constitución política del Perú del Año 1979 y 1993 referente a la educación básica, su desarrollo de está ultima y los aportes en la mejoría de la educación [texto impreso] / Jesús Vilca Chambi, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 116 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: En el presente trabajo, referente al estudio comparativo entre la Constitución Política del Año 1979 Y 1993, y las normas que rigen la Educación Básica, exponemos algunos resultados importantes, que merece una síntesis sustancial.
Existe una marcada diferencia entre ambas Constituciones, respecto a semejanzas y diferencias; en la Constitución derogada los Artículos referentes al objeto de estudio, cumplen con las características semánticas y sintácticas, lo que significa, que sus conceptos no están solapados de ambigüedades; en comparación con la Constitución vigente, su redacción es poca técnica y existe artículos que tienen hasta cinco párrafos por lo que, la compresión y interpretación del los mismos, crea incertidumbre sobre la verdadera intención del legislador. Entones existe más diferencias que semejanzas entre las ambas constituciones sobre la regulación de la Educación Básica
Las normas constitucionales deben complementarse, con leyes orgánicas o que estas amplíen alguna intención jurídica concerniente a la Educación Básica; según los resultados obtenidos, son muy escasos las leyes que se han emitido después de entrada en vigencia la constitución actual, los mismos que no tienen trascendencia, ni apoyan en el desarrollo constitucional, en materia de Educación Básica, tampoco el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio correspondiente emitió normas de menor jerarquía, que aporte en dicho propósito.
Después de 21 años de vigencia de la Carta Magna, la Educación Básica no registra mejorías; se tiene un déficit en ejecución de infraestructura escolar, el analfabetismo aún no se ha erradicado, los materiales educativos no obedecen a la diversidad cultual de nuestro país, los medios de comunicación no cumplen con aportar en la formación cultural y ética de los estudiantes, en efecto estos resultados corroboran lo que ya se manifestadoLink: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=82635
Estudio comparativo entre la constitución política del Perú del Año 1979 y 1993 referente a la educación básica, su desarrollo de está ultima y los aportes en la mejoría de la educación
En el presente trabajo, referente al estudio comparativo entre la Constitución Política del Año 1979 Y 1993, y las normas que rigen la Educación Básica, exponemos algunos resultados importantes, que merece una síntesis sustancial.
Existe una marcada diferencia entre ambas Constituciones, respecto a semejanzas y diferencias; en la Constitución derogada los Artículos referentes al objeto de estudio, cumplen con las características semánticas y sintácticas, lo que significa, que sus conceptos no están solapados de ambigüedades; en comparación con la Constitución vigente, su redacción es poca técnica y existe artículos que tienen hasta cinco párrafos por lo que, la compresión y interpretación del los mismos, crea incertidumbre sobre la verdadera intención del legislador. Entones existe más diferencias que semejanzas entre las ambas constituciones sobre la regulación de la Educación Básica
Las normas constitucionales deben complementarse, con leyes orgánicas o que estas amplíen alguna intención jurídica concerniente a la Educación Básica; según los resultados obtenidos, son muy escasos las leyes que se han emitido después de entrada en vigencia la constitución actual, los mismos que no tienen trascendencia, ni apoyan en el desarrollo constitucional, en materia de Educación Básica, tampoco el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio correspondiente emitió normas de menor jerarquía, que aporte en dicho propósito.
Después de 21 años de vigencia de la Carta Magna, la Educación Básica no registra mejorías; se tiene un déficit en ejecución de infraestructura escolar, el analfabetismo aún no se ha erradicado, los materiales educativos no obedecen a la diversidad cultual de nuestro país, los medios de comunicación no cumplen con aportar en la formación cultural y ética de los estudiantes, en efecto estos resultados corroboran lo que ya se manifestadoVilca Chambi, Jesús - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0113-01 VIL Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T18819-25276-01 T18819 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEstudio del debido procedimiento en los procesos administrativos disciplinarios respecto a los derechos de los administrados de la Dirección Regional de Educación Puno en el Año 2014 / Wilfredo Flores Espillico / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : Estudio del debido procedimiento en los procesos administrativos disciplinarios respecto a los derechos de los administrados de la Dirección Regional de Educación Puno en el Año 2014 Tipo de documento: texto impreso Autores: Wilfredo Flores Espillico, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 171 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Determinar si en los procesos administrativos disciplinarios, concluidos en el año 2014, realizados por la CPPA de la DREP se respetó o no el Debido Procedimiento y se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario, para ellose utilizó un enfoque Mixto con predominio cuantitativo. El Debido Proceso presenta problemas no de orden sustantivo sino de aplicación práctica en cada proceso en particular, a ello no es ajena la justicia administrativa que se imparte dentro de la Administración Pública; como es el caso de los docentes y directores de los Institutos Superiores Públicos no universitarios que laboran en la Dirección Regional de Educación Puno bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 y que durante el año 2014 hayan sido sancionados por cometer alguna falta administrativa. Luego de haber realizado la presente investigación y conforme nuestro objetivo planteado, llegamos a la conclusión que en los procesos administrativos disciplinarios realizados por la CPPA de la DREP, no se respetó el Debido Procedimiento asi como tampoco se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario; el expediente disciplinario analizado se encuentran con afectación de Derechos constitucionales de los administrados. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92521 Estudio del debido procedimiento en los procesos administrativos disciplinarios respecto a los derechos de los administrados de la Dirección Regional de Educación Puno en el Año 2014 [texto impreso] / Wilfredo Flores Espillico, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 171 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 01 CD-ROM.
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Idioma : Español (spa)
Resumen: Determinar si en los procesos administrativos disciplinarios, concluidos en el año 2014, realizados por la CPPA de la DREP se respetó o no el Debido Procedimiento y se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario, para ellose utilizó un enfoque Mixto con predominio cuantitativo. El Debido Proceso presenta problemas no de orden sustantivo sino de aplicación práctica en cada proceso en particular, a ello no es ajena la justicia administrativa que se imparte dentro de la Administración Pública; como es el caso de los docentes y directores de los Institutos Superiores Públicos no universitarios que laboran en la Dirección Regional de Educación Puno bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 y que durante el año 2014 hayan sido sancionados por cometer alguna falta administrativa. Luego de haber realizado la presente investigación y conforme nuestro objetivo planteado, llegamos a la conclusión que en los procesos administrativos disciplinarios realizados por la CPPA de la DREP, no se respetó el Debido Procedimiento asi como tampoco se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario; el expediente disciplinario analizado se encuentran con afectación de Derechos constitucionales de los administrados. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92521
Estudio del debido procedimiento en los procesos administrativos disciplinarios respecto a los derechos de los administrados de la Dirección Regional de Educación Puno en el Año 2014
Determinar si en los procesos administrativos disciplinarios, concluidos en el año 2014, realizados por la CPPA de la DREP se respetó o no el Debido Procedimiento y se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario, para ellose utilizó un enfoque Mixto con predominio cuantitativo. El Debido Proceso presenta problemas no de orden sustantivo sino de aplicación práctica en cada proceso en particular, a ello no es ajena la justicia administrativa que se imparte dentro de la Administración Pública; como es el caso de los docentes y directores de los Institutos Superiores Públicos no universitarios que laboran en la Dirección Regional de Educación Puno bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 y que durante el año 2014 hayan sido sancionados por cometer alguna falta administrativa. Luego de haber realizado la presente investigación y conforme nuestro objetivo planteado, llegamos a la conclusión que en los procesos administrativos disciplinarios realizados por la CPPA de la DREP, no se respetó el Debido Procedimiento asi como tampoco se consideraron los principios del Derecho Administrativo Disciplinario; el expediente disciplinario analizado se encuentran con afectación de Derechos constitucionales de los administrados.
Flores Espillico, Wilfredo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0142-01 T 0142 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21002-27494-01 T21002 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEstudio jurídico de la accidentabilidad en el departamento de Puno y reforma de la normatividad de tránsito / José Pineda Calvo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2002)
Título : Estudio jurídico de la accidentabilidad en el departamento de Puno y reforma de la normatividad de tránsito Tipo de documento: texto impreso Autores: José Pineda Calvo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2002 Número de páginas: 212 pàginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70179 Estudio jurídico de la accidentabilidad en el departamento de Puno y reforma de la normatividad de tránsito [texto impreso] / José Pineda Calvo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2002 . - 212 pàginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm.
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Estudio jurídico de la accidentabilidad en el departamento de Puno y reforma de la normatividad de tránsito
Pineda Calvo, José - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2002
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0029-01 T0029 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible 6039-11104-01 T6039 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEstudio jurídico doctrinario sobre el vientre en alquiler dentro de la legislación peruana, realizado en la ciudad de Puno / Frida Epifania Zea Loayza / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : Estudio jurídico doctrinario sobre el vientre en alquiler dentro de la legislación peruana, realizado en la ciudad de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Frida Epifania Zea Loayza, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 235, pàginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 616.8526 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74985 Estudio jurídico doctrinario sobre el vientre en alquiler dentro de la legislación peruana, realizado en la ciudad de Puno [texto impreso] / Frida Epifania Zea Loayza, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 235, pàginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm.
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Clasificación: 616.8526 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74985
Estudio jurídico doctrinario sobre el vientre en alquiler dentro de la legislación peruana, realizado en la ciudad de Puno
Zea Loayza, Frida Epifania - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
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Excluido de préstamoEstudio jurídico de la pena en la ley penal tributaria y su implicancia en la evación tributaria / Yanneth Roxana Velasquez Rodriguez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1996)
Título : Estudio jurídico de la pena en la ley penal tributaria y su implicancia en la evación tributaria Tipo de documento: texto impreso Autores: Yanneth Roxana Velasquez Rodriguez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1996 Número de páginas: 213, pàginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 006.77 Programación para diferentes tipos específicos de computadores Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67731 Estudio jurídico de la pena en la ley penal tributaria y su implicancia en la evación tributaria [texto impreso] / Yanneth Roxana Velasquez Rodriguez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1996 . - 213, pàginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Estudio jurídico de la pena en la ley penal tributaria y su implicancia en la evación tributaria
Velasquez Rodriguez, Yanneth Roxana - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1996
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DisponibleEstudio de la legislación sobre las aguas minero medicinales del departamento de Puno / Cesar Concepción Rodriguez Aguilar / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2000)
Título : Estudio de la legislación sobre las aguas minero medicinales del departamento de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Cesar Concepción Rodriguez Aguilar, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 156 pàginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69646 Estudio de la legislación sobre las aguas minero medicinales del departamento de Puno [texto impreso] / Cesar Concepción Rodriguez Aguilar, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2000 . - 156 pàginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm.
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Estudio de la legislación sobre las aguas minero medicinales del departamento de Puno
Rodriguez Aguilar, Cesar Concepción - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2000
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DisponibleEvación al pago de impuestos a la renta de cuarta categoría en los profesionales independientes de la ciudad de Puno / René Rosario Calsin Chirinos / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (1998)
Título : Evación al pago de impuestos a la renta de cuarta categoría en los profesionales independientes de la ciudad de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: René Rosario Calsin Chirinos, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: 118 páginas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar el Titulo Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 006.77 Programación para diferentes tipos específicos de computadores Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=74987 Evación al pago de impuestos a la renta de cuarta categoría en los profesionales independientes de la ciudad de Puno [texto impreso] / René Rosario Calsin Chirinos, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 1998 . - 118 páginas ; 30 cm.
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Evación al pago de impuestos a la renta de cuarta categoría en los profesionales independientes de la ciudad de Puno
Calsin Chirinos, René Rosario - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 1998
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Excluido de préstamoEvaluación de los resultados de la fiscalización ambiental en el marco normativo de la pequeña minería y minería artesanal de la Región de Puno al año 2016 / Yeni Beatriz Laruta Vilcapaza / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Evaluación de los resultados de la fiscalización ambiental en el marco normativo de la pequeña minería y minería artesanal de la Región de Puno al año 2016 Tipo de documento: texto impreso Autores: Yeni Beatriz Laruta Vilcapaza, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 180 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El problema central de la investigación surge a partir de los informes realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el cual indican que el GORE Puno tiene resultados desaprobatorios en la evaluación de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la región Puno correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. De acuerdo al numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental que tiene todo ciudadano de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Por lo cual es importante analizar los resultados de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y la minería artesanal de la Región de Puno, en base a la normatividad ambiental nacional y regional para el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y reducción de pasivos ambientales para la conservación del medio ambiente de la región de Puno. Para tal fin se realizóuna investigación no experimental. Obteniéndose como resultados que la GORE Puno se encuentra en el décimo sexto lugar del ranking de cumplimiento de la función de fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal 2012-2013, el décimo quinto puesto del ranking 2013-2014 y el décimo tercer puesto del 2014. Así mismo en referencia marco normativo ambiental se concluye que existen vacíos legales en referencia a la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal, debido a que la normatividad ambiental actual se desarrolla de manera genérica, por lo cual se propone regular mediante una ordenanza regional la misma que fue realizada y forma parte integra del presente proyecto. Así mismo se desarrolló los dispositivos legales del Perú que reconocen y amparan el derecho de acceso a la justicia ambiental, así como avances respecto de la institucionalidad ambiental. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10740 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107695 Evaluación de los resultados de la fiscalización ambiental en el marco normativo de la pequeña minería y minería artesanal de la Región de Puno al año 2016 [texto impreso] / Yeni Beatriz Laruta Vilcapaza, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 180 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El problema central de la investigación surge a partir de los informes realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el cual indican que el GORE Puno tiene resultados desaprobatorios en la evaluación de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la región Puno correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. De acuerdo al numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental que tiene todo ciudadano de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Por lo cual es importante analizar los resultados de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y la minería artesanal de la Región de Puno, en base a la normatividad ambiental nacional y regional para el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y reducción de pasivos ambientales para la conservación del medio ambiente de la región de Puno. Para tal fin se realizóuna investigación no experimental. Obteniéndose como resultados que la GORE Puno se encuentra en el décimo sexto lugar del ranking de cumplimiento de la función de fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal 2012-2013, el décimo quinto puesto del ranking 2013-2014 y el décimo tercer puesto del 2014. Así mismo en referencia marco normativo ambiental se concluye que existen vacíos legales en referencia a la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal, debido a que la normatividad ambiental actual se desarrolla de manera genérica, por lo cual se propone regular mediante una ordenanza regional la misma que fue realizada y forma parte integra del presente proyecto. Así mismo se desarrolló los dispositivos legales del Perú que reconocen y amparan el derecho de acceso a la justicia ambiental, así como avances respecto de la institucionalidad ambiental. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10740 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107695
Evaluación de los resultados de la fiscalización ambiental en el marco normativo de la pequeña minería y minería artesanal de la Región de Puno al año 2016
El problema central de la investigación surge a partir de los informes realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el cual indican que el GORE Puno tiene resultados desaprobatorios en la evaluación de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la región Puno correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. De acuerdo al numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental que tiene todo ciudadano de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Por lo cual es importante analizar los resultados de la fiscalización ambiental de la pequeña minería y la minería artesanal de la Región de Puno, en base a la normatividad ambiental nacional y regional para el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y reducción de pasivos ambientales para la conservación del medio ambiente de la región de Puno. Para tal fin se realizóuna investigación no experimental. Obteniéndose como resultados que la GORE Puno se encuentra en el décimo sexto lugar del ranking de cumplimiento de la función de fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal 2012-2013, el décimo quinto puesto del ranking 2013-2014 y el décimo tercer puesto del 2014. Así mismo en referencia marco normativo ambiental se concluye que existen vacíos legales en referencia a la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal, debido a que la normatividad ambiental actual se desarrolla de manera genérica, por lo cual se propone regular mediante una ordenanza regional la misma que fue realizada y forma parte integra del presente proyecto. Así mismo se desarrolló los dispositivos legales del Perú que reconocen y amparan el derecho de acceso a la justicia ambiental, así como avances respecto de la institucionalidad ambiental.
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DisponibleEvolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones / Tatiana Rocio Chambi Guevara / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones Tipo de documento: texto impreso Autores: Tatiana Rocio Chambi Guevara, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 107 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente tesis tiene por objeto analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones de Perú y a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Teniendo como objetivo general, analizar el reglamento de reclamos de usuarios en el sector telecomunicaciones de Perú, en su evolución y a nivel del derecho comparado. Del mismo modo se tienen como objetivos específicos: 1. Analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones en Perú desde su creación, y 2. Comparar los dispositivos legales de reclamos del sector telecomunicaciones con los países de Argentina, Chile, Colombia y México. El diseño de investigación es cualitativo. Las conclusiones a las que se han arribado son: De la evolución de reglamento de atención de reclamos de servicios de telecomunicaciones en el Perú ha atravesado por cambios sustanciales, con la única finalidad de lograr la satisfacción de que los servicios prestados cumplan con altos estándares de calidad; Del estudio a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, se tiene que, existen divergencias y convergencias notorias de acuerdo a las políticas Estado y en beneficio de cada país. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8292 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106985 Evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones [texto impreso] / Tatiana Rocio Chambi Guevara, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 107 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La presente tesis tiene por objeto analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones de Perú y a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Teniendo como objetivo general, analizar el reglamento de reclamos de usuarios en el sector telecomunicaciones de Perú, en su evolución y a nivel del derecho comparado. Del mismo modo se tienen como objetivos específicos: 1. Analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones en Perú desde su creación, y 2. Comparar los dispositivos legales de reclamos del sector telecomunicaciones con los países de Argentina, Chile, Colombia y México. El diseño de investigación es cualitativo. Las conclusiones a las que se han arribado son: De la evolución de reglamento de atención de reclamos de servicios de telecomunicaciones en el Perú ha atravesado por cambios sustanciales, con la única finalidad de lograr la satisfacción de que los servicios prestados cumplan con altos estándares de calidad; Del estudio a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, se tiene que, existen divergencias y convergencias notorias de acuerdo a las políticas Estado y en beneficio de cada país. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8292 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106985
Evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones
La presente tesis tiene por objeto analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones de Perú y a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Teniendo como objetivo general, analizar el reglamento de reclamos de usuarios en el sector telecomunicaciones de Perú, en su evolución y a nivel del derecho comparado. Del mismo modo se tienen como objetivos específicos: 1. Analizar la evolución del reglamento de reclamos del sector telecomunicaciones en Perú desde su creación, y 2. Comparar los dispositivos legales de reclamos del sector telecomunicaciones con los países de Argentina, Chile, Colombia y México. El diseño de investigación es cualitativo. Las conclusiones a las que se han arribado son: De la evolución de reglamento de atención de reclamos de servicios de telecomunicaciones en el Perú ha atravesado por cambios sustanciales, con la única finalidad de lograr la satisfacción de que los servicios prestados cumplan con altos estándares de calidad; Del estudio a nivel del derecho comparado con los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, se tiene que, existen divergencias y convergencias notorias de acuerdo a las políticas Estado y en beneficio de cada país.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0236-01 T0236 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24085-30588-01 T24085 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa evolución del tratamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana / Sonia Chino Flores / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La evolución del tratamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana Tipo de documento: texto impreso Autores: Sonia Chino Flores, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 164 páginas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Estudio de la evolución dentro de la legislación nacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y establecer las posiciones existentes en la doctrina y derecho comparado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para identificar la perspectiva actual de dicha responsabilidad como una opción de política criminal, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú) en su primera unidad, para posteriormente estudiar dentro de su segunda unidad de estudio el derecho comparado y finalmente identificar la perspectiva actual dentro del campo jurídico-penal. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y prospectivo. Con los resultados que se alcanzó, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante importante dada la actual situación política y económica que se vive mundialmente; pues en la actualidad se viene presenciando altos índices de criminalidad nacional y transnacional relacionada a personas jurídicas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90791 La evolución del tratamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana [texto impreso] / Sonia Chino Flores, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 164 páginas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
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Resumen: Estudio de la evolución dentro de la legislación nacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y establecer las posiciones existentes en la doctrina y derecho comparado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para identificar la perspectiva actual de dicha responsabilidad como una opción de política criminal, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú) en su primera unidad, para posteriormente estudiar dentro de su segunda unidad de estudio el derecho comparado y finalmente identificar la perspectiva actual dentro del campo jurídico-penal. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y prospectivo. Con los resultados que se alcanzó, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante importante dada la actual situación política y económica que se vive mundialmente; pues en la actualidad se viene presenciando altos índices de criminalidad nacional y transnacional relacionada a personas jurídicas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90791
La evolución del tratamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana
Estudio de la evolución dentro de la legislación nacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y establecer las posiciones existentes en la doctrina y derecho comparado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para identificar la perspectiva actual de dicha responsabilidad como una opción de política criminal, por lo tanto nuestro estudio se circunscribe en la legislación nacional (Perú) en su primera unidad, para posteriormente estudiar dentro de su segunda unidad de estudio el derecho comparado y finalmente identificar la perspectiva actual dentro del campo jurídico-penal. Por la metodología de investigación realizada (investigación cualitativa) se ha enfocado el problema planteado tratando de explicar desde un punto de vista analítico, dogmático y prospectivo. Con los resultados que se alcanzó, generará que el problema planteado se convierta en un tema bastante importante dada la actual situación política y económica que se vive mundialmente; pues en la actualidad se viene presenciando altos índices de criminalidad nacional y transnacional relacionada a personas jurídicas.
Chino Flores, Sonia - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2016
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DisponibleLa exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de la sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del articulo 39° de la Ley 26662 / Oscar Zenon Bejar Hancco / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : La exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de la sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del articulo 39° de la Ley 26662 Tipo de documento: texto impreso Autores: Oscar Zenon Bejar Hancco, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 126 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El problema central de la investigación surge cuando uno de los herederos realiza la sucesión intestada en forma unilateral, es decir, sin considerar a todos los herederos legitimados por ley (sus hermanos), al margen de los demás sucesores legales, en esta línea analizamos las causas y las consecuencias que genera éste trámite unilateral y plantear la reforma del artículo 39 de la ley 26662, la investigación se realizó en la ciudad de Puno, año 2017. Teniendo como OBJETIVO: Establecer las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral de la sucesión intestada, evaluar la suficiencia de los requisitos regulados en el artículo 39 de la ley 26662 y proponer una formula legislativa. METODOLOGÍA: La investigación tiene enfoque cualitativo y se utilizara el diseño DOGMÁTICO y ESTUDIO DE CASOS CUALITATIVOS. Los Resultados son las siguiente: (i) Una de las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral, es que se excluye de la masa hereditaria a los demás herederos forzosos, en consecuencia, se vulnera el derecho hereditario; ello desemboca en procesos judiciales como petición de herencia y nulidades. (ii) Los requisitos regulados en el artículo 39 de la Ley N° 26662, no son suficientes para proteger el derecho hereditario de todos los herederos forzosos, es así que la Sucesión Intestada no cumple su finalidad de transmitir los derechos y obligaciones del causante a todos los llamados por ley. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6714 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105503 La exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de la sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del articulo 39° de la Ley 26662 [texto impreso] / Oscar Zenon Bejar Hancco, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 126 páginas : tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El problema central de la investigación surge cuando uno de los herederos realiza la sucesión intestada en forma unilateral, es decir, sin considerar a todos los herederos legitimados por ley (sus hermanos), al margen de los demás sucesores legales, en esta línea analizamos las causas y las consecuencias que genera éste trámite unilateral y plantear la reforma del artículo 39 de la ley 26662, la investigación se realizó en la ciudad de Puno, año 2017. Teniendo como OBJETIVO: Establecer las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral de la sucesión intestada, evaluar la suficiencia de los requisitos regulados en el artículo 39 de la ley 26662 y proponer una formula legislativa. METODOLOGÍA: La investigación tiene enfoque cualitativo y se utilizara el diseño DOGMÁTICO y ESTUDIO DE CASOS CUALITATIVOS. Los Resultados son las siguiente: (i) Una de las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral, es que se excluye de la masa hereditaria a los demás herederos forzosos, en consecuencia, se vulnera el derecho hereditario; ello desemboca en procesos judiciales como petición de herencia y nulidades. (ii) Los requisitos regulados en el artículo 39 de la Ley N° 26662, no son suficientes para proteger el derecho hereditario de todos los herederos forzosos, es así que la Sucesión Intestada no cumple su finalidad de transmitir los derechos y obligaciones del causante a todos los llamados por ley. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6714 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105503
La exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de la sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del articulo 39° de la Ley 26662
El problema central de la investigación surge cuando uno de los herederos realiza la sucesión intestada en forma unilateral, es decir, sin considerar a todos los herederos legitimados por ley (sus hermanos), al margen de los demás sucesores legales, en esta línea analizamos las causas y las consecuencias que genera éste trámite unilateral y plantear la reforma del artículo 39 de la ley 26662, la investigación se realizó en la ciudad de Puno, año 2017. Teniendo como OBJETIVO: Establecer las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral de la sucesión intestada, evaluar la suficiencia de los requisitos regulados en el artículo 39 de la ley 26662 y proponer una formula legislativa. METODOLOGÍA: La investigación tiene enfoque cualitativo y se utilizara el diseño DOGMÁTICO y ESTUDIO DE CASOS CUALITATIVOS. Los Resultados son las siguiente: (i) Una de las consecuencias generadas a partir del trámite unilateral, es que se excluye de la masa hereditaria a los demás herederos forzosos, en consecuencia, se vulnera el derecho hereditario; ello desemboca en procesos judiciales como petición de herencia y nulidades. (ii) Los requisitos regulados en el artículo 39 de la Ley N° 26662, no son suficientes para proteger el derecho hereditario de todos los herederos forzosos, es así que la Sucesión Intestada no cumple su finalidad de transmitir los derechos y obligaciones del causante a todos los llamados por ley.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-00212-01 T 0212 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T23430-29934-01 T23430 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa extensión menos gravosa de la servidumbre legal de paso en áreas urbanas / Sandra Stheysi Ramos Figueroa / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2016)
Título : La extensión menos gravosa de la servidumbre legal de paso en áreas urbanas Tipo de documento: texto impreso Autores: Sandra Stheysi Ramos Figueroa, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 259 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: Analiza cómo se debe interpretar y aplicar la extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas.Determinando hasta donde alcanza el derecho subjetivo, tanto del dominante como del servidor, al constituir una Servidumbre Legal de paso en áreas urbanas. Determinando importancia de contar con norma legal sobre la extensión menos gravosa en una servidumbre de paso legal en áreas urbanas. Estudio riguroso de la Servidumbre como gravamen impuesto en un predio para utilidad o beneficio de otro. Interpretar y aplicar extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas. Desconocer cuanto es la extensión mínima del gravamen a imponerse en áreas urbanas, ocasionaría un posible abuso del derecho por parte del dominante al tratar de exigir que corresponde otorgar el servidor, quien cede parte de su predio para la utilidad o beneficio del dominante; contrario sea el servidor quien considere dar menos otorgar al dominante. Investigación exploratorio, Mixto, métodos la Exegesis, Sociológico, Interpretación y Estudio de Caso, logrando así desarrollar una propuesta legislativa que ayude a realizar una adecuada aplicación del artículo 1043 del Código Civil. Resultados: 30 Profesionales en Derecho (Abogados) encuestados, no poseen un nivel de conocimiento adecuado para poder realizar una debida interpretación y aplicación de la norma antes citada, encontrándonos con un vacío legal; y, poco estudiado, generando una multiplicidad de interpretaciones, ocasionando que las partes celebren constituciones de servidumbre legal de paso en áreas urbanas inadecuadamente, al no establecer los límites de derechos que tendrían y las dimensiones mínimas acorde a la realidad, planteando medidas judiciales, para que este conflicto sea resuelto, buscando que en dicha Sentencia en encuentre la solución más justa para ambas partes. Proponiendo una interpretación jurídica acerca de la extensión menos gravosa que tiene una servidumbre legal de paso en áreas urbanas para ser tomada como propuesta legislativa o ser considerada para un estudio riguroso y tenga la calidad de precedente vinculante para su obligatorio cumplimiento y observancia debida por parte de los operadores del derecho. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96253 La extensión menos gravosa de la servidumbre legal de paso en áreas urbanas [texto impreso] / Sandra Stheysi Ramos Figueroa, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2016 . - 259 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: Analiza cómo se debe interpretar y aplicar la extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas.Determinando hasta donde alcanza el derecho subjetivo, tanto del dominante como del servidor, al constituir una Servidumbre Legal de paso en áreas urbanas. Determinando importancia de contar con norma legal sobre la extensión menos gravosa en una servidumbre de paso legal en áreas urbanas. Estudio riguroso de la Servidumbre como gravamen impuesto en un predio para utilidad o beneficio de otro. Interpretar y aplicar extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas. Desconocer cuanto es la extensión mínima del gravamen a imponerse en áreas urbanas, ocasionaría un posible abuso del derecho por parte del dominante al tratar de exigir que corresponde otorgar el servidor, quien cede parte de su predio para la utilidad o beneficio del dominante; contrario sea el servidor quien considere dar menos otorgar al dominante. Investigación exploratorio, Mixto, métodos la Exegesis, Sociológico, Interpretación y Estudio de Caso, logrando así desarrollar una propuesta legislativa que ayude a realizar una adecuada aplicación del artículo 1043 del Código Civil. Resultados: 30 Profesionales en Derecho (Abogados) encuestados, no poseen un nivel de conocimiento adecuado para poder realizar una debida interpretación y aplicación de la norma antes citada, encontrándonos con un vacío legal; y, poco estudiado, generando una multiplicidad de interpretaciones, ocasionando que las partes celebren constituciones de servidumbre legal de paso en áreas urbanas inadecuadamente, al no establecer los límites de derechos que tendrían y las dimensiones mínimas acorde a la realidad, planteando medidas judiciales, para que este conflicto sea resuelto, buscando que en dicha Sentencia en encuentre la solución más justa para ambas partes. Proponiendo una interpretación jurídica acerca de la extensión menos gravosa que tiene una servidumbre legal de paso en áreas urbanas para ser tomada como propuesta legislativa o ser considerada para un estudio riguroso y tenga la calidad de precedente vinculante para su obligatorio cumplimiento y observancia debida por parte de los operadores del derecho. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96253
La extensión menos gravosa de la servidumbre legal de paso en áreas urbanas
Analiza cómo se debe interpretar y aplicar la extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas.Determinando hasta donde alcanza el derecho subjetivo, tanto del dominante como del servidor, al constituir una Servidumbre Legal de paso en áreas urbanas. Determinando importancia de contar con norma legal sobre la extensión menos gravosa en una servidumbre de paso legal en áreas urbanas. Estudio riguroso de la Servidumbre como gravamen impuesto en un predio para utilidad o beneficio de otro. Interpretar y aplicar extensión menos gravosa en una servidumbre legal de paso en áreas urbanas. Desconocer cuanto es la extensión mínima del gravamen a imponerse en áreas urbanas, ocasionaría un posible abuso del derecho por parte del dominante al tratar de exigir que corresponde otorgar el servidor, quien cede parte de su predio para la utilidad o beneficio del dominante; contrario sea el servidor quien considere dar menos otorgar al dominante. Investigación exploratorio, Mixto, métodos la Exegesis, Sociológico, Interpretación y Estudio de Caso, logrando así desarrollar una propuesta legislativa que ayude a realizar una adecuada aplicación del artículo 1043 del Código Civil. Resultados: 30 Profesionales en Derecho (Abogados) encuestados, no poseen un nivel de conocimiento adecuado para poder realizar una debida interpretación y aplicación de la norma antes citada, encontrándonos con un vacío legal; y, poco estudiado, generando una multiplicidad de interpretaciones, ocasionando que las partes celebren constituciones de servidumbre legal de paso en áreas urbanas inadecuadamente, al no establecer los límites de derechos que tendrían y las dimensiones mínimas acorde a la realidad, planteando medidas judiciales, para que este conflicto sea resuelto, buscando que en dicha Sentencia en encuentre la solución más justa para ambas partes. Proponiendo una interpretación jurídica acerca de la extensión menos gravosa que tiene una servidumbre legal de paso en áreas urbanas para ser tomada como propuesta legislativa o ser considerada para un estudio riguroso y tenga la calidad de precedente vinculante para su obligatorio cumplimiento y observancia debida por parte de los operadores del derecho.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0157-01 T 0157 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T21449-27941-01 T21449 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleExtralimitaciones y desaciertos en la potestad creadora de derecho del Tribunal Constitucional: la figura del Precedente Constitucional Vinculante en el Perú / José Arturo Yucra Puma / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : Extralimitaciones y desaciertos en la potestad creadora de derecho del Tribunal Constitucional: la figura del Precedente Constitucional Vinculante en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: José Arturo Yucra Puma, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 117 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La Investigación aborda la extralimitación y los desaciertos en los que incurre el Tribunal Constitucional a la hora de ejercer su potestad creadora de derecho, la cual efectúa mediante la figura del Precedente Constitucional Vinculante, ello se desarrollará en el marco de la teoría del Derecho Constitucional, que a la vez se circunscribe en el área del Derecho Constitucional.
En el marco teórico se abordaran sucesivamente los siguientes temas: primero se brindará un panorama histórico en torno al surgimiento del Tribunal Constitucional, órgano encargado de la elaboración del precedente constitucional vinculante; en seguida, y brevemente se conceptualizará sobre los derechos constitucionales; luego se pasará a dar un bosquejo en cuanto a los modelos de control de constitucionalidad, difuso y concentrado, siendo éste último el modelo que aplica el Tribunal Constitucional.
Posteriormente se tratará sobre la constitución en los tipos de sentencias que emplea el Tribunal Constitucional, y cómo éstas se constituyen en fuentes del derecho constitucional. Después se tratará todo sobre lo concerniente a la figura del precedente constitucional vinculante, y que es también uno de los tipos de sentencia que emplea el Tribunal constitucional. Finalmente, se expondrán los resultados, a los cuales se arribó en la investigación, en torno a la manera en que el Tribunal se extralimitó y cometió desaciertos al momento de emplear la figura del Precedente Constitucional Vinculante.En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10025 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105724 Extralimitaciones y desaciertos en la potestad creadora de derecho del Tribunal Constitucional: la figura del Precedente Constitucional Vinculante en el Perú [texto impreso] / José Arturo Yucra Puma, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 117 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La Investigación aborda la extralimitación y los desaciertos en los que incurre el Tribunal Constitucional a la hora de ejercer su potestad creadora de derecho, la cual efectúa mediante la figura del Precedente Constitucional Vinculante, ello se desarrollará en el marco de la teoría del Derecho Constitucional, que a la vez se circunscribe en el área del Derecho Constitucional.
En el marco teórico se abordaran sucesivamente los siguientes temas: primero se brindará un panorama histórico en torno al surgimiento del Tribunal Constitucional, órgano encargado de la elaboración del precedente constitucional vinculante; en seguida, y brevemente se conceptualizará sobre los derechos constitucionales; luego se pasará a dar un bosquejo en cuanto a los modelos de control de constitucionalidad, difuso y concentrado, siendo éste último el modelo que aplica el Tribunal Constitucional.
Posteriormente se tratará sobre la constitución en los tipos de sentencias que emplea el Tribunal Constitucional, y cómo éstas se constituyen en fuentes del derecho constitucional. Después se tratará todo sobre lo concerniente a la figura del precedente constitucional vinculante, y que es también uno de los tipos de sentencia que emplea el Tribunal constitucional. Finalmente, se expondrán los resultados, a los cuales se arribó en la investigación, en torno a la manera en que el Tribunal se extralimitó y cometió desaciertos al momento de emplear la figura del Precedente Constitucional Vinculante.En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10025 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105724
Extralimitaciones y desaciertos en la potestad creadora de derecho del Tribunal Constitucional: la figura del Precedente Constitucional Vinculante en el Perú
La Investigación aborda la extralimitación y los desaciertos en los que incurre el Tribunal Constitucional a la hora de ejercer su potestad creadora de derecho, la cual efectúa mediante la figura del Precedente Constitucional Vinculante, ello se desarrollará en el marco de la teoría del Derecho Constitucional, que a la vez se circunscribe en el área del Derecho Constitucional.
En el marco teórico se abordaran sucesivamente los siguientes temas: primero se brindará un panorama histórico en torno al surgimiento del Tribunal Constitucional, órgano encargado de la elaboración del precedente constitucional vinculante; en seguida, y brevemente se conceptualizará sobre los derechos constitucionales; luego se pasará a dar un bosquejo en cuanto a los modelos de control de constitucionalidad, difuso y concentrado, siendo éste último el modelo que aplica el Tribunal Constitucional.
Posteriormente se tratará sobre la constitución en los tipos de sentencias que emplea el Tribunal Constitucional, y cómo éstas se constituyen en fuentes del derecho constitucional. Después se tratará todo sobre lo concerniente a la figura del precedente constitucional vinculante, y que es también uno de los tipos de sentencia que emplea el Tribunal constitucional. Finalmente, se expondrán los resultados, a los cuales se arribó en la investigación, en torno a la manera en que el Tribunal se extralimitó y cometió desaciertos al momento de emplear la figura del Precedente Constitucional Vinculante.Yucra Puma, José Arturo - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0257-01 T 0257 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24738-31241-01 T24738 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleFactores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno 2012- 2013 / Jesús Mamani Chijcheapaza / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2014)
Título : Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno 2012- 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jesús Mamani Chijcheapaza, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 79, [39] páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Obtener el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Fiscales - Práctica profesional - Perú Resumen: La problemática que desarrolla el presente estudio tiene como título: “Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno: 2012-2013”. En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar por qué se generan mayor cantidad de demandas contencioso administrativos.
El tipo de estudio es de carácter No-Experimental, siendo el diseño descriptivo – correlacional, con una población de expedientes ingresados en el 2012 en número de 1145 y en el periodo 2013 en número de 1242 expedientes en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia Puno.
El método de investigación es el cuantitativo – causal, se hizo uso de encuesta y ficha documental para los factores de las demandas contenciosos administrativos y el desempeño jurisdiccional, análisis documental. Llegando a la conclusión:
La conclusión a lo que arribó el presente trabajo de investigación se describe en los siguientes términos; Los factores de las demandas contenciosos administrativos es elevado (encima del estándar)en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en los periodos 2012 – 2013. Se observa que el 60.2% correspondiente a 689 expedientes fueron archivados en forma definitiva en el periodo del 2012; y el 5.9% que corresponde a 67 expedientes se encuentra en la fase de calificación por parte de la judicatura; asimismo, el 3.8% que corresponde a 43 expedientes está en el estado de apelado; el 3.8% que es igual a 43 expedientes están en estado de ejecución de sentencia en el periodo 2012;
Por otro lado, para el periodo 2013, el 66.9% que corresponde a 719 expedientes fueron archivados en forma definitiva, el 19.5% que corresponde a 86 expedientes están en estado de trámite (saneamiento procesal y en el estado de audiencia de pruebas), el 8.4% que es igual a 37 expedientes están en el estado en Calificación, el 5.9% que es igual a 26 expedientes están en el estado de autos a despacho para resolver y poner fin al conflicto de intereses.
PALABRAS CLAVES
Demanda contencioso administrativo, Factores, agotamiento vía administrativa, proceso contencioso, Tutela de los derechos del administrado, nulidad, relación, carga procesal, desempeño, función jurisdiccional, debido procedimiento.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=83427 Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno 2012- 2013 [texto impreso] / Jesús Mamani Chijcheapaza, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2014 . - 79, [39] páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Clasificación: [Agneaux] Fiscales - Práctica profesional - Perú Resumen: La problemática que desarrolla el presente estudio tiene como título: “Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno: 2012-2013”. En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar por qué se generan mayor cantidad de demandas contencioso administrativos.
El tipo de estudio es de carácter No-Experimental, siendo el diseño descriptivo – correlacional, con una población de expedientes ingresados en el 2012 en número de 1145 y en el periodo 2013 en número de 1242 expedientes en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia Puno.
El método de investigación es el cuantitativo – causal, se hizo uso de encuesta y ficha documental para los factores de las demandas contenciosos administrativos y el desempeño jurisdiccional, análisis documental. Llegando a la conclusión:
La conclusión a lo que arribó el presente trabajo de investigación se describe en los siguientes términos; Los factores de las demandas contenciosos administrativos es elevado (encima del estándar)en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en los periodos 2012 – 2013. Se observa que el 60.2% correspondiente a 689 expedientes fueron archivados en forma definitiva en el periodo del 2012; y el 5.9% que corresponde a 67 expedientes se encuentra en la fase de calificación por parte de la judicatura; asimismo, el 3.8% que corresponde a 43 expedientes está en el estado de apelado; el 3.8% que es igual a 43 expedientes están en estado de ejecución de sentencia en el periodo 2012;
Por otro lado, para el periodo 2013, el 66.9% que corresponde a 719 expedientes fueron archivados en forma definitiva, el 19.5% que corresponde a 86 expedientes están en estado de trámite (saneamiento procesal y en el estado de audiencia de pruebas), el 8.4% que es igual a 37 expedientes están en el estado en Calificación, el 5.9% que es igual a 26 expedientes están en el estado de autos a despacho para resolver y poner fin al conflicto de intereses.
PALABRAS CLAVES
Demanda contencioso administrativo, Factores, agotamiento vía administrativa, proceso contencioso, Tutela de los derechos del administrado, nulidad, relación, carga procesal, desempeño, función jurisdiccional, debido procedimiento.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=83427
Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno 2012- 2013
La problemática que desarrolla el presente estudio tiene como título: “Factores de las demandas contenciosos administrativas y la carga procesal del desempeño jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Puno: 2012-2013”. En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar por qué se generan mayor cantidad de demandas contencioso administrativos.
El tipo de estudio es de carácter No-Experimental, siendo el diseño descriptivo – correlacional, con una población de expedientes ingresados en el 2012 en número de 1145 y en el periodo 2013 en número de 1242 expedientes en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia Puno.
El método de investigación es el cuantitativo – causal, se hizo uso de encuesta y ficha documental para los factores de las demandas contenciosos administrativos y el desempeño jurisdiccional, análisis documental. Llegando a la conclusión:
La conclusión a lo que arribó el presente trabajo de investigación se describe en los siguientes términos; Los factores de las demandas contenciosos administrativos es elevado (encima del estándar)en los juzgados mixtos de la Corte Superior de Justicia de Puno en los periodos 2012 – 2013. Se observa que el 60.2% correspondiente a 689 expedientes fueron archivados en forma definitiva en el periodo del 2012; y el 5.9% que corresponde a 67 expedientes se encuentra en la fase de calificación por parte de la judicatura; asimismo, el 3.8% que corresponde a 43 expedientes está en el estado de apelado; el 3.8% que es igual a 43 expedientes están en estado de ejecución de sentencia en el periodo 2012;
Por otro lado, para el periodo 2013, el 66.9% que corresponde a 719 expedientes fueron archivados en forma definitiva, el 19.5% que corresponde a 86 expedientes están en estado de trámite (saneamiento procesal y en el estado de audiencia de pruebas), el 8.4% que es igual a 37 expedientes están en el estado en Calificación, el 5.9% que es igual a 26 expedientes están en el estado de autos a despacho para resolver y poner fin al conflicto de intereses.
PALABRAS CLAVES
Demanda contencioso administrativo, Factores, agotamiento vía administrativa, proceso contencioso, Tutela de los derechos del administrado, nulidad, relación, carga procesal, desempeño, función jurisdiccional, debido procedimiento.Mamani Chijcheapaza, Jesús - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2014
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DisponibleLos factores que inciden en la no aplicación del proceso inmediato en las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Puno de 2009 - 2011 / Wilber Flores Lima / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : Los factores que inciden en la no aplicación del proceso inmediato en las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Puno de 2009 - 2011 Tipo de documento: texto impreso Autores: Wilber Flores Lima, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 119 páginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64399 Los factores que inciden en la no aplicación del proceso inmediato en las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Puno de 2009 - 2011 [texto impreso] / Wilber Flores Lima, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 119 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm.
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Nota de contenido: . Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=64399
Los factores que inciden en la no aplicación del proceso inmediato en las fiscalías provinciales penales corporativas de la ciudad de Puno de 2009 - 2011
Flores Lima, Wilber - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
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DisponibleFactores que influyen en los casos de violencia familiar y su relación con la carga procesal en el Distrito Judicial de Puno. caso Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia de la ciudad de Puno, periodo 2008 / Efrain Yanarico Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2010)
Título : Factores que influyen en los casos de violencia familiar y su relación con la carga procesal en el Distrito Judicial de Puno. caso Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia de la ciudad de Puno, periodo 2008 Tipo de documento: texto impreso Autores: Efrain Yanarico Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: 118 pàginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=62711 Factores que influyen en los casos de violencia familiar y su relación con la carga procesal en el Distrito Judicial de Puno. caso Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia de la ciudad de Puno, periodo 2008 [texto impreso] / Efrain Yanarico Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2010 . - 118 pàginas : diagramas, tablas ; 30 cm.
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Factores que influyen en los casos de violencia familiar y su relación con la carga procesal en el Distrito Judicial de Puno. caso Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia de la ciudad de Puno, periodo 2008
Yanarico Quispe, Efrain - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2010
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0079-01 T0079 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T14169-20453-01 T14169 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleFactores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Puno - 2017 / Rosalinda Yaneth Jorge Calsin / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Puno - 2017 Tipo de documento: texto impreso Autores: Rosalinda Yaneth Jorge Calsin, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 136 páginas Il.: figuras; tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación lleva por título: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE PUNO - 2017”. Durante varios años las personas con discapacidad han sido víctimas de la exclusión laboral. Sin embargo, desde hace unos pocos años varios organismos internacionales han comenzado a prestar mayor atención a este problema. De igual forma, en el Perú, también han surgido iniciativas civiles, leyes y normativas para la promoción de la inclusión de personas con discapacidad. La investigación tiene como objetivo general: analizar el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno - 2017: El estudio se enfocó en las personas con discapacidad física y sensorial de la Provincia de Puno, a quienes se les aplicó una encuesta; y en la entrevista que se realizó a los agentes responsables de la inclusión laboral de las personas con discapacidad según la ley General de la Persona con Discapacidad – Ley N° 29973 y su reglamento DECRETO SUPREMO Nº 002-2014-MIMP.De ésta manera los resultados que se han alcanzado son los siguientes: En la Provincia de Puno, no se respeta el derecho a la inclusión laborar de las personas con discapacidad, tal es así que de mil 7 cientos 15 personas encuestadas de 18 a 65 años de edad, solo el 20.40% han ingresado a laborar a un puesto de trabajo formal, de los cuales el 10.84% laboró en una institución pública mientras que un 9.56% en una institución privada. De los representantes de las instituciones encargadas en materia de inclusión laboral, en el sector publico (CONADIS, OREDIS, OMAPED) y en el sector privado (DRTPE, SUNAFIL) se concluye que desde la dación de la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad (diciembre 2012), en la provincia de Puno no se presenta Políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y no se trabaja en materia laboral. Los factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad, principalmente están marcados por: factor social: familia, educación y accesibilidad; factor actitudinal: estigmas, prejuicios y discriminación; factor político, la ausencia de políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad nacionales, regionales y locales en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9839 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105715 Factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Puno - 2017 [texto impreso] / Rosalinda Yaneth Jorge Calsin, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 136 páginas : figuras; tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente trabajo de investigación lleva por título: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE PUNO - 2017”. Durante varios años las personas con discapacidad han sido víctimas de la exclusión laboral. Sin embargo, desde hace unos pocos años varios organismos internacionales han comenzado a prestar mayor atención a este problema. De igual forma, en el Perú, también han surgido iniciativas civiles, leyes y normativas para la promoción de la inclusión de personas con discapacidad. La investigación tiene como objetivo general: analizar el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno - 2017: El estudio se enfocó en las personas con discapacidad física y sensorial de la Provincia de Puno, a quienes se les aplicó una encuesta; y en la entrevista que se realizó a los agentes responsables de la inclusión laboral de las personas con discapacidad según la ley General de la Persona con Discapacidad – Ley N° 29973 y su reglamento DECRETO SUPREMO Nº 002-2014-MIMP.De ésta manera los resultados que se han alcanzado son los siguientes: En la Provincia de Puno, no se respeta el derecho a la inclusión laborar de las personas con discapacidad, tal es así que de mil 7 cientos 15 personas encuestadas de 18 a 65 años de edad, solo el 20.40% han ingresado a laborar a un puesto de trabajo formal, de los cuales el 10.84% laboró en una institución pública mientras que un 9.56% en una institución privada. De los representantes de las instituciones encargadas en materia de inclusión laboral, en el sector publico (CONADIS, OREDIS, OMAPED) y en el sector privado (DRTPE, SUNAFIL) se concluye que desde la dación de la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad (diciembre 2012), en la provincia de Puno no se presenta Políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y no se trabaja en materia laboral. Los factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad, principalmente están marcados por: factor social: familia, educación y accesibilidad; factor actitudinal: estigmas, prejuicios y discriminación; factor político, la ausencia de políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad nacionales, regionales y locales en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9839 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=105715
Factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Puno - 2017
El presente trabajo de investigación lleva por título: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE PUNO - 2017”. Durante varios años las personas con discapacidad han sido víctimas de la exclusión laboral. Sin embargo, desde hace unos pocos años varios organismos internacionales han comenzado a prestar mayor atención a este problema. De igual forma, en el Perú, también han surgido iniciativas civiles, leyes y normativas para la promoción de la inclusión de personas con discapacidad. La investigación tiene como objetivo general: analizar el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno - 2017: El estudio se enfocó en las personas con discapacidad física y sensorial de la Provincia de Puno, a quienes se les aplicó una encuesta; y en la entrevista que se realizó a los agentes responsables de la inclusión laboral de las personas con discapacidad según la ley General de la Persona con Discapacidad – Ley N° 29973 y su reglamento DECRETO SUPREMO Nº 002-2014-MIMP.De ésta manera los resultados que se han alcanzado son los siguientes: En la Provincia de Puno, no se respeta el derecho a la inclusión laborar de las personas con discapacidad, tal es así que de mil 7 cientos 15 personas encuestadas de 18 a 65 años de edad, solo el 20.40% han ingresado a laborar a un puesto de trabajo formal, de los cuales el 10.84% laboró en una institución pública mientras que un 9.56% en una institución privada. De los representantes de las instituciones encargadas en materia de inclusión laboral, en el sector publico (CONADIS, OREDIS, OMAPED) y en el sector privado (DRTPE, SUNAFIL) se concluye que desde la dación de la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad (diciembre 2012), en la provincia de Puno no se presenta Políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y no se trabaja en materia laboral. Los factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad, principalmente están marcados por: factor social: familia, educación y accesibilidad; factor actitudinal: estigmas, prejuicios y discriminación; factor político, la ausencia de políticas que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad nacionales, regionales y locales en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Provincia de Puno.
Jorge Calsin, Rosalinda Yaneth - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0250-01 T 0250 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24733-31236-01 T24733 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleFactores socio - jurídicos que influyen en la resocialización de los internos (Caso Penal La Capilla de la Ciudad de Juliaca - 2010) / Mijail Del Mar Huaynillo / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2011)
Título : Factores socio - jurídicos que influyen en la resocialización de los internos (Caso Penal La Capilla de la Ciudad de Juliaca - 2010) Tipo de documento: texto impreso Autores: Mijail Del Mar Huaynillo, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: 143 páginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 01 CD - ROM Nota general: Para Optar Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: 323.445 Libertad de publicación Resumen: El presente trabajo de investigación, tiene como fin primordial analizar la problemática penitenciaria del país, la delincuencia en el Perú es percibida como un problema social que se distribuye en términos relativamente homogéneos a lo largo del país.
La realidad social que se vive en América Latina y el Perú, indica que la pobreza se ha incrementado en los últimos años, a la par del desempleo y la marginalidad. Esto ha suscitado en general un aumento de la población carcelaria, lo cual ha incidido negativamente en las condiciones en que se encuentran los internos.
El tema de la cárcel supera su amplitud y profundidad a la importancia que suele considerársele, por que si bien no es ella la única reacción propia del derecho penal, continua siendo la más utilizada. Apareció como una pena, más humanitaria que las existentes hasta entonces, (la pena capital, las mutilaciones, la esclavitud, el calabozo y el destierro), y pese a las constantes modificaciones de que ha sido objeto, sigue siendo tan criticable como en sus inicios.
Teóricamente el sistema carcelario debe intentar “rehabilitar a las personas”, concientizar a los internos, las reglas de lo permitido y lo prohibido, instrumento para que pueda reinsertarse social y laboralmente. Además de la carta magna de Perú, hay variada normativa nacional e internacional referida al funcionamiento del régimen penitenciario, puntualmente a su deber como institución recuperadora de los internos allí alojados.
En épocas recientes, las reformas efectuadas a las prisiones fueron encaminadas a proporcionar al delincuente un tratamiento reformador, con objeto de modificarle su conducta, actitud y reintegrarlo a la sociedad, ya convertido en un sujeto distinto, que no delinquiera nuevamente.
La reciente ola de criminalidad, en el acontecer nacional ha conllevado la generación de una serie de sentimientos ciudadanos vinculadas con mayores medidas draconianas como formas de control de la criminalidad, situación que además ha generado modificaciones legislativas antojadizas. En este sentido, si bien algunos autores han considerado que el Perú a carecido y carece de una política criminal lo cierto que en la práctica se ha caracterizado por un conjunto de medidas represivas, a pesar de establecer como fin último de la privación de libertad, la resocialización.
Es así como no existe una política criminal única, sino que ésta se manifiesta por medio de distintas tendencias, quienes hoy hablan de política criminal como uno de los temas más progresivos de la dogmática, como la vanguardia del saber jurídico-penal, olvidan, no obstante, que también Hitler, Mussolini y Estalin tenían sus “políticas criminales”, las cuales, si de control se trata, fueron de las más efectivas de la historia.
De esta manera, se hace necesario analizar el fondo ideológico que sustenta el discurso resocializador, con el objetivo de promover la discusión a este respecto y en consecuencia, redimensionar tal concepto en función del máximo respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, esencialmente proponer formas de solución, toda vez que el sistema penitenciario constituye el último eslabón de justicia, y por ende es de trascendental importancia, en virtud que al no cumplir el mismo con sus objetivos, como consecuencia crea mayores índices delictivos, otorga mayor poder al crimen organizado dentro y fuera de la cárcel.
Tomando en cuenta que un alto porcentaje de reclusos son producto del medio social, es decir de situaciones económicas precarias, desintegración familiar, pobreza, desempleo, explotación laboral, exclusión social y económica de un grupo hacia grandes sectores de nuestra sociedad.
Hoy por hoy, se puede afirmar que la reincidencia delictiva se deriva en parte de la ausencia de programas y/o políticas sociales, estatales que resuelvan en definitiva la problemática imperante. La administración del sistema penitenciario se enfrenta en la actualidad, con una cantidad exorbitante de reclusos, población que no decide, así como tampoco lo hace acerca de los recursos materiales y humanos de que dispone para realizar las tareas de reintegración social.
La privación de la libertad no es ni debe ser un castigo, ni una consecuencia natural del delito, sino algo muy distinto: una sanción una respuesta de la política criminal del Estado que tienda al provecho de la sociedad, y sobre todo del condenado que tiene derecho al tratamiento. Para un modelo de establecimiento reclusorio, que lograran cumplir con los fines del sistema penitenciario, es decir reincorporarlos a la vida como seres ejemplares y útiles, para el desarrollo personal, familiar y social. De acuerdo a las innovaciones que plantea el Nuevo Código de Ejecución Penal, que tiene como premisa el reconocimiento jurídico, y por ende el respeto de los derechos humanos del penado, persiguiendo como objetivo fundamental su resocialización a través de un tratamiento científico.
La investigación propuesta sobre el tema, ha permitido obtener resultados teóricamente probados que dan respuestas a nuestras hipótesis, las mismas que se resumen en lo siguiente: La corriente resocializadora que aplica la ley penal es la teoría especial y la existencia de diversos factores socio-jurídicos influyen en forma negativa para que los internos del penal la capilla de la ciudad de Juliaca no logren resocializarse.
Llegando a la conclusión de que. Las penas no cumplen su función resocializadora debido a que la cárcel no puede resocializar, sino únicamente neutralizar dirigida a segurar la supervivencia de los reclusos, y con respecto a la sociedad vivir sin la comisión de delitos por el tiempo en que el delincuente esta en prisión.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:Puno-Juliaca. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63330 Factores socio - jurídicos que influyen en la resocialización de los internos (Caso Penal La Capilla de la Ciudad de Juliaca - 2010) [texto impreso] / Mijail Del Mar Huaynillo, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2011 . - 143 páginas : tablas ; 30 cm + 01 CD - ROM.
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Clasificación: 323.445 Libertad de publicación Resumen: El presente trabajo de investigación, tiene como fin primordial analizar la problemática penitenciaria del país, la delincuencia en el Perú es percibida como un problema social que se distribuye en términos relativamente homogéneos a lo largo del país.
La realidad social que se vive en América Latina y el Perú, indica que la pobreza se ha incrementado en los últimos años, a la par del desempleo y la marginalidad. Esto ha suscitado en general un aumento de la población carcelaria, lo cual ha incidido negativamente en las condiciones en que se encuentran los internos.
El tema de la cárcel supera su amplitud y profundidad a la importancia que suele considerársele, por que si bien no es ella la única reacción propia del derecho penal, continua siendo la más utilizada. Apareció como una pena, más humanitaria que las existentes hasta entonces, (la pena capital, las mutilaciones, la esclavitud, el calabozo y el destierro), y pese a las constantes modificaciones de que ha sido objeto, sigue siendo tan criticable como en sus inicios.
Teóricamente el sistema carcelario debe intentar “rehabilitar a las personas”, concientizar a los internos, las reglas de lo permitido y lo prohibido, instrumento para que pueda reinsertarse social y laboralmente. Además de la carta magna de Perú, hay variada normativa nacional e internacional referida al funcionamiento del régimen penitenciario, puntualmente a su deber como institución recuperadora de los internos allí alojados.
En épocas recientes, las reformas efectuadas a las prisiones fueron encaminadas a proporcionar al delincuente un tratamiento reformador, con objeto de modificarle su conducta, actitud y reintegrarlo a la sociedad, ya convertido en un sujeto distinto, que no delinquiera nuevamente.
La reciente ola de criminalidad, en el acontecer nacional ha conllevado la generación de una serie de sentimientos ciudadanos vinculadas con mayores medidas draconianas como formas de control de la criminalidad, situación que además ha generado modificaciones legislativas antojadizas. En este sentido, si bien algunos autores han considerado que el Perú a carecido y carece de una política criminal lo cierto que en la práctica se ha caracterizado por un conjunto de medidas represivas, a pesar de establecer como fin último de la privación de libertad, la resocialización.
Es así como no existe una política criminal única, sino que ésta se manifiesta por medio de distintas tendencias, quienes hoy hablan de política criminal como uno de los temas más progresivos de la dogmática, como la vanguardia del saber jurídico-penal, olvidan, no obstante, que también Hitler, Mussolini y Estalin tenían sus “políticas criminales”, las cuales, si de control se trata, fueron de las más efectivas de la historia.
De esta manera, se hace necesario analizar el fondo ideológico que sustenta el discurso resocializador, con el objetivo de promover la discusión a este respecto y en consecuencia, redimensionar tal concepto en función del máximo respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, esencialmente proponer formas de solución, toda vez que el sistema penitenciario constituye el último eslabón de justicia, y por ende es de trascendental importancia, en virtud que al no cumplir el mismo con sus objetivos, como consecuencia crea mayores índices delictivos, otorga mayor poder al crimen organizado dentro y fuera de la cárcel.
Tomando en cuenta que un alto porcentaje de reclusos son producto del medio social, es decir de situaciones económicas precarias, desintegración familiar, pobreza, desempleo, explotación laboral, exclusión social y económica de un grupo hacia grandes sectores de nuestra sociedad.
Hoy por hoy, se puede afirmar que la reincidencia delictiva se deriva en parte de la ausencia de programas y/o políticas sociales, estatales que resuelvan en definitiva la problemática imperante. La administración del sistema penitenciario se enfrenta en la actualidad, con una cantidad exorbitante de reclusos, población que no decide, así como tampoco lo hace acerca de los recursos materiales y humanos de que dispone para realizar las tareas de reintegración social.
La privación de la libertad no es ni debe ser un castigo, ni una consecuencia natural del delito, sino algo muy distinto: una sanción una respuesta de la política criminal del Estado que tienda al provecho de la sociedad, y sobre todo del condenado que tiene derecho al tratamiento. Para un modelo de establecimiento reclusorio, que lograran cumplir con los fines del sistema penitenciario, es decir reincorporarlos a la vida como seres ejemplares y útiles, para el desarrollo personal, familiar y social. De acuerdo a las innovaciones que plantea el Nuevo Código de Ejecución Penal, que tiene como premisa el reconocimiento jurídico, y por ende el respeto de los derechos humanos del penado, persiguiendo como objetivo fundamental su resocialización a través de un tratamiento científico.
La investigación propuesta sobre el tema, ha permitido obtener resultados teóricamente probados que dan respuestas a nuestras hipótesis, las mismas que se resumen en lo siguiente: La corriente resocializadora que aplica la ley penal es la teoría especial y la existencia de diversos factores socio-jurídicos influyen en forma negativa para que los internos del penal la capilla de la ciudad de Juliaca no logren resocializarse.
Llegando a la conclusión de que. Las penas no cumplen su función resocializadora debido a que la cárcel no puede resocializar, sino únicamente neutralizar dirigida a segurar la supervivencia de los reclusos, y con respecto a la sociedad vivir sin la comisión de delitos por el tiempo en que el delincuente esta en prisión.Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:Puno-Juliaca. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63330
Factores socio - jurídicos que influyen en la resocialización de los internos (Caso Penal La Capilla de la Ciudad de Juliaca - 2010)
El presente trabajo de investigación, tiene como fin primordial analizar la problemática penitenciaria del país, la delincuencia en el Perú es percibida como un problema social que se distribuye en términos relativamente homogéneos a lo largo del país.
La realidad social que se vive en América Latina y el Perú, indica que la pobreza se ha incrementado en los últimos años, a la par del desempleo y la marginalidad. Esto ha suscitado en general un aumento de la población carcelaria, lo cual ha incidido negativamente en las condiciones en que se encuentran los internos.
El tema de la cárcel supera su amplitud y profundidad a la importancia que suele considerársele, por que si bien no es ella la única reacción propia del derecho penal, continua siendo la más utilizada. Apareció como una pena, más humanitaria que las existentes hasta entonces, (la pena capital, las mutilaciones, la esclavitud, el calabozo y el destierro), y pese a las constantes modificaciones de que ha sido objeto, sigue siendo tan criticable como en sus inicios.
Teóricamente el sistema carcelario debe intentar “rehabilitar a las personas”, concientizar a los internos, las reglas de lo permitido y lo prohibido, instrumento para que pueda reinsertarse social y laboralmente. Además de la carta magna de Perú, hay variada normativa nacional e internacional referida al funcionamiento del régimen penitenciario, puntualmente a su deber como institución recuperadora de los internos allí alojados.
En épocas recientes, las reformas efectuadas a las prisiones fueron encaminadas a proporcionar al delincuente un tratamiento reformador, con objeto de modificarle su conducta, actitud y reintegrarlo a la sociedad, ya convertido en un sujeto distinto, que no delinquiera nuevamente.
La reciente ola de criminalidad, en el acontecer nacional ha conllevado la generación de una serie de sentimientos ciudadanos vinculadas con mayores medidas draconianas como formas de control de la criminalidad, situación que además ha generado modificaciones legislativas antojadizas. En este sentido, si bien algunos autores han considerado que el Perú a carecido y carece de una política criminal lo cierto que en la práctica se ha caracterizado por un conjunto de medidas represivas, a pesar de establecer como fin último de la privación de libertad, la resocialización.
Es así como no existe una política criminal única, sino que ésta se manifiesta por medio de distintas tendencias, quienes hoy hablan de política criminal como uno de los temas más progresivos de la dogmática, como la vanguardia del saber jurídico-penal, olvidan, no obstante, que también Hitler, Mussolini y Estalin tenían sus “políticas criminales”, las cuales, si de control se trata, fueron de las más efectivas de la historia.
De esta manera, se hace necesario analizar el fondo ideológico que sustenta el discurso resocializador, con el objetivo de promover la discusión a este respecto y en consecuencia, redimensionar tal concepto en función del máximo respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, esencialmente proponer formas de solución, toda vez que el sistema penitenciario constituye el último eslabón de justicia, y por ende es de trascendental importancia, en virtud que al no cumplir el mismo con sus objetivos, como consecuencia crea mayores índices delictivos, otorga mayor poder al crimen organizado dentro y fuera de la cárcel.
Tomando en cuenta que un alto porcentaje de reclusos son producto del medio social, es decir de situaciones económicas precarias, desintegración familiar, pobreza, desempleo, explotación laboral, exclusión social y económica de un grupo hacia grandes sectores de nuestra sociedad.
Hoy por hoy, se puede afirmar que la reincidencia delictiva se deriva en parte de la ausencia de programas y/o políticas sociales, estatales que resuelvan en definitiva la problemática imperante. La administración del sistema penitenciario se enfrenta en la actualidad, con una cantidad exorbitante de reclusos, población que no decide, así como tampoco lo hace acerca de los recursos materiales y humanos de que dispone para realizar las tareas de reintegración social.
La privación de la libertad no es ni debe ser un castigo, ni una consecuencia natural del delito, sino algo muy distinto: una sanción una respuesta de la política criminal del Estado que tienda al provecho de la sociedad, y sobre todo del condenado que tiene derecho al tratamiento. Para un modelo de establecimiento reclusorio, que lograran cumplir con los fines del sistema penitenciario, es decir reincorporarlos a la vida como seres ejemplares y útiles, para el desarrollo personal, familiar y social. De acuerdo a las innovaciones que plantea el Nuevo Código de Ejecución Penal, que tiene como premisa el reconocimiento jurídico, y por ende el respeto de los derechos humanos del penado, persiguiendo como objetivo fundamental su resocialización a través de un tratamiento científico.
La investigación propuesta sobre el tema, ha permitido obtener resultados teóricamente probados que dan respuestas a nuestras hipótesis, las mismas que se resumen en lo siguiente: La corriente resocializadora que aplica la ley penal es la teoría especial y la existencia de diversos factores socio-jurídicos influyen en forma negativa para que los internos del penal la capilla de la ciudad de Juliaca no logren resocializarse.
Llegando a la conclusión de que. Las penas no cumplen su función resocializadora debido a que la cárcel no puede resocializar, sino únicamente neutralizar dirigida a segurar la supervivencia de los reclusos, y con respecto a la sociedad vivir sin la comisión de delitos por el tiempo en que el delincuente esta en prisión.Mar Huaynillo, Mijail Del - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2011
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DisponibleLa facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015 - 2016 / Richar Capia Larico / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2019)
Título : La facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015 - 2016 Tipo de documento: texto impreso Autores: Richar Capia Larico, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 151 páginas Il.: figuras; tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo de investigación titulado “LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE PUNO, PERIODOS 2015-2016” se realizó con el propósito de analizar los principales factores que inciden en el incumplimiento de la obligaciones tributarias por parte de los profesionales independientes. La Administración Tributaria realiza una serie de tareas que están destinadas a verificar la correcta determinación de la obligación tributaria que deben cumplir los contribuyentes. Es así, que se realizan procedimientos de fiscalización a través de los agentes de fiscalización para detectar omisiones y/o inexactitudes en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los profesionales independientes. Como problema general nos planteamos; De qué manera la facultad de fiscalización de la administración tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Nuestro objetivo principal fue;Analizar la incidencia de la facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Para alcanzar los objetivos de este trabajo de investigación, se empleó el método de la investigación cualitativa, con los tipos de investigación descriptivo y inductivo; la Población lo constituyeron los profesionales independientesque están comprendidos y/o pagan impuestos de rentas de cuarta categoría, para la Muestra se determinó encuestar a 50 profesionales independientes que han sido participes en procedimientos de fiscalización y como técnica de recolección de información se recurrió a la revisión documental, entrevistas y encuestas. Cuyos resultados determinaronque los procedimientos de fiscalización se deben de desarrollar en forma continua, rápida y generando riesgo ante el incumplimiento, de ser rápidamente detectado y sancionado por la administración tributaria.En la mayor parte de los procedimientos de fiscalización estás son muy dilatorias lo cual ocasiona cierta incertidumbre en su culminación. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10735 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107700 La facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015 - 2016 [texto impreso] / Richar Capia Larico, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2019 . - 151 páginas : figuras; tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente trabajo de investigación titulado “LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE PUNO, PERIODOS 2015-2016” se realizó con el propósito de analizar los principales factores que inciden en el incumplimiento de la obligaciones tributarias por parte de los profesionales independientes. La Administración Tributaria realiza una serie de tareas que están destinadas a verificar la correcta determinación de la obligación tributaria que deben cumplir los contribuyentes. Es así, que se realizan procedimientos de fiscalización a través de los agentes de fiscalización para detectar omisiones y/o inexactitudes en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los profesionales independientes. Como problema general nos planteamos; De qué manera la facultad de fiscalización de la administración tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Nuestro objetivo principal fue;Analizar la incidencia de la facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Para alcanzar los objetivos de este trabajo de investigación, se empleó el método de la investigación cualitativa, con los tipos de investigación descriptivo y inductivo; la Población lo constituyeron los profesionales independientesque están comprendidos y/o pagan impuestos de rentas de cuarta categoría, para la Muestra se determinó encuestar a 50 profesionales independientes que han sido participes en procedimientos de fiscalización y como técnica de recolección de información se recurrió a la revisión documental, entrevistas y encuestas. Cuyos resultados determinaronque los procedimientos de fiscalización se deben de desarrollar en forma continua, rápida y generando riesgo ante el incumplimiento, de ser rápidamente detectado y sancionado por la administración tributaria.En la mayor parte de los procedimientos de fiscalización estás son muy dilatorias lo cual ocasiona cierta incertidumbre en su culminación. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10735 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107700
La facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015 - 2016
El presente trabajo de investigación titulado “LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE PUNO, PERIODOS 2015-2016” se realizó con el propósito de analizar los principales factores que inciden en el incumplimiento de la obligaciones tributarias por parte de los profesionales independientes. La Administración Tributaria realiza una serie de tareas que están destinadas a verificar la correcta determinación de la obligación tributaria que deben cumplir los contribuyentes. Es así, que se realizan procedimientos de fiscalización a través de los agentes de fiscalización para detectar omisiones y/o inexactitudes en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los profesionales independientes. Como problema general nos planteamos; De qué manera la facultad de fiscalización de la administración tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Nuestro objetivo principal fue;Analizar la incidencia de la facultad de fiscalización de la administración tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la ciudad de Puno, periodos 2015-2016. Para alcanzar los objetivos de este trabajo de investigación, se empleó el método de la investigación cualitativa, con los tipos de investigación descriptivo y inductivo; la Población lo constituyeron los profesionales independientesque están comprendidos y/o pagan impuestos de rentas de cuarta categoría, para la Muestra se determinó encuestar a 50 profesionales independientes que han sido participes en procedimientos de fiscalización y como técnica de recolección de información se recurrió a la revisión documental, entrevistas y encuestas. Cuyos resultados determinaronque los procedimientos de fiscalización se deben de desarrollar en forma continua, rápida y generando riesgo ante el incumplimiento, de ser rápidamente detectado y sancionado por la administración tributaria.En la mayor parte de los procedimientos de fiscalización estás son muy dilatorias lo cual ocasiona cierta incertidumbre en su culminación.
Capia Larico, Richar - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2019
Para Optar Título Profesional de: Abogado
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0263-01 T0263 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24989-31492-01 T24989 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleFacultades jurídicas que tienen las comunidades campesinas del distrito de Macari sobre en Derecho al Agua en el 2017 / Zully Sally Laureano Mullisaca / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Facultades jurídicas que tienen las comunidades campesinas del distrito de Macari sobre en Derecho al Agua en el 2017 Tipo de documento: texto impreso Autores: Zully Sally Laureano Mullisaca, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 231 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El presente estudio de investigación la autora analiza y desarrolla el derecho al Agua encuadrado como la facultad jurídica de aprovechamiento de recursos hídricos de las comunidades Campesinas del Distrito de Macari, provincia de Melgar, departamento de Puno. Esto con el fin de responder el problema de investigación que es ¿Cuáles son las Facultades jurídicas que tienen las comunidades Campesinas de Macari con respecto al ejercicio del Derecho al Agua en el 2017?, este problema tiene como fondo conflictos socio-ambientales, y de gestión del recurso hídrico; para lo cual se tomó como objetivo principal determinar el alcance de las Facultades jurídicas sobre el recurso hídrico que posee la comunidad campesina de Macari al ejercer su derecho al Agua. En primer lugar se analizó el nivel de conocimiento que poseen las comunidades campesinas entorno al Derecho humano al Agua, y su legislación, concluyendo que un 66,3% de los encuestados desconoce acerca de la ley de recursos hídricos, del 33,7% que conocen acerca de la ley de recursos sin embargo el 18% no lograron indicar cuál es el número de la ley; asimismo a fin de determinar el alcance de sus facultad entorno al ejercicio que poseen sobre el derecho al agua y su aprovechamiento, se identificó las formas de administración , usos y cuidado. En segundo lugar, se desarrolló un análisis exegético del derecho agua y la facultad jurídica del estado sobre el derecho al agua. En tercer lugar se hizo una comparación entre lo significa para la comunidad el Derecho mostrando los usos y costumbres que ellos tienen en torno a ello a fin de definirlo con sus expresiones; y lo referido en la legislación sobre la facultad de las comunidades campesinas entorno al aprovechamiento de sus recursos hídricos. En conclusión la Comunidad Campesina de Macarí tiene facultad jurídica entorno a sus recursos hídricos sin embargo esta facultad está limitada por la legislación peruana a fin de contravenir con la facultad jurídica del Estado. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8153 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106980 Facultades jurídicas que tienen las comunidades campesinas del distrito de Macari sobre en Derecho al Agua en el 2017 [texto impreso] / Zully Sally Laureano Mullisaca, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 231 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: El presente estudio de investigación la autora analiza y desarrolla el derecho al Agua encuadrado como la facultad jurídica de aprovechamiento de recursos hídricos de las comunidades Campesinas del Distrito de Macari, provincia de Melgar, departamento de Puno. Esto con el fin de responder el problema de investigación que es ¿Cuáles son las Facultades jurídicas que tienen las comunidades Campesinas de Macari con respecto al ejercicio del Derecho al Agua en el 2017?, este problema tiene como fondo conflictos socio-ambientales, y de gestión del recurso hídrico; para lo cual se tomó como objetivo principal determinar el alcance de las Facultades jurídicas sobre el recurso hídrico que posee la comunidad campesina de Macari al ejercer su derecho al Agua. En primer lugar se analizó el nivel de conocimiento que poseen las comunidades campesinas entorno al Derecho humano al Agua, y su legislación, concluyendo que un 66,3% de los encuestados desconoce acerca de la ley de recursos hídricos, del 33,7% que conocen acerca de la ley de recursos sin embargo el 18% no lograron indicar cuál es el número de la ley; asimismo a fin de determinar el alcance de sus facultad entorno al ejercicio que poseen sobre el derecho al agua y su aprovechamiento, se identificó las formas de administración , usos y cuidado. En segundo lugar, se desarrolló un análisis exegético del derecho agua y la facultad jurídica del estado sobre el derecho al agua. En tercer lugar se hizo una comparación entre lo significa para la comunidad el Derecho mostrando los usos y costumbres que ellos tienen en torno a ello a fin de definirlo con sus expresiones; y lo referido en la legislación sobre la facultad de las comunidades campesinas entorno al aprovechamiento de sus recursos hídricos. En conclusión la Comunidad Campesina de Macarí tiene facultad jurídica entorno a sus recursos hídricos sin embargo esta facultad está limitada por la legislación peruana a fin de contravenir con la facultad jurídica del Estado. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8153 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106980
Facultades jurídicas que tienen las comunidades campesinas del distrito de Macari sobre en Derecho al Agua en el 2017
El presente estudio de investigación la autora analiza y desarrolla el derecho al Agua encuadrado como la facultad jurídica de aprovechamiento de recursos hídricos de las comunidades Campesinas del Distrito de Macari, provincia de Melgar, departamento de Puno. Esto con el fin de responder el problema de investigación que es ¿Cuáles son las Facultades jurídicas que tienen las comunidades Campesinas de Macari con respecto al ejercicio del Derecho al Agua en el 2017?, este problema tiene como fondo conflictos socio-ambientales, y de gestión del recurso hídrico; para lo cual se tomó como objetivo principal determinar el alcance de las Facultades jurídicas sobre el recurso hídrico que posee la comunidad campesina de Macari al ejercer su derecho al Agua. En primer lugar se analizó el nivel de conocimiento que poseen las comunidades campesinas entorno al Derecho humano al Agua, y su legislación, concluyendo que un 66,3% de los encuestados desconoce acerca de la ley de recursos hídricos, del 33,7% que conocen acerca de la ley de recursos sin embargo el 18% no lograron indicar cuál es el número de la ley; asimismo a fin de determinar el alcance de sus facultad entorno al ejercicio que poseen sobre el derecho al agua y su aprovechamiento, se identificó las formas de administración , usos y cuidado. En segundo lugar, se desarrolló un análisis exegético del derecho agua y la facultad jurídica del estado sobre el derecho al agua. En tercer lugar se hizo una comparación entre lo significa para la comunidad el Derecho mostrando los usos y costumbres que ellos tienen en torno a ello a fin de definirlo con sus expresiones; y lo referido en la legislación sobre la facultad de las comunidades campesinas entorno al aprovechamiento de sus recursos hídricos. En conclusión la Comunidad Campesina de Macarí tiene facultad jurídica entorno a sus recursos hídricos sin embargo esta facultad está limitada por la legislación peruana a fin de contravenir con la facultad jurídica del Estado.
Laureano Mullisaca, Zully Sally - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0237-01 T 0237 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24082-30585-01 T24082 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa filiación en la fecundación asistida / Nieves Verónica Aguilar Gálvez / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2012)
Título : La filiación en la fecundación asistida Tipo de documento: texto impreso Autores: Nieves Verónica Aguilar Gálvez, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 161 pàginas Il.: tablas Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Grado Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63963 La filiación en la fecundación asistida [texto impreso] / Nieves Verónica Aguilar Gálvez, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2012 . - 161 pàginas : tablas ; 30 cm.
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Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63963
La filiación en la fecundación asistida
Aguilar Gálvez, Nieves Verónica - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2012
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0085-01 T0085 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T15296-21634-01 T15296 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa función jurisdiccional de la comunidad campesina en conflicto con la ronda campesina: caso pacaje / Irene Yuvalena Huanca Excelmes / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2003)
Título : La función jurisdiccional de la comunidad campesina en conflicto con la ronda campesina: caso pacaje Tipo de documento: texto impreso Autores: Irene Yuvalena Huanca Excelmes, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2003 Número de páginas: 168 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm Nota general: Para Optar Título Profesional de Abogado Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=71100 La función jurisdiccional de la comunidad campesina en conflicto con la ronda campesina: caso pacaje [texto impreso] / Irene Yuvalena Huanca Excelmes, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2003 . - 168 páginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm.
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La función jurisdiccional de la comunidad campesina en conflicto con la ronda campesina: caso pacaje
Huanca Excelmes, Irene Yuvalena - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2003
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0036-01 T0036 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T6869-11182-01 T6869 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleLa función del precedente Constitucional en el Perú / William Jhony Muñoz Valeriano / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : La función del precedente Constitucional en el Perú : el precedentes constitucionales emitidos por el tribunal constitucional durante el periodo 2005 - 2015 Tipo de documento: texto impreso Autores: William Jhony Muñoz Valeriano, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 188 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: En la presente investigación los objetivos que nos trazamos son: a) Determinar las funciones del precedente constitucional según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional durante los años 2005– 2015; b) Establecer si el precedente constitucional es un mecanismo para generar seguridad jurídica (predictibilidad de las decisiones judiciales) y uniformizar criterios jurisprudenciales dispersos, y, c) Determinar si el uso del precedente constitucional ha contribuido con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. las funciones del precedente constitucional. Hasta el momento no queda claro cuáles son las funciones que tienen los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional desde el año 2005 al 2015, por tal razón, es menester averiguar qué propósito tienen en el sistema jurídico peruano. En el trabajo de investigación establecemos que las funciones del precedente constitucional son: la garantía de la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y llenar las lagunas del sistema jurídico. Conclusiones: Las funciones de los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional durante el periodo 2005 – 2015 son: a) garantizar la seguridad jurídica; b) el derecho a la igualdad, y, c) colmar lagunas que se presentan en el sistema jurídico. Luego de evaluar cada uno de los precedentes constitucionales se constata que su expedición respondió a necesidades concretas, tales como son: la regulación de la procedencia del proceso de amparo en material laboral, el establecimiento de plazo para la prisión preventiva, la determinación del contenido esencial del derecho a la pensión, la regulación de las vías igualmente satisfactorias (subjetiva y objetiva); la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional, entre otros. El precedente constitucional en el país se ha ido erigiendo como un mecanismo para garantizar la seguridad jurídica, especialmente, en la predictibilidad de las decisiones judiciales, asimismo, ha brindado pautas para la uniformidad de los criterios jurisprudenciales dispersos. En los casos que podemos advertir esta particularidad del precedente constitucional son: a) la procedencia del recurso de agravio constitucional (sentencia interlocutoria denegatoria); b) la procedencia del amparo laboral; c) la determinación del contenido esencial del derecho a pensión; d) la importación de vehículos automotores usados, entre otros. El precedente constitucional ha colaborado con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. La aplicación del precedente constitucional es obligatorio e ineludible cumplimiento cuando se presenten hechos que tengan los supuestos de la regla jurídica (precedente). Los artículo VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dejan sentado que los jueces deben interpretar y aplicar las leyes tomando en cuenta las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, asimismo, esta disposición recobra fuerza cuando las sentencias tienen la calidad de cosa juzgada. Además, en la investigación advertimos que con la emisión de los precedentes constitucionales se logró establecer márgenes y reglas claras para la aplicación de las reglas jurídicas a concretos supuestos de hecho (véase el precedente constitucional que regula la improcedencia del proceso de amparo en casos de reposición para las personas que no ingresaron a la Administración Pública sin previo concurso de méritos). En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7204 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106633 La función del precedente Constitucional en el Perú : el precedentes constitucionales emitidos por el tribunal constitucional durante el periodo 2005 - 2015 [texto impreso] / William Jhony Muñoz Valeriano, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor ; Alber Pérez Acuña, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 188 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: En la presente investigación los objetivos que nos trazamos son: a) Determinar las funciones del precedente constitucional según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional durante los años 2005– 2015; b) Establecer si el precedente constitucional es un mecanismo para generar seguridad jurídica (predictibilidad de las decisiones judiciales) y uniformizar criterios jurisprudenciales dispersos, y, c) Determinar si el uso del precedente constitucional ha contribuido con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. las funciones del precedente constitucional. Hasta el momento no queda claro cuáles son las funciones que tienen los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional desde el año 2005 al 2015, por tal razón, es menester averiguar qué propósito tienen en el sistema jurídico peruano. En el trabajo de investigación establecemos que las funciones del precedente constitucional son: la garantía de la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y llenar las lagunas del sistema jurídico. Conclusiones: Las funciones de los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional durante el periodo 2005 – 2015 son: a) garantizar la seguridad jurídica; b) el derecho a la igualdad, y, c) colmar lagunas que se presentan en el sistema jurídico. Luego de evaluar cada uno de los precedentes constitucionales se constata que su expedición respondió a necesidades concretas, tales como son: la regulación de la procedencia del proceso de amparo en material laboral, el establecimiento de plazo para la prisión preventiva, la determinación del contenido esencial del derecho a la pensión, la regulación de las vías igualmente satisfactorias (subjetiva y objetiva); la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional, entre otros. El precedente constitucional en el país se ha ido erigiendo como un mecanismo para garantizar la seguridad jurídica, especialmente, en la predictibilidad de las decisiones judiciales, asimismo, ha brindado pautas para la uniformidad de los criterios jurisprudenciales dispersos. En los casos que podemos advertir esta particularidad del precedente constitucional son: a) la procedencia del recurso de agravio constitucional (sentencia interlocutoria denegatoria); b) la procedencia del amparo laboral; c) la determinación del contenido esencial del derecho a pensión; d) la importación de vehículos automotores usados, entre otros. El precedente constitucional ha colaborado con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. La aplicación del precedente constitucional es obligatorio e ineludible cumplimiento cuando se presenten hechos que tengan los supuestos de la regla jurídica (precedente). Los artículo VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dejan sentado que los jueces deben interpretar y aplicar las leyes tomando en cuenta las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, asimismo, esta disposición recobra fuerza cuando las sentencias tienen la calidad de cosa juzgada. Además, en la investigación advertimos que con la emisión de los precedentes constitucionales se logró establecer márgenes y reglas claras para la aplicación de las reglas jurídicas a concretos supuestos de hecho (véase el precedente constitucional que regula la improcedencia del proceso de amparo en casos de reposición para las personas que no ingresaron a la Administración Pública sin previo concurso de méritos). En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7204 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106633
La función del precedente Constitucional en el Perú
En la presente investigación los objetivos que nos trazamos son: a) Determinar las funciones del precedente constitucional según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional durante los años 2005– 2015; b) Establecer si el precedente constitucional es un mecanismo para generar seguridad jurídica (predictibilidad de las decisiones judiciales) y uniformizar criterios jurisprudenciales dispersos, y, c) Determinar si el uso del precedente constitucional ha contribuido con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. las funciones del precedente constitucional. Hasta el momento no queda claro cuáles son las funciones que tienen los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional desde el año 2005 al 2015, por tal razón, es menester averiguar qué propósito tienen en el sistema jurídico peruano. En el trabajo de investigación establecemos que las funciones del precedente constitucional son: la garantía de la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y llenar las lagunas del sistema jurídico. Conclusiones: Las funciones de los precedentes constitucionales emitidos por el Tribunal Constitucional durante el periodo 2005 – 2015 son: a) garantizar la seguridad jurídica; b) el derecho a la igualdad, y, c) colmar lagunas que se presentan en el sistema jurídico. Luego de evaluar cada uno de los precedentes constitucionales se constata que su expedición respondió a necesidades concretas, tales como son: la regulación de la procedencia del proceso de amparo en material laboral, el establecimiento de plazo para la prisión preventiva, la determinación del contenido esencial del derecho a la pensión, la regulación de las vías igualmente satisfactorias (subjetiva y objetiva); la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional, entre otros. El precedente constitucional en el país se ha ido erigiendo como un mecanismo para garantizar la seguridad jurídica, especialmente, en la predictibilidad de las decisiones judiciales, asimismo, ha brindado pautas para la uniformidad de los criterios jurisprudenciales dispersos. En los casos que podemos advertir esta particularidad del precedente constitucional son: a) la procedencia del recurso de agravio constitucional (sentencia interlocutoria denegatoria); b) la procedencia del amparo laboral; c) la determinación del contenido esencial del derecho a pensión; d) la importación de vehículos automotores usados, entre otros. El precedente constitucional ha colaborado con la consolidación del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico. La aplicación del precedente constitucional es obligatorio e ineludible cumplimiento cuando se presenten hechos que tengan los supuestos de la regla jurídica (precedente). Los artículo VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dejan sentado que los jueces deben interpretar y aplicar las leyes tomando en cuenta las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, asimismo, esta disposición recobra fuerza cuando las sentencias tienen la calidad de cosa juzgada. Además, en la investigación advertimos que con la emisión de los precedentes constitucionales se logró establecer márgenes y reglas claras para la aplicación de las reglas jurídicas a concretos supuestos de hecho (véase el precedente constitucional que regula la improcedencia del proceso de amparo en casos de reposición para las personas que no ingresaron a la Administración Pública sin previo concurso de méritos).
Muñoz Valeriano, William JhonyPérez Acuña, Alber ; Pérez Acuña, Alber ; Pérez Acuña, Alber - - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado T25-0224-01 T 0224 Tesis Profesional Bib. Esp. Derecho Estanteria (Tesis) Disponible T24066-30569-01 T24066 Tesis Profesional Biblioteca Central Area Tesis (sótano) Consulta en sala
DisponibleEl grado de autonomía del que gozan las municipalidades en el Perú / Rony Jala Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2018)
Título : El grado de autonomía del que gozan las municipalidades en el Perú Tipo de documento: texto impreso Autores: Rony Jala Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 70 páginas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: La presente investigación es de enfoque metodológico dogmático jurídico de análisis normativo que tiene como objetivo identificar el grado de autonomía con la que gozan las municipalidades en el Perú. Para ello se ha utilizado fichas de observación documental. De los cuales entre los resultados tenemos que el ordenamiento jurídico del estado peruano sobre la autonomía municipal en la legislación municipal adopta el grado de autonomía municipal limitado y restringido abrazando la teoría Francesa de la descentralización. Los principales límites de la autonomía municipal en el Perú están constituidos por el principio de unidad estatal, la Constitución Política, las leyes generales emitidas por el poder legislativo - ejecutivo y los Derechos Humanos. Siendo la postura del Tribunal constitucional sobre la autonomía municipal, estableciendo que es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste”.La metodología de investigación utilizada en la presente investigación es la metodología dogmática jurídica, siendo su finalidad la interpretación correcta del grado de autonomía municipal, aplicándose la investigación en los alcances señalados en la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8165 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106976 El grado de autonomía del que gozan las municipalidades en el Perú [texto impreso] / Rony Jala Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2018 . - 70 páginas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
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Resumen: La presente investigación es de enfoque metodológico dogmático jurídico de análisis normativo que tiene como objetivo identificar el grado de autonomía con la que gozan las municipalidades en el Perú. Para ello se ha utilizado fichas de observación documental. De los cuales entre los resultados tenemos que el ordenamiento jurídico del estado peruano sobre la autonomía municipal en la legislación municipal adopta el grado de autonomía municipal limitado y restringido abrazando la teoría Francesa de la descentralización. Los principales límites de la autonomía municipal en el Perú están constituidos por el principio de unidad estatal, la Constitución Política, las leyes generales emitidas por el poder legislativo - ejecutivo y los Derechos Humanos. Siendo la postura del Tribunal constitucional sobre la autonomía municipal, estableciendo que es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste”.La metodología de investigación utilizada en la presente investigación es la metodología dogmática jurídica, siendo su finalidad la interpretación correcta del grado de autonomía municipal, aplicándose la investigación en los alcances señalados en la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/8165 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106976
El grado de autonomía del que gozan las municipalidades en el Perú
La presente investigación es de enfoque metodológico dogmático jurídico de análisis normativo que tiene como objetivo identificar el grado de autonomía con la que gozan las municipalidades en el Perú. Para ello se ha utilizado fichas de observación documental. De los cuales entre los resultados tenemos que el ordenamiento jurídico del estado peruano sobre la autonomía municipal en la legislación municipal adopta el grado de autonomía municipal limitado y restringido abrazando la teoría Francesa de la descentralización. Los principales límites de la autonomía municipal en el Perú están constituidos por el principio de unidad estatal, la Constitución Política, las leyes generales emitidas por el poder legislativo - ejecutivo y los Derechos Humanos. Siendo la postura del Tribunal constitucional sobre la autonomía municipal, estableciendo que es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste”.La metodología de investigación utilizada en la presente investigación es la metodología dogmática jurídica, siendo su finalidad la interpretación correcta del grado de autonomía municipal, aplicándose la investigación en los alcances señalados en la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Jala Quispe, Rony - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2018
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DisponibleHacia una aplicación racional de la prueba de oficio en el Proceso Civil Aporías teóricas en la defensa de la prueba de oficio y análisis de racionalidad de su aplicación como juicio de hecho y ejercicio de poder / Argelia Caxi Maquera / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2017)
Título : Hacia una aplicación racional de la prueba de oficio en el Proceso Civil Aporías teóricas en la defensa de la prueba de oficio y análisis de racionalidad de su aplicación como juicio de hecho y ejercicio de poder Tipo de documento: texto impreso Autores: Argelia Caxi Maquera, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 130 páginas Il.: ilustraciones Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar el Título Profesional de: Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El tema de la aplicación de la prueba de oficio en el proceso civil (y en el proceso en general) no es un tema de hogaño. En efecto, ya con la discusión misma sobre la acepción de proceso existían corrientes doctrinales marcadas por la conformidad u oposición en su aplicación, siendo que en aquellas se puede evidenciar que comulgan con propuestas de adopción de determinado sistema procesal. En la actualidad, los cambios paradigmáticos que actualmente se discuten en el marco de la filosofía y teoría del derecho han influido en la adopción de diversas posiciones frente a problemas jurídicos en el proceso. El tema de la aplicación de la prueba de oficio no ha sido ajeno a ello. Ello se demuestra con la presencia de planteamientos así denominados “neoprocesalistas”. Por otro lado, la regulación de la iniciativa probatoria del juez en nuestro país no es una novedad. Desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852 ya se establecía como una facultad del juez. Con ciertas modificaciones, dicha regulación continuó con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y el Código Procesal Civil de 1993 (modificado por la Ley Nº 30293). Sin embargo, a pesar de la última modificatoria aún se conserva los términos de “formar convicción” del juez. En ese contexto, la presente investigación se ha planteado, como objetivo general, demostrar si la “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el Código Procesal Civil peruano de 1993 se encuentra o no acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales y, específicamente, si responde o no a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; y, como objetivos específicos: analizar los planteamientos del publicismo procesal, dispositivismo y neoprocesalismo respecto a la aplicación de la prueba de oficio; determinar si tales planteamientos poseen o no sustentos acorde a los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales; cuestionar la convicción como modelo de valoración de la prueba; y, proponer modelos alternativos que garanticen una mayor racionalidad al momento de emplear el poder de la iniciativa probatoria de oficio. Los métodos que se han empleado son el descriptivo-positivo, el teórico-dogmático y el prescriptivo-normativo. Finalmente, del resultado de la investigación se ha llegado a la conclusión de que: (i) La “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el artículo 194 del Código Procesal Civil peruano de 1993, prescinde la consideración del sistema de tutela jurisdiccional (en relación al sistema político en general), es decir, descarta la acepción de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. Asimismo, en el marco de la acepción de racionalidad como razonabilidad (y en relación a la primera acepción: racionalidad como estrategia de optimización) no responde a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; toda vez que, mencionada disposición normativa, deja la actuación de la prueba de oficio a un estado psicológico del juez. En ese contexto, no se encuentra acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación, ya que no garantiza la controlablidad intersubjetiva de la decisión judicial en materia de hechos, ello, en cuanto a la determinación de insuficiencia de medios probatorios para la actuación de la prueba de oficio. La actuación de la prueba de oficio en el proceso civil, en conformidad a la convicción del juzgador, legitima el ejercicio de un poder arbitrario. (ii) Tanto la doctrina tradicional procesal (publicismo y dispositivismo (“garantismo”) procesales) como el denominado neoprocesalismo, han descuidado el análisis de la relación entre valoración de la prueba y actuación de la prueba de oficio y no han tomado en cuenta la necesidad de superar el modelo de la libre convicción (convencimiento) como modelo de valoración de la prueba. Tanto con el silencio como con sustentos dicotómicos, en un contexto de ejercicio de poder como lo es el ámbito de la valoración probatoria y actuación de la prueba de oficio, han abdicado frente al riesgo de decisiones arbitrarias. (iii) La aplicación de la prueba de oficio en relación con la valoración de la prueba, implica, desde la función justificadora de un estándar probatorio, la motivación de juicio de hecho. En tanto, la racionalidad de su aplicación se encontrará justificada cuando la racionalidad es entendida como razonabilidad (justificación de las decisiones). Empero, la prueba de oficio al ser una institución comprendida dentro del sistema de tutela jurisdiccional; esto es, desde la función heurística de un estándar probatorio, el análisis de su aplicación racional trasciende a un análisis de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. En ese contexto, de aceptarse la aplicación de la prueba de oficio por el factor del sistema procesal adoptado en determinado país (como el caso peruano), la aplicación de la prueba de oficio debe responder al equilibrio entre garantías y eficacia, promoviendo la racionalidad, con la finalidad de garantizar a los justiciables el respeto derecho a la prueba y a la motivación de decisiones judiciales respecto a prueba. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7973 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106994 Hacia una aplicación racional de la prueba de oficio en el Proceso Civil Aporías teóricas en la defensa de la prueba de oficio y análisis de racionalidad de su aplicación como juicio de hecho y ejercicio de poder [texto impreso] / Argelia Caxi Maquera, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2017 . - 130 páginas : ilustraciones ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar el Título Profesional de: Abogado
Idioma : Español (spa)
Resumen: El tema de la aplicación de la prueba de oficio en el proceso civil (y en el proceso en general) no es un tema de hogaño. En efecto, ya con la discusión misma sobre la acepción de proceso existían corrientes doctrinales marcadas por la conformidad u oposición en su aplicación, siendo que en aquellas se puede evidenciar que comulgan con propuestas de adopción de determinado sistema procesal. En la actualidad, los cambios paradigmáticos que actualmente se discuten en el marco de la filosofía y teoría del derecho han influido en la adopción de diversas posiciones frente a problemas jurídicos en el proceso. El tema de la aplicación de la prueba de oficio no ha sido ajeno a ello. Ello se demuestra con la presencia de planteamientos así denominados “neoprocesalistas”. Por otro lado, la regulación de la iniciativa probatoria del juez en nuestro país no es una novedad. Desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852 ya se establecía como una facultad del juez. Con ciertas modificaciones, dicha regulación continuó con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y el Código Procesal Civil de 1993 (modificado por la Ley Nº 30293). Sin embargo, a pesar de la última modificatoria aún se conserva los términos de “formar convicción” del juez. En ese contexto, la presente investigación se ha planteado, como objetivo general, demostrar si la “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el Código Procesal Civil peruano de 1993 se encuentra o no acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales y, específicamente, si responde o no a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; y, como objetivos específicos: analizar los planteamientos del publicismo procesal, dispositivismo y neoprocesalismo respecto a la aplicación de la prueba de oficio; determinar si tales planteamientos poseen o no sustentos acorde a los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales; cuestionar la convicción como modelo de valoración de la prueba; y, proponer modelos alternativos que garanticen una mayor racionalidad al momento de emplear el poder de la iniciativa probatoria de oficio. Los métodos que se han empleado son el descriptivo-positivo, el teórico-dogmático y el prescriptivo-normativo. Finalmente, del resultado de la investigación se ha llegado a la conclusión de que: (i) La “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el artículo 194 del Código Procesal Civil peruano de 1993, prescinde la consideración del sistema de tutela jurisdiccional (en relación al sistema político en general), es decir, descarta la acepción de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. Asimismo, en el marco de la acepción de racionalidad como razonabilidad (y en relación a la primera acepción: racionalidad como estrategia de optimización) no responde a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; toda vez que, mencionada disposición normativa, deja la actuación de la prueba de oficio a un estado psicológico del juez. En ese contexto, no se encuentra acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación, ya que no garantiza la controlablidad intersubjetiva de la decisión judicial en materia de hechos, ello, en cuanto a la determinación de insuficiencia de medios probatorios para la actuación de la prueba de oficio. La actuación de la prueba de oficio en el proceso civil, en conformidad a la convicción del juzgador, legitima el ejercicio de un poder arbitrario. (ii) Tanto la doctrina tradicional procesal (publicismo y dispositivismo (“garantismo”) procesales) como el denominado neoprocesalismo, han descuidado el análisis de la relación entre valoración de la prueba y actuación de la prueba de oficio y no han tomado en cuenta la necesidad de superar el modelo de la libre convicción (convencimiento) como modelo de valoración de la prueba. Tanto con el silencio como con sustentos dicotómicos, en un contexto de ejercicio de poder como lo es el ámbito de la valoración probatoria y actuación de la prueba de oficio, han abdicado frente al riesgo de decisiones arbitrarias. (iii) La aplicación de la prueba de oficio en relación con la valoración de la prueba, implica, desde la función justificadora de un estándar probatorio, la motivación de juicio de hecho. En tanto, la racionalidad de su aplicación se encontrará justificada cuando la racionalidad es entendida como razonabilidad (justificación de las decisiones). Empero, la prueba de oficio al ser una institución comprendida dentro del sistema de tutela jurisdiccional; esto es, desde la función heurística de un estándar probatorio, el análisis de su aplicación racional trasciende a un análisis de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. En ese contexto, de aceptarse la aplicación de la prueba de oficio por el factor del sistema procesal adoptado en determinado país (como el caso peruano), la aplicación de la prueba de oficio debe responder al equilibrio entre garantías y eficacia, promoviendo la racionalidad, con la finalidad de garantizar a los justiciables el respeto derecho a la prueba y a la motivación de decisiones judiciales respecto a prueba. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/7973 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=106994
Hacia una aplicación racional de la prueba de oficio en el Proceso Civil Aporías teóricas en la defensa de la prueba de oficio y análisis de racionalidad de su aplicación como juicio de hecho y ejercicio de poder
El tema de la aplicación de la prueba de oficio en el proceso civil (y en el proceso en general) no es un tema de hogaño. En efecto, ya con la discusión misma sobre la acepción de proceso existían corrientes doctrinales marcadas por la conformidad u oposición en su aplicación, siendo que en aquellas se puede evidenciar que comulgan con propuestas de adopción de determinado sistema procesal. En la actualidad, los cambios paradigmáticos que actualmente se discuten en el marco de la filosofía y teoría del derecho han influido en la adopción de diversas posiciones frente a problemas jurídicos en el proceso. El tema de la aplicación de la prueba de oficio no ha sido ajeno a ello. Ello se demuestra con la presencia de planteamientos así denominados “neoprocesalistas”. Por otro lado, la regulación de la iniciativa probatoria del juez en nuestro país no es una novedad. Desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852 ya se establecía como una facultad del juez. Con ciertas modificaciones, dicha regulación continuó con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y el Código Procesal Civil de 1993 (modificado por la Ley Nº 30293). Sin embargo, a pesar de la última modificatoria aún se conserva los términos de “formar convicción” del juez. En ese contexto, la presente investigación se ha planteado, como objetivo general, demostrar si la “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el Código Procesal Civil peruano de 1993 se encuentra o no acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales y, específicamente, si responde o no a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; y, como objetivos específicos: analizar los planteamientos del publicismo procesal, dispositivismo y neoprocesalismo respecto a la aplicación de la prueba de oficio; determinar si tales planteamientos poseen o no sustentos acorde a los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales; cuestionar la convicción como modelo de valoración de la prueba; y, proponer modelos alternativos que garanticen una mayor racionalidad al momento de emplear el poder de la iniciativa probatoria de oficio. Los métodos que se han empleado son el descriptivo-positivo, el teórico-dogmático y el prescriptivo-normativo. Finalmente, del resultado de la investigación se ha llegado a la conclusión de que: (i) La “convicción” del juez para la aplicación de la prueba de oficio, prescrita en el artículo 194 del Código Procesal Civil peruano de 1993, prescinde la consideración del sistema de tutela jurisdiccional (en relación al sistema político en general), es decir, descarta la acepción de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. Asimismo, en el marco de la acepción de racionalidad como razonabilidad (y en relación a la primera acepción: racionalidad como estrategia de optimización) no responde a un estándar probatorio racional como criterio de verificación de los hechos introducidos al proceso; toda vez que, mencionada disposición normativa, deja la actuación de la prueba de oficio a un estado psicológico del juez. En ese contexto, no se encuentra acorde con los derechos fundamentales a la prueba y a la motivación, ya que no garantiza la controlablidad intersubjetiva de la decisión judicial en materia de hechos, ello, en cuanto a la determinación de insuficiencia de medios probatorios para la actuación de la prueba de oficio. La actuación de la prueba de oficio en el proceso civil, en conformidad a la convicción del juzgador, legitima el ejercicio de un poder arbitrario. (ii) Tanto la doctrina tradicional procesal (publicismo y dispositivismo (“garantismo”) procesales) como el denominado neoprocesalismo, han descuidado el análisis de la relación entre valoración de la prueba y actuación de la prueba de oficio y no han tomado en cuenta la necesidad de superar el modelo de la libre convicción (convencimiento) como modelo de valoración de la prueba. Tanto con el silencio como con sustentos dicotómicos, en un contexto de ejercicio de poder como lo es el ámbito de la valoración probatoria y actuación de la prueba de oficio, han abdicado frente al riesgo de decisiones arbitrarias. (iii) La aplicación de la prueba de oficio en relación con la valoración de la prueba, implica, desde la función justificadora de un estándar probatorio, la motivación de juicio de hecho. En tanto, la racionalidad de su aplicación se encontrará justificada cuando la racionalidad es entendida como razonabilidad (justificación de las decisiones). Empero, la prueba de oficio al ser una institución comprendida dentro del sistema de tutela jurisdiccional; esto es, desde la función heurística de un estándar probatorio, el análisis de su aplicación racional trasciende a un análisis de racionalidad como estrategia de optimización en la consecución de objetivos. En ese contexto, de aceptarse la aplicación de la prueba de oficio por el factor del sistema procesal adoptado en determinado país (como el caso peruano), la aplicación de la prueba de oficio debe responder al equilibrio entre garantías y eficacia, promoviendo la racionalidad, con la finalidad de garantizar a los justiciables el respeto derecho a la prueba y a la motivación de decisiones judiciales respecto a prueba.
Caxi Maquera, Argelia - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2017
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DisponibleImplementación y gestión de la ventanilla virtual en la Municipalidad Provincial de Puno / Juan Víctor Ortega Vargas / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2011)
Título : Implementación y gestión de la ventanilla virtual en la Municipalidad Provincial de Puno Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Víctor Ortega Vargas, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: 178 pàginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 30 cm. Nota general: Para Optar el Grado Titulo Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Clasificación: Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:Puno. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63333 Implementación y gestión de la ventanilla virtual en la Municipalidad Provincial de Puno [texto impreso] / Juan Víctor Ortega Vargas, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2011 . - 178 pàginas : ilustraciones, tablas ; 30 cm.
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Clasificación: Nota de contenido: Zona Territorial de Estudio:. PE:Puno. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=63333
Implementación y gestión de la ventanilla virtual en la Municipalidad Provincial de Puno
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DisponibleLa implementación del voto facultativo en los procesos electorales del Perú en el marco de la legalidad y legitimidad / Zenon Apaza Quispe / Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho (2010)
Título : La implementación del voto facultativo en los procesos electorales del Perú en el marco de la legalidad y legitimidad Tipo de documento: texto impreso Autores: Zenon Apaza Quispe, Autor Editorial: Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: 151 páginas Il.: diagramas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional : Abogado Idioma : Español (spa) Resumen: El voto o sufragio identificado desde la antigüedad como un mecanismo de participación electoral ha evolucionado con el transcurso del tiempo hasta nuestros días. Fue reconocido universalmente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, y hoy se halla consagrado en todas las constituciones políticas de todos los países del orbe, ya que además de ser un mecanismo de participación ciudadana, mediante ella, el ciudadano tiene la posibilidad de elegir y ser elegido.
En el Perú, desde el año 1823 hasta el año 1979 el voto sólo lo emitieron los que sabían leer y escribir, mayores de 21 y 25 años, y los casados (indistintamente, conforme a la vigencia de las constituciones), ya que a partir de dichas edades eran considerados ciudadanos. Sin embargo, con la Constitución Política de 1979 se otorgó el voto universal a todos los ciudadanos mayores de 18 años, alfabetos y analfabetos, con excepciones establecidas en la norma fundamental. Con la Constitución de 1993, la institución del voto se mantuvo incólume, no varió su carácter personal, igual, libre, secreto y obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años; similar a la de otros países de Latinoamérica, a excepción de Chile, Colombia, Venezuela, algunos países de Centroamérica y Europa; en éste último en más de 22 países el voto es de carácter facultativo.
El hecho de que en el Perú el voto aún sea obligatorio ha generado un rechazo por parte de un sector de ciudadanos y legisladores que desde hace más de diez años se hallan con la intención de convertir al voto para que ésta sea de carácter facultativo, apoyándose en los tratadistas que se han tomado la meticulosa tarea de definir un concepto adecuado sobre el voto, donde afirman que es un derecho; contraponiéndose a aquellos de corte conservador quienes mantienen una férrea defensa de que el voto es un deber y un derecho; y no faltan los que sostienen que es un deber y una función social.
Como se tiene conocimiento, la implementación gradual del voto facultativo ha sido promovido y suscrito por varias agrupaciones políticas hace cinco años atrás, pero en la actualidad, con tal objetivo sólo persiste el Partido Aprista Peruano que insiste en la implementación y entrada en vigencia del voto facultativo en el Perú, éste impulso para algunos tratadistas y políticos de las diferentes agrupaciones políticas obedece tan sólo a un cálculo electoral, ya que el Partido Aprista como partido organizado sería el único capaz de favorecerse con la mencionada reforma electoral. En cambio, los fujimoristas, humalistas y demás grupos de izquierda se hallan en oposición a su pronta implementación, es por ello que sus representantes en la Comisión de Reglamento y Constitución no dudaron en oponerse y archivar dichos proyectos de ley, hecho que motivó a los apristas a recolectar un aproximado de cien mil adherentes para que posteriormente fuera presentado al Jurado Nacional de Elecciones para que el voto facultativo sea sometido a un referéndum.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=62710 La implementación del voto facultativo en los procesos electorales del Perú en el marco de la legalidad y legitimidad [texto impreso] / Zenon Apaza Quispe, Autor . - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho, 2010 . - 151 páginas : diagramas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
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Resumen: El voto o sufragio identificado desde la antigüedad como un mecanismo de participación electoral ha evolucionado con el transcurso del tiempo hasta nuestros días. Fue reconocido universalmente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, y hoy se halla consagrado en todas las constituciones políticas de todos los países del orbe, ya que además de ser un mecanismo de participación ciudadana, mediante ella, el ciudadano tiene la posibilidad de elegir y ser elegido.
En el Perú, desde el año 1823 hasta el año 1979 el voto sólo lo emitieron los que sabían leer y escribir, mayores de 21 y 25 años, y los casados (indistintamente, conforme a la vigencia de las constituciones), ya que a partir de dichas edades eran considerados ciudadanos. Sin embargo, con la Constitución Política de 1979 se otorgó el voto universal a todos los ciudadanos mayores de 18 años, alfabetos y analfabetos, con excepciones establecidas en la norma fundamental. Con la Constitución de 1993, la institución del voto se mantuvo incólume, no varió su carácter personal, igual, libre, secreto y obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años; similar a la de otros países de Latinoamérica, a excepción de Chile, Colombia, Venezuela, algunos países de Centroamérica y Europa; en éste último en más de 22 países el voto es de carácter facultativo.
El hecho de que en el Perú el voto aún sea obligatorio ha generado un rechazo por parte de un sector de ciudadanos y legisladores que desde hace más de diez años se hallan con la intención de convertir al voto para que ésta sea de carácter facultativo, apoyándose en los tratadistas que se han tomado la meticulosa tarea de definir un concepto adecuado sobre el voto, donde afirman que es un derecho; contraponiéndose a aquellos de corte conservador quienes mantienen una férrea defensa de que el voto es un deber y un derecho; y no faltan los que sostienen que es un deber y una función social.
Como se tiene conocimiento, la implementación gradual del voto facultativo ha sido promovido y suscrito por varias agrupaciones políticas hace cinco años atrás, pero en la actualidad, con tal objetivo sólo persiste el Partido Aprista Peruano que insiste en la implementación y entrada en vigencia del voto facultativo en el Perú, éste impulso para algunos tratadistas y políticos de las diferentes agrupaciones políticas obedece tan sólo a un cálculo electoral, ya que el Partido Aprista como partido organizado sería el único capaz de favorecerse con la mencionada reforma electoral. En cambio, los fujimoristas, humalistas y demás grupos de izquierda se hallan en oposición a su pronta implementación, es por ello que sus representantes en la Comisión de Reglamento y Constitución no dudaron en oponerse y archivar dichos proyectos de ley, hecho que motivó a los apristas a recolectar un aproximado de cien mil adherentes para que posteriormente fuera presentado al Jurado Nacional de Elecciones para que el voto facultativo sea sometido a un referéndum.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=62710
La implementación del voto facultativo en los procesos electorales del Perú en el marco de la legalidad y legitimidad
El voto o sufragio identificado desde la antigüedad como un mecanismo de participación electoral ha evolucionado con el transcurso del tiempo hasta nuestros días. Fue reconocido universalmente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, y hoy se halla consagrado en todas las constituciones políticas de todos los países del orbe, ya que además de ser un mecanismo de participación ciudadana, mediante ella, el ciudadano tiene la posibilidad de elegir y ser elegido.
En el Perú, desde el año 1823 hasta el año 1979 el voto sólo lo emitieron los que sabían leer y escribir, mayores de 21 y 25 años, y los casados (indistintamente, conforme a la vigencia de las constituciones), ya que a partir de dichas edades eran considerados ciudadanos. Sin embargo, con la Constitución Política de 1979 se otorgó el voto universal a todos los ciudadanos mayores de 18 años, alfabetos y analfabetos, con excepciones establecidas en la norma fundamental. Con la Constitución de 1993, la institución del voto se mantuvo incólume, no varió su carácter personal, igual, libre, secreto y obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años; similar a la de otros países de Latinoamérica, a excepción de Chile, Colombia, Venezuela, algunos países de Centroamérica y Europa; en éste último en más de 22 países el voto es de carácter facultativo.
El hecho de que en el Perú el voto aún sea obligatorio ha generado un rechazo por parte de un sector de ciudadanos y legisladores que desde hace más de diez años se hallan con la intención de convertir al voto para que ésta sea de carácter facultativo, apoyándose en los tratadistas que se han tomado la meticulosa tarea de definir un concepto adecuado sobre el voto, donde afirman que es un derecho; contraponiéndose a aquellos de corte conservador quienes mantienen una férrea defensa de que el voto es un deber y un derecho; y no faltan los que sostienen que es un deber y una función social.
Como se tiene conocimiento, la implementación gradual del voto facultativo ha sido promovido y suscrito por varias agrupaciones políticas hace cinco años atrás, pero en la actualidad, con tal objetivo sólo persiste el Partido Aprista Peruano que insiste en la implementación y entrada en vigencia del voto facultativo en el Perú, éste impulso para algunos tratadistas y políticos de las diferentes agrupaciones políticas obedece tan sólo a un cálculo electoral, ya que el Partido Aprista como partido organizado sería el único capaz de favorecerse con la mencionada reforma electoral. En cambio, los fujimoristas, humalistas y demás grupos de izquierda se hallan en oposición a su pronta implementación, es por ello que sus representantes en la Comisión de Reglamento y Constitución no dudaron en oponerse y archivar dichos proyectos de ley, hecho que motivó a los apristas a recolectar un aproximado de cien mil adherentes para que posteriormente fuera presentado al Jurado Nacional de Elecciones para que el voto facultativo sea sometido a un referéndum.Apaza Quispe, Zenon - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela Profesional de Derecho - 2010
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